Обзор истории русского права, Владимирский-Буданов Михаил Флегонтович, Год: 1886

Время на прочтение: 828 минут(ы)

Проф. М.Ф. Владимирский-Буданов

Обзор истории русского права

Содержание:
ВВЕДЕНИЕ
2. Предмет науки
3. Метод
4. Объем науки
5. Периоды истории русского права
6. Литература по истории русского права
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
История русского государственного права
ПЕРИОД ПЕРВЫЙ — ЗЕМСКИЙ (IХ-ХIII)
A. Территория: элементы древнерусского государства, понятие о нем, время образования, число земель (государств), внутренний состав земли
Б. Население: этнографический и социальный состав (классы общества): бояре, горожане, смерды
B. Власть: общие черты государственного устройства русских земель, происхождение и первоначальный характер государственной власти, формы верховной власти
Общие черты государственного устройства всех русских земель
а) Княжеская власть: происхождение, состав, наследование, избрание, потеря, права княжеской власти
б) Боярская дума: понятие о ней, состав (бояре, старцы), права боярской думы
в) Вече: понятие, происхождение, состав, способы созыва, права.
Особенные черты государственного устройства некоторых русских земель: Галиция и Волынь, Новгород и Псков, Суздальская земля
Начала государственного объединения всех русских земель: национальное единство, государственная власть (союз князей)
Г. Управление
1. Органы управления: центральные, местные
2. Предметы управления: полиция, финансы, военное управление
Д. Законодательство (источники права)
1. Обычное право
2. Влияние и рецепция чужого права
а) Договоры с греками и немцами
б) Рецепция византийского права
3. Уставы
4. Русская Правда (происхождение, состав, источники)
5. Псковская и Новгородская судные грамоты
ПЕРИОД ВТОРОЙ — МОСКОВСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО
Отношение к предыдущему периоду (влияние татарского ига)
А. Территория Московского государства: начало единодержавия, северорусский союз княжеств, становление единодержавия, расширение территории на восток
Б. Население
1. Этнографический состав населения
2. Социальный состав населения (классы общества)
а) Служилые люди: элементы служилого класса, способ образования его разряды, способы вступления в служилый класс и выход из него, права служилых людей
б) Тяглые люди
Посадские люди (городское население), разряды их, образование класса
Крестьяне (сельское население): население черных волостей, население частных вотчин, отношение перехожих крестьян к землевладельцу, прикрепление старожильцев, отношение закона к прикреплению
В. Власть
а) Великий князь и царь: титул, способы усвоения и передачи власти: наследование, избрание права власти великого князя и царя
б) Боярская дума: история, состав, права
в) Земские соборы: возникновение и история, состав и заседания, права и значение
Г. Управление
1) Центральное управление: система органов внутренняя организация
2) Местное управление: история уезда в Московском государстве, история местного управления: система кормления, земское самоуправление, приказно-воеводское управление, городское самоуправление
3) Финансовое управление: прямые налоги: основание обложения, величина и роды податей, лица, подлежащие обложению, способ взимания. Косвенные налоги. Регалии
4) Военное управление
5) Ямское и почтовое управление
6) Меры государства относительно народного просвещения
Законодательство
1) Жалованные и уставные грамоты (XIV-XV вв.)
2) Судебники и указные книги (XVI и 1-я половина XVII в.), Стоглав, Указные книги
3) Уложение царя Алексея Михайловича и новоуказные статьи: история составления Уложения, источники, содержание и система
ПЕРИОД ТРЕТИЙ — ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО ИМПЕРИИ
Отношение к предыдущему периоду
A. Территория
Б. Население
1) Шляхетство, или дворянство: способ образования, его элементы, способы приобретения дворянства, права дворянства
2) Мещанское сословие
3) Состояние сельских обывателей и крепостное право: его элементы и источники, юридическое положение крепостных, выход из крепостного состояиния, освобождение
B. Власть: новые основания власти, переворот в порядке преемства, права верховной власти
Г. Управление
1) Центральное: сенат при Петре Великом. Верховный тайный совет и другие высшие учреждения. Сенат при верховном тайном совете и кабинет, сенат при Елизавете, Екатерине и Александре I
Св. синод
Коллегии и министерства: их учреждение, система, ведомство, внутренняя организация
2) Местное управление: учреждения Петра Великого и Екатерины II
3) Муниципальное управление
4) Предметы управления
Д. Законодательство: понятие о законе, формы закона: уставы, регламенты, указы, кодификация
ДОПОЛНЕНИЯ К ПЕРВОЙ ЧАСТИ
А. Славянское право и отношение его к русскому
Б. Об отношении земель к племенам
В. ‘Земское государство’
Г. Право собственности на землю как основание власти старших городов над территорией
Д. Национальное имя Русь
Е. Об отношении пригородного веча к вечу старшего города
Ж. О законных и незаконных вечевых собраниях
З. О феодализме на Руси
И. О федеративном начале на Руси
а) Обычное право и ‘Дифференцирование индивидуальности’
б) Обычное право и договоры
К. Добавочные замечания о прикреплении крестьян
1. Об основаниях прикрепления
2. Об отношении Уложения царя Алекс. Мих. к прикреплению крестьян вообще
Л. О судебнике царя Федора Иоанновича
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
История русского уголовного права, гражданского права и процесса
ИСТОРИЯ РУССКОГО УГОЛОВНОГО ПРАВА
ПЕРИОД I. УГОЛОВНОЕ ПРАВО ВРЕМЕН РУССКОЙ ПРАВДЫ
Ступени развития уголовного права в 1-м периоде
1) Уголовное право договоров с греками
2) Уголовное право Русской Правды и современных ей памятников
а) Преступление: термины, субъект преступления. Преступное деяние. Объект преступления. Классификация преступлений, преступления против чести, свободы, прав имущественных, против прав государства, против веры и нравственности
б) Наказание: понятии о наказании, виды наказаний: месть, денежные штрафы: вира и головничество, продажа и урок, поток и разграбление, изгнание и ссылка, болезненные и членовредительные наказания, смертная казнь
3) Смешанная система судных и древнейших уставных грамот
ПЕРИОД II. УГОЛОВНОЕ ПРАВО МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА
Общая характеристика и развитие уголовного права в Московском государстве
а) Преступление. Субъект преступного действия
Преступное действие
Объект и классификация преступных действий
Преступления против религии и церкви
Преступления государственные: по службе, против порядка управления, против судебной власти
Преступления гражданские: против жизни, здоровья, чести, против прав имущественных: разбой, грабеж, татьба, мошенничество
б) Наказание
1) Несовершенства определений московского уголовного закона о наказаниях
2) Принцип и цель наказания
3) Виды наказаний: имущественные наказания, личные: изгнание, тюремное заключение, болезненные и членовредительные наказания, смертная казнь
ПЕРИОД III. УГОЛОВНОЕ ПРАВО ИМПЕРИИ
1) Преступление
а) Субъект преступления
б) Преступное действие
в) Объект и классификация преступлений
2) Наказание: цель, виды наказаний
ИСТОРИЯ РУССКОГО ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
А. Лицо (субъект частного права): понятие о лице, условия правоспособности: пол, возраст, здоровье, общественное состояние. Ограничения правоспособности
а) Иноземцы и чужестранцы
б) Изгои
в) Холопы: происхождение холопства, его источники: плен, семейные отношения, обязательственные преступления. Виды холопства. Укрепление холопства. Юридическое положение холопов. Освобождение. Конец рабства
Б. История русского семейного права
I. Супружеский союз. Понятие о семье
Брак: формы брака в языческую эпоху, брак в христианскую эпоху, обручение
Условия совершения брака: возраст, правильность сознания, свободная воля и согласие родителей, дозволение начальства, единоженство, повторения брака
Формы совершения брака, церковное венчание
Прекращение и расторжение брака: смерть физическая и политическая, поступление в монашество, безвестное отсутствие, нравственные причины расторжения. Порядок совершения развода
Взаимные отношения супругов
1. Личные: во времена древнейшие, в Московском государстве, после Петра I
2. Имущественные отношения супругов: семейная общность имуществ, вено, приданое, общность прав на купленные вотчины, общность обязательственных прав. Раздельность имуществ супругов
II. Союз родителей и детей: состав семейной власти: лица, подчиненные родительской власти, основания и сущность семейной власти, личные отношения, имущественные отношения. Прекращение родительской власти
III. Опека
В. Право наследства
Происхождение права наследства и периоды его развития
Период Русской Правды: рад (завещание), наследование по закону: круг лиц, призываемых к наследству, наследование нисходящих после отца и матери, наследование супругов
Период второй
1. Право наследства (в XIV и XV вв.) в Новгороде и Пскове: наследование по завещанию, по закону
2. Право наследства в Московском государстве: духовная грамота, наследование по закону: дочерей, жены, боковых Выморочность
Период IV. Право наследства в период империй, указ о единонаследии, время после отмены указа о единонаследии
Г. Вещное право
Понятие о вещи и о праве на вещь
Период первый. Объекты вещного права: движимые вещи, вещи недвижимые. Владение и право собственности
Период второй. Способы приобретения права собственности: оккупация, давность, находка, пожалование
I. Дворцовые вотчины (государственное имущество)
2. Церковные имущества: способы приобретения и прекращение их, попытки секуляризации, принцип неотчуждаемости
3. Тяглые имущества или черные (общинные) земли: происхождение и виды тяглых общин, черные волостные земли. Меньшие сельские общины и кооперативные союзы. Городские тяглые имущества
4. Вотчины частных лиц
а) Родовые имущества, родовой выкуп. Отношение прав вотчинников к правам государства
б) Купленные вотчины
в) Жалованные вотчины
5. Поместья: происхождение поместий, лица, могущие обладать поместьями, объект поместного права, права владельца на поместье
Древнерусское право залога
Период третий
1. Время от Петра I до Екатерины II
2. Время от Екатерины II до Свода законов
Общий обзор истории права собственности на Руси
Д. Обязательственное право
Общее учение: понятие об обязательстве в древнерусском праве
2. Лица, участвующие в обязательстве: необходимое участие, необходимое вступление, цессия
3. Возникновение обязательства
4. Совершение договора
Предмет обязательства
Прекращение обязательства
Система договоров
1. Мена
2. Купля-продажа
3. Дарение
4. Заем
5. Поклажа
6. Личный наем
7. Наем имущества
ИСТОРИЯ РУССКОГО ПРОЦЕССА
Период первый
А. Судебные власти: частные и государственные органы суда
II. Судопроизводство
1. Стороны: установление отношений сторон до суда, свод, след
2. Суд: послухи и видоки. Суды Божий: жребий, рота, ордалии, поле
3). Приговор и его исполнение
Период московский
I. Судебные власти: государственные, сословные и вотчинные суды, участие населения в суде. Инстанции, подсудность
II. Судопроизводство
Суд (обвинительный процесс): стороны, судебные доказательства: послушество, суды Божий, акты. Судебное решение. Сила судебных решений. Способы исполнения
Розыск: стороны, средства розыска: поличное, повальный обыск. Приговор и его исполнение
Период империи. Краткое изображение процессов, формальная теория улик. ‘Форма суда’ 1723 г.: применение ее
ДОПОЛНЕНИЕ КО ВТОРОЙ ЧАСТИ
М. I. Происхождение и значение служилой кабалы
II. Добровольное холопство
Н. Общесемейные имущества:
I. Общие имущества супругов
II. Общие имущества родителей и детей
III. Родовые имущества
О. Происхождение древнерусского общинного землевладения

ВВЕДЕНИЕ

Понятие о науке истории русского права выводится из трех отдельных признаков, входящих в него, а именно из понятий: а) о праве как совокупности обязательных норм, определяющих отношения государственные и частные, 6) об истории как прогрессивном движении явлений от форм простых к более сложным и совершенным, в) о нации как части человеческого рода, воспроизводящей в себе общечеловеческие законы развития в формах особенных (оригинальных).
Итак, история русского права есть наука, излагающая прогрессивное развитие юридических норм в жизни русского народа.

2. Предмет науки

Предмет истории русского права определяется первым из указанных признаков, т.е. понятием о праве. Прежде эта наука именовалась историей законодательства и в соответствии с этим излагала лишь сведения о законодательных памятниках прошлых времен. Теперь же в содержание ее входит изложение не только норм, установленных в законе, но и существовавших помимо закона (в обычном праве). Предметом истории права должны быть в одинаковой мере как формы государственного права (государственного устройства, управления и законодательства), так и частного права, а также нормы, сохраняющие и то и другое (уголовное право и процесс). Взаимная связь норм государственного и частного права может быть уяснена только путем исторического изучения.

3. Метод

Изучение права может осуществляться тремя методами: догматическим, философским и историческим. До XVIII в. (приблизительно) господствовал догматический метод изучения преимущественно римского права (как действующего) в Западной Европе, в России до XVIII в. это было практическое изучение в приказах существующих указов и Уложения царя Алексея Михайловича, иногда присоединялось к этому некоторое знакомство с иноземными кодексами (Литовским статутом), и в XVIII в. почти такое же изучение права продолжалось у нас в институте коллежских юнкеров и в школе при сенате. Разнообразие и несовершенства действующих кодексов привели к мысли о возможности установить лучшие правовые нормы a priori (путем философских построений), что и выразилось в попытках обосновать так называемое ‘естественное право’, общее для всех времен и народов. Это направление принесло большую пользу (способствовало улучшению права), но и значительный вред (внушив мысль о возможности произвольно устраивать правовую жизнь посредством новых законов). В России философское изучение права велось в Академии наук и в Московском университете, практически европейское философское направление отразилось в реформах Петра I (под влиянием Лейбница), Екатерины II и Александра I. После переворота XVIII в. и разочарования, постигшего европейское общество в первой четверти XIX в., нельзя уже было признать истинным выражением права ни законы действующие, ни право философски построенное, оставалось признать таким право исторически данное (т.е. выразившееся в целой истории какого-либо народа). Тогда в Германии возникала историческая школа правоведения (Савиньи и др.), утверждавшая, что единственно истинный метод изучения права есть исторический. Это подвинуло вперед науку права, и вместе с тем благоприятно отразилось на развитии законодательства. Но крайности исторической школы привели к реакционному направлению, т.е. к стремлению возвратить формы права, уже прожитые исторически, и к предпочтению национальных, хотя бы и несовершенных, форм права всяким другим.
Современное изучение права старается дать надлежащее место всем трем указанным методам как в отдельных науках (догматике, философии и истории права), так и в приемах изучения каждой науки.
Для избежания крайностей исторической школы история права не должна забывать закона сходства явлений у разных народов — сходства, объясняемого единством психологических и физических законов природы человека. Этим определяется возможность заимствований правовых норм одним народом у другого, для заимствования, впрочем, существуют очень тесные условия, именно требование уподобляемости заимствуемых норм (т.е. непротиворечия их другим существенным чертам действующего права). Из закона сходства явлений возникает необходимость историко-сравнительного метода в изучении права. При изучении всеобщей истории права главная цель такого изучения есть вывод сходных черт, при изучении права национального — вывод не только сходств, но и различий, составляющих национальные особенности.

4. Объем науки

Объем нашей науки определяется третьим из указанных признаков. Она есть история русского национального права (а не история права русского государства). Хотя русское государство — по преимуществу национальное, оно не распространяется на всю русскую нацию и включает в себя нерусские национальности. Отсюда:
а) История русского права должна включать в себя историю права таких русских областей, которые не входили и не входят в состав русского государства (такова одна из важнейших древнерусских земель — Галиция). Необходимо включить в состав нашей науки историю литовско-русского права как связующее звено между древним правом (1-го периода) и периодом империи [история литовско-русского права пропущена].
б) История права нерусских народов, входящих в состав русского государства, не входит в историю русского права, например, право остзейское, финляндское (шведское), польское, право армян, грузин, права мусульманских народов и др.
в) Быт донациональный (доисторический) не должен входить в истории национального права, это быт скифов, сарматов и других народов, населявших Восточную Европу до образования русской нации или по крайней мере непосредственных ее элементов (славянских племен).
г) История национального русского права находится в определенном отношении к истории права славянского. Существование славянского права как целого (а не только как группы законодательств отдельных славянских народов) не может подлежать сомнению, подобно тому как не подвергается сомнению бытие права немецкого, несмотря на постоянную государственную разъединенность немецкого народа. Действительно, в начале истории общность языка, быта и юридических норм у всех славян известна и отмечена уже нашим первым летописцем. ‘Бе един язык словенеск’, — говорит он, причем слово ‘язык’ употребляет в смысле нации. В частности, отношение русской нации к славянской народности определяется у него так: ‘А словенск язык и рускый — один… аще и поляне звахутся, но словеньская речь бе… язык словеньский бе им един’.
В силу этого в начальный период истории русского права нужно признать его тождественным с правом общеславянским, факты, сообщаемые источниками о праве других славянских народов в ту эпоху, могут быть безошибочно приписаны русскому. Но затем (с XII и XIII вв.) славянские племена, вследствие своей исторической судьбы, надолго разошлись и обособились в отдельные народные группы, так что во 2-й период единство права между ними уже ослабляется, и тогда приведение фактов из истории других славянских народов будет для русского права уже только аналогией, хотя и ближайшей. В новейшее времена (с XVIII в.) начинается вторичное (сознательное) стремление к единству славянского права, воссозданию которого более всего может помочь именно наука (Maciejowski. Historya prawodawstw slowi’anskich).

5. Периоды истории русского права

История русского права делится на три периода: 1) период земский (или княжеский) — IX-XIII вв., 2) период московский (правильнее — двух государств: Московского и Литовского) — XIV-XVI вв., 3) триод империи — XVIII-XIX вв. В 1-м периоде находим отдельные земли — княжения, во 2-м — два больших государства, в 3-м — одну империю. В первом господствует обычное право, во втором — обычай и закон в равной силе, в третьем — закон.
В первом периоде начало государственное и частное спиты как равносильные. Первоначальное общество строится по типу кровному, а в семье власть домовладельца есть в одно и то же время и общественная и частная, в понятии ‘володенья’ государственная власть — imperium и частная — dominium не разграничены, власть княжеская приобретается в одно и то же время и частным наследованием, и завещанием, и избранием народа, дань собирается князьями как их личный доход, но этот доход употребляется ими (из личных целей) на содержание дружины и другие общественные надобности. При господстве обычного права общие правовые нормы распознаются в частных действиях отдельных лиц. В уголовной защите права месть есть и удовлетворение частному чувству оскорбленного и общественное возмездие руками мстителя. В сфере частного права лицо физическое еще не выделилось: оно покрывается правами союзов семейных, родовых и общинных, вне этих союзов оно теряет правоспособность (изгои), в праве наследства завещательное право полностью сливается с законным, т.е. личная воля с волей общественной.
Во втором периоде право государственное и частное постепенно ослабляются, но прежнее смешение их обнаруживается в том, что в Московском государстве государственное право строится по типу частному (территория государства приравнивается вотчине, население прикрепляется к городу, посаду и земле, управление имеет характер кормления), В государстве Литовско-Русском частное право строится по типу государственному: частные вотчинники обладают полными государственными правами суда и управления в своих имениях, права политические зависят от частных: только землевладельцам принадлежит право на государственную службу и деятельность.
В третьем периоде государственное право стремится к полному очищению от примеси частно-правовых начал: в законах определяется существо верховной власти как государственной (при Петре I), издается закон о порядке престолонаследия (при Павле I), сословия раскрепощаются (дворяне и мещане при Екатерине II, крестьяне при Александре II), утверждаются права семейные и права собственности (при Екатерине II).

6. Литература по истории русского права

1. Источники истории русского права — те же, что и источники самого права, т.е. обычай и закон. Памятниками обычного права служат все памятники русской истории (летописи, записи, акты, отчасти литературные памятники), а также живое обычное право и юридические пословицы. Памятниками законов являются договоры (международные и внутренние), уставы и указы (отдельные законы) и кодексы. Важность каждого из этих источников определится ниже, при изложении истории законодательства.
2. Научная обработка истории русского права. История русского права есть наука новая: ее содержание долго выделялось из состава других наук в самобытную доктрину, а именно:
а) В XVIII и начале XIX в. она входила в общий состав курсов русской истории (Татищев. История Российская, Шлецер. Nestor: Russiysche Annalen, Щербатов. История России, Болтин. Примечают на Леклерка, Карамзин. История государства Российского). В то же время эти и другие ученые занимались изданием памятников древнерусского законодательства, большей частью относясь к ним как курьезам, достойным любопытства.
б) В первой четверти XIX столетия содержание нашей науки стало входить в курсы наук юридических, именно гражданского права (Терлаич, Горюшина и др.). Тогда же возникла внешняя история русского права (в кратких обзорах истории древнерусского законодательства Васильева, Михайловского, Смирнова, Успенского и митрополита Евгения).
в) Со второй четверти XIX в. появляется наука истории русского права как самостоятельная под влиянием исторической школы правоведения в Германии в трудах следующих ученых немецкого (или западного) направления:
Ewers. ‘Das alteste Recht der Russen’. Dorp., 1826 (русский перевод Платонова ‘Древнее русское право в историческом его раскрытии’. СПб., 1835). Это сочинение охватывает время от основания русского государства до Ярослава и состоит в историко-юридическом анализе летописных сказаний, договоров русских с греками и Правды Ярослава. Эверс положил начало родовой теории в истории русского государства.
Keutz ‘Versuch ttber die geschichtiche Ausbilding der Russischen Staats-und Rechtsverfassung’. Mittau, 1829 (русский перевод проф. Морошкина). Это — первый опыт полного и систематического курса истории русского права, написанный под влиянием выводов Эверса.
Тоblеn занялся изданием и истолкованием памятников древнерусского права. Им изданы ‘SammJungkritisch-bearbeiteler Quellen der Geschichte des Russischen Rechtes’ (Русская Правда и договоры). Dorp., 1844, Die aitesten Gericht sordnungen Russlands’, 1846 (уставные грамоты и судебники’).
К.А. Неволин — основатель ученого правоведения в России, оставил обзор Внешней истории русского права (во 2-ой части своей ‘Энциклопедии’), несколько монографий по истории государственного права (‘О преемстве великокняжеского киевского престола’, ‘Образование управления в России от Иоанна III до Петра В.’, ‘О пятинах и погостах новгородских’) и капитальныйгруд ‘История российских гражданских законов’, — замечательный по полноте исследования, богатству материалов и основательности выводов, хотя Страдающий недостатком в плане.
К.Д. Кавелин. ‘Взгляд на юридический быт древней Руси’, 1847, ‘Взгляд на историческое развитие русского порядка законного наследования’, 1860, ‘Устройство гражданских судов от Уложения ц. A.M. до Петра В.’, 1859. В противоположность трудам Неволила, взгляды Кавелина отличаются оригинальностью, широтой и применением сравнительного материала.
Б.Н. Чичерин — более публицист, чем историк, кроме капитального труда по истории местных учреждений: ‘Областные учреждения России в XVII в.’, 1856, издал несколько монографий (по истории сельской общины крестьян и о духовных и договорных грамотах князей), собранных в его книге ‘Опыты по истории русского права’. 1848.
Н.В. Халачов известен и как исследователь, но более как издатель: ‘О значении кормчей в системе древнерусского права’, 1850, ‘Уголовное право по судебнику ц. Ивана Вас.’, 1842, ‘Предварительные юридические сведения для полного объяснения Рус. Правды’, 1847.
Точка зрения Эверса на содержание нашей науки отражена в ‘Истории России’ С.М. Conoettea.
Воззрения славянской школы на отдельные вопросы истории русского права изложили в своих трудах такие ученые:
Н.Д. Иваншиев: ‘О плате за убийство в древнем русском и других словенских законодательствах в сравнении с германскою вирою’, 1840, ‘О древнейших сельских общинах в юго-западной России’, 1857.
И.Д. Беляев, представитель московского славянофильства, он, кроме множества монографий, оставил следующие капитальные труды: ‘О наследстве без завещания по древн. русск. законам до Уложения ц. A.M.’, 1858, ‘Крестьяне на Руси’, I860, ‘Рассказы из русской истории’, т. I, II, III и IV, 1856-1872. По смерти автора изданы его ‘Лекции по истории русск. законодательства’.
В.Н. Лешков. ‘Русский народ и государство. История русского общественного права до XVIII в.’, 1858.
Ф.И. Леонтович. который преимущественно посвящает свои труды литовско-русскому и хорватскому праву: ‘Русская Правда и Литовский статут’, ‘Крестьяне юго-западной России по литовскому праву XV я XVI ст.’, 1863, ‘Историческое исследовавшие о правах литовско-русских евреев’, 1864, Очерки истории литовско-русского права, начатые в 1894 г. и доныне продолжающиеся (ныне — в 1908 г. — они доведены до история права шляхетского сословия). Сравнительное изучение хордатского русского права привело к созданию так называемой теории: ‘О значении верви сравнительно с задругою юго-западных славян’, 1867, ‘Задружно-общиный характер политического быта древней России’, 1874. Начатый им общий курс истории русского права остановился на первом выпуске (1869 г.).
Отдельные вопросы истории русского права с точки зрения славянской школы исследованы в общеисторических трудах П.А. Иванова, Д.А. Валуева, К.С. Аксакова и Н.И. Костомарова.
Обе школы, по-видимому, противоположны как по своей исходной точке (общечеловеческие начала и национальность), так и по своим главным выводам (относительно рода или общины как основных форм древнего государства, и относительно роли участия общества в создании государства и права). Но обе школы рассматривали лишь две стороны одного и того же предмета.
Из соприкосновения результатов деятельности обеих школ с 60-х годов прошлого столетия образовалось нынешнее научное направление истории русского права, один из представителей его, Ф.М. Дмитриев, в своем сочинении ‘История судебных инстанций гражданского апелляционного судопр.’, 1859 (сочинение, в котором, кроме главного его предмета, излагается почти полная история администрации в Московском государстве), основной взгляд современного научного направления выразил так: ‘Несмотря на исключительно национальный характер, или лучше сказать — вследствие его, история русского права должна со временем занять важное место в юридической истории европейских народов’.
В.И. Сергеевич. ‘Вече и князь’, 1876, ‘Лекции и исследования по истории русского права’, 1883 (куда вошло и предыдущее его сочинение, а также исследования о земских соборах и екатерининской комиссии уложения), ‘Лекции и исследования по древней истории русского права’, 1894, изд. 2-е, 1902, ‘Русские юридические древности’, т. I, 1890, изд. 3-е, 1903 г., т. И, вып. 1, 1893, вып. 2, 1896, и неоднократно изданный курс ‘Лекции по истории русского права’.
Н.П. Загоскин изложил государственное право московского периода в своей ‘Истории права Московского государства’, т. I, 1977, и т. II, вып. 1, 1879, а также в нескольких монографиях: ‘Очерки организации и происхождения служилого сословия в допетровской Руси’, 1876, ‘Уставные грамоты XIV-XVI вв., 1875 и 1876, ‘Уложение ц. Алекс. Мих.’, 1879, ‘Наука истории русского права’, 1891 (указатель литературы) и др.
Д.Я. Самотеков занимался изучением древнейшего (доисторического) быта древних славян при помощи вещественных памятников, сначала в сочинении ‘Древние города России’, 1873, а потом в предпринятой им полной ‘Истории русского права’ (т. I, вып. 1, 1878, и вып. 2-1, 1884). Затем им изданы: ‘История русского права. Университетский курс. Книга первая’, 1888, ‘Исследования по истории русского права’, т. I-II. М., 1896 и ‘Лекции по истории русского права (студенческий, конспект)’. Вып. 2-й и 3-й, 1896.
В.Н. Латкин. ‘Учебник истории русского права периода империи (XVIII-XIX ст.)’ СПб., 1899.
М.А. Дьяконов. ‘Очерки общественного и государственного строя Руси (до конца XVII в.)’, т. I. Юрьев, 1907.
А.Н. Филиппов. ‘Учебник истории русского права’ (пособие к лекциям). Ч. I. Юрьев, 1907.
В сочинениях Дьяконова и Филиппова содержится история русского государственного права.
Отметим также полное изложение допетровского государственного права в сочинениях Н.И. Хлебникова (‘Общество и государство в домонгольский Период русской истории’, 1872 и ‘О влиянии общества на организацию государства в царский период русской истории’, 1896) и общий курс ‘Истории русского права’ М. М. Михайлова, 1872 — очень неудовлетворительный. Из новых общих курсов русской истории для истории русского права важны: ‘Русская история’ К.Н. Бестужева-Рюминаи ‘История России’ Д.Я. Иловайского.
Внешняя история русского права изложена в сочинениях В.Н. Латкина ‘Лекции по внешней истории русского права. Московское государство. Российская империя’. СПб., 1888, и М.Н. Ясиноеского ‘Лекции по внешней истории русского права’. Вып. 1 (введение и история источников права первого периода). Киев, 1898.
Считаем нелишним отметить краткое, но основательное обозрение истории русского права в следующей брошюре: ‘Dejiny Ruskeho prawa do Ottova slovniku naueneho’, naps. D-r Kadlec, 1904.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

История русского государственного права

ПЕРИОД 1ЗЕМСКИЙ (IХ-ХIII)
Общее понятие о государстве. Государство есть союз ж ,, занимающих определенную территорию и управляемых одной верховной властью.

А. ТЕРРИТОРИЯ

1. Элементы, из которых составилось русское государство, суть те первобытные общества, которые ему предшествовали. Такие общества могут быть основаны или на кровной (родственной) связи членов, или на сожительстве их на одной территории, или на том и другом вместе.
Кровные и территориальные общества, несмотря на кажущуюся противоположность друг другу, состоят в генетической связи между собой: чистыеродовые формы возможны лишь в кочевом быту, осевший род составляет сначала задругу, в которой кровные начала еще преобладают над территориальными, задруга, разложившаяся на отдельные жилища, составляет общину. Родовой характер первобытных общин отмечается повсюду, у славян на это указывают родовые окончания названий общин (уветичи, дедогостичи, дедичи и пр.). Однако с переходом рода в общину родственные (естественные) связи общества слабеют, усвоение чужеродцев (возможное и в родовом быту) облегчается и совершается через простое вселение, власть родоначальника заменяется выборной. Община, из которой вышли колонии — меньшие общины, составляет с ними новый более обширный союз — власть.
В истории, как и в природе, ничто полностью не исчезает: более примитивные формы, переходя в другие, новые, остаются заметными и в последующем быту. Все названные элементы государства (в последовательном порядке) несомненно пережиты древними восточными славянами до образования государства, так как присутствие их видно в последующем государственном быту, с заметным преобладанием территориальных начал над кровными.
2. Понятие о древнерусском государстве и термины, обозначающие это понятие. Форма общества, составляющая государство в течение всего первого периода, есть форма высшая среди всех упомянутых, — земля как союз волостей и пригородов под властью старшего города*.
______________________
* Для выражения тогдашнего понятия о ‘государстве’ (термин, образовавшийся во втором периоде) памятники первого периода употребляли несколько терминов. Так, они именовали его иногда ‘княжением’ и ‘волостью’, последнее есть метафора, переносящая понятие об одном элементе государства, т.е. власти, на два других, т.е. территорию и население, проф. Сергеевич говорит: ‘Слово волость означает собственно всякую область, состоящую под одною властью, а потому одинаково употребляется как для обозначения целого государства, так и его административных делений’ (Юрид. древн., I, 1). Главное значение слова ‘волость’ есть именно часть государства, провинция. Для обозначения целого государства это слово употребляется в сравнительно редких случаях. Термин ‘волость (власть’) имеет ближайшее отношение к слову ‘княжение’ и означает территорию, принадлежащую тому или другому князю: ‘А ныне поедита в свои волости’, творят киевляне князьям Волынскему и Смоленскому (1149), ‘Святослав… пойде на Ольга и пожъже волость его’ (1174), ‘Всеволод посла мужи своя к Ярославу и умолви с ним про волость свею’ (1196). Поэтому ‘волоститься’ означает вести споры из-за княжений. Княжением же именуется всякая область (провинция или целая земля), управляемая князем. Признать государством всякое княжение (и, следовательно, волость) — значит утратить вовсе твердое представление о государственном строе Древней Руси, ибо пределы и состав княжений изменялись чуть не ежегодно. Были князья Друцкий, Белогородские, Буже-кие, Трубчевские и пр., но никто не утверждает, что были государства Друикое, Белогородское, Трубчевское и т.д. Один кляп мог владеть временно несколькими землями.
Термин ‘земля’ (составляющий также метафору с перенесением значения территории на другие два элемента государства: власть и население) точнее обозначает как объем тогдашних русских государств, так и внутренний их характер. Он употребляется в памятниках для обозначения государства постоянно. Для юридического значения всего важнее знать, как называют государство люди того времени в трактатах, заключенных между двумя государствами. В договоре Олега трактующие выражаются так: если греческий корабль потерпит крушение, то русские обязаны проводить его ‘на землю крестьянскую’ (что однозначно с ‘христианским царствам’, ст. 14), а если крушение случится близ земли русской, то ‘да проводим кo в Рускую землю’. Когда послы Одета возвратились в Киев, то ‘поведаша Олегу вся речи сбою царю, како сотвориша мир и уряд положите межю Грегркою землею и Рускою’ (первой, лег.). Святослав в своем договоре обязывался не воевать с Византиею и не нападать на ее провинции и выразил это так: ‘ни на впасть Корсуньсхую’.
В 1229 г. смоленский князь заключает договор с Ригой и Ганзейскими городами, между прочим, договаривающиеся выражаются так: ‘Аже латинескии гость биеться мьжю собою оу Роуской земли… князю то не надобе…’ (ст. 16), ‘Роусиноу не звати латина на поле биться оу Роуской нмли, а латининоу не звати роусина на поле биться оу Ризе и на Готском березе’ (ст. 15).
Когда новгородцы заключили договор с вел. кн. Литовским Казимиром и при этом стремились удержать свою государственную самобытность, то стороны условились: ‘А послом и гостем на обе половины путь им чист — по Литовской земли и по Новгородской’ (ст. 28).
Для точного выражения понятия о государстве важны общие законодательные памятники. В Русской Правде читаем: ‘Правда оуставлена Роуской земли’. Действие уголовного и гражданского закона ограничивается пределами государства, а потому в Русской Правде находим ‘а ис своего города в чужю землю извода нет’ (Кар., 26). Привилегии при конкурсном взыскании даются чужезелщам (иностранцам) (Дог. 1229 г., си. 11) и гражданам другой русской, земли: ‘Аще кто многым должен будет, а пришел гость из иного города, или чюжоземец’… (Рус. Пр. Кар. 69).
Показания международных договоров и внутренних законодательных памятников (достаточные для цели сами по себе) дополняются многочисленными показаниями бытовых источников, из них приведем лишь несколько таких, в которых летописец стремился выразить именно идею государства. Первоначальный летописец целью всей своей ‘повести’ ставит показать: ‘откуда есть пошла Руская земля, кто в Киеве нача первое княжитн и откуда Руская зелтя стала есть’, конечно, он понимал под этим не географическое пространство, а употребил метафору для означения государственной жизни и государственного союза, созданного русской нацией. Тем же термином летопись обозначает соседние иностранные государства (что, конечно, не значит, что эти иноземные государства имеют такой же внутренний характер, как и русское): когда угры, победив славян, основали свое государство, то ‘оттоле прозвася зелтя угорьска’. Князья Моравские прислали к византийскому императору просьбу дать им учителя христианской веры и говорили так: ‘земля наше крещена, и несть у нас учителя’. Население, подвластное уграм, есть государство Венгерское, страна, управляемая тремя князьями Моравскими, есть государство Моравское. Игорь, помирившись с греками, ‘повелел печенегам воевати Болгарьску землю’, т.е. государство, враждебное Византии’. В Польском королевстве по смерти Болеслава Великого возник мятеж, об этом наш летописец говорит так: ‘Умре Болеслав великий в Лясех и бысть мятеж в земли Лядьске’ (Лавр. лет. под 1030 г.). Когда Святослав задумал основать свое новое государство на Дунае, то киевляне послали сказать ему: ‘Ты, княже, чюжее земчи ищеши и блюдеши, а своея ся охабив’. Возвратившись в Киев, он не мог усидеть тут и заявил: ‘Хочу жити в Пореясловци на Дунай, яко то есть среда в земли моей’, т.е. основанного им государства.
По поводу рассказа о злодеяниях Святополка наш летописец занимается вопросом о взаимном отношении двух главных элементов государства — власти и населения — и говорит: ‘Аще бо кая земля управится пред Богом, поставляет ей царя или князя праведна, любяща суд и правду, и властителя устрояет и судью правящего суд. Аще бо князи правьдиви бывают в земли, то многа отдаются согрешения земли, аще ли зли и лукави бывают, то больше зло наводит Бог на землю, понеже то глава есть земли, тако бо Исия рече: ‘согрешиша от главы и до ногу, еже есть от царя и до простых людей’ (Лавр. лет. 1015 г.). Здесь под землей подразумевается союз управляемых одною властью, причем обозначаются и функции этой власти — правительственная и судебная.
Не умножая дальнейших примеров, упомянем, что летопись термином земля означает не только государство в целом, но и отдельные элементы государства, а именно: территорию, население и власть.
В 1187 г. умирающий князь Ярослав говорит: ‘Се аз одиною своею худою головою ходя, ударжал всю Галичкую землю’, т.е. сохранил все части ее территории. В 1097 г. Олег ‘перея всю землю Муромскую и Ростовскую’ (овладел территорией этих земель). Под 1145 г. летописец говорит: ‘ходиша вся Руська земля (Киевская) на Галичь’, т.е. население Киевской земли пошло войною на Галицию. В 1069 г. киевляне говорят: ‘се ведет (Изяслав Ярославич) на ны землю Лядскую’, т.е. войско польское. Древлянские послы говорит Ольге: ‘посла ны Деревская земля’, т.е. власть, управлявшая этою землею.
______________________
Основанием древнерусского государства служат не княжеские (теория Соловьева) и не племенные отношения (теория Костомарова), а территориальные. Ближе к истине (в некоторых своих сочинениях) стоял Н.И. Костомаров, теорию которого иногда прямо называют земской, но, по его мысли, в основе земской организации лежит племенное начало (см. ‘Истор. моногр. и исследов.’, т. I, стр. 34, 277), с которым начало территориальное во многих отношениях противоположно.
3. Время образования государства-земли и дальнейшее развитие государственной территории в 1-м периоде.
а) Время происхождения земского государства должно быть отнесено к эпохе доисторической. Начальная летопись перечисляет земли-княжения (большей частью, какие мы находим в XI и XII вв.). Славянские племена уже тогда (до начала летописных сказаний) перешли от чисто племенного быта к быту государственному, земскому, т.е. образовали княжения — земли, пределы которых не всегда совпадали с границами племени*. Летописец, рассказав о мифических трех братьях — киевских князьях, продолжает: ‘И по сих братьи держати почаща род их (потомство) тяженье в Полях, а в Деревлях (было) свое (княжение), а Дреговичи — свое, а Словени — свое в Новгороде, а другое (княжение) на Полоти, иже Полочане’. Несколько менее ясно выражается летопись о кривичах смоленских и северянах, о первых она говорит, что их общественная жизнь сосредоточивалась в ‘граде Смоленьске’. В доисторическое время существовали уже старшие города каждой земли: Киев, Новгород, Полоцк, Смоленск, Чернигов, Ростов, Летописный рассказ о призвании варяжских князей может иметь исторический смысл только при том предположении, что это был обычный призыв князей Великим Новгородом с его владениями в северной части Кривичей (где Изброск, впоследствии — Псков) и с его колониями среди Веси (Белоозеро) и Мери (Ростов), в этих пределах разместились потом братья Рюрика и его мужи. Отдельное упоминание об участии (в призвании) этих пригородов и колоний объясняется тем, что уже тогда они начали отлагаться от Новгорода и были полунезависимы. — Дальнейшие завоевания варяжских князей совершаются посредством покорения одного центрального города каждой земли: ‘Олег прия град Смоленск и посади в нем муж свои’ (882), между тем покорялась вся страна кривичей. Древлянская земля с ее княжеской властью, вечевым устройством и городами (как подробно описывается в летописи по поводу рассказа о мести Ольги под 946 г.), конечно, не могла образоваться после пришествия Олега в Киев, когда этот князь и его преемник Игорь ‘примучивали’ древлян. Князья-варяги застали везде готовый государственный строй.
_____________________
* Древние памятники недаром обозначают тогдашнее государство термином земля: в нем выражены существенные особенности этого типа государства, совершенно неуловимые из терминов ‘княжение’ и ‘волость’. Он означает, что древнее государство есть государство вечевое: если летопись (1190 г.) говорит, что Киевский князь тягался (спорил) со смоленскими князьями и ‘Смоленскою землею’, то, значит, в этом государстве была другая власть, кроме княжеской. Вообще, в чем заключаются особенности земского государства, или государства в форме земли, — это объясняется всем последующим изложением государственного права 1-го периода. Здесь достаточно заметить, кто в государстве такого типа преобладающим элементом служит территориальный: государство есть союз общин, старшая община правит другими общинами, сама община состоит из союза соседей. Государства других типов могут быть союзом сословий (феодальное общество), или лиц (ордена), или родов (колен израилевых. улусов татарских). Государство может именоваться монархией Александра Македонского, которому повиновались греки, персы, иудеи, египтяне, сирийцы и туранцы, не имея между собой никакой связи — ни племенной, ни территориальной, а только одну власть царя. ‘Государства вообще’, как известно, не существует (см. доп. Б.).
** С.М. Соловьев говорит: ‘Первоначально границы волостей соответствовали границам племен’ (И. Р. III, 24), это не соответствует сведениям летописи о племенных княжениях, которые уже заключали в себе части других племен (см. ниже этнограф, состав населения). Проф. Сергеевич приписывает мысль Соловьева и нам (см. доп. В.).
______________________
б) Прибытие и распространение власти династии Рюриковичей в IX и X в. не изменило вполне прежнего быта (отдельного существования земель — княжений): при Олеге в каждой земле остаются ‘под рукою его князья светлые’. Договор Олега с греками 911 г. заключен ‘по воле и повелению наших князей’. Олег ручается в договоре, что мир не будет нарушен по вине ‘сущих под рукою наших князь светлых’. Греки обязываются хранить любовь ‘к князем светлым нашим рускым’. Дань, которую условились платить греки, делится между Киевом, Черниговом, Переяславлем, Полоцком, Ростовом, Любечем и другими городами, ибо ‘по тем городом седяху князи, под Ольгой суще’. Зависимость местных князей от киевского состояла только в уплате дани (военные походы совершались добровольно, ради добычи). Князья русских земель были или племенные славянские (князь Мал в земле Древлянской), или иноземные — пришлые (Роговольд Полоцкий). Лишь некоторые земли вскоре полностью потеряли свою самобытность (Древлянская земля в пол. X в.), другие же и при потере местной княжеской власти сохранили свою отдельность: в 970 г. пришли в Киёв ‘люди новгородские, прося князя себе и говоря: если не пойдете к нам, то найдем князя себе. И сказал им Святослав: ‘Да пойдет ли кто к вам?’ Они взяли себе Владимира. Мнимое едино’ держание X в. (Олега, Игоря, Святослава и Владимира) не разрушает самобытности земель.
в) Династия Рюриковичей положила первое основание к сближению между отдельными землями, на что указывает уже дань, платимая местными князьями в Киев, и вообще нахождение их ‘под рукою’ князя Киевского. С конца X в., т.е. со времен Владимира Святого и в продолжение XI в. связь эта усиливается тем, что местные князья заменяются младшими членами рода Рюриковичей (начало этого положено упомянутым призванием Владимира в Новгород) — сыновья Владимира разместились не по провинциям, искусственно выделенным из состава единого государства, а по готовым государствам — землям (сам Владимир — в Киеве, Ярослав — в Новгороде, Станислав — в Смоленске, Изяслав — в Полоцке, Святополк — в Турове, Святослав — в земле Древлянской, Всеволод — в земле Волынской, Борис — в Ростове, Глеб — в Муроме). Таким образом, удельная система повела не к раздроблению мнимого единства государства, а к большему слиянию прежних раздельных земель.
г) В XII в. от местных князей Рюриковичей образовались в каждой земле особые линии княжеского рода, претендовавшие на исключительное обладание своей землей как наследственным достоянием, в связи с этим произошло кажущееся усиление дробности государственной территории. В действительности же заметно усиливаются начала будущего государственного единства (которые будут указаны ниже в своем месте). Каждая земля делится, в свою очередь, на множество княжений (по числу членов своей линии княжеского рода), но эти княжения отнюдь не новые государственные единицы: князья пригородов заменяют лишь посадников, внутреннее, единство земли не нарушается, во внешней политической деятельности выступают не отдельные княжения, а целые земли. Так, послы в чужие государства отправляются не от каждого из князей в отдельности, а от каждой из русских земель: когда в 1164 г. суздальский епископ Леон вел прения о посте в Греции перед императором Мануилом, то это происходило в присутствии всех бывших у царя (русских) послов: ‘Кыевьскый Сол, и Суждальскый Илья, и Переяславьскый и Черниговскый’ (Лавр, лет.)., между тем в то время был не один князь киевский, черниговский и пр., а в каждой из своих земель было множество князей. Внутренние войны того времени возникают не только из вражды князей между собой (их родовых счетов), но главным образом из соперничества одной земли в отношении к другим, при этом войны ведутся от лица целых земель в интересах последних.
Сохранение внутренней целостности земель в конце XII в. засвидетельствовано летописцем в знаменитой формуле: ‘Изначала новгородцы, смоляне, кьяне, полочане и все власти на. веча сходятся, и на чем старейшие порешат, тому следуют и пригороды’. Из этого места следует, что в конце XII в., по сознанию тогдашнего населения, государственное устройство состоит не в княжеских отношениях, а в земских (старших городов к пригородам, о чем ниже) и самое понятие государства приурочивается не к княжениям, а к тем землям, которые здесь перечислены, и к подобным, о которых летописец не договорил (Черниговской, Галицкой, Волынской).
В начале XIII в., когда дробление княжеств достигло крайней степени, в сознании современников Русь представлялась, однако, не как пестрая сеть этих княжений, а как союз тех же земель, которые существовали с IX в.: в 1216 г., перед знаменитой Липецкою битвой, один из бояр князя Юрия говорил князьям: ‘Не было того ни при прадедах, ни при дедех, ни при отце вашем, чтобы кто-нибудь вошел ратью в сильную землю Суздальскую и вышел бы цел, и вся Русская земля: и Галицкая, и Киевская, и Смоленская, и Черниговская, и Новгородская, и Рязанская — никак против такой силы Не успеют’ (Троицк, лет.). Тогда же князья Суздальской земли, не сомневаясь в победе, заключили между собой письменный договор о разделе Русской земли, грамота после поражения их новгородцами и смолянами была найдена в лагере князя Ярослава Тверского, в ней, в частности, сказано: ‘Мне (кн. Юрию) Володимирская земля и Ростовская, а тебе (Ярославу) Новгород, а Смоленск брату нашему Святославу, а Киев дай Черниговским князьям, а Галич — нам же’.
Вообще смысл истории так называемого удельного периода заключается не в междукняжеских, а в междуземских отношениях, если княжеские отношения влияли на отношения земель между собою, то в большей степени замечается и обратное влияние.
д) С конца XII в. соседние земли начинают группироваться в более крупные государственные единицы: северо-восточную, центральным зерном которой стала земля Суздальская, и юго-западную, в центре которой стоит Галицкая земля, что и послужило переходом к образованию в следующем периоде двух больших государств: Московского и Литовско-Русского.
Не довольствуясь расширением своей власти над Северной Русью, Всеволод III сделал преждевременную попытку к утверждению общерусского единодержавия: в 1195 г. он возобновил старый опорный пункт суздальских князей на юге — город Городец на Ост-ре: ‘послал тиуна своего Юрия с людьми в Русь и создал град на Городце, обновил свою отчину’. В том же году, когда умер киевский князь Святослав Ольгович, ‘послал великий князь Всеволод мужей своих в Киев и посадил в Киеве Рюрика Ростиславича’ (там же). В 1201 г. ‘послал князь великий Всеволод Юрьевич сына своего Ярослава в Переяславль Русский (южный) княжить’ (там же). Такое распоряжение княжескими столами в чужих землях является абсолютной новостью: прежде ни киевские князья, ни другие не распоряжались столами в Черниговской, Полоцкой или других землях.
Мы назвали такое стремление преждевременным. Действительно, одновременно с образованием первого зерна будущего северорусского единодержавия на крайнем юго-западе закладываются основы другого русского государства. Современник Всеволода Роман Волынский имел здесь точно такое же значение, как Всеволод на севере. Роман соединил под своей властью две большие и сильные земли — Волынь и Галицию. Центром этого нового государства могла стать именно Волынь, как по своему положению, так и по могуществу, но Роман сделал ошибку, перенеся центр в пограничную Галицию, что повело к вмешательству в судьбу этого государства иноземцев — мадьяр и ляхов. Во всяком случае при Романе государство его было настолько могущественным, что южнорусский летописец титулует его так же, как северорусский Всеволода, т.е. самодержцем и царем. Образование сильного государства повело и здесь к стремлению расширить его влияние на соседей, именно на Киевскую и Черниговскую земли. Около двух больших политических тел прочие начинают вращаться, как их спутники, впрочем, судьба их еще колеблется, факты недостаточно определены, чтобы решить, в сферу жако-го из двух названных светил попадут эти спутники. Такое неопределенное положение занимают Киевская и Черниговская земли.
Но со 2-й половины XIII в. сын и преемник Романа, знаменитый Даниил Галицкий, распространил свою власть и на Киевскую землю, создав из южнорусских земель могущественное и обширное государство. На севере продолжателем дел Всеволода явился Александр Невский, современник Даниила.
Таким образом, дело основания единодержавия начато задолго до татар.
Вообще развитие государственной русской территории в 1-м периоде идет от меньших единиц к более крупным (а не наоборот).
4. Число и внешний состав древнерусских земель не могли оставаться вполне неизменными в течение долгого периода, при постоянных, большей частью враждебных столкновениях между ними и с соседями-кочевниками (выше сказано о слиянии Древлянской земли с Киевской). К той же Киевской земле присоединилась часть земли дреговичей (Турово-Пинской), другие части ее вошли в состав земель Полоцкой и Черниговской. Ростовско-Суздальская земля, несомненно составлявшая вначале колонию Великого-Новгорода, наконец достигла полной самостоятельности. Новгородская земля, лишившись таким образом владений на средней Волге, вознаградила себя громадным протяжением в бассейне Северного Ледовитого океана до Уральского хребта. Отделившийся от нее Псков до самого падения Новгорода не мог достигнуть полной самостоятельности (например, в церковном отношении). Из колоний славянского племени вятичей среди финского племени муромы, в правой половине бассейна Оки, образовалась новая земля — Муромо-Рязанская. Северская земля, выдвинувшая в древности свои колонии через Дон до Кубани (Тмутаракань), приведена обратными движениями степных варваров в сравнительно тесные пределы бассейна р. Десны и Сулы, но и эта центральная часть Северской земли была еще слишком велика, и потому намечалось ее раздвоение по двум главным системам названных рек, территория по р. Суне образовала особую землю — Переяславскую, но эта земля никогда не достигала полной самобытности и играла межеумочную роль между Северской и Киевской землями. Северская земля — долго владела и землей вятичей. Самая обособленная в этнографическом и географическом отношениях Полоцкая, или Кривская земля (между Припятью и Западной Двиной) была в доисторическое время в некоторой связи с землей Новгородской (Рюрик посадил там своего ‘мужа’), но уже в начале X в. она является самостоятельной и ведет постоянную борьбу с Новгородской и Смоленской землями. Последняя прежде простирала свои пределы далеко в бассейн Волги, но в XII в, должна была уступить восточные владения Суздальской земле. Начальная летопись в числе первобытных княжений не упоминает Волынь и Галицию (называя дулебов или волынян к бужан лишь в числе племен), но относительно Волыни не может быть сомнения в ее доисторическом бытии в качестве земли: новый центр ее — княжеский город Владимир — возник близ древнего города Волыни.
Таким образом, после различных изменений окончательно утвердилось десять самобытных государственных единиц, которые и в следующий период, войдя в состав государств Московского и Литовского, продолжали в них свое бытие в качестве отдельных провинций.
5. Внутренний состав земли. Каждая земля состоит из старшего города, пригородов и волостей (другие подразделения земли будут указаны в истории местного управления).
Годовал (‘градов’) называется в широком смысле всякое укрепленное место (населенное к ненаселенное, временное или постоянное), в более узком смысле — всякое укрепленное поселение, в самом узком и собственном смысле — центральная община, владеющая землей (и, конечно, наиболее укрепленная). Были ли города-общины в начале русской истории (IX а X вв.)? Спор об этом между Д.Л. Самокваеовыад Ф.И. Леонтовичем приводит к утвердительному ответу. Конечно, могли быть и пустые острожки и укрепленные села, но свидетельства о населенности некоторых городов (иногда очень значительной начинаются с первых времен исторической, жизни (после прибытия варягов), таковы свидетельство договора Олега 907 г. о купцах из Киева, Чернигова, Переяславля и других городов, сказание первоначальной летописи о соборной церкви в Киеве при Игоре, сказание о посольстве древлян в Киев, причем замечено: ‘на Подо-льи не седяху людье, но на горе’, сказание о мести Ольги, которая сожгла Искоростень: ‘и не бе двора, идеже не горяше, и не бе льзе гасити, вси бо двори возгорешася’, сказание об осаде Киева печенегами (968), когда ‘нельзя было войти в Киев, ни выйти из него’, а между тем в городе томились голодом осажденные люди, свидетельство о том, что союзники Владимира — варяги, взяв Киев (980) требовали выкупа с жителей города по 2 гривны с человека, сказание об убиении в жертву богам толпой граждан сына варяга, у которого ‘бе двор, идеже есть церкви Св. Богородица’, сказание Дитнара о Киеве:
‘Киев чрезвычайно велик… в этом большом городе, который служит столицею того царства, 8 рынков и народа бесчисленное множество’ (Chron, XVI), рассказ летописи о том, что Владимир велел развозить по городу для больных съестные припасы, история крещения народа, состоявшегося на другой день после приказа о том Владимира: ‘и сънидеся безъ числа людей’, сказание Иоакимовской летописи о крещении Новгорода, когда новгородский тысяцкий ездил по городу и убеждал граждан стоять за старых богов. Такая населенность города не могла образоваться в первые 50 или сто лет по прибытии варяжских князей.
Город старший в каждой земле есть община управляющая: ‘Новгородцы бо изначала и смоляне, и кыяне, и половчане и вся власти, якоже на думу, на веча сходятся: на чтоже старейший сдумают, на том же пригороди станут’ (лет. год 1176 г.). Когда летопись говорит: ‘Кривичи… их же град есть Смоленск’, то это не означает, что у кривичей был один только город, а указывает на их политическое средоточие. Племенные названия земель (Поляне, Словене, Кривичи) весьма рано заменились названиями по имени старшего города (Кияне, Новгородцы, Смольняне). ‘Се буди мати градом русским’, — говорит Олег о Киеве. Позднейший быт Новгорода и Пскова есть более ясное выражение общерусского быта,
Пригороды (младшие города) существуют в каждой земле с древнейших времен, так, в Новгородской земле старший князь Рюрик сел в Новгороде, младшие (подручные) — в Изборске и Белоозере. В Древлянской земле, кроме старшего города — Искоростеня, было несколько других: ‘вси гради ваши предашася мне’, — говорит Ольга осажденным искоростенцам. В XII в. летописи указывают по несколько пригородов в каждой земле (например, в Чернигово-Северской до 70, в Киевской, Волынской и Галицкой в каждой около 40, в Суздальской около 20, в Полоцкой около 15, в Рязанской столько же, в Смоленской до 8, нет сомнения, что в том числе следует разуметь и отдельные острожки — укрепления, не имеющие значения пригородов).
Волость есть округ, подчиненный каждому пригороду в отдельности, она заключает в себе укрепленные и неукрепленные сельские общины.
Отношение старшего города к пригородам и волостям в определенной степени основано на колонизации, исходившей из центра к окраинам земли, на что указываюттермины: ‘старший’, ‘младший’ и ‘мать городов’, а также и то, что население старших городов считается лучшим — боярским, ‘то суть наши холопе’, говорят ростовцы о владимирцах, жители Ростова именуются ‘старшею дружиною’ (‘болярами’). Иногда основанием власти старшего города является большая сила центральной общины, которая покоряет себе пригороды войной (города Древлянской земли обращены в пригороды киевские), но это обстоятельство не есть первоначальный источник государственной связи, а явление, возникающее при борьбе уже сложившихся земель*, значение силы заключается в том, что главная община дает пригородам защиту у себя во время военной опасности, когда в 1147 г. город Черниговской земли Всеволож был взят киевским князем Изяславом, то, услышав об этом, другие города: ‘Уневеж, Беловежа, Бохмач, побежали и иные грады многие бежали’ в Чернигов (Ипат. лет.). Третье основание власти старшего города религиозное: в языческую эпоху в стенах старшего города заключалась обыкновенно природная святыня целого племени (священный холм или роща), а потом и искусственная — капище: ‘Quot regiones sunt in his partibus, tot templa habentur’, — говорит Дитмар о балтийских славянах. В христианскую эпоху языческие капища заменяются центральными общеземскими храмами, новгородцы, желая утвердить власть над пригородом Торжком, говорили: ‘Не будет Новый Торг Новым Городом, ни Новгород Торжком, но где св. Софья, там и Великий Новгород’. Иногда отдельные части территории делились между концами (частями) старшего города и отдавались в непосредственное управление последних: ‘Весь Псков поделиша на два пригорода на все концы, коему же концу к старым пригородам новые жеребьем делили, ималь жеребей князь Василий, князя Феодора Юрьевича сын, с престола’ (под 1468 г. Слич. устав мостовых в Русской Правде**).
______________________
* ‘Процесс возникновения первоначальных волостей совершался, надо думать… не мирно., а с оружием в руках. Города строились не целым племенем, а группами предприимчивых людей… Жители таких укрепленных пунктов… могли… захватывать чужие земли’ (В.И. Сергеевич, юрид. древн., 1. 10). Но летопись говорит: ‘Кривичи, их же град есть Смоленск…’, ‘нарицахуся поляне, от них же есть поляне и до сего дне в Киеве’, ‘словени (основали) свое (княжение) в Новегороде’, ‘А перъвии населници в Новегороде словене, Полотьске — кривичи’. Гельмольд говорит о князе поморян: ‘Convocavit universamgentem suat et coepit aedificare castrum Dobin, ut esselpopulo refugium in tempore necesstiatis’. Мысль проф. Сергеевича не согласуется с полной самостоятельностью пригородов.
** См. доп. Г.
______________________
Отношения старшего города к пригородам были весьма устойчивы и большей частью сохранялись неизменно со времен доисторических до XV в., когда древнерусские земли в прежнем своем составе вошли в государства Московское и Литовское в качестве провинций. Однако иногда власть старшего города над пригородами претерпевала изменения, при равенстве силы старшего города и пригорода одна земля делилась на две самостоятельные (пример — выделение Псковской земли). Если сила пригорода перевешивала, то он становился главным городом, а старший — пригородом (пример — перенесение власти из Ростова в Суздаль и затем во Владимир). К такому результату вела не столько потеря материальной силы старшим городом, сколько потеря им права старшинства, он терял это право, если отказывался защищать пригороды: так, владимирцы считают себя вправе не подчиняться Ростову, когда он не хотел защищать землю от насилия князей Ростиславичей, тогда ростовцы, по мнению владимирцев, сделались ‘мнимыми старейшинами’. К тому же результату вело и то обстоятельство, если в пригороде возникала религиозная святыня, превосходившая своим значением святыню старшего города (победу владимирцев над ростовцами летописец объясняет влиянием ‘чюдной Матери Божией Володимерской’). Летописец так заключает свой рассказ о борьбе пригорода Владимира со старшим городом Ростовом: ‘Извека повелось правило: на чем старшие города положат, тому должны повиноваться и пригороды, но здесь старыйтород Ростов и Суздаль, и все бояре, стремясь свою правду поставить, не хотели сотворить правды Божией, и сказали: как нам любо, так и сделаем, Владимир наш пригород. Как в евангелии сказано, что Господь утаил (откровение) от премудрых и разумных и открыл его младенцам, так и здесь: не умели исправить правду Божию ростовцы и суздальцы, давние, выдающие себя за старейшин, а новые люди, меньшие — володимерцы, уразумевши, взялись за правду крепко’. Таким образом, летописец, стоящий за интересы пригорода, не отрицает нимало в принципе власти старших городов, а только полагает, что в данном случае своими проступками старшие города потеряли свое достоинство старейшинства. Мнение о том, что отношения старшего города к пригородам определялись только пропорцией сил того и других (без всяких правомерных оснований), не может быть принято. На отношениях старшего города к пригородам и пригородив к волостям основывается весь древний изначальный государственный строй, который, не завися от междукняжееких отношений, во многом определяет последние.

Б. НАСЕЛЕНИЕ

Население государства может состоять или из различных этнографических групп, или из одной нации и в любо’ случае состоит из разных общественных союзов (классов, сословий).
1. Этнографический состав населения русских государств.
Русская нация не есть явление доисторическое, история в своем начале застает разрозненные славянские (и финские) племена, ещё не состоявшие между собой нив каком национальном единстве. Славянские племена, составившие основу русской нации, различались в этнографическом, правовом и культурном отношениях и большей частью относились враждебно друг к другу (первонач. лет.), некоторые из них были западного происхождения (радимичи и вятичи — ‘от ляхов’), карпатские хорваты. Каждая из древнерусских земель заключала в себе или целое племя, или часть его. Племя кривичей разделилось на две самостоятельные (враждебные) земли: Полоцкую и Смоленскую, и, кроме того, значительная часть этого племени вошла в состав Новгородской земли. Племя вятичей не сложилось ни в какую самостоятельную политическую форму, которая едва зарождалась было в эпоху Владимира Мономаха (когда у них был князь Ходота), но тотчас же исчезла, племя вятичей было поглощено Черниговской и Рязанской землями. Племя дреговичей было поделено между Киевской, Черниговской и Полоцкой землями(си. Ипат. лет. под 1116,1149 гг., Лавр, под 1097 г.). Нечто подобное случилось и с древлянами, имя которых удержалось в смысле географическом, как название части Киевской земли, а племенная группа древлян слилась с населением Киевской земли, я связи с чем не образовалось, так сказать, киевской нации.
Сознание единства русской нации образуется в X и XI вв. и выражается в XI и ХII вв. в памятниках законодательных (Русская Правда) и литературных: первоначальная летопись употребляет термин ‘Русская земля’ то в смысле южнорусских земель, то в значении целой нации, Слово о полку Игореве противопоставляет ясное сознание единства русской нации государственной раздробленности княжений и их междоусобной борьбе (см. ниже ‘Начала государственного объединения всех русских земель’).
Главнейшими основаниями национальной связи были: сходство языка восточных славян, единство религии (со времени принятия христианства греческого исповедания) и общность политической судьбы единство княжеского рода, общие военные предприятия против Византии я восточных варваров).
Но сознание национального единства ив XII в. не было полным и всеобщим: Русской землей специально называлась Южная Русь (в частности, Киевская земля) в противоположность Северной и Западной*.
______________________
* См. доп. Д.
______________________
Этнографические элементы, вошедшие в состав русской национальности. Главнейшим (по численности и значению) является элемент славянский. Инородческие и иноземные элементы вошли в русскую нацию двояким образом:
а) Посредством иммиграции иноземцев в русские земли с двух сторон: с запада — варягов, с востока — тюрков. Те и другие явились или в качестве вспомогательных военных отрядов, или в качестве гостей (торговцев), затем они частично оставались при дворе князей (дружинниками), или правителями областей, или частными жителями городов. ‘И по тем городам (в Новгороде, Изборске, Белоозере, Полоцке и Ростове) суть находници варязи, а перыяш насельшщи в Новгороде словене, Полотьске — кривичи’ и т.д. (первонач. лет., ср. о варягах и колбягах. Рус. Пр. Ак. сп., ст. 9 и 10). Преувеличенное значение западноевропейского, (варяжского) элемента в истории русского государства и права исключается тем, что варяжский элемент ассимилировался уже в XI в. В то время, когда северными славянскими племенами владели варяги, южными владели хазары, которые оставили следы шоего влияния в титуле Киевского князя (‘каган’ — в слове Илариона), в наименованиях многих селений около Киева и пр. Их сменили в X в. печенеги (по летописи, в 968 г.), которые под разными наименованиями проникали в состав городского населения, замиренные тюркские племена (черные клобуки) составили сплошное военное население степных окраин Киевской и Черниговской земель (с Переяславской). За печенегами явились (в XI в.) половцы, внедряясь частью насильственно, частью мирным путем в состав населения южнорусских земель (о том свидетельствуют названия многих поселений в Южной Руси). Явившиеся вслед за тем татарское влияние будет оценено (а вместе с тем и вообще монгольское влияниена русское государство и национальность) ниже.
б) Посредством колонизации славян в других странах, начавшейся с древнейших времен, Новгородская земля выдвинула свои колонии в доисторическое время в чудские (северофинские) страны (Белозерск — среди Веси, Ростов — среди Мери), Полоцкая-Кривская земля по Западной Двине и Неману имела колонии среди латышей и литвы, Северская, Черниговская и Киевская земли — в степях тюрко-татарских, через Дон до Кубани (Тмутаракань). Особенная способность русского народа к ассимиляции инородцев общепризнана.
2. Социальный состав населения (классы общества). Связь этнографического состава населения с социальным. Разноплеменное происхождение классов общества замечается и в русской нации, но лишь в слабой степени, варяжские дружины составили служилый класс, гости, т.е. западные и восточные чужеземцы, — городской класс. ‘Ти суть людье Нооугородьци от рода варяжьска, преже бо беша Словени’, — говорит первоначальная летопись о населении городов. В Русской Правде заменяется слово ‘горожанин’ словом ‘русин’, слово ‘селянин’ словом ‘славянин’ (см. прим. 4 к Кар. сп. Русск. Пр.). Однако восточные славяне имели и своих старейшин и свое городское население уже со времен доисторических.
Три класса (но не сословия) древней Руси. Общество каждой из древнерусских земель состоит из трех классов, которые отнюдь не могут быть названы сословиями в западноевропейском средневековом смысле. Эти классы — бояре, горожане и смерды. ‘Боярин боярина плениша, смерд — смерда, град — града’, — говорит летопись об одном случае военного похода.
а) Бояре. Класс бояр образуется из двух элементов: во-первых, из лучших людей среди жителей земли, а во-вторых — из высших членов княжеского двора — дружинников.
Лучшие люди правильно (хотя и искусственно) называются земскими боярами (в противоположность боярам княжеским). Летопись именует их и другими терминами, а именно: ‘нарочитии люди’, ‘старейшины градские’ и ‘людские’. Ольга говорит древлянам: ‘если вы просите меня действительно (замуж за своего князя), то пришлите мужей нарочитых. Древляне избрали лучших мужей, которые держали (управляли) Деревскую землю’ (первонач. лет.). По взятии главного города древлян Ольга ‘старейшин града взяла в плен, а прочих людей одних перебила, а других отдала в рабство своим мужам’. Что здесь, и впоследствии при Владимире Св., ‘старцами’ или ‘старейшинами’ называются лучшие земские люди (бояре) доказывается тем, что летописец словом ‘старци’ переводит латинский термин ‘sena-tores’: ‘взорен бывает во вратех муж ея (доброй жены), внегда аще сядеть на сонмищи с старци и с жители земли’, что в латинском тексте Библии выражается так: ‘Nobilis in portis vir ejus, quando sederit cum senatoribus terrae’. To же самое ясно открывается из того, что летописец иногда означает словом ‘старци’ всех членов княжеской думы (т.е. бояре по преимуществу), когда Владимир ввел смертную казнь вместо виры, то против этого нововведения стали возражать епископы и старцы (лет. под 996 г.), равным образом словом бояре означаются как бояре-дружинники, так и старцы: по возвращении посланных для ознакомления с разными религиями Владимир созвал ‘боляры своя и старци’, выслушав донесение послов, ‘отвещавше боляре, рекше: аще бы лих закон гречьский, то не бы баба твоя прияла Ольга’. Не может быть никакого сомнения в том, что восточные славяне издревле (независимо от пришлых княжеских дворян) имели такой же класс лучших людей, который у западных славян именуется majores natu, seniores, кметы и другими терминами. Этот класс везде образуется из людей высших по родовому старшинству (происхождению, отчего члены его и называются старейшинами), по власти в своем обществе (члены его ‘держат землю’) и, наконец, по высшей экономической состоятельности (термин ‘лучшие люди’ означает людей более богатых).
Этот класс до XI в. ясно отличается от бояр княжеских, т.е. высших членов княжеского двора. Владимир св. созывал на пиры ‘боляр своих, посадников и старейшин по всем городам’ (лет. под 996 г.), в своем киевском дворце он угощал ‘боляр, гридей, сотских, десятских и нарочитых мужей’ (там же). Когда в В. Новгороде при Ярославе новгородцы перебили варягов княжеских, то князь отомстил им избиением их ‘нарочитых мужей’ (лет. под 1015 г.). Затем, когда после поражения Ярослава этот князь опять прибежал в Новгород и собирался бежать за море, то сами новгородцы остановили его и решили продолжать борьбу за него собственными средствами, для этого они назначили налог на военные издержки, а именно: ‘от мужа по 4 куны, а от старост по 10 гривен, а от бояр по 18’. Конечно, они собирали этот налог не от княжеских бояр, на что и права не имели, кроме того, Ярослав прибежал в Новгород с четырьмя мужами, а бояре его остались в Киеве, где король Болеслав ‘взял именье и бояр Ярославлих’ (там же). Вообще в Новгороде княжеские дружинники никогда не могли сделаться местными боярами, впоследствии им запрещено было приобретать недвижимое имущество на новгородской территории, а между тем Новгород не был лишен боярского класса (в новгородском сенате считалось до 300 бояр), все новгородские бояре суть земские бояре. Кроме людей, управлявших общинами, в этот класс вошли и туземные князья (управлявшие целыми землями), лишенные своих владений Рюриковичами (в договорах русских с греками термины ‘князья’ и ‘бояре’ употребляются как одинаковые: ‘послании от Игоря… и всякоя княжья… А великий князь русский и боляре его да посылают в греки’…).
Бояре-дружинники. Слово ‘дружина’ не означает какого-либо определенного класса общества, этим термином в летописях называется иногда весь народ: кн. Ярослав, избивший лучших новгородцев, но затем получивший известие го Киева о пагубных замыслах Святополка, собрал остаток новгородцев и сказал: ‘О люба моя дружина, юже вчера избих, а ныне быша надобе’ (первонач. лет. под 1015 г.), иногда так называется народное ополчение, стоящее рядом с княжеской дружиной, когда в 1043 г. ладьи, на которых плыло русское войско в Византию, были разбиты бурей, то 6000 воинов (ополчения) было выброшено на берег, корабль же, на котором была княжеская дружина, уцелел. Выброшенные воины не хотели продолжать путь в Грецию и решились возвратиться в Русь, но никто ‘из княжей дружины’ не соглашался вести их, кроме тысяцкого Вышаты, который сказал: ‘Аз пойду с ними, аще жив буду, то с ними, аще погыну, то с дружиною’ (Лавр. лет.). Далее дружиною называется товарищество, основанное на договоре, например, общество, обязавшееся круговой порукой по уплате виры (Рус. пр. Кар., 4). Преимуществе но дружиной именуется общество, составившееся искусственно, в народном южнорусском говоре поговорка ‘сбор-дружина’ означает собрание разнокачественных предметов.
Специально дружиной называется двор князя: ‘се дружина у тебя отъня и вой’, — говорили дружинники св. кн. Бориса, поощряя его занять киевский стол (первонач. лет., 1015 г.). Двор состоял из различных племенных элементов: первоначально он ‘составлялся по большей части из пришельцев, как чужеземцев, так и жителей других русских земель, а именно из варягов, угров, тюрков и т.д. В 980 г. советник князя Яропояка, отговаривавший его следовать предательскому плану Блуда, был Варяжко, когда же Ярополк не послушал и поехал к Владимиру, то был убит двумя слугами Владимира — варягами. Владимир избрал из варягов (с которыми прибыл для борьбы с Ярополком) мужей добрых, смышленых и храбрых и раздал им города (первонач. лет., 980 г.). В дружине князя Бориса был любимый его отрок Георгий, родом угрин (мадьяр), в дружине Святополка исполнителями убийства Бориса было два варяга и между остальными — Ляшко. Повар князя Глеба, зарезавший мученика, был Торчин. Восточные элементы встречаются в княжеских дворах и в довольно позднее время: одним из главных убийц князя Андрея Боголюбского был его ключник Ясин (см. в договорах Олега и Игоря имена послов). Но вообще с XI в. преобладающим элементом в княжих дворах становится туземный — славянский.
Столь же разнообразны и сословные элементы двора. Вообще члены двора — это слуги князя и в качестве слуг лица не совсем полноправные, ибо служба только тогда не вела к холопству, когда это именно было оговорено в договоре (Рус. Пр. Кар., 121), что в действительности совершалось редко (там же, 77). Но служба князю, который был не только частным лицом, но и правителем государства, давала возможность слуге получать сразу высокое положение в обществе: из приведенного выше примера видно, что только что прибывшие варяги делаются правителями областей.
Весь двор, по правам членов его, делится на дружину старшую и младшую. Первая состоит из людей не только свободных, но и занимающих высшее положение в государстве (думе князя, в военном и местном управлении). Общим названием их первоначально было — огнищане, к положению которых приравнивались княжеские тиуны, подъездные и конюшие (Рус. Пр. Ак,, 19,20,21), впоследствии за ними утвердилось название княжих мужей (Р. Пр. Кар., 3), но в то же время они именовались и боярами (первонач. лет. под 983,997 гг. и др.), это последнее название утвердилось окончательно после слияния земских бояр с дружинными. Младшая дружина состояла из низшей дворовой и государственной службы, древнее общее наименование ее гридь (гридница — домъ, комната) заменилось другими: ‘отроки’, ‘детские’, ‘пасынки’. Исполняя во дворе низшие службы (ключников, конюхов и т.п.), они в то же время составляли военный полк князя.’Имею своих отроков 800, которые могут стать против половцев’, — говорил киевский князь Святополк (Лавр, лет., 1093 г.). Все эти лица были или несвободные, или полусвободные, хотя и младшие члены боярских фамилий обыкновенно начинали службу с тех же низших дворовых должностей, что служило заменой и школьного образования. Как в физическом возрасте отрок становится постепенно мужем, так юридически росли права ‘отроков’, пока они не становились ‘мужами’ (боярами), — разумеется, не все. Отсюда и наполнялась главным образом княжая старшая дружина, слово ‘огнищанин’ в памятниках западнославянских толкуется как вольноотпущенный. Средством возвышения из младшей дружины в старшую были военная служба и гражданское управление волостями, волости менее богатые и важные иногда поручались низшим дружинникам: кн. Святослав Черниговский говорил (жалуясь на кн. Изяслава): ‘я получил Чернигов с 7 пустыми городами: Моравийском, Любечем, Оргощем, Всеволожем, — ив тех сидят псари да половцы, а всю (прочую) волость Черниговскую Изяслав собою держит’ (Ипат. лет.).
Кроме княжеской дружины, были дружины (дворы) боярские, члены которых также вошли в состав высшего класса: при кн. Игоре его дружинники завидуют большему богатству ‘отроков Свенельда’ — боярина (первонач. лет., 945 г.). При кн. Изяславе киевский боярин Иоанн, сын которого постригся в Печерском монастыре, обижен тем, что князь не заступился за него и ‘поим отрокы многы, яде на святое стадо’, извлек сына из монастыря (Памяти, изд. Яковлевым, стр. XVI). Симон Варяг прибыл на службу к киевскому князю с 3000 дворян. При Владимире Мономахе сын его Георгий Симонович, управлявший Суздальской землей, решив оковать гроб св. Феодосия, послал в Киев с серебром и золотом ‘единого от бояр своих, сущих под ним, именем Василия’, который был крайне недоволен опасным поручением, но ‘неволею емлется в путь’ (там же, стр. CXV). Владимир Мономах совещался с дружиной боярина Ратибора (лет. под 1095 г.). В Новгороде Семен Емин с 400 своих ‘ротников’ (связанных с ним ротой — договором) лишает должности посадника и тысяцкого. ‘Благоплеменный вельможа’ киевский Радион Несторович перешел на службу к московскому князю со своим двором, в котором было до 1700 чел., в том числе ‘княжата’ и дети боярские.
Из двух элементов — дружинного (служилого) и земского — составляется (с XI в.) один боярский класс, когда дружинники, осев, сделались местными землевладельцами, а земские бояре через дворовые службы перешли в класс княжих мужей. Тогда уже уничтожается разница княжих бояр и старейшин, отдельное наименование ‘старци’ уже не встречается в XI в., дружинные наименования переходят и на земские классы, так, в В. Новгороде, где дружинный элемент имел наименьшее значение в составе боярского класса, в названиях последнего до XIII в. уцелели термины: огнищане, гридь (Новг. 4-я лет., 1234 г.), то же и в Суздальской земле (см. ниже). Само собой разумеется, что княжие дворы, продолжая существовать, приготовляли новые служилые элементы, постепенно вливавшиеся опять в земское боярство. Слово ‘дворяне’ (взамен ‘дружина’ или ‘гридь’) появляется уже в XII в.: ‘горожане же боголюбстии и дворяне разграбиша дом княжь’ (Ипат. лет., 1175 г.). У нас не установилось немецкого различия Dienst-Adel и просто Add.
После окончательного образования этого класса в нем замечаются некоторые черты, отличающие его от прочих классов, выше приведено место летописи, в котором перечислены три класса общества, в 1176 г. суздальцы (граждане и народ), оправдываясь перед кн. Михаилом Юрьевичем, говорили: ‘Мы, княже, на полку том со Мстиславом (соперником Михаила) не были, но были с ним боляре’ (Лавр. лет.). В В. Новгороде, где боярский класс не имел преобладающего значения, были случаи открытой вражды между боярской партией и народом: ‘И бысть в вятших совет зол, яко побити меншии’ (Новг. 1 -я лет., под 1255 г.).
Тем не менее боярство Древней Руси не имело ни сословной корпоративности, ни сословных привилегий. Образованию корпоративности мешал земский характер древних русских государств. Каждая община (город, волость и даже село) имела своих бояр (а также средних и меньших людей), в Новгородской земле были бояре Водские, Рузские, Новоторжские, Лужские, Ижорские, Двинские (Костомаров. ‘Северорус. народопр.’, стр. 28). Собственно новгородские бояре распределяются по концам города, с которыми делят свои интересы. В Киевской земле были свои ‘вышегородские болярцы’ (Лавр. лет. под 1015 г.). Впоследствии (в литовско-русскую эпоху ‘боярами’ в селах назывался высший класс прикрепленных крестьян. Таким образом, земское распределение классов препятствовало образованию корпоративности. Этому не противоречит то, что собственно боярами (т. ё. такими, достоинство которых было признано в целом тогдашнем государстве — земле) были лишь бояре старшего города: так, при борьбе пригорода Владимира с Ростовом действия бояр и ростовцев отождествляются и противопоставляются действиям владимирцев как людей меньших, населения не боярского. В 1177 г. ‘привели (себе на княжение) ростовцы и бояре Мстислава Ростиславича из Новгорода… Он, приехав в Ростов, совокупил ростовцев и бояр, гридьбу и пасынков, и всю дружину’, а соперник его — Всеволод, которого пригласили владимирцы, ‘выехал против него с владимирцами, и с дружиною своею и с теми немногими (местными) боярами, которые осталися у него’. Не желая решать дело оружием, Всеволод попробовал войти в соглашение с Мстиславом, т.е. разделить с ним власть таким образом: ‘Брат, тебя привела старейшая дружина, и ты поезжай в Ростов… тебя ростовцы привели и бояре, а меня с братом Бог привел и владимирцы’. Но Мстислав, послушав ростовцев и бояр, отказался от такой сделки. В битве одолел Всеволод, тогда ‘ростовцев и бояр всех повязали… и села боярские взяли’. Между тем в то же время и во Владимире и в Суздале были свои бояре (см. Лавр. лет. под 1177 г.). Из этих примеров видно, что: а) сословное значение бояр определяется значением общины, б) все население старшей общины признается боярским (высшим) по отношению к населению младших городов,в) эти последние, однако, имеют своих бояр. Образованию сословной корпоративности препятствовали также и способы вступления в класс бояр, практиковавшиеся тогда. Боярином становился тот, кто занимал высшее место на службе (княжеской или земской) и приобретал более или менее богатое имущество: когда русский богатырь — сын кожевника — победил печенежского богатыря, то князь Владимир Св. ‘великим мужем створи того и отца его’ (первонач. лет., 992 г.). Даже в Галиции (стране наиболее боярской) лучшими боярами были ‘сын попов’ и ‘сын смердий’. Вообще личные качества при возвышении в обществе преобладали в древних славянских обществах награждением и наследственностью: ‘Armis patentiores, fide meliores, militia fortiores et divitis eminentiores — his urbes et populum ad regendum commitas’ — увещевает старец молодого чешского князя (Jire’cek. Das Recht in Bohm. und Mafar., II, 31). Рождение влияло на присвоение боярства лишь фактически, т.е. сыну боярина было легче достигнуть боярства. Поэтому фамильных прозваний Древняя Русь не знала, летопись сообщает нам лишь имена, иногда отчества бояр (Добрыня, Иван Творимирич и др.). Этому не противоречит существование класса детей боярских, упоминаемого в первый раз под 1259 г. в В. Новгороде, где они составляли часть народного ополчения, дети боярские — это потомки бояр, не имеющие, однако, боярского звания (не бояре), это наследники измельчавших боярских имуществ.
При отсутствии корпоративности класс бояр не мог пользоваться какими-либо привилегиями (исключительными правами). Правда, в сфере яичных прав огнищане (или княжие мужи) ограждаются двойной вирой при убийстве (Рус. Пр. Ак., 18, 21, Кар., 1 и 3) и высшей продажей ‘за муку’ (там же, Ак,, 32, 31 и Кар. 90,80), но это относится именно к княжим мужам и объясняется их личными отношениями к князю: частное вознаграждение потерпевшему за муку совершенно одинаково как для смердов, так и для бояр: 1 гривна. В сфере прав имущественных памятники приписывают боярам право владения селами (земельным имуществом), как бы принадлежащее им по преимуществу: в летописях всегда речь идет только о селах боярских и церковных (в 1156 г. бояре, последовавшиеза князем Изяславом на Волынь, лишились своих сея в Киевской земле, в 1177 г. в Суздальской земле владимирцы, победив ростовцев, забрали ‘села болярская’, тогда же и там же рязанский князь Глеб ‘села пожже боярския’). Следы отождествления боярства с землевладением встречаются и в Русском Праве, где упоминается о сельском населении только княжеском и боярском (Рус. Пр. Кар., 11). Но другие указания памятников не оставляют сомнения, что право землевладения принадлежало не только средним людям — горожанам (см. Новг. Судн. гр., ст. 17), но и низшему классу (см. ниже). Вышеприведенные свидетельства указывают только, что фактически землевладение принадлежало боярам более, чем лицам других классов.
В сфере прав наследства боярая приписывают привилегию передавать наследство дочерям при неимении сыновей (Рус. Пр. Кар., 103 и 104), но такое право простирается не только на бояр, но и на всех свободных ‘людей’, кроме смердов (см. ист. права наследства).
б) Горожане — ‘Люди градские’ — этими названиями обозначается иногда все свободное население (кроме бояр), так как такое население сосредоточивалось преимущественно в городах (свободных общинах). Поэтому они иначе называются ‘люди’ и ‘мужи’. Они не составляют целого класса, занятого одной какой-либо профессией. В составе их различаются гости, что означало прежде чужестранных торговцев. Мнение (в частности, Погодина) о том, что главная масса населения свободных городских общин составилась из пришельцев — варягов, не может быть принято: при Владимире его наемное войско — варяги — требует выкупа с Киева как города завоеванного, в Новгороде граждане избивают варягов. Слова Дитмара о том, что население Киева ‘составилось главным образом из беглых рабов, стекавшихся сюда со всех сторон, в особенности из проворных данов (норманнов)’, заключает в себе сильное преувеличение. Высший разряд — гости — составился, несомненно, из иностранцев (см. иноземные имена послов и гостей в договоре Игоря с греками), они, подобно дружинникам, находились в теснейшей служебной зависимости от князя, который их посылал в посольство к гостьбу (см. там же), но скоро ассимилировались с господствующим славянским населением городов. После этого они ничем не отличаются от второго разряда — купцов, которые пользуются, наравне с боярами, правом государственной службы (участвуютв военных походах, посольствах и в делах управления и суда) и правом землевладения (Новг. Судн. гр., ст. 17 и 18). Однако они отличаются от бояр именно тем, что только бояре участвуют в думе. В Новгороде переходным классом от бояр к купцам были житьи люди — термин, который в широком смысле включает и купцов (там же, 17, 6,10).
В В. Новгороде купцы составляли корпорации — сотни: ‘А купец пойдет в свое сто, а смерд потянет на свой потуг (или погост)’. Сверх того, там же была особенная корпорация потомственных (‘пошлых’) купцов: ‘А не вложится кто в купечество Иванекое (в корпорацию ‘церкви св. Иоанна), ино то не пошлый купец’ (Уст. кн. гр. Всеволода, 1135 г.).
Низший разряд городских обывателей именуется черными городскими людьми или молодшими.
Вообще городские жители не составляли среднего, или мещанского класса, и вступление в их среду было открыто для всех свободных лиц.
Все городские люди, взятые в совокупности, отличаются от сельских обывателей тем, что не платят дани (см. Уст. гр. Смол. кн. Ростислава, прим. 40).
Противоположность городских жителей (главной общины)классу сельских смердов раскрывается из псковской истории о смердьей грамоте 1485-1486 гг. (см. Псков. 1-ю и 2-ю лет.), тогда было составлено новое уложение о том, какие дани должны платить смерды великому князю и какие — городу Пскову, причем Псков, очевидно, был сильно обижен, а положение смердов облегчено. В составлении такой грамоты были обвинены и некоторые посадники, которые убежали к великому князю, вече выдало на них ‘мертвые грамоты’, т.е. заочный приговор к смертной казни, нов деле замешаны были и сами смерды, некоторые из них были арестованы и казнены. Великий князь разгневался и потребовал освобождения прочих арестованных смердов и оправдания посадников. Остальные посадники, бояре и житьи люди хотели исполнить волю великого князя, а ‘чернии люди мелодии всего того не восхотеша’. Здесь черные люди Пскова решительно стоят против интересов смердов (крестьян)*.
______________________
* Реформа, вызвавшая смуту, очевидно, касалась не частновладельческих крестьян, а государственных, в противном случае положение партий на псковском вече было бы обратное: обиженные бояре не ссорились бы с черными людьми, которые действуют в их интересах. Инвентарные положения, отнесенные к XV в., маловероятны. Обиженные, приходившие во Псков с жалобами, конечно, не землевладельцы, а те правители, которые обычно пользовались данями за свою службу.
______________________
в) Смерды. Название это хотя и употребляется иногда в широком смысле (охватывая все население, кроме духовенства и бояр, — см. Рус. Пр. Ак., ст. 31 и 32), но в узком смысле под смердами разумеются сельские жители (‘боярин боярина плениша, смерд — смерда, градъ — града’ — Ипат. лет. 1 221 г.), купец тянет к сотне городской, смерд — в погост, т.е. сельскую общину). Термин ‘сельские люди’ встречается лишь в церковном уставе Ярослава (довольно поздней редакции): за бесчестье жен ‘городских людей 3 гривны серебра…, а сельских людей за сором гривна серебра’. Этот термин и не мог быть в употреблении в древнейшее время, тогда селом называлось только частновладельческое имение: ‘не имей себе двора близ княжа двора, не держи села близ княжа села, тиун бо его яко огнь трепетицею накладенъ, а рядовичи его яко искры’ (Слово Даниила Заточника, Рус. Пр. Ак., ст. 22). Древнейшие наименования сельской общины — ‘весь’ и ‘мир’.
Класс сельских людей состоит из людей свободных, прикрепленных и несвободных.
Свободные сельские жители, несомненно, существуют с древнейших времен. Русская Правда приписывает смерду личные права (за мучение смерда без слова князя полагается за обиду 3 гривны — Ак., ст. 31), права на вещи (Ак., 25) и права наследства (Кар., 103)*. То же подтверждают летописи: ‘А сего чему не промыслите, говорил Владимир Мономах союзникам, оже то начнет орати смерд, и приехав половчин, ударит и стрелою, а лошадь его поймет, а в село его ехав, иметь жену его и дети его и все его именье? (Лавр, лет., 1 103 г.).
______________________
* Русская Правда (Кар., 42 и 43) говорит: ‘Таковы уроки смердам (преступникам), которые платят князю продажу, но если татями окажутся холопы… то их князь продажею не казнит’.
______________________
Хотя те же памятники (Русская Правда и летописи) содержат в себе и указания на бесправное положение смердов, такие указания относятся к смердам в теснейшем смысле, т.е. прикрепленным.
Свободное население сел жило или на общинных землях, или на частновладельческих. Но в княжествах, при тогдашнем смешении частного права с государственным, положение тех и других уравнивалось: общинные земли считались государственными, и смерды, населявшие их, были смердами князя. Ян, воевода Святослава, спрашивал о волхвах, производивших беспорядки в Ярославской и Белозерской землях: ‘Чья еста смерда?’ и потребовал их выдачи на том основании, ‘яко смерда еста моего князя’ (Лавр. лет. под 1071 г.)*. В Новгородской и Псковской землях смерды, жившие на общинных землях (тянувшие к погосту), считались смердами государственными: они обязаны податями и повинностями в пользу Новгорода или Пскова (см. договор новгородцев с Казимиром, ст. 21). Городское правительство (вече) защищало их в случае претеснений со стороны князя (см. ниже обвинение кн. Всеволода в 1136 г. в том, что он не бережет смердов). Наоборот, если князь обращал в свою пользу дани и повинности смердов, то город вступал с ним в борьбу (см. выше о борьбе Пскова с великим князем в 1486 г.).
________________________
* Этому выражению нельзя придать Другое значение, например, нельзя толковать его в смысле подсудности территориальной (подданства), воеводе, посланному князем взимать дань, должно быть хорошо известно, что область, куда он послан, есть территория его князя. Подсудность же личная (определяемая правилом: ‘половника не судить без государя’) могла быть неизвестна в данном случае.
________________________
Свободные смерды, жившие на землях частновладельческих, назывались (по Псковской Судной грамоте) изорниками, исполовниками или четниками, смотря по тому, что занимали: пахотную землю, огород или рыбную ловлю, изорник (от слова ‘орать’ — пахать) брал полевой участок, уплачивал хозяину 1/4 урожая, исполовник или огородник платил 1/2 дохода, кочетник, или четник, нанимал исад (рыболовный участок). Срок найма был одногодичный, общий — на Филиппово заговенье, 14 ноября (Пек. Судн. гр., ст.42). В тот год, когда крестьянин отходит, он уплачивает владельцу не 1/4, а 1/2 урожая (ст. 63)*. Наемщик обыкновенно брал у хозяина покруту в виде денег, хлеба или орудий производства, а при отказе обязан был ее возвратить (Пек. судн. гр., ст. 51 и 76). Крестьянин имел право иска на своем землевладельце (там же, ст. 75,87).
________________________
* В.И. Сергеевич (Р. Юр. Древн. 1, 239), допуская буквальное понимание ст. 63, утверждает, что владелец даже тогда, когда сам отказывал изорнику, получает половину всего собственного имущества изорника, но при этом остается необъясненной четверть, которую терял владелец (по ст. 42), если отказывал крестьянину не в срок. Наименование огородников ‘исполовниками’ указывает, что изорник платил не 1/2, а 1/4 урожая, как и рыболов (‘четник’). Откуда бы могло возникнуть право землевладельца на половину собственного имущества изорника?
________________________
Но вообще и положение даже свободных крестьян (государственных и частновладельческих) было далеко от гражданского полноправия и они легко могли перейти в состояние прикрепленных.
Прикрепление могло быть временное или постоянное. Временное прикрепление есть релейное закушичество Русской Правды, которое образуется из долгового обязательства смерда землевладельцу, при нем. смерд сохраняет права личные (Рус. Пр. Кар., 73), имущественное право иска на господина (там же, 70,72), но за бегство и за преступление обращается в холопа (там же, 70, 75). Постоянное прикрепление может образоваться путем давности (‘старые изориики’) — Пек. суда, гр., ст. 75. Прикрепленный ‘е имеет права иска на господина наравне с холопом (догов, новгор. с Казим., ст, 20), он подлежит суду своего господина: ‘половника без господаря (хозяина) твоим (княжеским) судиям не судати’ (там же, прим. 1.9). Такие прикрепленные смерды были многочисленны в древнейшее время: Русская Правда уравнивает штраф за убийство холопа и смерда (Ак. 23, Кар. 13).
Несвободное сельское население состояло из поселенных рабов — челяди. Но институт холопства, как частный, не принадлежит к вопросам государственного права.

В. ВЛАСТЬ

Общие черты государственного устройства всех русских земель

1. Происхождение и первоначальный характер государственной власти. Общественная власть первоначально образуется частным путем в кровнородственных обществах. Она сохраняет частно-правный характер в течение всего первого периода. Однако сознание общественной роли власти проявляется в самом начале истории. ‘Вся земля нашавелика и обидна, я наряда в ней нет, да пойдете княжить и володети нами’, — говорили новгородские послы варяжским князьям. За властью признаются обязанности: кияне послали Святославу (в 968 г.), требуя его возвращения для защиты от печенегов ‘отчины своей’, они же требовали от Изяслава в 1067 г. продолжения борьбы с половцами. Из этих примеров видно, что ‘володенье’ имеет двоякую цель: частный интерес владеющих общественный интерес подданных (оба элемента пока неразличимы в продолжение всего первого периода),
2. Формы верховной власти тройственны. Нормальный порядок решения государственных дел уясняется из следующих мест летописи: в 987 г. созвал Владимир своих бояр и старцев градских и, рассказав им о том, что говорили ему миссионеры разных религий о преимуществах каждой из них, ‘рече: да что ума придаете? Что отвещаете? И реша бояре и старци… послав испытай… како служат Богу. И бысть люба речь князю и всем людям’ В 1096 г. ‘Свя-тополк и Володимер посласта к Олгови, глаголюща сице: пойди Кыеву, да поряд положим о Русьстей земли пред епископы, и пред игумены, к пред мужи отец наших, и пред людми градьскими’. Таким образом, в состав власти входят: князь, боярская дума и народное собрание (вече).

а) Княжеская власть

Происхождение княжеской власти доисторическое: она была и в родовых союзах (в народных свадебных обрядах князем и княгиней называются новобрачные — родоначальники будущего рода), и в общинных (у южных славян князем называется общинный старшина). В землях восточных славян княжеская власть существовала до прибытия Рюриковичей: ‘Кий княжаше в роде своем’, т.е. в земле полян: ‘По сих братьи (Кия и его братьев) держати почаша род их княженье в Полях, а в Древлях свое (княжение), а Дреговичи — свое, а Словени — своев Новгороде, а другое в Полете’. Другие неофициальные титулы власти — каган, царь, самодержец. Князь Даниил Галицкий в XIII в. присвоил себе титул короля.
Состав княжеской власти — родовой: власть принадлежит не лицу, а целому роду: ‘Славяне разделяются на разные роды (races), из которых один владел всеми во времена первобытные…’ (Масуди). ‘Наши князи добри суть, иже распасяи суть Деревенъску землю’, — говорили древляне Ольге.
Члены княжеского рода иногда соправительствуют без раздела власти: примером из мифических времен может служить соправительство Кия, Щека и Хорива, а из исторических — Аскольда и Дира. ‘Аз есмь роду княжа, и се есть сын Рюриков’, — говорит Олег в доказательство своих прав и в опровержение права Аскольда и Дира на княжескую власть. Договор с греками заключают послы: от Игоря — Ивор, от сына его Святослава — Вуефаст, от княгини Ольги — Искусеви. Родовое соправительство есть явление глубокой древности*, впоследствии оно уступает место другому началу: члены княжеского рода делят между собой власть территориально (Рюрик, Синеус и Трувор, Святослав и его дети: Ярополк, Олег и Владимир). Этот последний порядок с конца X в. стал преобладать и создал так называемую удельную систему (разделение русских земель между детьми Владимира и потом Ярослава), но при распределении князей по целым землям единство власти княжеского рода нарушалось: в каждой земле возник род князей-соправителей (см., впрочем, ниже: ‘Начала государственных объединений’).
_______________________
* Из времен более поздних (середина XII в.) отметим соправительство Вячеслава с племянниками Изяславом, а потом Ростиславом. В 1146 г. киевляне избрали князя Игоря Олеговичи и целовали крест: ‘оже под Игорем не льстити и под Святославом’ (Плат, лет.), братом Игоря. И тот и другой — князья киевские.
_______________________
Из принадлежности власти целому роду следует, что опека и регенство не могли иметь применения в тогдашнем государственном праве, пока продолжается род (Олег и Ольга). Лица женского пола также участвуют в общей власти рода (Ольга).
Приобретете, передача и потеря княжеской власти. Приобретение княжеской власти совершается одновременно по наследованию и по избранию. Наследование здесь нужно понимать не в точном смысле: наследник получает власть не с момента смерти предшествующего князя, право на нее он приобретает с момента рождения, а действительное участие в ней — с момента совершеннолетия (Игорь при Олеге, Святослав при Ольге). Смерть предшественника открывает для другого князя лишь большую степень участия во власти.
Оба вида наследования — наследование по закону и по завещанию — действуют одновременно и в равной силе: ‘Умерило Рюрикови, предасткняженье свое Олгови, отрода ему суща, въдавъ ему сынъ свой на руце, Игоря, бысть бо детеск вельми’. Но впоследствии наследование по обычаю (закону) берет перевес над волей завещателя, завещание Ярослава (1054 г.) сообразуется с порядком старшинства его детей: ‘Се поручаю в собе место столь старейшему сыну моему и брату вашему Изяславу — Кыев, сего послушайте, якоже послушаете мене, да той вы будетъ в мене место, а Святославу даю Чернигов, а Всеволоду — Переяславль’. Между тем Ярослав любил больше других своих детей Всеволода и завещал ему: ‘Сыну мой… аще ти подаст Бог прияти власть стола моего (Киева) по братьи своей, съ правдою, а не съ насильем… да ляжеши, идеже аз лягу, у гроба моего, понеже люблю тя паче братьи твоее’ (Лавр. лет. под 1093 г.). Завещание, противоречащее обычаю, не исполняется: Юрий Долгорукий завещал суздальский стол младшим детям, а наследовал старший Андрей.
Обычный порядок наследования столов следовал порядку старшинства членов рода: после смерти Владимира Св. (1015) самому любимому его сыну Борису говорит дружина: ‘Се дружина у тобе отьня и вой, пойди, сяди Кыеве на столе отни, он же рече: не буди ми възняти рукы на брата своего старейшего, аще и отец ми умре, то съ ми буди въ отца место’. В 1093 г. ‘Володимер (Мономах, по смерти отца) начаразмышляти: аще сяду на столе отца своего, то имам рать съ Святополком взята, яко есть стол прежде от отца его был’. Частое нарушение этого порядка в действительности не может опровергнуть его правомерности*.
_______________________
* Начиная с середины XII в. род князей Рюриковичей так размножился, что правильные счеты кровного старшинства сделались невозможными, а потому уже тогда начинается искусственное определение степени родства — ‘возложение старшинства’, возвещение кого-либо по договору в старшие братья. Подобное явление и теперь общеупотребительно в больших сложных семьях русского народа.
_______________________
Избрание князя народом есть или самостоятельный или добавочный способ передачи власти, князь избирается при прекращении или отсутствии княжеского рода. Новгородцы избирают варяжских князей в 862 г., они же просят себе князя у Святослава Киевского в 970 г., говоря: ‘если не пойдете к нам, то найдем князя себе’. Затем избрание действует наряду с наследованием: власть нового князя освящается и укрепляется согласием народа, что было совершенно необходимо при постоянном участии населения в государственных делах: в 1015 г. ‘Святополк седе Кыеве по отци своем и съзва кыяны и нача даяти им именье’. Обыкновенно наследственность и избрание совпадают и (до половины XII в.) не вступают в борьбу между собой. В одном и том же факте преемства можно видеть с полным правом и наследование, и избрание: когда в 1132 г. умер Мстислав Великий, сын Мономаха, и власть его перешла к брату Яропожу, то, как сказано в одной летописи (Ипатьевской), это произошло потому, что Мстислав ‘оставил княжение брату своему Ярополку’ (т.е. завещал законному наследнику), а по словам другой летописи (Лаврентьевской), потому, что ‘людье кыяне послаша по нъ’. Совпадение начал наследования и избрания в одинаковой мере присуще и древнегерманскому праву, оно дожило в московском праве до XVII в., а в польском — до конца XVI.
С середины XII в. такое мирное совпадение двух начал преемства нарушается во всех землях, при борьбе их фактически берет перевес начало избрания: в 1146 г. киевский князь Всеволод Ольгович желает передать власть своему брату Игорю и старается приобрести согласие киевлян, но киевляне приглашают Изяслава Мстиславича, говоря ему: ‘ты — наш князь, поезжай, а у Олеговичей (именно у Ольговичей) не хочем быть в наследстве’. В 1175 г. владимирцы, обижаемые своими князьями, говорят: ‘Мы есмы волная князи прияли к собе…’ (Ипат. лет.). Случаи избрания князей становятся во всех русских землях весьма частыми: в Киеве в 1146 г. (Игоря Ольговича и Изяслава Мстиславича), 1150 (того же Изяслава Мстиславича), 1154 (Ростислава Мстиславича), 1169 (Мстислава Изяславича) и т.д., в Галиче в 1202 (кн. Игоревичей), 1208 (Даниила Романовича) и т.д., в земле Смоленской в 1175 (Мстислава Ростиславича), в земле Суздальской в 1175 (Ростиславичей), 1176 (Михаила и Всеволода Юрьевичей), в земле Полоцкой в 1151 (Ростислава Глебовича), 1158 (Рогволода Борисовича).
Но начало избрания не вытесняет начала наследственности в принципе нигде, кроме Новгорода и Пскова.
Князь избирался не только всегда пожизненно (в принципе), но и с детьми, т.е. избрание нового князя каждый раз являлось как бы избранием новой династии с утверждением на будущее время наследственного преемства престола и признавалось как бы явлением случайным, вызванным временной нуждой. ‘Уведавше смерть княжю (Андрея Боголюбского), ростовци, и суждальци, ипереяславци, и вся дружина от мало до велика, и съехавшеся к городу Володимеру и реша: се ся уже тако створило, князь наш убиен, а детей у него не-туть, сынок его мал в Новегороде, а братья его в Руси, по кого хочем послати в своих князех?.. А хочем Ростиславичи Мьстислава и Ярополка… А крестьнаго целованья забывше’, т.е. и после смерти Андрея Боголюбского не вспомнили своей присяги о выборе младших сыновей Юрия Долгорукого — братьев Андрея (Ипат. лет. под 1175 г.).
Кроме наследования и избрания, не было других правомерных способов приобретения княжеской власти. Добывание стола и договор между князьями не могут быть признаны таковыми, Добывание (узурпация) нуждается в оправдании или правом наследства, или правом избрания. В 1154 г. черниговский князь Изяслав Давыдовяч захватил Киев, против него шел Юрий Долгорукий, и вопрос о столе киевском должен былразрешиться силой. Но Юрий ссылался на свои права наследства: ‘Мне отчина Киев, аде тебе’, а Изяслав послал к нему е такими словами: ‘Я не сам сель въ Киеве, посадили меня кияже’. При вторичном захвате Киева тем же князем его собственный родич дает ему такой совет: ‘Если будешь за Днепром, то вся твоя правда будет’. Договоры между князьями утверждают лишь один из вышеуказанных способов преемства. ‘Кождо да держить отчину свою’, — решил Любечский съезд князей 1097 г. На съезде 1196 г. ‘вси князи выложиша Новгород в свободу: где им любо, туже собе князя поймают’. Если князья договариваются между собой о захвате волости третьего князя без всяких оснований, то такой договор есть лишь одно из средств незаконной узурпации (добывания), например., когда двое Яроелавичей — Святослав и Всеволод — договорились отнять Киев у старшего — Изяслава, то, да словам летописца, это ‘въздвиже дьявол котору’.
Символами приобретения власти было посаженне князя на стол народом. Сначала это было представление нового князя народу. В 1067 г. киевляне ‘поставили (Всеслава) посредине двора’, где, вероятно, было возвышение, род трона. Потом подобный трон устраивался в ‘сенях’ — галерее княжеского двора. В этих символах выразились оба способа приобретения княжеской власти: люди сажают князя на отцовском столе. Сказание о короновании Владимира Мономаха греческим епископом Неофитом, присланным от императора Алексея Комнина, и о получении из Византии регалий (шапки Мономаха, скипетра, диадемы и креста)’, сложилось в начале XVI в. и не подтверждается нашими древними летописями.
Потеря княжеской власти. С избранием князя народом соединяется смещение князей, которое обычно предваряется выбором другого князя и имеет вид насильственного переворота (случай в Киеве в 1067 г. при смещении князя Изяслава и в 1146 г. при смещении Игоря Опьговича, а также в Полоцке в 1158 г., когда, желая сменить Ростислава, граждане прибегают’ заговору и приглашают его на вече как бы для мирного обсуждения дела, но князя предупредили: ‘Не езди, князь, вече на тебя в городе, дружину твою избивают, а тебя хотят схватить’). При таких способах смещения веля народа не всегда приходила к осуществлению. Со смещением не соединялось право наказывать князей. Убийство Игоря Ольговича в Киеве есть следствие бунта, и он, как убитый невинно, причислен к лику святых. Убиение князей Игоревичей в Галиче в 1208 г. совершено мадьярами но наущению мятежных бояр.
Права княжеской власти. Княжеская власть есть необходимый элемент государственного устройства всех древнерусских земель:
‘Почаша сами в собе володети, и не бе в них правды, и въста род на род, быша в них усобице, ивоеватипочаша сами на ся. Реша сами в себе: поимщем собе князя, иже бы володел нами и судил ао праву’ (первонач. лет., 862 г.). Если и не признавать в этих словах исторического факта, то следует признать общее воззрение древних времен, выраженное летописцем. В 970 г. пришли в Киев люда новгородские прося князя себе и говоря: ‘Аще не пойдете к намъ, то налеземъ князя собе’. Вообще в течений 400-летнего периода ни одна из русских земель (кроме малоизвестной по своему устройству — Вятки) не устраняла из состав а верховной власти княжеского элемента. Княжеская власть необходима для внутреннего наряда (управления и суда) как сила, уравновешивающая взаимное соперничество составных элементов государства, как кровных, так территориальных. Мнение о том, что князья опирались на, младшего рода в борьбе против старших имеет ту справедливую сторону, что только княжеская власть уравновешивала интересы старших и младших городов. Такова же роль княжеской власти в борьбе классов и партий: ‘Всего же паче убогых не забывайте… и вдовьщю оправ дите сами, а не давайте сильным погубит человека’ (Поучение Владимира. Могаэмаха.). В Новгороде и Пскове смерды находятся в специальной опеке князя, в 1136 г. новгородцы, смещая князя Всеволода, в числе обвинений против него на первое место поставили то, что он не заботился о смердах.
Княжеская власть необходима для внешней защиты государства. В 884 г. ‘иде Олегь на северяне, я победи северяны, и възложи на нъ дань легъжу, и не дасть им козаром дани платите, рек: аз им противен, а вам нечему’. В 968 г. киевляне послали на Дунай к князю Святославу, говоря: ‘Едва нас не взяли печенеги… если не пойдешь и не оборонишь нас, то опять нас возьмут’. В 1068 г. киевляне выступили съ своим князем Всеславом навстречу Болеславу Польскому, но, признав себя беззащитным, Всеслав ночью тайно от кияа бежал, тогда люди возвратились в Киев и на вечерешили: ‘зежегши градъ свой, уйдемъ въ греческую землю’. Вообще неизбежность княжеской вяаст’ видна из следующего случая: в 1140 F. Всеволод Киевский, желая наказать новгородцев, не давал им князя, ‘Не ходите в Новгород, — говорил он подручным князьям, — пусть себе сидят на своей воле без князя, где хотят, там, пускай себе ищут князя’. Новгородцы оставались без князя десять месяцев. ‘По понятиям века, казалось невозможным сидеть без князя, особенно это было неудобно в то время: тут партии волновали город, там продовольствия не пускали… Новгородцы призвали себе из Суздальской земли Ростислава Юрьевича’ (Костомаров. ‘Севернорусек. народопр.’, т. I, стр. 67) Постоянная борьба всех земель против своих князей означает не борьбу против княжеской власти, а стремление отыскать наилучшего князя.
Первоначальная неограниченность княжеской власти возникла из прежних родовых оснований власти, а потом из. тождества интересов и воли князей и народа, который мог избрать себе наилучшего князя и сместить неудачного. Такая патриархальная неограниченность не имеет ничего общего с позднейшим западноевропейским абсолютизмом. Уже тогда люди книжные учили: ‘Яко Бог дает власть, ему же хощеть, поставляет бо царя и князя Вышний… понето есь глава земли’ (Лавр. лет. под 1177 г.). Князю вручается вся полнота верховной власти: ‘Приидите володеть и княжить нами’, — говорил славянские послы варяжским князьям.
В языческую эпоху князю принадлежала власть религиозная: ‘И нача княжити Володимер в Киеве един, и постави кумиры на холму вне двора теремного: Перуна… и Хърса, Дажьбога, и Стрибога, и Симарьглаи Мокошь… Володимер жепосади Добрыню, уя своего, в Новегороде, и пришед Добрыня Ноугороду, постави кумира над рекою Волховом, и жряху ему людье ноугородстии аки богу’ (первонач. лет. под 980 г.). В христианские времена князь является покровителем церкви, участвуя во всех ее главнейших действиях, так, крещение Руси совершено по следующему распоряжению князя: ‘Аще не обрящеться кто реце (в реке), богат ли, убог, или нищ, или работник, противен мне да будет’. Вообще о крещении Руси при Владимире Иларион говорит: ‘И не бысть ни единого же противящегося благочестному его повелению, да аще кто и не любовью, но страхом повелевшего крещахуся’. Князь участвует в решении вопросов о внешней церковной жизни: в 1164 г. Леон, епископ Суздальский, начал учить в Суздале, что не следует есть мяса в господские праздники, ‘и бысть тяжа про то велика пред благоверным князем Андреем’ (Лавр, лет.). Князю принадлежало право участия в назначении лиц духовных: Владимир ‘помышли создати церковь Пресв. Богородицы… и поручи ю Настасу Корнянину’, Ярославъ ‘церкви ставляше по градом и по местом, поставляя попы’, ‘Постави Ярослав Лариона митрополитом русина въ святей Софьи, собравъ епископы’ (лет. под 1051 г.), ‘В лето 6655 Изяслав (Мстиславич, князь Киевский) постави митрополита Клима, калугера, русина, особь с шестью епископы’ (Лавр. лет.). Разумеется, в таких выражениях надо видеть лишь сильное участие князя в действиях церковных властей (собора). Князья влияют также на низложение церковных сановников: в 1169 г. ‘нечестивый (Феодор, епископ Владимирский) не всхоте послушати христолюбивого князя Андрея (Боголюбского), веляща ему ити ставиться к митрополиту к Кыеву… (князь) изверже его из земле Ростовьскы… Посла же его Андрей митрополиту в Кыев, митрополит же Костянтин повеле ему язык урезати, яко злодею и еретику’ (Лавр, лет.). В 1168 г. черниговский князь Святослав, не согласный в учении о посте со своим епископом Антонием, ‘кзверже и изъ епископьи’. Ккязь содействует установлению церковных законов (церковные уставы Владимира, Ярослава, Ростислава).
Князю вручается вся государственная власть управления и суда. В 1146 г. киевляне, жалуясь на злоупотребления княжеских чиновников, требуют от князя не уступки судебной власти в свою пользу, а наоборот, говорят: ‘впредь, если кому из нас будет обида, то ты сам суди’.
Князю принадлежит и власть законодательная (см. Рус. Пр., надписание к 18 ст. Ак. сп., ст. 21, 42 Ак., ст. 2 и 76 Кар. сп.).
Князь обладает также военной властью: ‘Не было тут князя (при борьбе Изяслава с Юрием в 1151 г.), в боярина не все слушают’, — говорит летописец. Киевский князь Изяслав Ярославич (1067 г.), не исполнивший требования народа идти против половцев, был смещен, как не исполнивший главного своего призвания.
Из этого последнего примера видно, что полнота власти сохраняется лишь до тех пор, пока князь находится в согласии (‘одиначестве’) с народом. Первоначальное слияние воли князя и воли народа не могло оставаться везде и неизменно, возможны и противоречия между ними. Это привело к необходимости определить точнее власть князя, а в Новгороде к ограничению этой власти.
Средством для этого был ряд (договор) с новым князем. Первоначально ряд представлял собой не что иное, как сознательную форму посаженья на стол, и состоял лишь из взаимной присяги народа и князя не делать друг другу зла, т.е. ничем в частности не ограничивал власти князя. В договорах с князем, внушавшим менее уверенности, начали присоединять частные условия (например, касавшиеся перемены чиновников предшествовавшего князя): в 1146 г. ряд с киевлянами от имени Игоря Ольговича заключал его брат Святослав. Киевляне начали обвинять тиуна Всеволода (предшествовавшего князя) Ратшу и другого тиуна вышгородского — Тудора и сказали Святославу: ‘Целуй крест за своего брата, что, если кому из нас будет обида, то пусть он сам судит’. Святослав отвечал: ‘Целую крест за брата, что не будет вам никакого насилия, и тиун пусть будет выбран по вашей воле’. Тогда Святослав сошел с коня и целовал крест, а киевляне, сошедши с коней, целовали крест и за детей своих, чтобы не изменять Игорю. Затем и сам Игорь принес присягу в том, что будет соблюдать договор киевлян с братом его (Ипат. лет.). Такие договоры повторялись с каждым князем, и содержание их видоизменялось в зависимости от обстоятельств времени. Во второй половине XII в. они войти в общий обычай: когда в 1154 г. после смерти киевского князя Вячеслава, наследовал ему его племянник Ростислав, который уже и прежде призван был самими киевлянами к соправительству с дядей, то Ростислав хотел продолжать начатый военный поход, но мужи его предостерегли:’Ты ся еси еще с людьми Киеве не утвердил, а поеди лепле в Киев, тоже с людьми утвердися’ (Ипат. лет.). В 1175 г. владимирцы, приняв князя Ярополка, весь поряд (с ним) положили в церкви Св, Богородицы (Лавр. лет.). В 1176 г. ‘Михалко (сын Юрия Долгорукого) еха… Ростову и створи людей весь наряд, утвердивъся крестным целованьем с ними’ (Лавр. лет.). Из единообразного повторения таких договоров вырабатывалось и общее их содержание, уже существенно ограничивавшее права княжеской власти (это, впрочем, видно лишь из новгородских договоров, о чем см. ниже).
Креме договора, к ограничению власти князя повело существование рядом с княжеской властью других ее форм: боярской думы и вече.

б) Боярская дума

Понятие о ней. Боярской думой называется постоянный совет лучших людей (бояр) каждой земли, решающий (вместе с князем) основные земские вопросы. Такой совет мог быть только в одном старшем городе земли. Советы старейшин были и в пригородах, но они обладали не политической, а лишь судебной и административной властью. Наименование ‘боярская дума’ не встречается в древних памятниках и образовано искусственно на основании сходных терминов (‘бояре думающие’).
Совокупность лиц, составляющих совет, называется нередко в летописях дружиной (по отношению к князю): ‘Бе бо Володимер любя дружину, и с ними думая о строи земленем, и о ратех и уставе земленем’ (перзонач. лет. под 996 г.), Владимир Мономах поучает детей каждый день ходить утром в церковь, затем, ‘седше думати с дружиной, или люди оправливати’ (судить). Но под дружиной здесь понимается лишь старшая дружина, т.е. бояре.
Советы старейшин существуют во всех русских землях с древнейших времен (как видно будет из нижеприведенных фактов).
Состав боярской думы. Мнение о неопределенности и случайности состава думы не может быть принято: ‘Особого звания советников князя (говорит В.И. Сергеевич), в которое возводились бы служилые люди, входившие в состав думы, не было: дума составлялась всякий раз вновь по особому приглашению’. К этому добавляют: ‘Можно только сказать, что эта дума по такому-то вопросу, по такому-то предложению князя, потому, что может быть в тот же день, по другому вопросу, князь будет совещаться с совершенно другими лицами, и будет совершенно вправе’. (С.А. Петровский ‘О сенате’, стр. 12-15). Напротив, состав думы был очень определенный, именно первоначальный состав думы (в X в.) — двойственный, в нее входят: Бояре — высшие служилые люди. Всякий боярин был непременным членом думы, и именно в этом состояло его боярское отличие, летопись, рассказывая о потерях, понесенных русскими в войне с половцами, восклицает: ‘Где бояре думающий? где мужи храборьствующии?’. Князь не мог вместо бояр пригласить для совещания других лиц, не бояр. Хотя подобные факты случались, но современники смотрели на них как на отступления от правомерного порядка: киевский князь Всеволод Ярославич, постарев, ‘нача любити смысл уных, съвет творя с ними… и людемъ не доходити княжее правды, начаша тиуни грабити’ (Лавр. лет. под 1093 г.). Такие случаи составляют лишь ничтожное исключение.
Старцы, или старейшины составляют вторую половину древнейшей думы. Это земские бояре. До прибытия варяжских дружин совет старейшин состоял только из них, как видно из летописи о земле Древлянской при Ольге, где старейшинами града названы лучшие люди, управлявшие всей землей, и из рассказа о думе в пригороде Киевской земли — Белгороде — при Владимире Святом, где совет состоит из ‘старейшин градьских’. Впоследствии они участвуют в думе вместе с боярами — дружинниками. В Киеве при Владимире, когда он в 983 г. праздновал удачный поход на ятвягов, принося жертвы богам, ‘реша старци и боляре: мечем жребий на отрока и девицю: на него же падеть, того зарежемъ богомъ’. По поводу вопроса о принятии новой веры Владимир ‘созва боляры своя и старци градтские… И реша бояре и старци: веси, княже, яко своего никтоже не хулить, но хвалить…’ После испытания вер на месте: ‘созва князь боляры своя и старци, рече Володимер (посланцам): скажите пред дружиною’. Когда Владимир, по совету епископов, отверг виры и стал казнить разбойников, то ‘реша епископи и старци: рать многа, оже вира, то на оружьи и на коних буди’.
При Владимирев совет иногда приглашались и старейшины других городов (пригородов): ‘созываше боляре своя, и посадники, старейшины по всем градом’ (для пиров, иразумеется, для совета). Впоследствии такое участие пригородных старейшин было заменено призывом в думу местных правителей (тысяцких): Владимир Мономах для установления новых законов о процентах созвал свою дружину на Берестове: Ратибора, тысяцкого киевского, Прокопия, тысяцкого белогородского, Станислава, тысяцкого переяславского и т.д.
В XI в., когда произошло слияние служилых бояр с земскими, в составе думы находятся только бояре (в Новгороде — исключительно земские).
Кроме этого постоянного состава думы, в ней участвовали (не всегда) высшие духовные сановники: епископы и игумены главнейших монастырей: епископы советуют Владимиру Св. казнить разбойников, они же вместе с боярами дают потом противоположный совет. В 1096 г. Святополк и Владимир приглашали Олега Черниговского в Киев ‘поряд положить’ о Русской земле перед епископами и игуменами. В И 59 г., когда умер киевский митрополит в Чернигове, то ‘Святослав князь, здумав с мужи своими и с епископом’, решил нарушить его завещание. Особенно важное значение в совете киевского князя занимал митрополит (по тому влиянию, какое он мог оказать на другие русские земли), например, в 1157 г. ‘начал молвить митрополити игумены все (ходатайствуя за Берладника) Юрию, говоря: ‘грех тебе, целовавши к нему крест, держать в такой нужде… он послушал их, пустил’ (Ипат. лет.).
При общем решении какого-либо вопроса князьями двух или нескольких земель происходили объединенные заседания их советов: ‘В лето 6611 Бог вложил в сердце князьям русским мысль благую, Святополку и Володимеру, и сошлись думать на Долобьске, и сел Святополк со своею дружиною, а Володимер с своею в одном шатре. И начали думать’. Впрочем, на съезды князья обычно брали с собой лишь немногих (иногда по одному) советников.
С высшим земским советом нельзя смешивать фактов совещаний князя временных и случайных, например, военных советов во время похода не только со своими военачальниками, но и с союзниками и даже варварами.
Число имевших право участвовать в думе равняется числу бояр известной земли, число же обыкновенного состава думы равняется числу бояр, находящихся в данную минуту в месте совещания и нарочно вызванных из пригородов. Число это вообще не может быть значительным: при отмене мести князьями Ярославичами было 3 боярина (Кар., 2), при издании некоторых законов Русской Правды Ярославичами участвовали 5 советников (см. Ак. сп. Рус. Пр., ст. 18), при дополнении ее Владимиром Мономахом — 6 (см. Рус. Пр. Кар., 66). С течением времени во многих землях число думцев возрастало (в В. Новгороде дошло приблизительно до 300).
Заседания совета происходили постоянно (ежедневно), как видно из Поучения Мономаха. В житии Феодосия рассказывается, что, возвращаясь от князя, из его загородного дворца, в Киев ранним утром, он встречал по пути бояр, которые спешили из Киева в князю на совет. Там же говорится, что, когда князь намеревался посетить Феодосия, то ‘распускал всех бояр в домы их…’ Само собой разумеется, что решения высших земских дел совершались не каждодневно, а по мере возникновения. Обычно заседания происходили во дворце князя, летописец рассказывает об одном заседании думы во Владимире Волынском так: ‘В едину нощь приела по мя князь Давыд. И приход к нему, и сидяху около его дружина, и посадив мя, рече ми…’ (Лавр. лет. под 1097 г.).
Права боярской думы. Боярская дума составляет необходимый элемент власти в каждой земле. Существует мнение о боярской думе как личном совете князя, который может обратиться к нему или не обратиться по произволу, но факты указывают на обязательность для князя совещаний с боярами — обязательность, утвердившуюся обычаем (который тогда заменял закон). В 1170 г. двое бояр, отошедших от киевского князя Мстислава к князю Давиду, оклеветали первого перед последним, якобы он намерен лишить князей Давида и Рюрика свободы, зазвав их к себе на обед. Давид и Рюрик, получив действительно такое приглашение, потребовали от Мстислава клятвы о том, что он не сделает им зла. Оскорбленный таким подозрением, киевский князь отдал дело на рассмотрение своей думы: ‘яви дружине своей… И реша ему дружина его: княже, не лепь (неосновательно) ти велита брата крест целовати, це да будут злии человеци, завидяче твоей любви, юже к братье имееши, вложили будуть зло слово.., А ты всяко прав пред Богом и пред человекы: тобе без нас того нельзя быль замыслити, ни сотворити, а мы все ведаем твою истиньную любовь к всей братье’ (Ипат. лет.).
В 1169 г. князь Владимир Мстиславич задумал нарушить клятву киевскому князю Мстиславу и сообщил о том двум боярам. ‘И рекоша к нему дружина его: о собе еси, княже, замыслил, а не едем по тобе, мы того не ведали. Володимер жерече, възрев на децскы (младших дворян): а се будут мои бояре’ Решившись осуществить свою мысль вопреки совету бояр, он отправился за помощью к берендеям, но те ‘узреша и единого ездяща и реша ему …: се ездиши один и без мужий своих, а нас прельстив… И начаша в нь пущати стрелы’ (там же). Вообще тесная связь боярской думы с князем сохранялась лишь до тех пор, пока дума состояла главным образом из дружинников (дворян) князя, переезжавших с ним из одной земли в другую. С усилением в думе земского элемента совет бояр получает все большую самостоятельность и становится ближе к вечу, чем к князю. В 1177 г. Всеволод, князь Владимирский, во время борьбы с Мстиславом Ростовским послал к нему с предложением о мире, на что, по-видимому, и склонялся Мстислав, но ростовцы и бояре сказали ему: ‘Аще и ты мир даси ему, но мы ему не дамы’ (Лавр. лет.,)*. В Киеве в 1146 г. Глеб, Лазарь и другие бояре, назначенные князем Игорем на должности тысяцкого и воевод, тотчас перешли на сторону народа и пригласили другого князя. Земский элемент думы с самого начала стоит в теснейшей связи с вечем (и первоначально заменяет вече, как увидим ниже). Но возможны также и противоречия воли думы и воли веча: в 1067 г. киевское вече требовало войны с половцами, восстало за то на князя Изяслава и, явившись ко дворцу, стало препираться с князем, который сидел ‘на сенех с дружиною своею’, разделявшей взгляды Изяслава. В Суздальской земле при Юрии и Андрее произошло раздвоение власти боярской думы и вече: первая осталась в старшем городе — Ростове, второе перешло во Владимир.
______________________
* Факт приводится не как ‘случай совещания с боярской дружиной’ (см. ‘Рус. юр. др.’, II, БЫП, 3, стр. 464, прим.), а как доказательство связи думы с вечем.
______________________
Права думы уясняются фактами участия думы в решении государственных дел. А именно:
Дума участвует в решении религиозных вопросов (ею при Владимире решено введение человеческих жертв, вопросы о посылке для исследования вер и о принятии христианства греческого исповедания. Народ говорил: ‘Аще бы се не добро было, не бы сего князь и бояре прияли’). Она участвует в решении законодательных вопросов (см. Рус. Пр. Ак., 18 и Кар., 20 и 66): Владимир Св. рассуждал с дружиной о ‘строе и уставе земельном’, восстановление вир и отмена казни при Владимире совершены по совету бояр, уставная грамота Всеволода о церковных судах дана им по совету с владыкой и со ‘своею княгинею и с своими боярами и с десятью сочкыми и с старостами’. Дума участвует в решении вопросов внутреннего государственного устройства: ‘пряд положим о Русьтей земле пред мужи отец наших’, — говорил Владимир Мономах Олегу, бояре участвуют в решении вопроса о распределении столов между князьями: в 1110 г. на Уветичском съезде при решении вопроса о Давиде Игоревиче ‘ста Святополк с своею дружиною, а Давыд и Олег с своею, розно, кроме собе’. Боярской думе принадлежит (вместе с вече) право приглашать князя и рядиться с ним: в 1169 г. князь Мстислав Изяславич взял ‘ряд с братьею, и дружиною и с кияны’, в 1164 г., по смерти черниговского князя Святослава, вдова его хотела передать черниговский стол своему сыну Олегу, ‘сгадавши с пискупом и е мужи князя своего с передними и целоваша Св. Спаса на том, первое целовапискуп Антон Св. Спаса, и потом дружинацеловаша’ (Ипат. лет.), в 1177 г. владимирский князь Всеволод говорил своему сопернику ростовскому князю: ‘Брате! Оже тя привели старейшая дружина, а поеди Ростову… тобе ростовци привели и боляре, а мене был с братом Бог привел и володимерци’ (Лавр. лет.). Дума по преимуществу участвует в решении вопросов внешней политики, войны и мира: договоры заключаются от имени князя и его ‘светлых бояр’, ‘великий князь Игорь, и боляре его и людье вси русьтии послаша к великим царем гречьским’, при заключении мира с греками в 945 г, Владимир Св. рассуждал с дружиной, между прочим, ‘о ратех’, в вышеприведенном рассказе о Долобском съезде князей 1103 г. вопрос о походе на половцев обсуждается думой, в 1093 г. Святополк, князь киевский, нарушил мир с половцами без совета с киевской думой, когда последствия оказались очень печальными для него, то он обратился к совету думы, в которой голоса разделились, но разумная часть думы одержала верх, и ‘Святополк, послушав их’, послал за помощью к Владимиру Мономаху (Лавр. лет.). Думе (иногда вместе с вечем) предоставляется высший суд над князьями и членами их семейств, суд над Рагнедой, женой Владимира Св., за покушение на убийство мужа, произведен так: Владимир ‘созвал боляр и поведал им, они же сказали: не лишай ее жизни ради дитяти сего, но возстанови отчину ея и дай ей с сыном своим’ (Лавр. лет. под 1128 г.). В 1097 г. киевский князь Святополк, схвативши Василька, — ‘созва бояр и кыян и поведа им’ мнимую вину Василька.

в) Вече

Понятие о вече. Вече как орган государственной власти есть собрание полноправных граждан старшего города земли. Термин ‘вече’ в памятниках применяется не к этому одному предмету: иногда он имеет значение всякого сборища или толпы, иногда тайного совещания-заговора (в 1169 г. в Новгороде ‘начата вече деяти в тайне, по дворам на князя своего на Святослава на Ростиславича’ — Ипат. лет.). Мы должны принимать термин ‘вече’ в его тесном историко-юридическом смысле*.
______________________
* Термины древнего языка весьма растяжимы по смыслу: так, титул ‘князь’ в польском языке прилагается к епископам, отсюда не следует, что епископ есть носитель княжеской власти, слово вече Wiece в том же языке означает судебное собрание и самый суд, отсюда нельзя заключать, что древнее вече вообще ограничивается судебной функцией, в западнорусском языке XVI в. словом ‘вече’ именуется копа, т.е. сходка нескольких соседних сельских общин для производства следствия и суда. В древнерусском языке вечем (от слова ‘вещать’) называется всякая сходка явная и тайная, на площади и по дворам, в пригородах и старшем городе, нет сомнения, что и волостные сходки (сельские) именовались так же (судя по приведенному сейчас наименованию вечем копы). О каком именно из этих предметов говорит (и должна говорить) история права? Разумеется, в истории процесса она должна упомянуть о вече как судебном собрании, в истории управления не может обойти пригородного веча, едва ли ей нужно иметь дело с вечем в смысле сходбищ народа, которые могли не иметь никакого отношения к делам общественным. Когда же наука истории права касается веча, как формы верховной власти, конкурирующей с княжеской властью и простирающейся на все государство, то она должна точно обозначить, применяется ли это понятие к пригородному, волостному или судебному вечу. Если пригородное вече совершенно равняется вечу старшего города, то значит, пригороды суть государства, а равно и волости, и даже каждое село, где (предположительно) также были сходки. Надо не упускать из виду тесного историко-юридического значения предмета, каковым естественно окажется лишь вече старшего города что и утверждается числом фактических указаний летописей и принципиальными выражениями современников (см ниже). Приведенным определением веча, между прочим, исключается из понятия веча тайное совещание отдельных групп граждан по домам. Разумеется, правительственная власть может совершать свои действия в тайне, даже бывали особые учреждения вроде венецианского совета 10 и русского верховного тайного совета, но если речь зашла о всенародном собрании (каковым ц было вече), то весь народ от народа утаиться не может: учреждения, делающие дела в тайне, состоят из единиц, самое большее — десятков лиц. Те случаи, когда кучки граждан собираются по домам, нельзя считать вечем, даже если летопись и назвала их так. Можно сказать, что здесь имеется в виду тайна от князя, но целое народное собрание не могло быть тайной ни для кого, утаиться могли немногочисленные группы, собиравшиеся отдельно по домам, но это не народные собрания.
Этими замечаниями о слове ‘вече’ отнюдь не предрешается вопрос о различии законных и незаконных народных собраний. Мы полагаем, что наши летописные факты не дают нам оснований устанавливать такое различие (хотя бы в принципе оно и было возможно, даже при такой вражде к формальности, какую обнаруживает Древняя Русь). К мнению Неволина мы никогда не примыкали (см. доп. Е).
______________________
Происхождение и первая эпоха в истории развития народных собраний. Вече имеет такое же доисторическое происхождение, как и княжеская власть и власть боярской думы. Прокопий (византийский писатель VI в.) рассказывает о славянах, что при одном выгодном для них обороте дела они сошлись почти все для обсуждения, ‘ибо эти народы, славяне и анты, не имеют единодержавия, но с древнейших времен живут в народоправстве, счастливые или несчастные случаи созывают их в общее собрание’. Маврикий сообщает, что в их собраниях царствуют несогласия: ‘cum omnes contrarie inter se sint animati neuterque alteri velit obsequi’. По нашим сведениям о восточных славянах, каждое отдельное племя решало свои дела: ‘Съдумавше поляне, и вдаша (козарам) отъ дыма мечь’. Но в этой первоначальной форме народное собрание есть племенная сходка, что не соответствует приведенному выше понятию о вече. Чисто племенные собрания могут держаться лишь при кочевом быте или крайне слабой оседлости. Попытки общеплеменных собраний были у оседлых народов, например, поморян, но при расширении территории сохраниться не могли и уступали место собраниям старейшин из всех общин.
Вторая эпоха в развитии народных собраний относится к временам историческим (IX-X вв.), когда вече находится в процессе Перехода от племенного собрания к городскому, тогда для решения дел сходятся в старейший город лучшие люди всей земли и обсуждают земские вопросы в присутствии граждан этого города (поголовное собрание всех взрослых жителей земли, очевидно, уже невозможно). Владимир созывал в Киев ‘боляры своя, и посадникы, старейшины по всем городом и люди многы’ (для пиров и, разумеется, для совещаний). Такая общеземская дума, совмещающая в себе два будущих учреждения — боярскую думу и вече, носит еще племенное название: ‘Древляне, сдумаше со князем своим Малом’, решили убить Игоря, потом ‘реша древляне: поймем жену его Вольгу за князь свой Мал’. Активная роль в таких собраниях принадлежит лишь боярам и старейшинам: ‘люди’, т.е. простые граждане старшего города, и те при-горожане, которые были в данном случае в старшем городе, присутствуют при совещаниях, одобряют и исполняют решения, в 983 г., в Киеве решили принести человеческую жертву богам старцы и бояре, но когда варяг-отец, на сына которого выпал жребий, отказался выдать сына, то посланцы поведали о том ‘людям’, которые многочисленной толпой произвели потом дикую расправу над варягом-христианином. В 987 г. Владимир передал вопрос о выборе новой веры старцам и боярам, которые и решили послать для личного ознакомления с различными религиями в соседние страны: ‘и бысть люба речь (их) князю и всем людем, которые, очевидно, присутствовали на совещании. Полное слияние веча с думой старейшин представляет пример белгородского веча при осаде печенегов в 977 г.: в городе, страдавшем от голода, ‘створиша вече’ (это первый случай употребления такого термина в летописях) и решили сдаться печенегам, но один старец не был на вече и спрашивал: ‘что ради вече было? И людье поведаша ему, яко утро хотят сялюдье предати печенегам. Се слышав, посла по старейшины градьскыя’, из этих последних составилось новое вече, которое решило отложить сдачу города и употребить хитрость. Так как вечевая власть не во всех землях развилась одновременно, в некоторых из них вече и в XII в. имеет племенной характер: в 1146 г. Давидовичи черниговские (в борьбе со своим родичем Ольговичем и Юрием Суздальским) ‘съзваша Вятиче’ (Ипат. лет.).
Третья эпоха вечевых собраний (XI-XIII вв.) есть эпоха полного выделения этой формы власти в самостоятельную (как собрание простых граждан) и полного развития ее прав. Она совпадает со временем окончательного установления власти старших городов. К вече этой эпохи относятся нижеследующие определения состава и прав народных собраний.
Состав вече. Вече как орган государственной власти состоит из граждан старшего города: классическое место летописи (Лавр, лет. под 1176 г.): ‘Новгородци бо изначала, и смольняне, и кыяне, и полочане, и вся власти, якоже на думу, на вече сходятся, на чтоже старейшия сдумають, на том же пригороди стануть’ — означает не собрание жителей всей волости (власти), а старших городов, как видно из выражения: ‘на том же пригороди стануть’, а также из смысла летописного рассказа, где речь идет о праве старших городов давать пригородам обязательные постановления. Псковская Судная грамота составлена ‘всем Псковом на вече’, Новгородская — ‘всеми пятью концами, всем великим Новгородом на вече’, Предположение об участии всех жителей земли противоречит обширности земель и отдаленности пригородов. То же подтверждается способом (колоколом и глашатаями) и временем созыва вечевых собраний: вече составляется или в тот же день, или на другой день после созыва, в 1148 г. приехал в Новгород киевский князь и на другой день послал на двор Ярослава и велел ‘съзвонить’ вече и ‘и так сошлись на вече новгородци и плесковичи (очевидно, те, которые случайно были в Новгороде).
Участие пригорожан в вече старшего города возможно, всякий свободный человек, где бы он ни жил, может (имеет право) быть членом веча старшего города, ибо идея всенародного участия во власти сохраняется. Но так как фактически собрание всех жителей государства, при обширности территории, становится невозможным, то действительное участие пригорожан бывает лишь случайно и не необходимо, так, в 1132 г. ‘была встань великая на людях (в Новгороде), пришли плесковичи и ладожане к Новугороду и выгнали князя Всеволода’. В 1136 г. новгородцы нарочно пригласили псковичей для суда над князем, но выгнанный князь утвердился во Пскове (значит, из Пскова нарочно была приглашена лишь партия, враждебная князю). Если пригород начинал брать перевес над старшим городом (как в Суздальской земле), то на вече его собирались и лучшие люди старшего города, не желая окончательно уступить власть пригороду.
Пригородные вече при нормальном положении дел не имеют политической власти (решая лишь вопросы местного управления). В тех немногих случаях, когда пригородное вече выступает в политической роли, центр верховной власти временно переносится в пригород, и в таких вечах участвуют лучшие люди старшего города (случай в Друцке — пригороде Полоцкой земли — в 1159 г., когда дрючане вместе с половчанами принимают нового князя, так как в старшем городе сидит и не уступает свою власть прежний, сменяемый князь) Вече состоит из всех граждан города. Главную массу участников веча составляют простые граждане, ‘люди’. Когда в 1068 г. киевский князь и его дружина (бояре) противились продолжению войны с половцами, то ‘людье кыевстии прибегоша Кыеву, исотворишавече на торговищи, и реша, пославшее к князю». (Лавр, лет.) В 1147 г. кыяном жевеем сошедшим отмаладо великак святей Софье на двор’ (по призыву князя, для обсуждения вопроса о войне с черниговскими князьями). В городском вече участвовали и меньшие люди, черные, смерды. В вечевом собрании имеют, однако, право участвовать лишь полноправные граждане, 1. е.. мужи свободные, совершеннолетние и не подчиненные семейной власти: в 1147 г. киевское вече отказывается вести войну против Юрия Долгорукого так: ‘не можем на Владимирово плема руки поднять, на Ольговияей пойдем и с детьми’ (Илат. лет.), следовательно, ‘дети’, хотя и способные носить оружие, не участвуют в вече. Вече, состоящее главны’ образен из простых граждан и выделившееся из совета старейшин, есть демократическая форма власти, т.е. главная роль при решении дел принадлежит простому народу. Однако при нормальном порядке с вечем сливается и боярская дума, бояре присутствуют на вече наравне с прочими гражданами: в 1.177 г. во Владимире Клязменеком, при борьбе с князем, ‘всташа бояре и купцы… по мале же дний всташа опять людье в си и бояре’ (Лавр, лет.).
В вече участвуют также и лица духовные: на киевском вече в 1147 г. председательствует митрополит.
В обычной обстановке, т.е. если вече составилось не для борьбы с князем, на нем присутствует также князь: на том же киевском вече 1147 г. присутствует князь Владимир Мстиславич, управлявший здесь за отсутствием брата.
Таким образом, вече, несмотря на свой главный (простонародный) состав, не есть орган власти одного (низшего) класса, а сочетает в себе и оба других элемента власти и есть власть общеземская. Эта форма государственной власти создана не во имя борьбы с двумя остальными (понятие борьбы чуждо русскому государственному праву), а для единения (‘одияачества’), т.е. для решения земских дел общей волей князя, бояр и народа(см. вышеприведенную формулу приглашения князя Олега в 1096 г. Святополком и Владимиром в Киев для установления междукняжеских отношений перед епископами, боярами и ‘людьми градскими’). Летописи, рассказывая весьма часто о народных собраниях, связанных с каким-либо переворотом, пропускают обыкновенные мирные собрания для решения текущих дел, а потому нелегко восстановить обычный порядок проведения таких собраний.
Кто мог собирать вече? Обычно собирает вече князь: в 1146 г. киевское вече созывает князь Игорь, в 1147 г. — Изяслав, а в другой раз по его же распоряжению — его брат князь Владимир, митрополит Климент и тысяцкий Лазарь. В Новгороде в 1148 г. тот же князь велел сзвонить вече. В 1097 г. Святопож ‘созвал бояр и кыян’ для решения дела по обвинению Давидом князя Василька. Но при несогласии веча с князем и боярской думой оно созывалось кем-либо из граждан или сходилось само собой: в 1067 г. киевляне, разбитые половцами, прибежали в Киев, сами сошлись на вече ‘на торговищи’. Иногда народ, сам составив вече, посылает пригласить на него князя (вече в Полоцке в 1158 г.). Но такие собрания составляются лишь тогда, когда готовится или совершается переворот.
Способ созыва практиковался двоякий: через биричей (глашатаев) и через колокол, последний способ (наиболее демократический, призывающий всех) утвердился в Новгороде.
Имея в летописи рассказы преимущественно об экстраординарных народных собраниях, мы не можем дать определенного ответа на вопрос о сроках созьта обыкновенного веча. Лишь предположительно можно оказать, что были периодические собрания во время братчин, в дни церковных местных торжеств: в 1158 г. ‘начаша (полочане) Ростислава (своего князя) звати льстью у братыцину с святей Богородици к Старей, на Петров день… княже, поеди к нам, суть ны с тобою речи’. Оказалось, что это было собрано враждебное князю вече (Ипат. лет.).
По мере все большего упорядочения вечевых собраний определялось и их место. Так, в Киеве вече, начавшее открытое восстание против князя в 1067 г., сошлось на торговище. Но вече, действующее в единении с князем и созванное им, собирается на Яросдавовом дворе (В 146 г.) или на дворе Св. Софьи (1147 г.). Точно так же в Новгороде законными местами собраний были: Ярославль двор и у Св. Софии. И в самом деле, когда князь призывал народ для совещаний, то ‘есто таких собраний должно быть близ княжеского дворца. Столь же законным местом является и центральная святыня земли, куда народ и без того собирался периодически в большие праздники*. То, что место собраний имело большое значение, видно на примере вече в 1146 г., когда князь сначала созвал всех киевлян под Угорский, где вече и согласилось избрать князем Игоря, если умрет его брат, но когда тот действительно умер, то для окончательного утверждения избрания новый князь созывает вече на Ярославовом дворе, на первом месте было лишь предварительное соглашение, на втором акт избрания завершен. Правда, потом киевляне опять скопились у Туровой божницы для требования дополнительных условий от нового князя, но это было результатом неполного соглашения с князем, и самое собрание поэтому не должно быть признано нормальным**.
______________________
* При господстве обычного права законным является обычнее место собраний, обычным же местом (в В. Новгороде) были св. София и Ярославль двор, то же и в Киеве. В 1067 г. киевляне, ‘сотворившие’ вече на торгоыпци (на Подоле), изгнали своего князя Изясдава, который, возвратившись и заняв опять стол, ‘възгна торгъ на гору’ (Лавр, дет.), чтобы исключить повод собираться на вече в дала от княжего двора.
** Отсюда отнюдь не следует, что постановления такого веча незаконны, нарушение форм и обрядов не всегда ведет к признанию акта незаконным (например, совершение брака вне церкви, в силу необходимости, не есть акт нормальный, однако законный, постановление митрополитом Климента (1147 г.) без участия патриарха также акт ненормальный, но законный — см. дополн. Ж).
______________________
Способ обсуждения дел и принятия решений на вече упорядочивался с течением времени, но окончательно сформировался лишь в Новгороде и Пскове. В 1147 г., когда князь Изяслав Мстиславич, находившийся в походе, узнал о предательских замыслах черниговских князей, он послал в Киев двух ‘мужей’ — Добринку и Радила — с таким наказом к своему брату Владимиру: ‘Брат, поезжай к митрополиту и созови всех киевлян, пусть эти два мужа скажут о предательстве черниговских князей’. Когда киевляне сошлись все от мала до велика на двор св. Софии и сели (по другой летописи — ‘встали’), то князь Владимир сказал митрополиту: ‘Вот прислал брат мой двух мужей — киевлян, пусть скажут бр атьесвоей’. И выступили Добринко и Радило и сказали: ‘Приветствовал тебя брат, митрополиту кланялся, приветствовал Лазаря (тысяцкого) и всех киевлян’. И сказали киевляне: ‘Говорите, с чем вас князь прислал’. Когда послы передали дело, то киевляне сказали: ‘Радуемся, что Бог тебя избавил от великого предательства, идет за тобою и с детьми’. Но один человек сказал: ‘За князем своим мы с радостью пойдем… но тут Игорь, враг нашего князя, сидит в монастыре, убьем его и пойдем к Чернигову за своим князем’. Тщетно князь Владимир, митрополит и двое тысяцких противились, пагубное предложение увлекло толпу. — В Новгороде предложение и дерогация законов на вече принадлежали посаднику, который обычно и был председателем веча.
При постановке решений требовалось единогласие (‘единым устами’ или ‘единодушно’), в действительности (фактически) под единогласием скрывалось подавляющее большинство, но в принципе требовалось единогласие (как показывает аналогия польского сейма). При равном распределении партий происходит физическая борьба и повторение собраний, пока не будет достигнуто соглашение, в Новгороде в 1218 г. после битв одного конца против других, веча по одному и тому же вопросу продолжались целую неделю, пока не ‘сошлись братья все единодушно’.
Права веча. Вече есть необходимая составная часть общеземской власти, ибо участие народа в государственных делах в древнее время было самым непосредственным и живым: ‘нрав есть первые чади всея пред враты граду творити веще и суды’ (Слав. Восток). Необходимость вечевой формы видна из ее всеобщности. По приведенному выше принципиальному выражению летописи, сначала новгородцы, смольняне, полочане, киевляне и ‘вся власти’ собираются на вече, как на думу. Согласно с этим, летописи сообщают факты вечевых собраний во всех древнерусских землях: кроме приведенных выше и других многочисленных случаев народных собраний в Киеве, Новгороде, Пскове, Полоцке, в земле Ростовской, в летописях упоминается веча в земле Волынской (1097), Галицкой (1231), Рязанской (1207) и Черниговской. Но вече достигло неодинакового политического значения в разных русских землях.
Права веча не могут ограничиваться каким-нибудь одним родом дел (например, законодательством): они, подобно правам князя и думы, простираются на всю сферу высших государственных дел управления и суда. В сфере законодательства вечу сначала принадлежали меньшие права, чем князю и думе: в Русской Правде нет следов вечевого законодательства: но потом, именно в Новгороде и Пскове, законодательство становиться функцией только веча (см. в Псковской Судной грамоте ст. 108 о порядке составления и отмены законов). В сфере внешней политики и в вопросах о войне и мире вечу принадлежат наибольшие права с древнейших времен. Этого требовала фактическая необходимость заручиться согласием населения для ведения войны: договор Игоря с греками в 945 г. заключен от имени ‘великого князя русского, и от всякогя княжья, и от всех людий рус-ския земли’. В соблюдении этого договора клялся весь народа Киеве, крещеный и некрещеный. В 1015 г. Ярослав в Новгороде, избив много граждан за своих варягов, получил известие, требовавшее немедленной войны с киевским князем Святополком, тогда, собрав ‘остаток новгородцев’, он сказал: ‘О люба моя дружина, юже вчера избихъ, а ныне быша надобе’… иреша новгородци: аше, княже, братья наша изсечена суть, можем по тобе бороти’. В Киеве в 1147 г. вече отказывает князю в согласии на войну против Юрия Долгорукого и вскоре охотно соглашаться воевать против черниговских Ольговичей. В Новгороде князь (Мстислав, 1179 г., — Новг. 4-я лет.) так убеждает вече идти на чудь: ‘братья, се обидеть ны поганые, а быхом, възревше на Богъ и на св. Богородици помочь, помьстили себе и свободили быхомъ Новгородскую землю от поганых’. Князь иногда начинает войну и при несогласии на нее веча (при помощи собственной дружины — двора и добровольцев из населения), но редко ведет ее с успехом. Войны с варварами ведутся иногда без предварительного обсуждения на вече, но с молчаливого согласия народа (вследствие полной популярности таких войн).
В сфере внутреннего государственного устройства значение веча не менее важно. О необходимости участия в призвании и смещении князей были приведены факты выше (см. в особенности случай в Киеве 1154 г., когда боярская дума напоминает новому князю, уже призванному ею, о необходимости ‘утвердиться с людьми в Киеве’),
В сфере судебной власти вечу первоначально принадлежало право участия во всяком суде (‘пред вратами градскими творить веще суды’), суд производился князем и боярами в присутствии народа. И впоследствии вече (в Новгороде) судило всякие дела, на которые было обращено внимание, новгородское вече в 1290 г. судит людей, ограбивших торг. Отмена вечевого суда в Псковской Судной грамоте (см. 4: ‘а на вече суда не судить ни князю, ни посаднику’) указывает на предшествовавший порядок, когда суд княжеский и посадничий производился на вече. По Новгородской Судной грамоте, за вечем оставлена высшая власть, контролирующая действия специальных судебных органов (ст. 29). Вечу принадлежит суд политический (над князем и посадниками): в 1907 г. в Киеве суд над галицкими князьями по доносу князя Волынского предоставлен боярам и вечу. Новгородское вече в 1136 и 1270 гг. производит формальный суд над своими князьями с изложением письменного приговора, в Новгороде же в 1141 г. производится суд и казнь посадника Якуна за измену всем вечем, 1209 г. — суд, поток и разграбление над посадником Дмитрием.
В сфере управления вече не принимает постоянного участия в ведении текущих дел, но оно участвует в назначении и смене чиновников, в 1146 г. вече требует от князя смены тиунов киевского и вышегородского (которые и сменяются), на место их назначаются тиуны по воле веча (‘а се вам и тиун по вашей воли’). Ростовцы (бояре и народ), говоря в 1176 г. о своей власти над пригородом Владимиром, угрожают или сжечь непокорный пригород, или посадить в нем своего посадника. В особенности активное участие принимает вече в военном финансовом управлении: средства для ведения войны (чрезвычайные налоги) устанавливаются самим народом на вече. В 1018 г. в Новгороде, во время борьбы Ярослава со Святопожом Окаянным, вече решает: ‘хочем ся и еще бити с Болеславом (польским, союзником Святополка) и с Святопояком. Начата скот (деньги) събирати от мужа по 4 куны, а от старост по 10 гривен, а от бояр по 18 гривен, и приведоша варяги, вдаша им скот’ (Лавр. лет).
Падение веча и прекращение вечевых собраний. Независимо от татарского ига, были уже в древности внутренние причины для возвышения княжеской и боярской власти за счет вечевой в некоторых русских землях, что привело к раннему падению веча в этих землях. Общие же причины упадка вечевого начала заключаются в несоответствии этой формы правления обширной территории государства (см. ниже о земских соборах)*.
_____________________
* См. дополн. 3.

Особенные черты государственного устройства некоторых русских земель

Изложенные три формы власти (князь, дума и вече), несмотря на свое стремление к полному единению, легко могли прийти в противоречие друг другу, причем одна из них могла, не устраняя вполне другие, возвыситься за счет двух остальных. Это и случилось в конца XII в. во всех русских землях, так что по преобладанию одной из трех форм всю тогдашнюю Русь можно разделить на три части: I) южную и юго-западную, 2) северо-западную и 3) северо-восточную.
1. Особенности галицко-волынского государственного устройства. Типом группы юго-западных земель служит земля Галицкая, но ее устройство повторяется и в земле Волынской, сюда же отчасти примыкает и Киевская земля. Здесь преобладает боярская власть над князем и вечем. Предположительно зародыши такой особенности могли существовать в Галищшй земле с древнейших времен, ибо обстоятельствами, содействовавшими их образованию, были природные и местные условия этой земли. Природное богатство почвы по Днестру, Сану и Бугу дало могущество классу землевладельцев, т.е. бояр по преимуществу. Но следует признать, что и соседство с Польшей и Венгрией (странами, в которых рано развился аристократический элемент) имело свою долю влияния на особенный склад государственного устройства Галиции (хотя бы и без прямых заимствований). Червоная Русь принадлежала некоторое время Польше, затем не один раз правили ею мадьяры, члены королевского дома с большим двором. Волынь имела постоянно то дружественные, то военные отношения с Польшей и находилась в ближайшем бытовом общении с населением этой страны. В 1119 г. польский король Болеслав, вызванный на помощь князем Изяславом Мстиславичем, ‘пришел к Луцку, и ту пребы три дня, и ту пасаше (препоясывал) Болеслав сыны боярьскы мечем многы’, т.е. посвящал их в рыцарство. С конца XII в. в заметной степени проявляются следующие особенности государственного устройства Галицкой земли.
а) Бояре присваивают себе право распоряжения княжеским столом (приглашением и смещением князей). Пока правила в Галиции династия Ростиславичей, власть боярской думы не могла еще проявиться с заметной силой, но, очевидно, образовалась уже в то время. В 1188 г., когда княжил Владимир в Галицкой земле и ‘думы не любил с мужами своими’, то ‘уведав Роман (волынский князь), аж мужи (бояре) галичькии не добро живут с князем своим про его насилье… слашеть без опаса к мужем галичькым, подьтыкая их на князя своего, да быша его выгнале из отчины своея, а самого (Романа) быша прияли на княжение. Мужи же галичькыи, приимше съвет Романов, совокупивше полкы своя и утвердившеся крестом, и восташа на князь свой… Он же убоявся, поймав злато и сребро много… еха во Угры к королеви. Галичане же: пославшася по Романа’. Но на этот раз Роман не удержался и был выгнан венгерским королем, который посадил здесь не прежнего князя, а своего сына Андрея. Недовольные этим, ‘галичькии мужи пославшаяся в Ростиславу к Берладничичю, зовуще его в Галичьна княжение’. Но и этот князь не одолел силы мадьярской и погиб. Между тем наследственный князь Галицкий Владимир, сидевший в заточении в Венгрии, успел уйти и заинтересовать в своей судьбе германского императора и польского короля. Тогда ‘галичькыи мужи’, раскаявшиеся в том, что его прогнали, ‘сретоша его с радостью великою… а королевича прогнаша из земли своея’. По прекращении прежней династии боярская власть особенно усиливается при Романе и его сыне Данииле, несмотря на сильный характер и энергию этих князей, ‘самодержцев всей Русской земли’. Хотя Роман Великий убивал лучших бояр галицких, зарывал их живыми в землю, четвертовал и расстреливал, но после смерти его боярская власть обнаружилась с новой силой, дети Романа были изгнаны и приглашен один из черниговских князей (Владимир Игоревич с братом Романом): ‘Галичькые бояре послаша по них и посадиша и: в Галиче Володимера, а Романа в Звенигороде’ (1202 г.). Однако бояре не ужились с этими своими избранными, 1208 г. ‘совет сотворили’ (князья) Игоревичи на бояр галицких, чтобы избить их, и при случае бояре избиты: убит был Юрий Витанович, Илья Щепанович и другие бояре, убито всего около 500, а другие разбежались: Владислав Кормиличич, Судислав и Филипп бежали к венграм. Беглецы призвали на помощь венгерского короля. Подступив к Перемышлю, боярин Владислав так говорил осажденным пере-мышльским боярам: ‘Братья, чего смущаетеся (не хотите предать князей Игоревичей)? Не они избили отцев наших и братью вашу? Имущество ваше они разграбили, дочерей ваших отдали зарабов ваших, а имениями вашими овладели другие — пришельцы. За них ли хочете душу свою положить?’ Игоревичи были взяты в плен. ‘Тогда же бояре володимерстии и галичькыи… и воеводы угорьскые посадиша князя Данила на столе отца своего — великого князя Романа во церкви св. Богородица Приснодевица Марья’. Плененных князей угры хотели отвезти к своему королю: ‘Галичаном же молящимся им, да быша и повесили, мьстиради, убежени же бывше Угре великими даръми, предани быша на повешение’. Однако и семья Романа принуждена была опять бежать из Галича.
б) Тогда произошел здесь единственный случай во всей русской истории того времени — приобретение княжеской власти боярином (не княжеского происхождения). В 1210 г. ‘Володислав (боярин) воеха в Галкчь, вохняжися и седе на столе’. Но такой случай остался исключительным и ненормальным в глазах современников, король польский говорил: ‘Не есть лепо боярину княжити в Галичи’, Владислав был схвачен и заточен, ‘и в том заточеньи умер, нашед зло племени своему и детям своим, княжения деля, вси бо князи не призряху детий его того ради’.
в) Подобно этому здесь же произошел единственный случай корпоративного удаления всех бояр. Когда правил Галичем князь Мстислав, в 1226 г.. один из бояр — Жирослав — оклеветал князя перед боярами, якобы он хочет предать всех бояр на избиение половецкому хану. ‘Они же, емше веры, отдъидоша в землю Перемышлескую, в горы Кавокасьския, рекше во Угорскыя, на реку Днепр’ (?), оттуда и начались сношения через послов между князем и боярами, княжеский посол наконец ‘приведе бояре вси к нему’.
Однако и после этого мир между князем и боярами был лишь внешний, один из бояр говорил князю Мстиславу (советуя ему отдать дочь за королевича и передать зятю галицкий стол): ‘Не можешь бо держати сам, а бояре не хотять тебе’. Князь ушел.
г) Для борьбы с боярским элементом было призвано народное вече (князем Даниилом в 1231 и 1235 гг.) Но вече не могло сломить окончательно власть бояр: в 1231 г. ‘была крамола безбожных бояр галицких, совет сотворили они на убиение и предание земле Даниила’, при возникшей по этому поводу открытой войне с боярами Данил остался лишь с 18 верными отроками, тогда, ‘созвавшу (ему) вече и рече им: хочете ли быти верни мне, да изыду на врага мое? Онем же кликнувшим: верни есмы Богу и тебе, гсподину нашему, изыди с Божьею помощью. Соцкый же Микуларече: господине, не погнетши пчел, меду не едать’. В 1235 г. Даниил воспользовался отсутствием своего соперника — князя из Галича ‘со всеми бояры’ и подошел к Галичу, послав сказать гражданам (‘любяхуть жегражане’): ‘О мужи градьстии, доколе хощете терпети иноплеменных князей державу? Ониже воскликнувше реша: яко се есть держатель наш, Богом данный, и пустишася яко дети ко отчю, яко пчелы к матце… Бояре же пришедше на ногу его, просяще милости, яко согрешихом ти, иного князя держахом. Он же отвещав рече им: милость получисте, пакы же сего не сотворите, да не во горьшая впадете’.
д) Бояре в Галицкой земле владеют пригородами на правах княжеских: в 1219 г. дан Звенигород боярину Судилаву. ‘Бояре галицкие Даниила князем себе называли, а сами всю землю держали, Доброслав вокняжился (в 1220 г.) и Судьич, попов внук… он вшедши в Бакоту все Понизье захватил без княжаго повеления, а Григорий Васильевич горную страну Перемышльскую… Даниил же, уведав о том, послал Якова, стольника своего, с великою жалостью к Доброславу, говоря к ним: я — князь ваш, но вы повеления моего не творите, землю грабите, черниговских бояр я не велел тебе, Доброслав, принимать, а давать волости галицким’ (таким образом, князь сам признает исключительное право местных бояр на волости). Князь особенно приказал не отдавать никому Коломыи (соляных копей) как княжеской регалии, но оказалось, что Доброслав уже отдал ее боярам Лазарю Домажиричу и Ивору Молибожичу, ‘двум беззаконникам от племени смердья’. Посол князя так упрекал за это Доброслава: ‘Како можеши без повеления княжа отдатию сима, яко велиции князи держать сию Коломыю нароздавание (содержание) оружьником? Он же усмеявься рече: то что могу же глаголати?.. Даниил же скорбяше и моляшеся Богу о отчине своей, яко нечестивым сим держати ю и обладати ею’.
Подобное же преобладание боярского элемента в Волынской (и отчасти Киевской) земле можно видеть из некоторых вышеприведенных фактов, а также из следующего: в 1204 г. Ингварь должен был уступить г. Владимир Александру только потому, что бояре не любили его: ‘Боярам же не любящим Ингвара, Олександр… прия Володимер’.
Особенности галицко-волынского государственного устройства отразились на судьбе Юго-Западной Руси в следующем периоде (польско-литовском).
Новгородско-псковское государственное устройство. В Северо-Западной Руси берет перевес вечевая форма власти. Такое государственное устройство утвердилось в Новгороде, Пскове, восточных новгородских колониях (Вятке) и в Полоцке. Сюда же отчасти примыкает и земля Смоленская.
Существует мнение, что новгородское устройство составляет исконное исключение из общего строя древнерусских государств и что его особенности можно объяснить только заимствованием учреждений западноевропейских свободных городских общин (особенно ганзейских). Мнение об исконном отличии новгородского устройства возникло давно: еще в середине XII в. думали, что Новгород получил от первых князей особые привилегии на самоуправление, но и тогда уже книжные люди сомневались в существовании таких привилегий. Летописец, рассказав, что в 1196 г. Андрей Боголюбский посылал воевать Новгородскую землю, но сам Новгород не был взят, а на обратном пути суздальцы сильно страдали от голода’, заключает: ‘Не глаголем же: прави суть новгородци, яко издавна суть свобожени новгородци прадеды князь наших: но аще бы тако было, то велели ли им преднии князи крест преступати… а крест честный целовавше ко внукам их (князей) и к правнуком, то преступати?’ (Лавр. лет.). Еще в 1211 г. Всеволод III ‘вда им (новгородцам) волю всю и уставы старых князь его же хотяху новгородци, и рече им: кто вы добр, того любите, а злых казните’. Сами новгородцы постоянно ссылались на грамоты (привилегии) Ярослава. Но такие привилегии не существуют и, вероятно, не существовали никогда. Псков не претендовал на исконные привилегии, однако имел одинаковое устройство с Новгородом, а в Вятке еще более свободные формы устройства, чем в самом В. Новгороде. Подобные же предания о привилегиях существовали и относительно Полоцка: Нарбут (не указывая источника) говорит, что князья полоцкие
Вячеслав и Давид (сыновья Всеслава) дали городу Полоцку вольность, которой этот город должен был воспользоваться по смерти их, поэтому Полоцк стал вольным городом, а княжество Полоцкое — республикой, которая управлялась вечем и тридцатью старейшинами или боярами (Narbut, III, I, 266). Таким образом, мнение об исконности новгородских порядков не может быть принято. Особенности новгородского устройства, быть может, коренились в первоначальных местных причинах, но проявились не ранее середины XII в. и не заключают в себе чего-либо чуждого прочим русским землям, они состоят в преобладании вечевой формы, узаконенной и признанной всеми князьями. Местные причины, направившие здесь общерусское государственное устройство в сторону преобладания веча, заключались в географическом положении земли и в сношениях с северогерманскими городскими общинами. Страна, занятая новгородцами и кривичами, неблагоприятная по скудости почвы для земледелия, весьма благоприятна (по богатству торговых путей) для торговли. Торговля вызывает сосредоточенность населения в больших городских общинах, что и содействует преимущественному развитию вечевого начала (т.е. преобладанию среднего класса). Торговля же приводила новгородцев, псковичей и полочан в столкновение со свободными ганзейскими общинами. Не заимствуя от них ничего прямо и непосредственно, граждане упомянутых земель не могли не испытать косвенного влияния этих последних.
Город Новгород разделялся на две стороны: софийскую на левом берегу Волхова и торговую на правом. На левой был ‘детинец’ (кремль), а в нем св. София и двор архиепископов — хранилище новгородской казны и законов. На торговой стороне были ‘двор Ярославль’, торговище с патрональной церковью св. Иоанна и иноземные дворы: варяжский, немецкий и готский. Две стороны, имея каждая свои интересы, нередко враждовали между собою и созывали два одновременных веча. Весь город подразделялся на 5 концов: три на софийской стороне: Неревский, Людин (Гончарский) и Загородский, и два на торговой: Славенской и Плотницкий, но ни детинец, ни Ярославль двор не включались в концы. Самоуправление города, а именно управление, суд и заключение сделок, сосредоточивалось в концах, кончанские старосты (выборные правители концов) были представителями концов в общегосударственном управлении, их печатями скреплялись грамоты В. Новгорода, в переговорах с иноземцами участвовали выборные от концов. Главное судилище Новгорода состояло из выборных от концов (по 2 боярина и по 2 из житьих людей). В военных походах концы выступали отдельными полками, каждый под своим знаменем. Все эти черты предполагают существованиекоичанских народных собраний. Подразделенияконцов — улицы — составляли также самоуправляющиеся общины, имея уличанских старост во главе. Как воины, так и уличанцы включали все классы общества, причем сословное устройство полностью поглощалось территориальным. Земля Новгородская состояла из пригородов и волостей, первые пользовались значительной долей самоуправления, принимали угодных и изгоняли неугодных посадников, присылаемых из В. Новгорода. Хотя разделение Новгородской земли на пятины есть явление позднее, но несомненно, что с древнейших времен части земли были поделены между концами Новгорода для удобства управления ими, во всяком случае, позднейшие пятины соответствуют древнейшим ‘землям’ или волостям В. Новгорода (Бежецкой, Водской, Шелонской, в древности Ржевской, Деревской, в древности Яжелбицкой, и Обонежской). Предполагают (на основании устава о мостовых, приписанного к Русской Правде), что 1-я зависела от славенского конца, 2-я — от Неревского, 3-я — от Загородского, 4-я — от Людина, 5-я — от Плотницкого (см. Рус. достопр., II, с. 305-306).
Город Псков имел подобное же устройство: там также был детинец и торговище, город также делился на концы (вероятно, 6 концов), между которыми были поделены для управления части (по два пригорода на конец).
Существенные особенности новгородского устройства следующие:
а) Право вечевого самоуправления (и соответственное ограничение княжеской власти) укрепляется формальными письменными договорами (дошедшие до нас начинаются с 1260 г.), так как их содержание весьма сходно, то все они вместе составляют как бы хартию, обеспечивающую самоуправление.
б) Право избрания князя вечем признано всеми князьями на съезде 1196 г.: ‘Вси князи выложиша Новгород в свободу, где им любо, туже собе князя поимають’.
в) В договорах князья обязываются ‘ не замышлять войны без новгородского слова’. Участие народа в праве объявлять войну и заключать мир практиковалось и в прочих русских землях, но нигде не обеспечивалось формальным договором. То же замечание относится и ко всем последующим особенностям новгородского устройства.
г) Ограничивается административная власть князя, князь не может назначить правителями волостей неграждан новгородских: ‘Что волостей всех новгородских, тогоже, княже, не держати своими (княжими) мужи, но держати мужи новгородскими’. И в Суздальской земле народ возмутился, когда князья, придя с юга, привели с собой ‘русских’ (южнорусских) ‘детских’ и раздали им посадничества. Но нигде это право не было оформлено, кроме Новгорода.
Князь не имеет права смещать должностных лиц без суда: ‘А без вины ти, княже, мужа волости не лишити’. В 1218 г. князь Святослав сказал на вече: ‘Не могу быть с Гвердиславом и отнимаю у него посадничество’. Новгородцы спросили: ‘А какая вина его?’. — ‘Без вины’, — отвечал князь. Тогда Твердислав сказал: ‘Я рад, что на мне нет никакой вины. А вы, братья, вольны и в посадничестве и князьях’. Новгородцы отвечали князю: ‘Князь! Если Твердислав ни в чем не виноват, то ты нам клялся без вины не отнимать ни у кого должности… мы того не допустим, чтобы отнято было у него посадничество без вины’. Князь уступил.
д) Ограничивается судебная власть князя: он не имеет права судить без посадника: ‘А без посадника ти, княже, не судити’. Новый князь не может перерешать дела, уже прежде решенные: ‘ни грамот не посужати’.
е) Особенность новгородского устройства проявляется в существовании выборного посадника при князе. Сначала посадник назначался князем как его помощник и заместитель, но с XII в. он становится выборным, считается, что первым выборным посадником был Мирослав Гюрятинич, избранный вечем в 1126 г. Но вече овладевало правом избирать посадника постепенно, не устраняя и потом участия в этом князя. В Новгороде посадник был всегда один (так как он, заменяя князя, представляет монархический элемент власти). Сначала он избирался пожизненно, но затем правление его стало весьма краткосрочным (без определения срока). Выбор посадника, несмотря на демократическую краткосрочность, падал обычно на членов немногих, одних и тех жеродов и иногда переходил преемственно от отца к сыну: в начале XII в. посадником в Новгороде был Гюрята Рогович, в 1126-1134 гг. (с промежутками) его сын Мирослав Гюрятинич, с 1137 до 70-х гг. XII в. (с промежутками) — Якун Мирославич, с 1211 г. — Дмитрий Якунович, с 1220 г. — Иванко Дмитрович. Таким образом, целый век одна семья стоит во главе управления. Круг власти посадника почти равняется княжеской власти: ему принадлежит инициатива установления и отмены законов, судебная власть наравне с князем и преимущественно власть правительственная. Подобно посаднику, и тысяцкий сделался выборным правителем (в других русских землях его назначает князь).
ж) Формальному определению подверглось не только отношение князя к вечу, но и самая внешняя сторона вечевых собраний: в Новгороде была вечевая ‘изба’, т.е. канцелярия веча, вечевые дьяки (секретари), особая печать В. Новгорода.
з) Точно так же в Новгороде более определенно был сформирован состав боярской думы. Правительственный совет (Herren-Rath) был весьма обширен: по немецким источникам, в него входило 300 господ, в том числе новгородский владыка, княжеский наместник, посадник, тысяцкий, ‘старые’ (смененные) посадники и тысяцкие и просто бояре/Члены имели отличительные знаки. Совет заседал во дворце архиепископа.
Те же черты повторяются и в псковском государственном устройстве с некоторыми отличиями, а именно: здесь было два посадника, а не один, что означает большее развитие демократических начал, не было тысяцкого. Князь и вече назначали правителей в провинции в двойном числе (один от князя, другой от веча).
Вятка (древний Хлынов) — новгородская колония, основанная во 2-й половине XII в. в бассейне р. Вятки, здесь повторено внутреннее устройство метрополии: ‘обычаи новгородские имеяху’, однако не существовало совсем княжеской власти, впрочем, подробности устройства Вятки мало известны.
3. Особенности государственного устройства северо-восточных земель. В земле Суздальской (и отчасти в Рязанской и Черниговской, которые попадали под влияние Суздальской) берет перевес княжеская власть с конца XII в., а именно в эпоху Всеволода III, который в летописях начинает именоваться великим князем. Право наследования становится здесь исключительным способом преемства княжеской власти: Всеволод еще при жизни так приобщил своего старшего сына к участию во власти: ‘Не токмо Бог положил на тебя старейшинство в братье твоей, но и во всей Русской земли: и аз ти даю старейшинство’. Княжеская власть усиливается во внутреннем управлении, летописец говорит о Всеволоде Суздальском, что он ‘украшен всеми добрыми нравы, злыя казня, а добромысленные милуя, князь бо не туне мечь носит в месть злодеем, а похвалу добро творящим’. Значение боярской думы понижается, тот же Всеволод ‘судил истинен и нелицемерен, не обинуяся лица сильных своих бояр, обидящих менших и работящих сироты и насилье творящих’. Вече в Суздальской земле исчезает во 2-й четверти XIII в., и впоследствии вечем называются здесь восстания и заговоры. Обстоятельства, вызвавшие на северо-востоке усиление княжеской власти, заключались в местных особенностях этой области — уединенности ее от центра междукняжеских усобиц и в таких экономических условиях, которые препятствовали образованию здесь сильного боярства и больших городских общин.

Начала государственного объединения всех русских земель

Земли первого периода не были объединены в одно целое государство, но существовали уже налицо некоторые начала будущего государственного единства. Противоречие между действительным разделением Руси и сознанием ее единства объясняется тем, что три элемента государства (территория, население и власть) развивались не с одинаковой быстротой и не одновременно.
1. Национальное единство населения и сознание его (хотя и не совсем полное) достигло гораздо большей ясности и твердости, чем единство власти.
С точки зрения национальной вся Русская земля представлялась уже единым целым даже в глазах враждующих князей. Их общие предприятия совершаются во имя этого сознания, в 1095 г. князья Святополк и Владимир Мономах звали черниговского князя Олега в общий поход на половцев, когда он отказался, то его поступок осуждается прочими князьями так: ‘Вот ты не шел с нами на поганых, которые разор или землю Русскую’. На Любческом съезде 1097 г. побуждением к соглашению было следующее: ‘Почто губим Руськую землю, сами на ся котору деюше? А половци землю нашю несуть розно и ради суть, оже межю нами рати, да ныне отселе имемся в едино сердце и блюдем Рускые земли… Да еще кто отселе на кого будет…, да будет нань хрест честный и вся земля Руськая’. Таким образом, с национальной точки зрения князья называют взаимные войны междоусобиями (‘сами на ся’). Планы галицкого князя Василька (ослепленного в Киевском княжестве) были таковы: ‘На землю Лядьскую наступлю… и мыцу (за) Русьскую землю… Посем хотех проситися у Святополка и у Володимера ити на половци, да любо налезу собе славу, а любо голову свою сложю за Русскую землю’. На Уветичском съезде 1100 г. все прочие князья упрекали Давида Волынского так: ‘Се ти молвят братья: не хочем ти дати стола володимерьского, зане ввергл еси ножь в ны, его же не было в Русьскей земли’. Соглашение князей на Долобском съезде 1103 г. идти на половцев закончено следующей речью Мономаха к Святополку: ‘То ты, брате, велико добро створиши земле Русскей’. Вообще Владимир Мономах, приводивший князей к соглашению во имя национального единства Русской земли, славен был как ‘добрый страдалец за Русскую землю’. Само население старается прекратить междоусобие князей во имя общих интересов Русской земли: в 1097 г., когда наступали на киевского князя Святополка прочие князья, киевляне помирили князей, послав сказать им: ‘Молим вас не погубите Русской земли… которую стяжали отцы и деды ваши, поборая по Русской земле’. В 1130 г. черниговцы во время нашествия киевского князя на их князя Всеволода говорят последнему: ‘Ты надеешься бежать к половцам, а волость свою погубишь, проси мира, мы знаем милосердие Ярополка, ибо он бережет землю Русскую’. Из представленных примеров видно, что в отношении к иноплеменникам вся Русская земля выступает как одно целое, именно благодаря национальному единству населения. А так как население есть один из трех элементов государства, равный по важности двум остальным, то мы должны призвать за национальным единством (хотя и не вполне осознанным) значение государственное*.
______________________
* См. выше о неполноте национального сознания и остатках племенной розни.
______________________
Были попытки установить политический центр в Киеве — ‘матери градов русских’. Несколько раз решение общерусских дел было передано на рассмотрение киевского веча и киевской боярской думы, например, суд над галицким князем Васильком, рассмотрение притязаний черниговского князя Олега. Территориальное значение Киева выразилось в 1096 г.: когда Олег после войны вынужден был просить мира, то Святополк и Владимир дали ему мир в таких словах: ‘Иди к брату твоему Давиду и приходите в Киев на стол отцов и дедов наших, потому что это есть старейший город в земле всей — Киев, тут следует съезжаться и положить порядок’ (Лавр. лет.). Но из старейшинства Киева не образовалось общеземской власти.
2. Государственная власть вообще заключала в себе мало начал единства.
Каждая из указанных форм власти (князь, дума и вече) простирается на каждую землю в отдельности, а не на всю совокупность русских земель. Такой государственной власти, которая бы распространялась на всю Русскую землю, не было. Тем не менее между князьями всех русских земель была постоянная и живая связь. Проявлялась ли она в каких-либо государственных учреждениях?
а) По теории Карамзина и его предшественников, общерусской властью был великий князь Киевский, а потом (с середины XII в.) — Владимирский, власть его, вполне единодержавная при Олеге и Владимире, хотя и ослабела в период уделов, но в принципе сохранилась. ‘Ярослав, — говорит Карамзин, — разделив Россию на княжения, хотел, чтобы старший сын его, называясь великим князем, был главою отечества и меньших братьев, и чтобы удельные князья, оставляя право наследства детям, всегда зависели от киевского, как присяжники и знаменитые слуги его… Одаренные мужеством и благоразумием, Мономах и Мстислав I еще умели повелевать Россиею, но преемники их лишились сей власти’ (И. Г. Р., т. III, гл. VII). Словом, в принципе государство оставалось единодержавным и лишь фактически единодержавие нарушалось неповиновением великому князю некоторых его слуг. Но, во-первых, титула великого князя в описываемую эпоху не существовало, он приписывался некоторым из сильнейших князей, как киевских, так и других в литературных памятниках (надгробных похвалах), подобно тому как уже тогда таких князей именовали ‘царями’ и ‘самодержцами’. В летописях постоянно присваивается титул великого князя суздальским князьям лишь со времен Всеволода III. Во-вторых, Ярослав отдал своим детям не всю Россию, а Киевскую и Черниговскую земли с Переяславской, в его распоряжение не входила земля Полоцкая, имевшая отдельный княжеский род. В-третьих, власть, врученная Ярославом старшему сыну, не есть власть государственная, а отеческая: братья не стали его подданными или слугами. И впоследствии ни Владимир Мономах, ин Мстислав Великий, ни Андрей Боголюбский ничем не управляли в других землях за пределами своей — Киевской или Суздальской. Если один из них желал приобрести что-либо в чужой земле, то делал это не иначе, как силой (войной) или с согласия местного князя. Далее киевский князь (якобы великий) не управляет и внешними делами всей России так, чтобы князья других земель Воевали и мирились с иноземцами лишь по его приказанию и шли в общий поход по призыву великого князя. Напротив, князь каждой земли имеет свои суверенные права. Итак, мысль о великокняжеском достоинстве как единой государственной власти для целой России должна быть отвергнута не только de facto, но и в принципе.
б) По теории С.М. Соловьева, единой государственной властию для Русской земли была коллективная власть всего княжеского рода: частью Русской земли владел тот или другой князь в отдельности, но не на правах личных, а на правах члена рода, части земли (уделы) распределились между членами рода по степени близости этих последних к старшинству, передвигались из одного удела в другой — лучший. Старейший князь, родоначальник, занимал старейший стол — киевский. Он имел власть над младшими князьями, но не государственную, а родовую (‘в отца место’), тем не менее ‘старший князь, как отец, имел обязанность блюсти выгоды целого рода, думать и гадать о Русской земле… имел право судить и наказывать младших, раздавал волости… Младшие князья обязаны были… ходить в его послушании, являться к нему по первому зову, выступать в поход, когда велит’.
В этой теории нужно отличать мысль о единстве княжеского рода от идеи власти старшего князя над всеми князьями-сородичами. Эта последняя идея столь же мало подтверждается фактами, как мысль о великокняжеской власти.
в) Единство княжеского рода и союз князей. Мысль о единстве княжеского рода имеет действительное значение: во времена, ближайшие к Владимиру и Ярославу, мысль о совокупном владении целого рода всей Русской землей была близка к осуществлению. Хотя потом, благодаря политической разделенности русских земель, княжеский род разложился на несколько самостоятельных линий (из которых каждая рассматривалась уже как самостоятельный род: Мономаховичей — киевских, Юрьевичей — суздальских, Ольговичей — черниговских, Изяславичей — полоцких, Роста славичей — галицких), но для князей мысль о единстве прав всего рода на целую Русскую землю осталась руководящей идеей в течение всего периода уделов. В 1195 г. князь киевский Рюрик и его союзники послали мужей своих к Ольговичам черниговским с таким предложением: ‘целуйте к нам крест, что вы не будете искать отчины нашей Киева и Смоленска ни под нами, ни под нашими детьми, ни под всем нашим Владимировым племенем, как нас разделил дед наш Ярослав по Днепру, то вам нет дела до Киева’. Такое предложение клонилось к полному и окончательному разделению Русской земли на самостоятельные государства. Ольговичи, посоветовавшись, отвечали: ‘Как мы обещались блюсти Киев под тобою, так в том и стоим, но если ты приказываешь нам отказаться от Киева навсегда, то мы не угры, не ляхи, но единого деда внуки: при нашей жизни мы не ищем Киева, после вас, кому Бог даст’ (Ипат. лет.).
Единство княжеского рода и его исключительное право на Русскую землю есть одно из самых сильных объединительных начал того времени. Из него произошли следующие частные последствия.
Народ во всех русских землях избирает князей только из рода Рюриковичей (избрание литовских князей относится к следующему периоду). Если какой-то землей овладел иноземец, то князья стремились со всех сторон для изгнания его, когда в 1189 г. галицким столом завладели венгры, то киевский князь Рюрик говорил князю Святославу: ‘Аже хочешь ичьти на Галину да се аз е тобою готов, молвяшеть бо и митрополит Святославу к Рюрикови: се иноплеменницы отъяли отчину вашу, а лепо вы бы потрудитиея’ (Ипат. лет.).
Князья ищут владений только в Русской земле: кроме попытки Святослава Игоревича основаться в Дунайской Болгарии, был только един случай княжения малоизвестного русского князя в чужих закарпатских странах. Родовые традиции княжения сохранили память о единстве Русской земли даже после разделения ее на два совершенно независимых государства — Литовское и Московское и внушили московским великим князьям мысль оправах их на Польшу, Киев и Волынь (такие широкие притязания вовсе не соответствовали средствам, их первоначального маленького княжения).
На единстве княжеского рода и национальном единстве Русской земли основывается союз князей, постоянно признаваемый в принципе, хотя весьма часто нарушаемый в действительности. Союз состоит из равных друг другу членов, нарушение равновесия является нарушением союза: когда в 1174 г. Андрей Боголюбский начал самовластно распределять столы между князьями, то князья признали это нарушением братского союза. Члены союза именуются братьями. Союз основывается не на договорном начале, напротив, частные договоры двух или нескольких князей могут его нарушить и потому признаются незаконными. Между братьями Ярославичами не было никакого договора об общем союзе и о том, что он не будут претендовать на столы друг друга, но когда двое из них заключили в 1073 г. договор против третьего (Изяслава Киевского) и выгнали его их Киева, то такой договор был признан современниками нарушением общего братского союза, стоящего выше частных договоров: ‘въздви-же дьяволъ котору въ братьи сей Ярославичех’, — говорит летопись, поступок двух братьев приравнен летописцем к преступлению Исава (Лавр. лет.).
Действие союза простирается как на внешние, так и на внутренние (междукняжеские) отношения. По отношению к иноземным народам (в особенности восточным варварам) все русские князья составляют одно целое (союз оборонительный и наступательный, основанный также не на частном догосоре). В 1096 г. князья зовут черниговского князя Олега в Киев договориться об обороне Русской земли ‘от поганых’, Олег не пошел ни на совещание, ни на половцев. Тогда прочие князья послали сказать ему: ‘Если ты ни да поганых не идешь, ни на совет к нам, то, значит, ты мыслишь против нас и хочешь помогать поганым’, и объявили ему войну. Договоры об общих действиях лротив половцев касаются не установления союза, а дашь удобств времени и места совершения похода: в 1170 г. ‘вложи Бет в сердце Мьетиславу Изяславичу мысль благу о Руськой земли (о походе на половцев)… и сзва братью свою инача думати с ними и река им тако: братье, пожальтеся о Русской земли… И рекоша ему братья вся: Богти, брате, помозивтом, ожети Богвложилтаку мысль в сердце, а нам дай Бог за крестьян и за Рускую землю головы свое сложити’ (Ипат. лет.). На Допобском съезде дружина киевского князя возражала Владимиру Мономаху на его предложение об общем походе на половцев: ‘Не годится весною жги и отрывать крестьян от работы’. В1183 г. князья уже двинулись на половцев, но на дороге встретил их черниговский и сказал: ‘Ныне, братья, не ходите, но срекше время, оже даст Бог, на лето пойдем, Святослав же и Рюрик (старшие князья), шмтушавша его, возвратишася’. В том же году, при вторичном общем походе,в котором участвовало 13 князей, черниговские князья не участвовали ло такой причине: ‘Далече ны есть ити вниз Днепра, не можем своее земле пусты оставити, но же поидеши на Переяславль, то скупимся с тобою на Суде’ Ипат. лет.). Такие примеры не доказывают права отдельных членов союза вступать в соглашение с варварами против русских земель.
Во внутренних отношениях союз князей распределяет столы между своими членами. На Любечском съезде постановлено: ‘Почто губим Руськую землю, сами на ся котору деюще?.. Кождо де держить отчину свою: Святопопк — Кыев Изяславлю, Володимер — Вееволожю, Давыд и Олег и Ярославль — Святославлю, а имже роздаял Всеволод городы, Давыду — Володимер, Ростиславичема: Перемышль — Володареви, Теребовль — Василькови’. Союз князей устанавливает отношения князей и к таким землям, которые не были отчиной какой-либо линии княжеского рода: в 1196 г. все князья предоставили новгородцам права выбирать себе князя, где хотят.
Союз князей судит и наказывает своих членов за преступления, совершенные одним князем над другим, и за нарушение общесоюзного мир а. Когда Святополк Киевский схватил и выдал Давиду Игоревичу князя Василька, а Давид ослепил его, то Владимир Мономах, услышав об этом, ‘ужасеся и всплакав, и рече: сего не бывало есть на Русьскей земли ни при дедех наших, ни при отцих наших, сякого зла’. Затем он послал к Давиду и Олегу Святославичам, говоря: ‘Приходите в Городец, чтобы исправить то зло, которое сделалось в русской земле и среди нас — братьев… если мы этого не поправим, то еще большее зло встанет в нас и начнет брат брата закалать и погибнет земля Русская, а враги наши половцы, пришедшие, возьмут землю Русскую’. Союз князей послал такой запрос Святополку: ‘Зачем ты сотворил такое зло в Русской земле? Зачем ослепил брата своего? Если ты узнал за ним какую вину против тебя, то обличил бы его пред нами и, доказав обвинение (‘упрев бы и’) наказал бы его. Теперь объяви вину его’. Извинение Святополка не было признано уважительным, и князья готовились наказать его войной. Но киевляне успели примирить своего князя с наступавшими, напомнив Владимиру Мономаху, что борьбе князей будут радоваться ‘поганые’ и возьмут землю Русскую, ‘которую стяжали отцы и деды ваши: они де приискивали иных земель, поборая по Руссокой земле трудом и храбростью, а вы хотите погубить землю Русскую’. Но прощение киевскому князю дано под условием наказать главного виновника — Давида, который, после долгой войны, действительно был наказан союзом князей на Уветичском съезде 1100 г. Здесь Давид явился не членом съезда, а подсудимым: ‘Давид Игоревич седяше кроме (отдельно) и не припустяху его к собе, но особь думаху о Давыде’. Решение създа было таково: ‘Не хочем ти дати стола володимерьского, зане ввергл еси ножь в ны, его же не было в Руськей земли, да се мы тебе не имем (не лишаем свободы), ни иного ти зла не створим, но се ти даем: шед сяди в Бужьскем’ (т.е. вместо главного стола, владимирского, назначили ему маленький подручный удел и сверх того 400 гривен деньгами в виде добавки). Бояре, подговорившие Давида на ослепление Василька, были еще раньше повешены. Отнятие волости было единственным наказанием, какое мог назначить совет князей виновному члену-князю, но за нарушение междусоюзных постановлений со стороны боярина ему могла быть назначена смертная казнь: в 1177 г. черниговский князь Святослав Всеволодович так говорил киевскому князю Роману: ‘Ряд наш так есть: оже ся князь извинить, то в волость, а муж у голову’ (преступления бояр против своего князя, конечно, не подлежали межкняжескому суду). То, что такое постановление не было частным договором между названными князьями и соблюдалось всегда без особого договора, подтверждает вышеприведенный случай наказания Давида Игоревича и его бояр.
Союзу князей принадлежит право издавать законы, действие которых должно простираться не на одну какую-либо землю: Русская Правда Ярославичей выработана на съезде трех князей-братьев, отмена мести постановлена съездом тех же князей, новые постановления Владимира Мономаха составлены при участии посла черниговского князя (‘Иванка Чюдиновича — Ольгова мужа’ — см. Рус. Пр. Кар., 66).
Правда и постановления союза осуществляется преимущественно посредством княжеских съездов, или ‘думы князей’. Думы князей не .имели сроков для созыва, съезды собрались по мере надобности. Более важные из них указаны в вышеприведенных цитатах, это съезды князей Ярославичей, съезд Любечский 1097 г. для установления порядка, нарушенного междоусобиями, возбужденными черниговским князем Олегом, съезд Городецкий того же 1097 г. для наказания киевского князя Святополка, Уветичский, или Витичевский 1100 г. — для установления порядка, нарушенного волынским князем, съезд Киевский 1170 г. и др. Съезд для решения общерусских дел предполагает участие всех князей (‘братья вся’), но в действительности ни один съезд не имел фактической полноты, что не лишало думу князей ее общерусского значения. Постановления думы были необязательны и для князей, не участвовавших в съезде, неисполнение их и отказ от участия в съезде без причин (из нежелания подчиниться его приговору) влекли наказания для виновных: в 1096 г. Олег Черниговский, отказавшийся явиться на Киевский съезд, был наказан союзной экзекуцией князей, только что было рассказано, как в 1097 г. Давид Волынский, нарушивший постановления Любечского съезда, наказан киевским князем по поручению союза князей. Время, в которое союз действует с особенной определенностью и силой, есть эпоха Владимира Мономаха. Ни национальное единство, ни постоянный союз князей, ни временные съезды их не образовали, однако, из всей Руси одного цельного государства, в этих явлениях лежали лишь зачатки будущего государственного единства*.
______________________
* См. дополн. И. 4.
______________________

Г. УПРАВЛЕНИЕ

Государственная власть призвана: 1) управлять, 2) устанавливать правовые нормы (законодательствовать) и 3) судить. В древнейшем периоде на первый план выступает последняя из упомянутых трех функций, т.е. суд, однако и обе первые уже и тогда входят в задачи государственной власти (особенно военное управление).
Управление (‘володенье’ в тесном смысле слова) по преимуществу отражает в себе частно-правый характер власти, но отнюдь не есть частная власть (dominium) как по органам, так и по предметам управления.

Органы управления

Органы управления подразделяются таким образом: а) Центральные. В древнерусской земле центральные органы не выделялись вполне, так как общеземское управление непосредственно осуществлял сам князь, боярская дума и вече (см. выше). Впрочем, уже с X в. можно различать в центральном управлении две системы органов: собственно княжескую (дворовую) и земскую.
Князь в управлении (как и в суде) заменяет себя тиунами, управляющими от его лица. Они назначались из дворовых слуг князя, первоначально несвободных (‘тиунство’ вообще есть наем в услужение, который не вел к холопству лишь тогда, когда об этом был поставлен особый договор (см. Рус. Пр. Кар., 21), но, по-видимому, такие условия были редки, а потому тиукы вообще не пользовались полной правоспособностью (см. там же, 77). Тиунов назначает князь иногда по согласию с вечем: ‘а вот вам и тиун по вашей воли’, — говорит князь киевлянам в 1146 г. Но это относится только к тиунам, облеченным судебной властью. Разряды тиунов различались по разрядам служебных поручений, которые мог дать князь: так, были тиун огтщный или дворский (название ‘дворский’ встречается уже во 2-й половине XII в.), он заведовал двором (отроками) и домашним хозяйством князя, с середины XII в. он назначается из бояр и причисляется к лучшей дружине. Подчиненные ему служители называются ключниками: в 1154 г. ‘посла (Ростислав) мужи отца своего Вячеслава и тиуны и ключники, каза нести имение отца своего перед ся, и порты, и золото, и серебро’ (Ипат. лет.). Управление дворского заменяло собой все последующие органы финансового управления. Впрочем, были некоторые органы и специального финансового управления: данщики и мытники. Особенная ветвь княжеского хозяйства, тогда наиболее важная, вызвала должности тиуна конюшего (впоследствии чин очень важный в Московском государстве). Есть указания, что уже в XIII в. были зародыши администрации вполне государственной: в договоре Смоленска с немцами 1229 г., между прочим, постановлено: ‘Если тиун на волоке услышит, что пришел латинский гость, то он должен послать люден с телегами перевезти товар через волок’. В связи с должностью тиунов находится подчиненная им должность мечников: в 1146 г. киевляне, вытребовав от князя смены тиуна Ратьши, ‘бросились двор его грабить и на мечники’. Вообще в системе органов дворового управления нельзя различать частно-хозяйственные органы и государственные.
Система земского управления (более древняя, чем княжеская) построена по численному (математическому) делению общества: как целое государство составляло тысячу, а старшие города и провинции делились на сотни и десятки, так центральным правителем был тысяцкий, а подчиненные ему — сотские и десятские. Происхождение должности тысяцкого — доисторическое, можно принять гипотезу о том, что тысяцкие заменили прежних племенных князей, иногда тысяцкие именуются князьями (если управляют целой землей без князя, например Юрий Шиманович, управляющий Суздальской землей при Мономахе), счет годов летописцы обозначают иногда именами князей и тысяцких. ‘В лето 6597 священа бысть церкви Печерьская… при благородьнем князи Всеволоде, державному Русьскыя земля… воеводьство держащю кыевскыя тысяща Яневи’ (Лавр. лет.).
Первоначально тысяцкие народные противопоставлялись тысяцким и посадникам княжеским: в то время как посадник Владимира Св. Добрыня и тысяцкий Путята старались принудить новгородцев к крещению, новгородский тысяцкий Угоняй противился этому (Иоак. лет.), вероятно, что тогда должность тысяцкого была наследственной. Затем тысяцких стал назначать князь из местных бояр, часто из одной и той же фамилии преемственно (при Ярославе в Киеве был тысяцкий Вышага, затем Ян). ‘Держи ты тысячу, как у брата моего держал’, — говорит новый князь киевский Игорь в 1146 г. Улебу, киевскому тысяцкому. В Новгороде эта должность стала выборной. Каков бы ни был способ присвоения должности тысяцкого, этот сановник всегда оставался представителем интересов народа: в 1043 г. князь Ярослав отправил своего сына Владимира в поход на Византию, предводителем народного ополчения был тысяцкий Вышата, а княжим воеводой (предводителем дружины) — Иван Творимирич, когда буря разбила русские корабли (кроме корабля, на котором была княжеская дружина) и выбросила воинов на берег, народное ополчение решило возвратиться в Русь (сухим путем), но ‘не идяше с ними никто же от дружины княжее. И рече Вышата: азъ пойду съ ними, и выседеись корабля к ним, и рече: аще жив буду, то с ними, аще погыну, то с дружиною’ (Лавр. лет.). Хотя иногда тысяцкий и его сотские расходились в своей деятельности с интересами и волей народа (например, после смерти князя Святополка в 1113 г. до прибытия в Киев Владимира Мономаха народ бросился грабить двор тысяцкого Путяты и сотских), но это относится к некоторым лицам, злоупотреблявшим этой должностью. По рассказу Татищева, киевский тысяцкий Улеб в 1146 г., когда Всеволод Ольгович старался передать киевский стол своему брату Игорю, заявил, что киевляне привержены к Мономаховичам, а не Ольговичам, и что князь Изяслав Мстиславич есть настоящий и прямой наследник. ‘Сим ответом Всеволод весьма озлобился’. По уставной грамоте новгородского Всеволода церкви св. Иоанна, князь поставил от житьих людей старост и от черных — тысяцкого. Таким образом, тысяцкий является как бы народным трибуном, уравновешивающим княжескую власть, по этой причине власть тысяцкого была уничтожена князьями восточных земель (в Москве казнью последнего тысяцкого в 1374 г.). Такой ролью тысяцкого отчасти определяется и его должность: он прежде всего есть предводитель народного ополчения: в 1195 г., во время войны смоленского князя Давида с черниговскими, княжим полком предводительствовал князь, а ‘Смоленским полком’ — тысяцкий Михаил. Тысяцкий председательствует на вече в отсутствие князя (в Киеве в 1147 г. вместе с митрополитом). По уставной грамоте Всеволода, тысяцкому поручается ‘управливати всякая дела торговая, и гостиная, и суд торговый’, вышеприведенный факт восстания киевлян на тысяцкого, сотских и ‘жидов’ указывает на прямое отношение тысяцкого к торговле. Ему же и сотским принадлежит и охранительная полиция: волнение в Киеве в 1147 г. усмиряет тысяцкий. От тысяцких народных надо отличать княжих тысяцких — предводителей княжей дружины (двора) и тысяцких пригородных (см. Рус. Пр. Кар., 66), заменявших собой посадников.
Подчиненные тысяцкому сотские и десятские упоминаются уже во время Владимира Св.: на пиры к Владимиру приходили бояре, гриди, сотские, десятские и нарочитые мужи. Состоя предводителями частей ополчения, они оставались постоянными гражданскими правителями частей государства (сотен и десятков).
В земской системе органов администрации особенно выделяются государственные начала управления.
б) Местное управление. Органами местного управления называются те, которые управляли пригородами и волостями. Составные части земли не всегда однородны: пригороды входили в состав земли иногда целыми группами, иногда целые завоеванные земли становились провинциями другой земли, иногда же отдельные волости входили в состав земли как самостоятельные провинции. Сложные провинции именуются иногда прежними племенными названиями: в 1149 г. упоминаются ‘вси Дрегвичи’ как новая провинция Черниговской земли, в 1147 г. ‘вси люди Голядь верх Поротове’ и ‘волость — вятичи’ как провинции той же земли. Иногда им дается название географическое: ‘Посемье’ (по р. Сейм). иногда, (но очень редко) такие провинции именуются тысячей. В 1149 г. упоминается ‘Сновьская тысяча’ (по р. Снову). Чаще встречается наименование полк: полк Белогородский, полк Киевский (‘Когда выйдем в сильный полк Киевский, то я знаю, что они будут биться за меня’, — говорил в 1150 г. Изяслав Мстиславич, ободряя свою дружину).
Подразделение провинций, кроме обычного наименования волость называется еще погостами и вервями.
Погост — термин северорусский: погосты есть в Новгородской, Псковской, Суздальской и Смоленской землях, в остальных не встречаются. Погост — это древнейшая зачаточная клеточка земского государства. Уже Ольга установила по р. Мете погосты, но это не означает их первоначального установления: погосты имеют происхождение доисторическое (как места сходбища для общественного богослужения и как места торговли, возникающей при таких сходбищах). Словом, погостом называется как центральный пункт округа, так и самый округ. Что касается числа погостов, то в Новгородской земле к XVI в. оно дошло до 419, в Смоленской земле (по уставной грамоте 1150 г.) перечисляется до 45 погостов. Погост, включающий лишь население, был единицей, по которой распределялась дань, а потому погостом иногда называется сама дань, и в этом смысле слово ‘погост’ заменяется словом ‘потуг’. Вместо термина ‘погост’ та же единица провинциального деления как в южных, так и в северных землях называется верьвью (корень слова общий индоевропейский — warf). Той же единице соответствуют и наименование сотня не только в городском, но и в провинциальном делении, и губа — в Псковской и Новгородской землях.
Провинции-колонии (‘свободы’) состоят в не менее тесной связи с государством, таковы северные провинции Новгородской земли: Тер, Пермь, Печора, Юрга, Вологда. Примером неустойчивости связи отдельных колоний с метрополией может служить Вятка. В них, как населенных преимущественно инородцами (кроме Вятки), не могло быть таких же порядков внутреннего управления, как в коренных частях земли. Они были источниками богатства для метрополии, но вместе с тем источником смут и переворотов со стороны могущественных бояр-колонистов.
Пограничные провинции иногда находились в совладении двух или нескольких государств, которые управляли ими (и пользовались данью) или поочередно, по годам, или совместно, деля доходы управления: так, Смоленская земля (по Уставной грамоте Ростислава) претендовала на старинную дань с Суздальско-Залесских волостей, Великие Луки, Ржева и Холмовский погост находились в совладении В. Новгорода, Литовского, а потом Московского государства.
Органы местного управления — двоякие. Они существуют для связи провинции с государством — органы централизации. Это посадники, именуемые иногда тысяцкими. Назначение куда-либо посадника означает присоединение местности к государству: по завоевании Волыни при Святополке назначается из Киева посадник в Луцк, Олег Черниговский, захватив землю Ростовскую, сажает там своих посадников, Мстислав Киевский, изгнав полоцких князей, назначает в их землю своих посадников. ‘Взять посадника’ у какого-либо князя значит добровольно покориться ему: в 1147 г. ‘Куряне послаша (к сыну Юрия Долгорукого) и пояща у него посадник к себе’. Возвращение старшим городом власти над пригородом ознаменовывается посылкой туда посадника (Ростов и Владимир), наоборот, достижение пригородом независимости выражается в принятии посадника (Псков и Новгород). Посадники назначались в каждый пригород или из подручных (младших) князей, или из бояр: в 1195 г. ‘да Всеволод Торцький (город Торческ) зятю своему Ростиславу, а в иный городы посла посадники своя’. Хотя подручные князя не назывались прямо посадниками, но власть их одинакова с посадничьей. Посадник в пригороде обыкновенно был один (исключение для Псковской земли, см. выше). Выбор посадника совершался без согласия пригорода. Власть посадника имеет смешанный частный и государственный характер. Частный характер заметен особенно в правах пригородных князей: ‘печаль бысть ему (Всеволоду Ярославичу Киевскому) от сыновець своих, яко начаша ему стужати, хотя власти, ов сея, ов же другие, сей же, омиряя их, раздаваше власти им’ (Лавр. лет. под 1093 г.). На таких же частных правах назначались лишь пригороды и пришлым членам владетельных домов: в 1165 г. ‘прибеже из Царя-города братан царев Кюр Андроник к Ярославу у Галкчь и прия и Ярослав с великою любовью да ему Ярослав неколико городов на утешение (Ипат. лет.). Такой же характер (но в меньшей степени) имела власть посадников-бояр, она сходна с московской системой кормления: кормление состояло в сборе корма натурой (коробейщике), судебных пошлинах и княжеских экономических доходах. Однако ни власть пригородных князей, ни власть посадников-бояр не есть в полном смысле власть частная: они обязаны заботиться о военной защите провинции, творить правый суд. Неугодных посадников пригороды изгоняют.
Впрочем, посадники, преследуя интересы кормления, мало вмешиваются во внутреннее управление провинции. Действительное местное управление находится в руках органов местного самоуправления — пригородного и волостного вече и выборных чиновников: старост, сотников, десятских и ‘добрых людей’ (дог. 1229 г., ст. 33). Некоторые из первых избирались для управления целой провинцией (Уст. Двинск. гр., вступл.), другие — для ее подразделений (волостей, погостов).

2. Предметы управления

Государство первого периода по задачам управления совершенно отличается от государства последующих периодов, особенно 3-го (когда оно становится полицейским по преимуществу). Древнейшее государство есть по преимуществу военное.
а) Полиция в собственном смысле почти не входит в задачи государства, в частности, относительно полиции охранительной государство сознавало свои обязанности, но имело слишком мало средств для их исполнения: в 1024 г. беспорядок в Ростовской земле по поводу голода был прекращен князем Ярославом (который нарочно поспешил для этого из Новгорода) с большим успехом. Но вот другой случай: когда воевода черниговского князя Святослава Ярославича Ян (во 2-й половине XI в.) прибыл в Ростовскую и Белозерскую земли для сбора дани, то застал там возмутительные беспорядки, произведенные волхвами по поводу голода, они убивали женщин, якобы открывая под их кожей спрятанный хлеб. Ян признал своей обязанностью прекратить беспорядки, но у него было всего 12 отроков. Только угрозой белозерцам, что он не уедет от них целый год (жители обязаны были содержать княжеских послов), он заставил их выдать волхвов и наказать их. При перенесении мощей Бориса и Глеба толпа народа достигла такой величины, ‘яко страшно бяше видети народа множество’, и не давала пройти процессии, Владимир Мономах приказал разбрасывать в народ куски ценных тканей и денег и тем только раздвинул народную массу. В 1147 г. ни князь, ни тысяцкий не могли защитить князя Игоря, убитого толпой.
Относительно полиции экономической князья для собственных личных и финансовых целей заботились об охране торговли (в которой первоначально сами участвовали) — охраняли почти ежегодными походами южные торговые пути греческий, соляной и залозный, когда кар званы двигались по степям мимо Днепровских порогов (походы 1168,1169 и 1170 гг.), войны новгородцев с Чудью и северных князей с волжскими болгарами имели главным образом ту же цель. К этой же цели направлены договоры с греками и немцами, по которым русские князья обязывались к принятию различных административных мер (паспорта купцам, устройство перевозок через волоки и др. — см. дог. Иг., ст. 2 и догов, смол. 1229 г., ст. 23). К поддержке внутренней торговли вели заботы по охранению правильных единиц веса и меры (хотя и порученные церкви по церковным уставам, но под высшим наблюдением государства) и назначение мытников на торги (см. Рус. Пр. Кар., 33). Сюда же относятся заботы о путях сообщения как для торговых, так и для военных целей, Владимир Св., собираясь в 1014 г. в поход против своего сына — князя Новгородского, распорядился: ‘теребите путь, мостите мост’, но в Русской Правде есть указания на эту деятельность государства как обычную и постоянную (‘уроки мостовые’: Ак., 43, Кар. 10, 9), существует при Русской Правде и особый ‘устав мостовых’ (о замощении В. Новгорода). Замощение производится окрестным населением, но под руководством княжеских ‘мостников’ И ‘семенников’. В 1115 г. Владимир Мономах устроил мост через Днепр у Вышгорода.
Что касается мер против голода и мер призрения, то их принимают князья как частные лица, из побуждений религиозных и моральных. В языческую эпоху для этой цели уменьшали население, убивая престарелых и женщин (которые тем самым приносились в жертву для умилостивления карающего божества). Христианские князья прекращали эту безобразную меру, не принимая никаких других, более рациональных. В летописях отмечены как голодные годы: 1024, 1070, 1127, 1128, 1145, 1161, 1170, 1188, 1214, 1215, 1230, 1231, 1279, 1291, 1297, 1298. Преимущественно страдали от голода Новгородская и Ростовская земли. Население иногда поголовно уходило для кормления в чужие страны (в 1214 г. из Ростовской земли ‘идоша вей людье в Болгары’) или продавало иноземцам жен и детей (1128, 1215 гг.). Иногда князья, руководствуясь личными и финансовыми целями, усиливали тяжесть народной бедности в свою пользу: киевский князь Святопож Изяславич, прекративший войной с галицкими князьями подвоз соли из Галиции, захотел воспользоваться ее дороговизной, сделав ее продажу своей монополией (Патер. Печ. в житии Прохора), но большинство князей получает от летописцев похвалу за нищелюбие, кормление нищих учреждалось при каждом выдающемся событии и торжестве (церковном празднестве, восшествии на стол). Владимир Св. позволял ‘всякому нищему и убогому’ приходить на княжеский двор, а для больных, которые сами не могут прийти, отправлял повозки, нагруженные хлебом, мясом, рыбой, овощами, медом и квасом (по Иакову Мниху, это делалось не в одном Киеве, но и ‘по всей земле Русской’). При перенесении мощей Бориса и Глеба князья кормили убогих и странников три дня. Владимир Мономах учил детей: ‘Всего же паче убогих не забывайте, но елико могуще по силе кормите и придавайте сироте’. Киевский князь Ростислав в 1154 г. все имение своего предшественника Вячеслава раздал по церквам и нищим.
Теми же религиозными мотивами объясняются и меры по развитию народного просвещения. Владимир Св. ‘нача… люди на крещенье приводити по всем градом и селом, послав нача поимати у нарочитые чади дети и даяти на ученье книжное, матери же чад сих плакахуся по них., аки по мертвеци’, таким образом, реформированное государство, опередив общество, употребляет даже насильственные меры для его блага. Ярослав вменил осуществление народного образования в обязанность приходским священникам: ‘веля им учити люди, понеже тем есть поручено Богом’. Иногда детей давали на обучение частным учителям, в житии Феодосия рассказывается, что он был отдан ‘на учение божественных книг единому от учитель’.
Как учреждения для призрения (богадельни, странноприимни-цы), так и для народного образования были поручены государством церкви. Впоследствии государство, стремясь к секуляризации церковного имущества, признало, что пожалование таких имуществ церкви имело единственной целью исполнение церковью задач призрения и образования. Следовательно, церковные учреждения этого рода должны быть признаны и государственными.
б) Финансовое управление. Первоначально личный доход князя полностью сливается с финансовыми средствами государства, но и интересы князя во многом совпадали и с интересами государства (особенно военная защита): бояре говорили Владимиру св. в пользу восстановления вир: ‘рать многа, оже вира, то на оружьи и на коних буди’. Гагемейстер делает попытку отличить долю финансовых средств, идущую на частные нужды князей (1/3 доходов), от доли, идущей на общественные потребности (2/3). Ольга брала 1/3 дани с древлян на Вышгород, 2/3 на Киев, Ярослав и другие новгородские посадники уплачивали 2/3 в Киев и 1/3 оставляли себе, Мстислав Удалой, взяв дань с чуди, 2/3 отдал новгородцам, а 1/3 — своим дворянам. Едва ли такое предположение может быть принято безусловно. Иногда общество назначает экстраординарные налоги непосредственно на общественные нужды: например, налог, установленный новгородцами в 1018 г. для войны с киевским князем.
Источниками доходов были дани, поишны и повинности.
Дань курок. Дань (прямой налог) первоначально происходит из отношений победителя к побежденным: ‘Рекоша козаре (полянам): платите нам дань’, ‘Поча Олег воевати древляне и, примучив и, имаше на них дань’, ‘Не хощю тяжки дани возложити’, — говорит Ольга побежденным древлянам. Обращаясь в подать внутреннюю и постоянную, дань получает название урока (оброка) или уклада. Ольга до окончательного покорения древлян берет с них дань, а после присоединения Древлянской земли к Киевской устанавливает там ‘уставы и уроки’. Новгородские посадники ежегодно платили в Киев ‘уроки’ в 2000 гривен. Впрочем, такое употребление терминов не постоянно выдерживается и в древнейшее время: Ольга в Новгороде установила погосты, дани и оброки. Олег заповедал грекам давать ‘уклады’ на русские города. Впоследствии (с XI в.) термин ‘дань’ окончательно утвердился за внутренней податью.
Способом взимания дани вначале было полюдье, как бы военные походы, периодически повторяющиеся завоевания. Константин Порфирородный пишет о русских князьях: ‘Когда наступит ноябрь, князья со всеми русскими, оставив Киев, отправляются на полюдье — так называемая Гора — в славянские земли вервян, друговитян, кривичей, сервов (северян) и других, платящих дань Руси. Прошедши там зиму, когда вскроется Днепр, возвращается в Киев в апреле (De admin.imp., с. IX). В 945 г. ‘иде (Игорь) в Дерева в дань… и насиляще им и мужи его’. Собрав дань, он говорит дружине: ‘Идете вы с данью домови, аяз възвращюся и похожю еще’. С XI в. князья вместо себя посылают для сбора дани (в полюдье) специальных данщиков: ‘в то же время (около 1071 г.) приключися прити от Святослава дань емлющи Яневи’ (на Белозеро), но тогда уже полюдье не имело вида военного похода, такое значение оно сохранило в XII и XIII вв. лишь относительно новопокоренных инородческих стран: в 1193 г. ‘идоша из Новгорода в Югру ратью’, но это было только средством собрать дань (Новг. 1-я лет.). Хотя обычай княжеского полюдья сохраняется и в XII и XIII вв. (в 1190 г. ‘великому князю сушу в Ростове в полюдьи’…), но князь выезжал ради производств а суда, при этом, однако, князь получал подарки, обратившиеся в постоянный и таксированный доход, полюдье даровьное и погородье. Собственно же дань доставлялась из пригородов посадниками, и в пригороды — самим населением.
Единицами обложения были дым (двор) крало (плуг), но обе эти единицы в сущности означают одно и то же: участок земли, обрабатываемый силами одного домохозяина (соха здесь не орудие земледелия, а участок земли): ‘Сдумавше поляне и вдаша (козарам) от дыма мечь’, ‘Козаре имахуть на полянех, и на северех и на вятичих… по беле и веверице от дыма’ (859 г.), между тем, когда князь Святослав пошел на вятичей и сказал им: кому дань даете? то они ответили: ‘Козаром по шелягуотрала даем’ (стало быть, дым и рало тождественны). Несомненно, что та же единица обложения оставалась и во всем историческом течении 1-го периода: впоследствии в Западной Руси господствовала подымная подать, а в Московском государстве — посошная. Но распределение по дымам или сохам делало само население, государство же исчисляло дань по погостам: в уставных грамотах новгородского князя Станислава и смоленского Ростислава, с целью определить десятину церкви, исчисляется дань в Новгородской и Смоленской землях, в последней всего дани приходилось 3053 гривны, количество дани с каждого погоста неодинаково (смотря по величине и богатству погоста — о 200 до 2 гривен. Данью собственно облагаются лишь тяглые (жители погостов) домохозяева, бобыли же — истужники облагаются особым сбором ‘по тле, кто что мога’. В число дани идет особый вид ее — переджр (возможно, косвенный налог, исчисляемый вперед). В число дани включается и ‘полюдье’. Данью не обложены города, с них взимается только погородие (урок и почестье). Дань взималась в цифрах определенных и постоянных. Поголовной (подушной подати) до татар не было, свидетельства о ней некоторых памятников опровергаются другими, более достоверными.
Предметы, которыми взималась дань в древнейшее время, были сырые продукты: мед, шкуры пушных юерей, зерновой хлеб, лен, домашние животные: ‘Ради даем и медом и скорою’, — говорят древляне Ольге. Олег начал брать с древлян дань ‘по черне куне’. В 1294 г.волынский князь Мстислав наказал жителей города Берестья за измену данью ‘со 100 по 2 лукне меду, по 2 овци, по 15 десятков лну, и по 100 хлеба, а по 5 цебров овса, а по 5 цебров ржи, а по 20 куров’. Впрочем, ‘почестье’ с городов везде отчасти состояло из сырых продуктов. Дань собственно уже с довольно раннего времени взимается деньгами (иностранными): Олег брал с радимичей по щьлягу (шелягу — шиллингу) от рала. Собственная денежная единица первоначально состояла также из сырых продуктов (деньги назывались: ‘скот’, ‘куны’, ‘гривна’ — единица веса металлов и других вещей), но с X в. гривна становится единственной денежной единицей.
Пошлины устанавливаются первоначально в целях благоустройства, а не финансовых. Вес и мера взимаются для покрытия расходов при взвешивании и измерении товаров в интересах торговли. С введением христианства они были поручены церкви (см. церковные уставы Владимира и Всеволода и договор смоленского князя Мстислава с немцами 1229 г., ст. 41), но потом опять перешли в ведение государства. Мыт (нем. Maut) и перевоз взимаются за предоставление средств или помощи со стороны государства при перевозке товаров через реку и волоки (см. догов, с немцами 1229, ст. 35 и 23). Корчмита — пошлина с содержателей корчем. Гостиная дань и торговое — пошлина за предоставление купцам (иноземным) мест для склада товаров и вообще за устройство рынков. Уголовные штрафы и судебные пошлины (вира и продажа, помочное, железное и др.) служили одним из главных источников финансовых средств государства (лет. 996 г.). Пошлины обыкновенно не исчисляются вперед (‘что ее сойдет’), но иногда жители откупались от уплаты вир и продаж общим ежегодным взносом (см. уст. Роетисл. 1150 г.).
Повинности установлены с древнейших времен преимущественно для целей военного управления, а именно повоз: ‘Радимичи… платят дань Руси и повоз везут (со времени Владимира Св.) и до сего дне’. Повоз состоял из обеспечения средств передвижения для военных дружин (лодок, телег), для княжеских данщиков и гонцов. Среди повинностей были градоделант — постройка и поправка укреплений всей волостью (см. Рус. Пр. Кар. 108). Построит и починка мостов (см. Рус. Пр. Ак., 43, Кар., 109 и 134).
Государственным имуществом может быть признано недвижимое имущество, которое переходило при смене князей от одного князя к другому, таковы дворцы (‘дворы Ярославлн’ в Киеве и Новгороде и др.), загородные замки (Городище в Новгороде, Вышгород в Киеве, Белчицы в Полоцке и др.). В Новгороде, где князья не могли приобретать недвижимости, на содержание их были отделены особые земли (‘пожни’ — см. дог. с Казим., ст. 19). Право охоты (по крайней мере в особых заповедных лесах) составляло княжескую привилегию и одну из самых важных статей дохода.
в) Военное управление. Военные силы состояли из дворов княжеского (дружины) и боярских и из народного ополчения. Дружины, как княжеские, так и боярские, были иногда многочисленны: ‘имею своих отроков 8 сот’, — говорил князь Святополк, намереваясь в 1093 г. отправиться на половцев с одной своей дружиной. Симон-варяг прибыл на службу к князю с 3000 дворян. Содержание двора доставлялось князем (или боярином) непосредственно в его резиденцию (двор): при дворе Владимира Св. для дружины постоянно ‘бывало множество мяса, скота, зверины, было изобилие всего, когда они раз подпили, то начали роптать на князя, говоря: ‘горе нашим головам! Мы должны есть деревянными ложками, а не серебряными’. Владимир велел выковать серебряные ложки, сказав: ‘Серебром и золотом не найду дружины, а с дружиною найду серебро и золото’ (Лавр. лет.). ‘Мстислав (Владимирович) любяще дружину повелику, именья не щадяще, ни питья, ни яденья ни браняше’ (Лавр, лет., 1036 г.). При увеличении числа дворов дворяне в мирное время распределялись на прокорм по пригородам и селем: в 1164 г., склоняя князя Святослава захватить черниговский стол, уведомляли его: ‘Дружина (прежнего князя) ти по городом далече’. В другом случае (1160 г.) говорили: ‘Брат ти Святослав болен, а дружину пустил от себе прочь’. Нет сомнения, что уже тогда боярам и дворянам назначались земельные участки во временное владение.
Народное ополчение составлялось из всех взрослых мужчин городского и сельского населения, возражая Мономаху, бояре Святополка говорили в 1103 г., что нельзя воевать весной, отрывая смердов от пашни. Горожане на вече говорили, что они готовы идти в поход и с детьми. Обыкновенно в поход выступало не все населшшр поголовно, но случаи действительно поголовного ополчения были. Когда в 1185 г. в знаменитом походе на половцев погибло северное ополчение, то половцы говорили: ‘пойдем на Семь (р. Сейм), где ся остале жены и дети’. Когда Юрий в 1215 г. прибежал после поражения в Липецкой битве во Владимир, то там остались одни старцы и дети, женщины и духовные, ибо на войну ‘бяшеть погнано и из поселей и до пешьца’ (Троицк, лет.). В этой битве погибло суздальцев 9233 воина. Если вече отказывается в созыве народного ополчения, то князь мог вызвать охотников: в 1147 г. киевский князь Изяслав сказал: ‘А тот добр, кто по мне пойдет, и то рек, съвокупи множество вой и поиде’ (Ипат. лет.). Что касается числа ополченцев, то ‘В. Новгород во 2-й половине XII в. мог выставить 20 т. войска, области Новгородская, Ростовская и Рязанская (вместе) могли выставить 50 т.’ (Соловьев Ист. Рос., III, 22). В состав войска постоянно входят полки наемных иноземцев (варягов), поселенных варваров (черных клобуков) и союзников — половцев. Эти полки иногда превышали численностью ополчение русских земель: в 1138 г. киевский князь Ярополк повел в Чернигов 30 тысяч берендеев (?), в 1185 г. у князя Владимира Глебовича берендеев было 2100. Вооружение и коней ополчение получает от князя: ‘Оже вира, то на оружьи и на коних буди’, — говорили при Владимире Св. ‘Вдай, княже, оружья и кони, еще бьемся с ними’ (половцами), — требуют киевляне от своего князя в 1067 г. Во время похода и для дружины и для ополчения важнейшее средство продовольствия (и обогащения) составляла военная добыча в неприятельской земле и зажитье (реквизиции).
Войско состояло из конников и пеших: князь говорил киевлянам: ‘Теперь, братья киевляне, ступайте за мной к Чернигову на Ольговичей, собирайтесь все от мала до велика, у кого есть конь, тот на коне, а у кого нет коня, тот на лодье’. Дворы княжеские обыкновенно были конные, ополчение же охотнее билось в пешем строю, новгородцы и смольняне в Липецкой битве объявили, что не хотят умирать на конях, хотят биться пешими, и, сбросив с себя верхние одежды и сапоги, пустились в битву босые. Дружина и ополчение имели своих отдельных предводителей — тысяцких. Вооружение состояло из броней, шлемов и щитов, а оружием были копья, стрелы, мечи, кии (палки), сулицы, ножи, рогатины и топоры.

Д. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО (источники права)

Источниками права признаются обычай и закон. Первый период истории русского права есть время господства обычного права, законодательная деятельность власти, хотя начинается с древнейших времен и потом постепенно расширяется, но далеко еще не может конкурировать со сферой действия обычаев.

1. Обычное право

а) История застает восточных славян во время полного господства у них обычного права, древнейшие термины, означающие право вообще, относятся к обычному праву: ‘правда’, ‘норов’, ‘обычай’, ‘преданье’, ‘пошлина’ (то, что ‘пошло’ — общепринято издавна). Такое же значение имеют и термины ‘покон’, и ‘закон’, хотя впоследствии ими стали обозначать закон в собственном смысле. Летописец говорит о древних славянах, что они ‘имеяхуть обычаи своя, и законы отец своих и преданья, кождо свой норов’, употребляя эти термины как равнозначные. ‘Якоже се и при нас, — продолжает летописец, — ныне половци закон держат отец своих — кровь проливати… ядуще мертвечину’ и т.д. (т.е. изображаются обычаи половцев). Между тем тому же летописцу известно было различие между собственно законом и обычаем: ‘комуждо языку — овем исписан закон есть, другим же обычаи’.
б) Происхождение обычного права. Вышеприведенные термины указывают и на происхождение обычного права, и на его свойства.
Признавая автономию (действия частного лица) за первоисточник права вообще, полагают возможным установить следующий процесс образования обычного права: более энергичное лицо поступает как ему угодно, другие следуют ему из пассивной подражательности, через установившуюся практику образуется привычка поступать так, а не иначе, а затем повальный обычай, из которого, наконец, складывается общее убеждение о необходимости всем действовать именно так, а не иначе. Но таким образом в основе права был бы положен произвол, т.е. отрицание права. Приведенная схема опровергается тем, что обычаи разных народов, разделенных пространством и временем (не имевших никакой возможности подражать один другому), сходны, а часто и тождественны.
Первоисточник права есть природа человека (физическая и моральная), подчиненная таким же законам, как и природа органическая и неорганическая. Право на первой ступени является чувством (инстинктом), такова месть, защита детей родителями и обратно, таково первоначальное право владения (вообще такой характер право сохраняет в семейных и родовых союзах). Все поступают одинаково не в силу подражания одному, а одновременно и повсюду, в силу действия одинакового чувства. На второй ступени право проникается сознанием (в союзах общинных и государственных), превращаясь из явлений природы в действия воли, то, что есть (факт), превращается в то, что должно быть (право), но законы сознания и воля у людей так же одинаковы, как и законы физической природы, сознанием освящаются те же самые нормы, которые были установлены природой, таким образом, личная творческая деятельность в праве совершенно сливается с общественной: Привычка лишь укрепляет действие единообразных норм, а не создает их. Разнообразие обычаев по племенам и нациям объясняется разными ступенями культуры и условиями экономической общественной жизни*.
______________________
* См. доп. II.
______________________
в) Обычное право выражается прежде всего в юридических действиях (фактах): однообразное повторение одних и тех же действий есть вернейший указатель для распознания обычного права, но требующий значительной осторожности, особенно по отношению к праву государственному: летописи и другие однородные источники сообщают с одинаковой объективностью как факты, вытекающие из права, так и нарушающие его, отсюда научные споры о правах старших городов относительно младших и т.д., но та же самая объективность русских летописей (спокойствие и беспристрастие) облегчает возможность правильных выводов из фактов начал правомерных. Важнейшей формой выражения обычного права служат акты юридических сделок и судебные акты, служившие преимущественно для распознавания права гражданского и уголовного. В них действующие лица стараются совершить действие согласно с правом, но не всегда достигают этой цели. От первого периода нашей истории дошло весьма немного сделок (жалованная грам. кн. Мстислава 1130 г., купчая Антония Римлянина 1147 г., вкладная гр. Варлаама 1192 г., рядная Тешаты 1226-1299 гг., духовная князя Владимира Волынского 1287 г. и духовная Климента XIII в. Сюда, впрочем, могут быть отнесены некоторые древнейшие акты новгородские и псковские XIV в. по своему содержанию). Обычное право выражается также в символах (условных фактах, созданных именно для выражения правомерности явления): ‘посаженье князя на стол’ означает законность приобретения власти. Наконец, оно может быть выражено в словесных формулах — юридических пословицах, из которых некоторые позднее стали формой закона, а многие уцелели до наших дней со времен древнейших, например, ‘Молодой на битву, а старый — на думу’, ‘Молодой князь, молода и дума’, ‘На одном вече, да не одни речи’ (требование единогласия), ‘Холоп — не смерд, а мужик — не зверь’, ‘Муж крепок по жене, а жена крепка по мужу’ (см. Рус. Пр. Кар., 120), ‘Братчина судит, как судья’ (см. Пек. судн. гр., ст. 113), ‘Легко воровать, как семеро норовят’ — намек на седмеричное число послухов (см. Рус. Пр. Кар., 15), ‘Железа и змея боится’ (намек на ордалии), ‘В поле — две воли, кому Бог поможет’ (о судебном поединке), ‘Вор ворует — мир горюет’, ‘Кинешма да Решма кутят да мутят, а Сойдогда убытки платит’ (о круговой поруке при уплате вир и продаж), ‘Чей хлеб кушаешь, того и слушаешь’ (ограничение правоспособности договором личного найма), ‘На чью долю потянет поле, то скажет Юрьев день’. Многие и другие пословицы, не отмеченные такой ясной печатью древности, могут быть отнесены к первым временам истории, например, ‘В отперты двери лезут звери’ (см. Рус. Пр. Кар., ст. 38 и 39). Юридические нормы выражаются в них не всегда в положительной, но часто в отрицательной форме (‘Мир не судья, были бы cватовья’). Лучший сборник русских пословиц (в том числе юридических) составлен В.И. Далем.
г) Свойства обычного права, Согласно с происхождением обычного права, оно, во-первых, обладает двойной обязательностью — внутренней и внешней, т.е. право измеряется не только личной совестью и сознанием права. Во-вторых, для сообщения праву внешней обязательной силы ему придается религиозное значение, т.е. происхождение обязательных норм возводится к самому божеству: русские клялись исполнять договор, постановленный Олегом, ‘яко Божие здание по закону и по покону языка нашего’. В-третьих, обычное право считалось прирожденным для известного племени или национальности (‘русская правда’), отсюда каждый в чужой стране стремился сохранить за собой свои отечественные права. В-четвертых, как право, сохраняемое традицией, передачей, оно в высшей степени консервативно, ибо изменение его грозило разрушением самого права, отсюда — поступать по старине значит ‘поступать по праву’. ‘Что старее, то правее’. — говорит пословица. Но, в-пятых, как право, не выраженное в твердой (письменной) форме, оно способно изменяться вместе с жизнью: уже древние славянские племена ‘кож-до свой нрав имеяху’. В русских землях, при перевесе у них территориального начала над племенным, возможность разнообразия усиливается: ‘Что город, то норов, что деревня, то обычай’ (пословица). Этим, между прочим, объясняется переход от обычного права к закону, совершившийся под влиянием и при помощи рецепции чужого права.

2. Влияние и рецепция чужого права

Спокойная племенная (патриархальная) жизнь славян могла долго обходиться тем неизменным запасом юридических норм, которые выработаны обычаями с незапамятных времен. Но с X в. восточные славяне были вовлечены авантюристическими дружинами варягов в столкновение с отдаленными странами — Византией и западноевропейским миром. Это нарушило спокойное состояние обычного права двояким образом: усилило разнообразие в понимании юридических норм и принудило привести в соответствие свои отечественные нормы с чужеземными. Отсюда возникли первые приемы законодательства: договоры с иноземцами и рецепция чужих законов.

а) Договоры с греками и немцами

Весь X в. есть век периодических движений целых масс восточных славян на Византию. С греками было заключено тогда 4 договора: в 907 г. Олегом, в 911 г. им же, в 945 г. Игорем, в 972 г. Святославом.
Первый договор. В 907 г. Олег пошел на греков, собравши множество варяг, славян (ильменских), чуди, кривичей, мери, полян, северян, древлян, радимичей, хорватов, дулебов и тиверцев. Дойдя до Константинополя, он заставил греков заплатить единовременный выкуп по числу его воинов и затем, несколько отступив от города, заключил мир с царями Львом и Александром через посредство пяти своих послов. Главные пункты договора заключались в следующих обязательствах греков: 1) платить дань русским на каждый из старших городов, в которых сидели князья — подручники Олега (Киев, Чернигов, Переяславль, Полоцк, Ростов, Любеч и др.), 2) давать корм тем русским, которые приходят в Византию, а гостям-русским месячное содержание. Греки со своей стороны прибавили условие, чтобы русские, приходящие в Византию, жили в одном предместье Св. Мамы и чтобы входили в город только через одни ворота в сопровождении императорского чиновника. Этот договор сохранился в нашей летописи не в целом виде, а в пересказе, с буквальными, однако, выдержками из документа, отсюда возможно предположение, что это не отдельный договор, а ряд стаей второго договора 911 г., выхваченных и занесенных летописцем ошибочно под 907 г. Но отсюда следовало бы, что Олег вовсе не воспользовался плодами победоносного похода 907 г. — не заключил тогда никакого договора и что дань от греков потребована не под влиянием одержанной победы, а 4 года спустя. Статьи договора 907 г. не противоречат обстоятельствам времени: побежденные греки согласились на все, что требовал Олег для руссов, только прибавили необходимую оговорку, чтобы эти руссы, приходящие в Византию, не разбойничали на улицах и в окрестностях Византии.
Бедное содержание договора 907 г. казалось, однако, на первых порах достаточным (дань и корм были для русских главнее всего), но в следующие годы сами греки должны были внушить им мысль о необходимости более подробных условий, и в 911 г. был заключен второй договор в Византии через послов Олега, он дошел до нас в полном виде, с начальной формулой (‘копия другой грамоты’), заключительной клятвой и обозначением даты, никаких повреждений в середине содержания грамоты не заметно. Этот договор гораздо богаче первого юридическим содержанием, он касается отношений (уголовных и гражданских) между греками и русскими, находившимися в Византии, международных обязательств русских возвращать имущество греков, потерпевших кораблекрушение, взаимного выкупа и возвращения в отечество рабов и пленников.
В 944 г. мир был нарушен русским князем Игорем, который опять пошел на Византию со всеми почти подвластными племенами и союзниками — печенегами, но греки не были захвачены врасплох, и поход был неудачен, тогда в 945 г. был заключен новый, третий договор с греками, в который включены статьи и договоров 907 и 911 гг. с некоторыми изменениями не в пользу русских и с добавлениями o пограничных странах. Ольга жила с греками в мире и сама ездила в Византию, но сын ее Святослав хотел совсем переселиться на Дунай в Болгарию, в войне 971 г. он был побежден греками и заключил договор (четвертый), дошедший до нас также в полном виде, но весьма бедный содержанием (ограничивается только клятвой Святослава быть в вечном мире с греками).
Договоры (по своей древности и по своему содержанию) имеют чрезвычайную важность для истории русского права, но Шлецер выразил сомнение в их подлинности. Однако важнейшие основания для такого подозрения (мнимые анахронизмы) уже давно основательно разобраны и опровергнуты Кругом, Погодиным и др. Договоры были написаны на греческом языке и тогда же (в копии, назначенной для русских) были переведены на славянский язык весьма неискусно и неправильно, отсюда — темные места (удачно реставрированные П.А. Лавровским). Право, выраженное в договорах, не есть ни право византийское, ни чисто русское: оно составлено искусственно договаривающимися сторонами для соглашения русского обычного права со столь отличным от него культурным византийским правом. Однако в договорах гораздо больше следов русского права, чем византийского (не потому, что русские взяли перевес над греками, а потому, что культурному человеку легче приспособиться к младенческому состоянию, чем наоборот). Так, за убийство постановлена смерть, что для греков означало смертную казнь, а для русских — месть рукою родственников убитого (см. дог. Олега, 4, Иг., 13). Конфискация имущества (разграбление), взамен мести, по договорам допускается, но не распространяется на имущество жены преступника. За кражу полагается имущественное наказание (двойное или тройное возвращение цены вещи), и, сверх того, вор должен быть наказан ‘по закону греческому и по уставу и закону русскому». Постановления договоров обязательны не только для договаривающихся правительств, но и для подданных — как греков, так и русских в Византии и отчасти на территории Русского государства (дог. Олега, ст. 8).
______________________
* См. подробную мотивировку этих соображений в наших комментариях к тексту договоров в ‘Хрестоматии по истории рус. права’, вып. I.
______________________
Поэтому договоры, не устанавливая норм для отечественного русского права, имеют, однако, значение и для внутренней истории источников русского права: под влиянием народа высшей культуры русские в первый раз пробуют выразить нормы своего права в объективной (письменной) форме и притом сделать их для себя обязательными по силе внешнего принуждения и клятвы.
Подобное же значение имеют договоры с немцами, хотя и относятся ко времени гораздо более позднему, именно в XII и XIII вв. С немцами заключали договоры западно-русские земли: Новгородская (важнейшие договоры 1195 и 1270 гг.), Смоленская (дог. 1229-1230, 1240 гг. и др.), Полоцкая (1264,12&5 гг. и др.) и Галицкая. Договоры заключались с ганзейскими городами, Готландом, Ригой, Немецким орденом и Швецией. В отличие от договоров с греками, в них содержание юридических норм (в некоторых весьма богатое) почти тождественно с русским правом (благодаря культурной близости обеих договаривающихся сторон). Там, где немецкое право противоречит русскому, в договорах берет перевес русское (см. дог. 1229 г., ст. 12, 17 и др.). В договорах определяется в равной степени и положение немцев на территориях русских государств, и положение русских на немецких территориях, а потому они имеют значение внутреннего действующего права.

6) Рецепция византийского права

Контакты с иноземцами не ограничивались косвенным влиянием их на русское право. В конце X в. (988 г.) сношения с Византией привели к принятию христианства, что произвело настоящий переворот во всех сферах правовой жизни: обычное русское право во многом прямо противоречило учению христианской морали и церковного права (многоженство, способы и условия совершения брака, отпущение жены, наложничество и пр.), с христианством явилась церковь как учреждение внешнее, имевшее свои канонические законы, во многом несогласные с обычаями русских, наконец, е церковью явилось множество лиц из Византии (духовных и светских), образованных и влиятельных, привыкших к своему праву и не желавших подчиниться ни лично, ни по имуществу праву русскому. Такой всеобъемлющий переворот мог бы повести к полной замене местного права чужим, но благодаря устойчивости русского обычного права он привел только к необходимому усвоению церковного права и к частичной и свободной рецензии некоторых кодексов византийского светского права. Что действительно такие кодексы были реципированы с самого принятия христианства, это доказывается тем, что светские кодексы включались в состав греческих номоканонов (и русских кормчих), которые в своей сфере были обязательны в полном своем составе. Кормчая (номоканон Иоанна Схоластика) принесена к ним, по всей вероятности, уже в славянском переводе (см.: Павлов. ‘Славяно-русский номоканон’). Ссылки на номоканон, как на обязательный источник права, делаются в русских законах (в уставной Ярослава и Всеволода, в Новгородской судной грамоте: архиепископу ‘судити суд свой… по св. отец правилу, по манакануну’). Несомненно, что в Русской Правде есть весьма близкие заимствования из светских памятников кормчей. Возможность заимствования облегчалась тем, что византийские кодексы (особенно иконоборческой эпохи) составлены под явным влиянием славянского элемента в самой Византии. Впрочем, — заимствование светского византийского права совершалось с некоторой свободой в выборе кодексов: состав наших кормчих не вполне тождествен с гречехжими номоканонами, у нас составлялись и обращались сборники (‘Книги законные’ и ‘Мерила праведные’), во многом отличающиеся от кормчих. Наиболее важные из рецепированных кодексов следующие: 1) Эклога Льва Исаврянина и Константина Копронима (739-741 гг.), усвоенная в самостоятельной переделке, 2) Прохирон Василия Македонянина (870-878 гг.), называемый в наших кормчих ‘законами градскими’ — памятник, богатый содержанием и близкий по духу к римскому праву, но в ‘книгах законных’ из него реципировались только некоторые, наиболее необходимые и пригодные части. Свободное отношение к византийским кодексам обнаруживается особенно из состава так называемого Судебника царя Константина или Закат судного мюдем, который дошел до нас в двух редакциях (краткой и пространной) в кормчих и мерилах праведных. Этот памятник приписан Константину каким-либо переписчиком, а в самом деле есть выборка разных статей из эклоги, новелл, закона Моисеева — выборка, сделанная славянскими (болгарскими и русскими) юристами для практической цели*. Что Закон судный действительно имел практическое значение, доказывается тем, что он в рукописных кормчих иногда излагается вперемежку со статьями Русской Правды. Свободная рецепция проявляется и в переработке содержания византийских источников (приспособлении их к русскому праву), например, членовредительные и болезненные наказания заменены денежными пенями и продажами, назначено определенное число послухов, смотря по важности дела, закон о подделке монеты (которой на Руси еще не чеканили) заменен другим. Сфера действия реципированного права простирается в некоторых отношениях на все гражданское общество (право семейное и некоторые части уголовного) и во всех отношениях на некоторые классы общества (‘людей церковных’). Для указания пределов непосредственного действия реципированного права возникли церковные уставы наших князей.
______________________
* См. обстоятельную статью Т.Д. Флоринского ‘Древнейший памятник болгарского права’ в ‘Сборнике статей по истории права’. Киев, 1904, стр. 404 и след.
______________________

3. Уставы

Переворот, произведенный в русском обществе христианством, кроме рецепции, вызвал и самостоятельную законодательную деятельность среди русских. Уже Владимир Св. дал несколько уставов: он ‘с новыми отцы нашими епископы снимаяся часто, совещашеся, како в человецех сих новопознавших Господа закон уставити’ (Никон. 1-я лет., 104), он думал и с дружиной ‘об уставе земленем’. Но реформа побуждала его иногда к принятию законодательных мер преждевременных и неудачных (отмена вир и введение смертной казни по настоянию епископов). Во всяком случае, появился уже закон в форме уставов (т.е. отдельных постановлений по одному или нескольким вопросам, большей частью с реформаторским содержанием). Уставы издавали потом в большом числе Ярослав, его сыновья и последующие князья (они вошли в состав Русской Правды). Отдельные уставы, дошедшие до нас, — церковные уставы, приписываемые Владимиру Св., Ярославу, Всеволоду Новгородскому (до 1136 г.), другой — ему же (ок. 1135 г.), Святославу Новгородскому (1137 г.), Ростиславу Смоленскому (1150 г.). Подлинность всех этих уставов, особенно двух первых, давно вызывала сомнения: они, действительно, дошли до нас в таких редакциях, которые не могут быть отнесены к упомянутым князьям (например, в одной редакции устава Владимира говорится, что он принткрещение от патриарха Фотия, который, однако, умер за 80 лет до Владимира). Редакции, дошедшие до нас, разнообразны по объему и содержанию. Тем не менее необходимо предположить, что епископы и первые христианские князья установили законом положение церкви в новом обществе, хотя теперь невозможно восстановить действительный вид уставов, данных Владимиром и Ярославом. Первоначальный закон допускал в себе неопределенность формы, возможны были дальнейшие добросовестные изменения его без нарушения основных начал и без предположения о подлоге. В уставах назначаются пределы святительского суда (по предметам и лицам), назначается содержание церкви (десятина), а в уставе Ярослава содержится ряд уголовных постановлений, имеющих связь с семейным правом и нравственностью.

4. Русская Правда

Понятие о ней. Русской Правдой называется ряд сборников, составленных частными лицами из княжеских уставов, обычного права и частично — византийских источников.
Происхождение. Русская Правда не есть кодекс, данный Ярославом и дополненный его сыновьями и Владимиром Мономахом. В пользу мнения о Русской Правде как кодексе Ярослава свидетельствует, во-первых, надписание ее: ‘Устав вел. князя Ярослава’, но такое надписание существует в полных списках Правды, заключающих в себе не только древнейшую Правду, но и уставы позднейшие (Владимира Мономаха), во-вторых, сказание летописи: ‘Отпусти (Ярослав) их (новгородцев после победы над киевским князем Святополком) домов и дав им Правду и устав списав, глаголав тако: по сей грамоте ходите, якоже писах вам, того держите’, затем следует текст древнейшей Правды. Но Русская Правда не заключает в себе никаких привилегий для новгородцев. Точно так же сыновья Ярослава издавали несколько раз отдельные постановления, но не кодифицировали законов (см. Рус. Пр. Кар. 2,76 и Ак., 21). Надписание ‘А се уставил в. к. Владимер Всеволодович Мономах’ (Кар. 66) относится только к законам о процентах, а не ко всей последней половине Правды (см. Кар. 76). В пользу предположения о частном составлении сборников говорит, во-первых, разнообразие состава Правды в разных списках, во-вторых, употребление 3-го лица в отношении к законодателю (‘яко уставил Изяслав…’ — Ак., 21, ‘по Ярославе совокупившеся сынове его… отложиша убиение за головр — Кар., 2, ‘в. кн. то Ярослав Володимерович был уставил убита, но то сынове его по нем уставиша на куны’ — Кар., 76), в-третьих, внесение в списки Русской Правды незаконодательного материала (Кар., 49-65) и иногда смешанное изложение ее статей со статьями византийских источников.
Состав Русской Правды. Русская Правда дошла до нас во множестве рукописей (в летописях и кормчих), древнейшая из них (синодальная) относится к XII в. В этих списках наименование памятника, порядок и число статей большей частью различны. Однако вообще в них можно различать три редакции: краткую (список академический), пространную (списки синодальный, троицкий, карамзинский и др.) и сокращенную из пространной (список князя Оболенского). В первой изложены уставы Ярослава и его сыновей, во второй — Русская Правда, сложившаяся в XII и XIII вв. из уставов упомянутых князей и последующих дополнений. 3-я редакция не имеет никакого значения. Таким образом (различая в краткой редакции два сборника и отбрасывая последнюю редакцию как совершенно несамостоятельную), в составе Русской Правды различают три сборника: Правду Ярослава, Правду Ярославичей и Правду пространную.
Правда Ярослава составлена не позже времени Ярослава (в ней не упоминается об отмене мести, совершенной сыновьями Ярослава, ср. также Ак., 16 с Кар., 76). Она имеет систематический, а не хронологический состав (об убийстве — ст. 1, о ранах, увечьях и личных оскорблениях — ст. 2-9, нарушение прав имущественных — ст. 10-15 и добавочные ст. 16 и 17). Но не все уставы Ярослава вошли в нее (см. Ак., 42).
Правда Ярославичей есть сборник разновременных уставов, данных этими князьями, как всеми тремя в совокупности (см. надпись над ст. 18 Ак. сп.), так и некоторыми в отдельности (Ак. 21). Состав этой Правды хронологический: законы, измененные и исправленные, сохраняются наряду с позднейшими их исправлениями (см. Ак., 20, 38). Мнение Ланге об этой Правде как совокупности четырех уставов Ярославичей (ст. 18-27,28-30,31-40,41-43), изданных ими в разные съезды, бездоказательно. Сборник не охватывает всех уставов Ярославичей (в нем нет отмены мести: см. Кар., 2 и 76), но зато заключаете себе уставы изданные раньше Ярославичей (Ак., 42). Правда Ярославичей есть сборник дополнительный к Правде Ярослава: в нем нет важнейших постановлений — об убийстве и пр.
Правда пространная имеет две половины: 1-ю, законченную, вероятно, при Мономахе, 2-ю дополнительную. Первая половина есть систематический свод Правды Ярослава и его сыновей и последующих узаконений, вторая — позднейшие приписки (XII и, может быть, XIII в.), вносимые в сборник целыми уставами: таковы устав о закупничестве (Кар., ст. 70-75), о наследстве (103-117) и о холопстве (119-132). Сюда же включен и устав о мостовых (134), приписываемый Ярославу. Мнение Тобина и Ланге о том, что вторая половина есть цельный устав Мономаха, основано на заглавии 66-й ст. Кар. и не может быть принято, потому что здесь есть постановления и сыновей Ярослава (ст. 76 Кар.). Характер пространной правды более научный: в ней сводятся разновременные постановления в одно (ср. Ак., 1,126, 21 с Кар., 1), однородные постановления обобщаются (ср. Ак. 20 и 38 с Кар. 37), уничтожается казуистическая форма законов (ср. Ак., 21 с Кар., 10). Состав пространной Правды окончательно сложился не позже половины XIII в., так как она внесена в кормчую, написанную около 1284 г. ‘повелением князя Новгородского Димитрия и стяжанием архиеп. Новгород. Клемента’.
Источники Русской Правды. Основой Русской Правды являются княжеские уставы, в ней упомянуты отдельно: ‘урок Ярославль’ о пошлинах в пользу вирника (Ак., 42), устав Изяслава о вире за голову конюшего (Ак., 21), устав всех трех Ярославичей об отмене мести (Кар., 2) и об отмене убийства раба за оскорбление свободного человека (Кар., 76), устав Владимира Мономаха о процентах (Кар., 66). Но тем же князьям принадлежат и другие постановления, так как две первые Правды прямо надписываются именами Ярослава и Ярославичей. Нет сомнения, что в Правду вошли постановления и других князей, не упомянутых в ней, нет никаких оснований думать, что движение законодательства вовсе остановилось на Владимире Мономахе. Княжеские уставы возникали иногда по частным поводам, когда князю приходилось судить кого-либо и выносить приговор, не имеющий оснований в предшествующих уставах (см. Ак. 21). Таким образом, судебные приговоры могут быть признаны особым источником Русской Правды. Но судебные приговоры основывались большей частью на обычном праве, собирая их, составитель собирал собственно постановления обычного права (ем. Ак., 1). Собиратели, несомненно, включали в сборники и выбранные отдельные постановления из византийских кодексов, например, постановление об ответственности господина за преступление его холопа (Кар. 131-132) взяты из Эклоги: ‘тативого раба господин аще хощетимети его раба, безтщетно да сотворит украденному, не хотяй же имети раба того, да отдаст совершенно господину, пострадавшему окрадение (печ. кормч., 49, зач. 16, подобное же в Прохироне — печ. кормч., гл. 48, гр. 39, ст. 55). Может быть, следует признать, что статьи о холопстве и наследстве составлены под сильным влиянием византийских источников (ср. Рус. Пр. Кар., 127 с дог. 1229 г., ст. 12).
Прежде существовавшее мнение (немецкой школы) о том, что главное содержание Русской Правды взято из древнескандинавских и древненемецких законов, ни на чем не основано, кроме общего сходства права всех младенческих народов.

5. Псковская и Новгородская судные грамоты

Русская Правда есть попытка неофициальной кодификации законов: кодификация законодательная предпринята лишь в XIV и XV вв., в Псковской и Новгородской судных грамотах, оба эти памятника по времени выходят за пределы 1-го периода, но по содержанию относятся к нему.
а) Псковская судная грамота, по надписанию ее, издана ‘всем Псковом на вечи в лето 6905 (1397) по благословению попов всех 5 соборов’. Но здесь содержатся противоречивые указания, так как 5-й собор установлен в Пскове лишь в 1462 г., а потому цифру 6905 обычно считают ошибкой переписчика и предлагают читать 6975 (1467). К этому следует добавить, что в числе своих источников Псковская судная грамота указывает грамоту князя Константина, но таким князем может быть признан только Константин Дмитриевич, княживший в 1407 г. Однако есть возможность примирить эти противоречия следующим образом: ‘псковский кодекс составлялся не в один раз: первоначальная его редакция может и должна быть отнесена к 1397 г.: в 1395г. была отменена до тех пор действовавшая во Пскове грамота Дионисия, надо было заменить ее новым законоположением, в 1397 г. Псков, по договору с Новгородом, достиг полной независимости, а это должно было отразиться на его внутреннем законодательстве, например, о правах суда Новгородского владыки (см. ст. 2). Затем во 2-й половине XV в. Псковская грамота была дополнена на новом вече без уничтожения и первой ее части, тогда и заглавие ее дополнено указанием на Константинову грамоту и на 5-й собор. Думаем, что в конце XV в. грамота была дополнена и в третий раз.
Состав Псковской судной грамоты. Доказательства такого постепенного происхождения грамоты находятся в ее составе, в котором явно видны следы хронологического наслоения содержания: более ранние статьи, отмененные или измененные последующими, удержаны, однако, в грамоте (ср. ст. 50 и 82). Всю грамоту можно разделить на 3 части: первая — от 1 до 76 ст., вторая — от 77 до 108, третья — от 109 до конца. Каждая из них начинается учредительными законами (о составе суда).
Источники Псковской судной грамоты указаны в ее надписании: она ‘выписана из грамоты великого князя Александра и гр. кн. Константина и из всех приписок псковских пошлин’. Итак, эти источники по своему значению те же самые, что и источники Русской Правды, а именно: во-первых, уставы княжеские, в отличие от древнейших уставов, вошедших в Русскую Правду, псковские уставы охватывали уже значительную массу узаконений (были попытками кодексов) и изложены в особых грамотах. Первым законодателем во Пскове был князь Александр, по мнению более правдоподобному — Александр Невский (ок. 1242 г.), а не Александр Михайлович Тверской (княживший во Пскове в 1327-1337 гг.). Московское правительство относится к грамоте Александра с уважением, в котором оно, конечно, отказало бы своему врагу — Александру Тверскому. Грамота Александра была дополнена архиепископом Дионисием (1382 г.), но такое вмешательство в законодательную деятельность стороннего лица вызвало протест московского митрополита (Киприана), который и отменил грамоту Дионисия. Затем князь Константин Дмитриевич (1407 и опять 1414 г.) — брат вел. кн. Московского Василия Дмитриевича — дал свою грамоту, которая самим псковичам вскоре показалась вредной, по их просьбе митрополит Фотий (1416 г.) освободил их от клятвы признавать эту грамоту за закон. Несмотря на это, в ней могли заключаться и пригодные постановления, которые и вошли во 2-ю редакцию. В редакции, дошедшей до нас, нельзя указать и отделить эти источники.
Вторым источником Псковской судной грамоты были псковские пошлины, т.е. обычное право — вероятно, самый обильный источник.
Псковский закон черпает все свое содержание из обычаев, он отличается от обычая только внешней принудительностью (выразившейся в наложении законодателями на самих себя церковной клятвы) и в письменной форме (подлинник узаконений хранится в ‘ларе Св. Троицы’, ‘раздрать грамоту’ значит уничтожить самый закон). Инициатива закона принадлежит посаднику, а принятие его и отмена — вечу (‘господину Пскову’), разумеется, с участием князя (ст. 108). Публикация закона при народном составлении его на вече не имеет важности.
б) Новгородская судная грамота дошла до нас в отрывке (начальном). Она составлена около средины XV в. ‘всеми 5-ю концами, всем государем Вел. Новгородом на вече, на Ярославле дворе’, и потом, по завоевании вел. кн. Иваном III, переписана на его имя в 1471 г. Содержание дошедшего до нас отрывка все состоит из уставов судоустройства и отчасти судопроизводства, но отсюда нельзя заключать, что и все содержание грамоты ограничивалось этим (и не касалось материального права). Новгородская судная грамота не указывает своих источников, но из содержания ее видно, что она основана на обычном праве (‘по старине’ — ст. 3). Затем грамота черпала из прежних вечевых постановлений (в 1385 г. ‘бысть целование., на вече… в том, что не зватися к митрополиту, а судити владыке Алексею в правду по номоканону, на суд поняти двема истцом дву бояринов со стороны, также и житьи по два же человека’ — Рост, лет., ср. Новг. судн. гр., ст. 1) и из договорных грамот с князьями (ср. ст. 2 Новг. судн. гр., с 1 ст. дог. с Казим.).

ПЕРИОД ВТОРОЙМОСКОВСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО

Отношение к предыдущему периоду

В XIII в. на востоке Европы совершились два весьма важных события, которые должны были во многом изменить естественный ход развития русского государственного права: — нашествие татарских орд с востока и усиленное движение немцев с запада. Отчасти под влиянием этих событий из прежних русских земель образуются два больших государства: Московское и Литовско-Русское, хотя оба русские, но во многом противоположные друг другу. Но еще больше противоположностей можно найти между этими обоими государствами и прежним земским строем государства первого периода. Территории новых государств, сравнительно с прежними землями, громадны. Власть в Московском государстве (а первоначально и в Литовском) сосредоточивается в лице великого князя и становится вполне монархической и вотчинной, вече исчезает, население закрепощается, самый термин, которым ныне обозначается на русском языке политический союз, т.е. ‘государство’, складывается только теперь: ‘а вперед того не бывало: никоторого великого князя государем не зывали, но господином’ (Воск. лет. под 1477 г.). Наблюдая эти признаки противоположности, нередко приходят к мысли, что Московское государство (а равно и Литовское) не связаны ничем генетически с прежним государственным устройством Древней Руси, признают эти государств а вполне новым явлением и происхождение их объясняют случайными внешними фактами (татарским и литовским завоеванием), а если иногда допускаются и внутренние причины, то столь же случайные (практическая ловкость московских князей и военная талантливость литовских). Такой антиисторический взгляд происходит как от недостатка внимательного анализа явлений первого периода, так и от превратного понимания явлений второго периода. И Московское, и Литовское государство одинаково теснейшим образом связаны с государственным бытом первого периода. По общему закону жизни великих исторических народов, территория государства растет и расширяется: стремление к основанию единого государства на национальных началах замечается уже с древнейших времен (см. выше о начале единодержавия до монгольского завоевания и ‘Начала государственного объединения’ в земском периоде), единство власти в зачаточной форме существует уже тогда в единстве княжеского рода и союзе князей (см. там же). Достаточен был лишь внешний толчок для того, чтобы дать этим началам восторжествовать над противоположным явлением земского раздробления территории. Что касается характера государственной власти, то уже в первый период (совершенно независимо от внешних явлений) в северо-восточных русских землях берет перевес княжеская власть, но и везде, кроме В. Новгорода, она ничем не была ограничена в принципе. Несмотря на все это, несомненно, что ни движение азиатских орд, ни движение западного мира на восток не оставалось без влияния на судьбу и характер двух русских государств.
Исходные моменты 2-го периода: движение немцев на восток и татарское нашествие.
Мир Летто-Славянский самой географической природой поставлен между западом Европы и азиатским Востоком, ему предстояла двойная задача охранять себя с этих двух равно враждебных и чуждых ему сторон.
Западная Русь с XIII в. подвергается литовскому завоеванию и из нее образуется большое государство Литовско-Русское. Но самое движение Литвы на Русь было вызвано усиленным движением западных народов, в частности немцев, на восток, на мир Летто-Славянский. Это движение, начавшееся во времен Карла Великого и несколько остановленное крестовыми походами, вновь усилилось с конца XII и начала XIII в. Немцы явились на восточных берегах Балтийского моря по согласию и по вызову самих славян в борьбе их с литовцами: в 1186 г. основана на Западной Двине миссия Мейнгарда с согласия полоцкого князя, преемники Мейнгарда окружили себя рыцарями из немецких стран и начали распространять католичество мечом. В 1200 г. основана Рига, ав 1201 г. — орден Меченосцев. Рижский епископ оттеснил русские колонии (Кукейнос и Герцик) с низовьев Двины и принуждал русских князей быть его данниками. Рига и орден Меченосцев действовали непосредственно на финское население (ливь) и лишь отчасти теснили к wry литовцев. Но в 1225 г. Конрад, князь Мазовецкий, вызвал для борьбы с литовцами Тевтонский (Немецкий) орден, которому уже нечего было делать в Палестине, Конрад предложил рыцарям землю Хельмскую (Кульмскую), но орден получил эту землю из рук императора Фридриха II как непосредственный лен Германской империи. В 1228 г. рыцари поселились в новых владениях и начали теснить пруссов, разделенных на 11 областей и бессильных против опытности и искусства немцев, тщетны были их периодические восстания против новых господ, им оставалось только или покориться, или бежать в единоплеменную Литву. Рыцари начали занимать и города, непосредственно подчиненные русским князьям, но важнее всего было то, что Литва, усиленная беглецами-пруссами и теснимая с запада, начала сплачиваться в одно государство, которое стало подвигаться на восток, на русские земли, где сила противодействия была ослаблена татарским опустошением. С середины XIII в. литовские князья овладевают всей прежней полоцкой землей и сменяют здесь собою Рюриковичей, в первой четверти XIV в. они овладевают Волынской и Киевской землями (при Гедимине), а потом остальными при Ольгерде. Витовт сообщает государству единодержавный строй. Это государство явилось лучшим оплотом для славянского востока от нападений немецкого ордена, Грюнвальдская битва (1410) при Витовте равняется по своему всемирно-историческому значению с Куликовской на востоке. Хотя, таким образом, это государство ордену не удалось онемечить и сделать вполне католическим, но оно во многом примкнуло к западному миру: высшие слои общества начали принимать католичество, средний городской класс усвоил так называемое немецкое право. Примкнув к Польше, вследствие опасности от того же ордена для самой Польши (через личную унию при Ягелне 1386 г., Городельскую унию 1413 г. и потом реальную унию — Люблинскую 1569 г. при Сигизмунде Августе), оно во многом сделалось враждебным для русских исторических начал, проявившихся в первый период, а именно получило исключительно сословное устройство (с преобладанием шляхетства).
Движение западного мира не ограничивалось основанием двух орденов сих последствиями для судьбы Западной России. Как орден Меченосцев, так и северные скандинавские государства непосредственно начали действовать и на Северную Русь, руководствуясь мировыми задачами католической политики. Меченосцы захватили землю по Чудское озеро и наконец овладели самим Псковом. Король Датский пытался захватить Эстонию. Шведы в 1240 г. под влиянием папских посланий предприняли общий крестовый поход против русских, борьба с ними выпала на долю одних новгородцев, которые под предводительством знаменитого князя Александра, прозванного Невским, разбили шведов на Неве и тем надолго обезопасили русские границы с этой стороны. Тот же Александр победил немцев ордена Меченосцев в 1241 г. и особенно в 1242 г. в знаменитом Ледовом побоище на Чудском озере, освободив перед тем Псков. Точно так же и Литва, беспокоившая уже непосредственно пределы Суздальской земли, а также Псковской и Новгородской, была отражена Александром в битве под Торопцом (1245).
Все эти битвы происходили почти в те же самые годы, когда совершалось с другой стороны опустошение русских пределов полчищами Батыя: Александр сражался со шведами на Неве в тот момент, когда на юге Батый разрушал Киев. Для Северной Руси (будущего Московского государства), несомненно, имеет большое значение это обратное движение азиатских орд. Древняя Русь постепенно распространяла свои владения на восток. Настала иная пора. Темный переворот внутри Азии выбросил в Европу народонаселение целой страны, что грозило совершенным подавлением европейской цивилизации. В 1223 г. все южнорусские князья были разбиты татарами на реке Калке, в 1237 г. татары завоевали и опустошили Рязанскую землю, в 1238 г. — Суздальскую и отчасти Новгородскую, в 1239 г. — Черниговскую, в 1240 г. — земли Киевскую, Волынскую и Галицкую. Непосредственному нашествию татар не подвергались только северо-западные Земли: Полоцкая, Смоленская, Псковская и отчасти Новгородская, но перед ними стоял враг не менее опасный и сильный, уже известный нам. Первым следствием нашествия татар было ослабление материальной силы русских государств — уменьшение числа населения и экономических средств: в г. Владимире (Волынском) не осталось ни одного живого человека, из г. Берестья нельзя было выйти от трупного смрада в его окрестностях, в Киеве насчитывалось не более 200 домов, ‘по окрестностям (Киева) путешественники находили бесчисленное множество черепов и костей человеческих, разбросанных по полям’ (Соловьев И.Р. Г, 211). В Переяславле (южном) татары перебили половину жителей, а другую отвели в плен. На севере, в Торжке, истребили всех жителей, в Козельске перебиты все не только способные носить оружие, но и их жены и дети, подобной участи подверглось и население земель Рязанской и Суздальской. При повторяющихся нашествиях татар жители разбегались из городов и сел и скрывались в лесах. Вообще татарское опустошение привело к уменьшению городского ‘лучшего’ населения, жители открытых мест, сел, не были опасны для завоевателей, военная оборона спадением городов прекратилась. Вторым следствием нашествия татар было уменьшение нравственной энергии, стойкости населения. В лучшем случае население могло отстаивать плоды христианской цивилизации путем пассивного сопротивления — мученичества. Вернейшим выходом представлялось безусловное подчинение тому, кто взялся бы защищать население от татар мирным или военным путем. Так, юг и запад России легко и почти добровольно подчинился литовским завоевателям и благодаря этому рано освободился от татарского влияния.
Другим выходом из беды естественно представлялась тогда необходимость объединения сил в большие массы для общей защиты. Разбросанные и разъединенные силы русских земель были легко побеждены татарами, зато потом всякая попытка свергнуть иго вызывала единодушное подчинение местных князей одному вождю: когда Олег Рязанский уклонился от общего похода князей на Куликово поле, то современники создали ему за то самую позорную репутацию. Таковы отрицательные стороны татарского влияния, под которым преимущественно образовывалось Московское государство.
Как борьба с западом отразилась на характере Литовского государства, так борьба с востоком не могла не наложить свою печать на внутреннее устройство Московского государства.
Положительные стороны этого влияния весьма спорны как относительно предметов, так и относительно способов заимствования монгольских порядков.
а) Н.И. Костомаров предполагает, что самое единство государственной территории (единодержавие) обязано своим возникновением татарской власти, он выводит этот результат из фактической власти хана над Русской землей. Хан был признан верховным государем, царем Русской земли, которая составляла одну провинцию его обширного царства, а русские великие князья — его подручными провинциальными правителями, таким образом, общие главные начала монгольских государственных порядков применимы и к Руси, а затем, по освобождении, перешли на русских великих князей, унаследовавших власть ханов. В частности, вся земля, которой обладал хан, считалась его частной собственностью, так стали смотреть на свое государство русские князья. Но против этой мысли говорит то весьма важное обстоятельство, что Русская земля не находилась под непосредственным управлением монголов (что составляет ее отличие от всех других улусов и монгольского ханства), лишь в начале татарского ига были назначены баскаки в разные княжества, но не столько в качестве правителей, сколько в роли сборщиков податей, вскоре и эти чиновники хана исчезают, и вся власть опять переходит в руки русских князей. Далее, в сознании населения власть хана всегда оставалась узурпированной и не была признана правомерной. ‘Который пророк пророчъствова, или апостол который, или святитель научи сему богостудному и скверному, самому называющуся царю (т.е. татарскому хану) повиноватися тебе, великому рускых стран христианскому царю (т.е. вел. князю Московскому)? Точию нашего ради сгрешения… паче же отчаяния… попусти Бог на прародитель твоих и на всю землю нашу окаянного Батыя, иже пришед разбойнически въцарился над нами, а не царь сый, ни от рода царьска’ (из послания Вассиана к в. кн. Ивану Васильевичу). Кроме уплаты дани, единственное непосредственное отношение ханов к русскому государственному праву состоит в утверждении князей на их княжеских столах. Обыкновенно ханы утверждали как великим, так и местным князем того, кто имел на это право по родовым или отчинным основаниям, указанным в русском обычном государственном праве. Решениям хана, не согласованным с обычным порядком распределения столов, иногда открыто противилось само население: ‘В 1371 г. вышел из Орды князь Михаиле Александрович на великое княжение и восхотел сесть на столе во Владимире и не приняли его, говоря так: ‘взял ты ложью великое княжение’ (Троицк, лет.). Поездка в Орду и утверждение со стороны хана означали фактическое укрепление власти, ездили за татарской помощью теперь точно так же, как в древности — за помощью половцев. Впрочем, так как само русское государственное право выработало уже издревле власть князя старшего города над князьями местными той же земли, с помощью татар усиливается и это влияние: когда, после смерти Ивана Калиты, великое княжение получил его сын Семен Иванович (Гордый), то ‘в си князи русские под руце его даны’. Здесь разумеются собственно князья Суздальской земли. Ниже будет указан путь образования единого государства из естественного развития древне-земских начал.
б) След татарского влияния можно видеть во внутреннем характере власти Московского государства, а именно в закрепощении всех классов общества (genti, adscriptio), что характеризует монгольское государственное право, способом перехода этого явления в русское право считают прямое заимствование письменных монгольских законов. Но частный характер власти государя над землей и населением коренится в древнейшем строе всякого общества (во власти домовладыки) и не чужд и русскому праву 1-го периода. С другой стороны, понятие о вотчинном характере власти московских государей преувеличено. Что касается способа заимствования, то законы монголов (Чингизова Яса, Цааджин-Бачих и др.) совершенно не были известны на Руси.
в) Наконец, С.М. Соловьев совершенно отвергает след татарского влияния в русском государственном праве, утверждая, что родовые основания власти одинаковы как в домонгольскую, так и в послемонгольскую эпоху и что они естественным путем переходят в XIV и XV вв. в государственные. Но и с этой мыслью, как преувеличением, согласиться нельзя.
Ни самое Московское государство, ни существенные ее особенности действительно не созданы татарским завоеванием: между древнею Русью и этим государством существует прямая связь преемственности: но 200-летнее иго, отразившись на характере порабощенного населения, сообщило и государству некоторые частные черты азиатского строя — черты, которые уясняются ниже.

А. ТЕРРИТОРИЯ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА

1) Элементы, из которых составилась территория Московского государства, таковы: а) северорусские земли: Суздальская (с отделившейся от нее Тверской), Рязанская, Псковская, Новгородская (с Вяткой и колониями на финском северо-востоке) и Смоленская, б) поволжские, донские и сибирские татарские страны. Таким образом, следует иметь в виду, во-первых, образование единой государственной территории (единодержавия) из северорусских земель, во-вторых, расширение территории на страны нерусские. Первое совершилось в XIV и XV вв., второе — в XVI и XVII вв.
2) Начало единодержавия, государственный строй Северной Руси в XIV в. Зерном Московского государства послужила земля Суздальская, в XIV в. государственное единство простиралось только на одну землю, и только одна она именовалась Московским государством, в XV в. единодержавие распространилось на прочие северорусские земли.
Объединение Суздальской земли. Суздальская земля была наиболее цельной из всех русских земель 1-го периода, она сохранила свое единство при Юрии Владимировиче (сыне Мономаха) и его детях: Андрее Боголюбском и Всеволоде III, но в XIII в. она разделилась на четыре главных княжества: Ростовское, занимавшее север этой земли (Ярославль, Углич, Белоозеро), Суздальско-Нижегородское, занимавшее ее восток — по низовьям Оки и по Волге (в потомстве сына Ал. Невского — Андрея), Московское в центре и на юге Суздальской земли (в потомстве сына Невского — Даниила) и Тверское (в потомстве брата Невского — Ярослава). Каждое из этих княжений стремилось к полной самостоятельности, и некоторые из них именовались великими княжениями. Каждое из них претендовало на все внутренние и внешние суверенные права: право войны и мира, право высшего суда и управления. Но полной самостоятельности и совершенного выделения из Суздальской земли достигло лишь великое княжество Тверское.
Каждое из этих княжеств делилось на свои удельные княжения, что было неизбежно при частном (восточном) наследовании всех членов княжеского рода. Вотчинный взгляд на княжества был естественным последствием торжества принципа наследования столов с устранением уже всякого участия в преемстве князей со стороны населения. Народные веча являются только в виде восстания масс преимущественно против татар (мы видели, что татары истребляли именно городское население, собиравшееся прежде на веча). Высшие классы населения оставались еще при прежних своих правах (право выхода бояр с сохранением отчин), и вообще на население вотчинные права князей еще не простирались, князья имели лишь государственные права суда и управления, но зато этими последними распоряжались по частным сделкам (по завещаниям, купле, залогу и т.д.). Владения дробились все более и стали чересполосными, так что государство должно было, по-видимому, исчезнуть в мелких вотчинах. Поворота к целостности государственной (земской) территории нельзя было ожидать от самих князей, так как сильный князь, овладев большим участком, снова дробил его между своим потомством.
Однако целость земли Суздальской (равно и других: Рязанской, Тверской) не была разрушена этой дробностью владений и вскоре была восстановлена в еще большей крепости. Шея единого государства сохранилась в сознании о политическом единстве земли, такое сознание, выработанное в 1-м периоде, и теперь сохранилось как в населении, так и в князьях. Измельчание княжеств, обессиливая их, лишь облегчало их присоединение. Упомянутая идея выражалась в существовании одного, старшего, стольного города и понятия о власти князя этого города над пригородными, — князя, называемого теперь великим. В прежней Суздальской земле был сначала общий стольный город Владимир (а Рязанской — Переяславль, в Тверской — Тверь). В XIV в. в Суздальской земле совершилось перемещение такого центра из Владимира в Москву по следующим причинам. Местные князья считали свои наследственные земли отчиной, потомственной собственностью и, становясь великими, не переходили уже на жительство во Владимир и не уступали своих прежних уделов другим младшим, а старались перенести символы власти старшего города из Владимира в свой удел: так, при Калите суздальский князь Александр Васильевич хотел перенести старинные символы общеземской власти в свой Суздаль, но неудачно: ‘Сии князь Александр из Володимеря вечьный колокол св. Богородици возил в Суждаль, и колокол не почал звонить, якоже был во Володимире, и виде Александр, яко сгрубил св. Богородици, и повеле его паки везьти во Володимир, и поставиша его в свое место и пакы бысть глас, якоже и прежде, богоугоден’. Это, однако, удалось князю Московскому. За великокняжеское достоинство и за обладание городом Владимиром шла постоянная борьба между упомянутыми княжествами: Тверским и Московским (1304-1328), и между Суздальским и Московским (1359-1364). Борьба кончилась победой Московского княжества, в котором целый ряд князей потомственно обладал одинаковыми качествами ловкости, осторожности и практической мудрости (Даниил Александрович, Юрий Данилович, Иван Данилович Калита, Симеон Иванович Гордый, Иван Иванович, Дмитрий Иванович Донской, Василий Дмитриевич). Великое княжество Владимирское почти постоянно принадлежало этому роду, с незначительными перерывами (в начале века и в малолетство Дмитрия Ивановича). В течение этого времени все символы великокняжеской власти перешли окончательно в Москву, что, впрочем, означало лишь новую победу пригорода над старшим городом, подобно тому как в XII в. город Владимир оттеснил собой Ростов и Суздаль. Это передвижение для правовой истории совершенно безразлично, т.е. в се равно, станет ли во главе будущего государства тверской, суздальский или московский князь. Во всяком случае, значение старшего города и соединенное с ним великокняжеское достоинство утвердилось за Москвой.
Кто владел старшим городом, тот был и именовался великим князем и имел некоторые значительные права над князьями местными (удельными). Права эти образовались еще в 1-м периоде и теперь были укреплены с помощью татар. Когда Семен Иванович Гордый был утвержден в Орде великим княз ем, то ‘вси князи рускии под руце его даны’ (Воскр. лет., 1341). О Дмитрии Ивановиче Донском пишется, что он ‘призва вся князи руские земли, сущая под властию его’ (там же, под 1389 г.). Сношения иностранные (с Ордой) принадлежат великому князю, но не удельным, особенно платеж выхода в Орду, что служило к обогащению великих князей и усилению их военного могущества и влияния, хотя удельные князья и содержат свои военные дружины и нередко вступают в войну как между собою, так и с великими князьями, но это право не признается за ними в договорах и есть восстание против власти великого князя. И внутренние права их суда и управления подлежат ограничениям, в судебных делах иногда апелляции идут к великому князю, а к удельному только тогда, когда он в Москве (см. губн. моск, запись XV в.), право уголовного суда иногда вовсе не принадлежит удельным князьям. Удельные князья, более могущественные и имевшие своих ‘подудельных’, более или менее высвобождались фактически из-под такой зависимости, но никогда полностью не отрицали прав и власти великого князя. Такое значение князей старших городов одинаково как в Московском великом княжестве, так и в Рязанской и Тверской землях: в 1340 г. вел. кн. Рязанский, Иван Коротопол, встретил князя Пронского (удельного) Александра Михайловича, который вез в Орду выход, великий князь схватил его, ограбил и приказал потом убить в своем стольном городе. В 1412 г. вел. кн. Тверской Иван Михайлович противопоставляет притязаниям своего удельного князя Юрия следующий принцип: ‘Ярлык царем дан им есть на всю землю Тверскую, и сам Юрий в ярдыце царем дан ми есть’ (Поли. собр. рус. лет., XV, 480). Впрочем, следует заметить, что в других землях по разным обстоятельствам (многочисленность членов княжеского рода) объединение власти совершалось гораздо медленнее и с меньшим успехом, чем в Московском.
Московские великие князья не только успешно укрепляли старинную власть великого князя над удельными, но и удачно пользовались ею для увеличения своего наследственного удела за счет прочих княжеств, что при вотчинных началах государства совершалось обычно частными средствами: куплей (Белоозеро, Углич и Галицкое княжество куплены у владетельных князей этих земель Иваном Калитой), приобретением по завещанию (так, Переяславское княжество досталось Даниилу Александровичу в 1302 г. по завещанию последнего местного князя) и, наконец, завладением без войны: ‘наста насилование много, сиречь княжение великое Московское досталось Ивану Даниловичу, купно же и Ростовское к Москве. Увы, увы тогда граду Ростову, паче же и князем их, яко отьяся от них власть, и имение, и честь, и слава и потягнуша в Москве’ (Пов. о св. Сергии в Никон, лет. IV, 204). Полное уничтожение самостоятельности всех ростовских князей относится ко времени вел. кн. Василия Дмитриевича, тень самостоятельности ярославских князей продолжалась до Ивана III. В 1392 г. присоединено обширное княжество Суздальско-Нижегородское по ханскому ярлыку. ‘Бояре московские, въехав в город (Нижний Новгород), ударили в колокола, собрали жителей, объявили Василий (Дмитриевича) их государем. Тщетно Борис (кн. Нижегородский) звал к себе дружину свою’ (Кар. И. Г. Р., т. V, 76). Население местных княжеств находило для себя более выгодным принадлежать одному сильному государству, способному защищать его. Таким образом к концу XIV в. вся прежняя Суздальская земля (кроме Твери), именуемая теперь Московским великим княжеством, соединялась вокруг Москвы, чем, впрочем, лишь восстанавливалось единство ее, бывшее при Юрии Долгоруком, Андрее Боголюбском и Всеволоде.
3. Отношение великого княжества Московского к прочим северорусским землям (северорусский союз). В Суздальской земле существовали совершенно самостоятельные великие княжества Тверское и Рязанское, были еще Новгород и Псков. На эти земли власть великого князя Московского не распространялась. Однако начавшийся процесс развития единодержавия не остановился на пределах Суздальской земли, т.е. не ограничился тем, что было создано еще в 1-й период. Но и в дальнейшем движении единодержавия действовали начала, возникшие также в 1-м периоде. Рязань, Тверь, Новгород, Псков и сильнейшие княжеств а самой Суздальской земли (до их присоединения) не подлежат непосредственной власти великого княжества Московского, между тем все эти земли составляют уже в XIV в. один тесный и постоянный союз, который основан на родстве правящих князей, на княжеских съездах для решения общих дел (уже при участии ханского посла, который сообщает решениям съезда внешнюю обязательность), на церковном единстве, но более всего на единстве национальном.
Признаки действительного существования такого союза (исходя из многочисленных договорных грамот того времени) следующие:
а) Единство интересов. Хотя фактически войны между членами союза не прекращаются, но между ними установлен постоянный третейский суд (третьим назначается незаинтересованный член союза), если приговор третейского суда не исполнен одной стороной, то противная сторона может привести его в исполнение силой, и этот поступок уже не считается нарушением прав союза: ‘а то ему не в измену’. Союз имеет оборонительный характер против иностранных государств: Орды, Литвы и немцев, при нападении татар на одного члена союза другие обязаны защищать его, как себя, решение наступательной войны против татар или уплаты им ‘выхода’ — дани — должно быть по общей ‘думе’ (соглашение).
б) Единство действия гражданского и уголовного права во всех части союза: боярин, переходящий на службу в другое княжество, не лишается своих земельных владений (за исключением бояр В. Новгорода, что служит признаком его большей государственной обособленности). Власти одного княжества обязаны исполнить приговоры судов другого: ‘суженое, положеное, даное, порученое… суд от века’, каждый из граждан одного государства может преследовать должника или холопа на территории другого государства: ‘татя, разбойника и душегубца выдати по исправе’. При исках граждан одного княжества перед властями другого устанавливается одинаковые везде судебные пошлины. Для решения пограничных распрей между гражданами двух или нескольких государств устанавливаются общие суды из судей, назначенных обеими сторонами, если общие судьи, по несогласию, не решат дело, то оно переносится в высшую инстанцию, к князю третьего, незаинтересованного государства.
в) Все северорусские государства составляют постоянный торговый союз: ‘а мыта та держати и пошлины имати по старой пошлине у наших гостей и у торговцев: а путь им дати чист’ (см. Дог. гр. вел. кн. Дмитрия Ивановича Московского с вея. кн. Михаилом Александровичей Тверским 1368 г. в нашей Хрест. по ист. рус. пр., вып. II). Хотя каждое из этих отношений может существовать и в международном праве, но совокупность их образует такой тесный (особенно для тогдашних времен) союз, который приближается уже к государственному единству.
В союз включаются все государства Северной Руси (Москва, Рязань, Новгород, Псков), так что в частный договор между двумя княжествами обычно включаются и все прочие.
Основания союза те же, какие были указаны в 1 -м периоде для всех древнерусских земель (см. ‘Начала объединения’) с той разницей, что на более тесном пространстве одной Северной Руси начала объединения проявляются с большей энергией*. Общего наименования для союза как одного государства еще нет, он называется иногда: ‘наша братья князья’, чем указывается на старый принцип единения Руси — родовое единство князей, которое теперь становится большей частью фиктивным, т.е. степень зависимости одного князя от другого определяется названиями степеней родства (‘брат младший’, ‘сын’ и т.д.). Иногда союз называется: ‘вси князи рустии крестьянстии’, в отличие от государств западных (в том числе Литвы) и ‘басурманских’. В этом выразилось то, что государство сознается прежде всего как христианский (православный) союз. Церковное единство опередило государственное, послужило образцом для него и отчасти вызвало его к жизни. Митрополиты, жившие в Москве, ради церковных интересов настаивали на установлении государственного единства и способствовали этому всеми средствами (церковной клятвой, поучениями, посланиями). Но чаще всего союзу присваивается именование ‘Русская земля’ или ‘Русь’: ‘Обычай бо поганых, — говорит летопись (под 1319 г.), — и до сих пор вмешуще вражду межи братьи князей русских… И бывше пре (спору) велице межи ими, и бысть тягота велика в Русской земли’, в 1328 г. великим князем стал Иван Данилович, ‘и бысть тишина велика Христианом по всей Русской земли’. Поэтому великие князья Московские уже в XIV в. называют себя великими русскими или даже ‘всея Руси’ (со времен Ивана Калиты), хотя их власть (относительная) простиралась только на одну Суздальскую землю и лишь отчасти на другие северорусские земли. Отсюда следует заключить, что главным основанием союза было сознание национального единства в самом населении, создание единого государства было вызвано национальной потребностью. Жители не видели иностранца в другом, более сильном русском князе, который смещал их мелкого владетеля, и в худшем случае оставались лишь равнодушными (за исключением высших классов Новгорода и Пскова, дороживших своим свободным государственным устройством.) Это и облегчило переход от союзного государства к единодержавному в XV в.
______________________
* Все отмеченные черты союза взяты нами из многочисленных договоров князей того времени, но отсюда не следует, что союз основан этими договорами, напротив, частные договоры были лишь проявлениями союзной организации, возникающей из других начал, указанных ниже.
______________________
4. Установление единодержавия в XV в. Союзная организация государства, несмотря на кажущуюся ее сплоченность, была очень шатка: между членами союза происходили частые войны и распри. К тому же уже вначале обнаружилось неравенство сил между членами союза: прежняя Суздальская земля (вел. княжество Московское) превышала и населенностью и величиной вел. княжества Рязанское и Тверское, а также Псков. В. Новгород был ослаблен борьбой партий. Как в мире физическом сила притяжения увеличивается по мере увеличения объема тела, так в мире политическом более сильное княжество приобретало тем самым новые силы: в Москву стекались выходцы из разоренных земель: Киевской, Черниговской и др. Этим воспользовались великие князья Московские, руководясь а основном личными и династическими интересами, но иногда возвышаясь и до сознания великих общерусских задач, таковыми были: Василий Дмитриевич, сын Донского (1389-1425), который противодействовал Витовту расширить пределы своего государства за счет вел. княжества Смоленского, Новгорода и Пскова, Василий Васильевич Темный (1425-1462), при котором восстановлено (силами населения и духовенства) единодержавие внутри вел. княжества Московского, когда оно было нерушено борьбой среди самого потомства Калиты (с дядей, Юрием Дмитриевичем и его сыновьями), но всех более дело установления единодержавия принадлежит Ивану Васильевичу III (1462-1505) и его сыну Василию (1505-1533). В то время сила двух государств, Московского и Литовского, так возросла, что другим северорусским землям предстоял уже выбор не между независимостью и подчинением Москве, а между подчинением тому или другому из названных великих княжеств, В. Новгород давно уже управлялся, вместо самостоятельных князей, наместниками того, кто был великим князем в данное время, т.е. в XIV в. вел. кн. Московского, который тем не менее издавна старался присоединить к своей родовой отчине пограничные новгородские волости: Торжок, Бежецкий Верх и северную Двинскую землю, здесь везде боярский класс стоял за Новгород, а ‘черные люди’ тяготели к Москве (например, в Торжке, при Симеоне Гордом). Не раз между В. Новгородом и Москвой происходила открытая война, но обычно Новгород откупался деньгами. В 1470 г. новгородцы (боярская партия) решили примкнуть к Литве. Такое отступление Новгорода было признано изменой русским национальным и религиозным интересам’: победив новгородцев в 1471 г. при Шелони и в Двинской земле, Иван III заставил Новгород отказаться от союза с Литвой, но оставил ему еще внешние атрибуты государственной независимости. В 1477 и 1478 гг. при новом военном походе Иван III уничтожил политическую независимость Новгорода (вече, посадничество) и присоединил его к великому княжеству. В 1489 г. была покорена новгородская колония Вятка. Подобно Новгороду, и Тверское вел. княжество, хотя и колебалось между Москвой и Литвой, но постепенно пришло к покорности вел. княжеству Московскому: в 1484 г. последний князь тверской Михаил Борисович задумал прибегнуть к литовскому вел. князю, но Иван III предупредил его, занял Тверь, а местный князь бежал к Казимиру. При Иване III уничтожена и государственная самобытность внутренних уделов в самом вел. княжестве Московском: власть удельных князей равнялась уже власти провинциальных правителей, назначаемых государством.
Сын Ивана III Василий (1505-1533) довершил дело основания единодержавия присоединением Пскова (1509) и Рязанского вел. княжества (1520), и то и другое без всякой борьбы, так как и прежде упомянутые земли сохранили лишь тень независимости.
Два русских государства (Московское и Литовское), уже вполне сложившиеся, не могли мирно поделить между собой Русскую землю, тем более что одно из них (Московское) выставило на своем знамени объединение ‘всея Руси’. Пограничные между ними земли Смоленская и Черниговская были постоянным предметом раздора. Вел. князю. Василию Ивановичу удалось отнять Смоленск у Литвы (1514) и присоединить к своему государству. Еще при Иване III черниговские и северские князья (выходцы из Суздальской земли) сами перешли к вел. князю Московскому со своими владениями, при Василии их уделы были непосредственно присоединены к государству Московскому. Тогда между Московским и Литовским государствами установилась граница по Днепру (приблизительно), и силы обоих находились в равновесии. Но уже при Иоанне Грозном между ними начинается борьба за самое бытие того или другого государства — борьба, склонившаяся в начале XVII в. к победе Литвы (когда сама Москва была уже во власти Литвы и Польши), а с середины XVII в., т.е. со времени Богдана Хмельницкого и присоединения Малороссии (1654), — к победе Москвы. Окончательно вопрос о бытии одного или двух русских государств решился уже в период империи.
5. Расширение территории Московского государства на восток. Территория Московского государства сложилась окончательно’ середине XVI B. Дальнейшее расширение ее означает уже не внутренний рост государственного организма, а лишь внешнее его приращение (что, впрочем, не осталось без влияния и на внутренний характер, введя в состав населения огромный процент азиатских народов и дав в руки московских государей новые громадные силы). Приращение совершается за счет восточных стран. Татарское иго ослабевало постепенно, вследствие внутреннего падения Орды и усиления Москвы, в то время как Северная Русь сплачивалась в одно государство. Орда распадалась на разные царства, важнейшие из них: Кипчакское (Золотая Орда), Казанское и Крымское. Последний поход на Москву хана Золотой Орда Ахмата (1480) окончился бегством татар без битвы, выплата дани татарам была прекращена. Тогда начинается обратное движение русских на восток по течению Волги и Дона. Уже при Иване III русские совершили несколько походов под самую Казань, но затем начали медленно подвигаться к ней, строя острожки (укрепления) и подчиняя окрестное население (черемисов), окончательный удар ей был нанесен Иоанном Грозным в 1552 г., падение Казани привлекло к Московскому государству все племена восточной Европы, подчиненные казанскому хану, в 1554 г. покорена и в 1557 г. присоединена Астрахань, в 1555 г. начали предлагать свое подданство кавказские владельцы, в 1586 г. присоединена Башкирия (южноуральские страны). Вслед за покорением Казани началось распространение государственных границ на среднем и северном Уральском хребте и в Сибири. Пермская земля была покорена еще Иваном III в 1472 г. После падения Казани сибирский хан сам прислал к Иоанну IV с предложением дани, но подданство его было лишь номинальное: сибирские наездники беспокоили на Каме русские колонии Строгановых, которые вызвали для защиты отряд вольных волжских казаков под предводительством Ермака Тимофеевича, и в 1581 г. этот отряд двинулся в наступательный поход, столица хана — город Сибирь — была взята (1582 г). С тех пор русские завоевания и колонизация в Северной Азии продолжались постепенно в течение всего XVII в., пока не достигли берегов Тихого океана и не перешли в Америку.
Как здесь, так и на Дону частная предприимчивость отдельных лиц и общин (казаков) шла всегда впереди государственной. На Дону уже издавна (еще при существовании вел. княжества Рязанского) выходцы из государства, большей частью недовольные новым, государственным строем, основывали свободные казацкие общины, ведя борьбу с татарами на свой собственный риск, и наконец в низовьях Дона сплотились в одну большую землю, которая вступила в союз с Московским государством, не теряя своей самостоятельности, но в 1549 г. донские казаки уже именуются подданными, и затем их земля была постепенно инкорпорирована государством.
6. Неполнота принципа единодержавия в Московском государстве. С XVI в. единодержавие, т.е. неделимость государственного организма, было уже признано и укреплено. Те’ не менее до конца существования Московского государства это начала не было полностью выдержано. Смутное время показало, что сцепленные части государства еще не вполне срослась, и некоторые га них готовы были идти опять врозь: Новгород признал сетям государем шведского королевича, Псков примкнул к самозванцу. Но именно Смутное время было эпохой, когда государство было воссоздано вновь. уже силами самою населения и по его собственному почину. Однако в законодательном языке царство Московское представлялось еще суммой разных государств: цари избирались на ‘всегосударства российского царства’, в чем выразилось сходство е характером Германской империй. Некоторым провинциям были оставлены атрибуты государственной власти: так, сношения со шведами предоставлялись исключительно новгородским властям. Не более всего отступает от принципа единодержавия тот вид государственной унии, в котором была приеоединена Малороссия (с сохранение’ почти полного внутреннего суверенитета).

Б. НАСЕЛЕНИЕ

1. Этнографический состав населения

а) Московское государство не есть создание политики московских князей или результат внешних столкновений: оно создано в XIV в, (а потом восстановлено а XVII) силами самого населения в есть русское национальное государство. Общерусское национальное самосознание, установившееся еще в 1-м периоде, не разрушено, а окрепло вследствие борьбы с татарами, всякая же национальность, достигшая самосознания, стремится воплотить себя в отдельный государственный организм. Признаки национального характера Московского государства указаны выше в наименовании его ‘Русью’ в ‘Русской землей’. Летопись так выражается о государстве, управляемом Дмитрием Донским, ‘внук же бысть (Дмитрий) събирателя русской земли (Ивана Калиты)… пребысть един в области великого княжения (достиг единодержавия), — приемшу ему скипетр державы русския земля’ (Воскр. под 1389).
б) Фактически это государство объединяло лишь часть (северную) русской нации, но стремилось стать и именовало себя общерусским, титул вел. князей Московских ‘всея Руси’ был употреблен в первый раз Иваном Калитой, но такой титул не употреблялся в сношениях с Литовским государством до Ивана III, который, объединив Северную Русь, тотчас бросил вызов бытию Литовского государства, послав туда грамоту с титулом ‘Иоанн, Божиею милостью государь всея Руси’, и начал вступаться за русские (религиозные) интересы населения соседнего государства, с тех пор московские вел. князья постоянно заявляют притязания на Полоцк, Киев и Волынь. Но существование другого Литовско-Русского государства приводило к разладу между идеей (общерусского государства) и действительностью. Такой разлад придает трагический характер борьбе этих двух государств и делает оба государства явлениями переходными и временными. Полного воплощения общерусской идеи государство достигает лишь в период империи.
в) Другое ограничение национального характера Московского государства составляет огромная примесь в его населении инородческого начала, вследствие расширения государственной территории на восток. Но выше было указано, что это расширение происходило не столько путем правительственных завоеваний, сколько при помощи народной колонизации, посредством колонизации чужие этнографические элементы не вводятся в государство, как инородное тело, а ассимилируются национальным организмом и перерабатываются в нем. Движение колонизации на восток началось еще при существовании прежней Суздальской земли, первым ударам ее подверглись финские племена Мордвы (эрзя и мохша) на средней Волге (при Андрее Боголюбском и Всеволоде III), в 1221 г. Юрием Всеволодовичем основана центральная колония при устье Оки — Нижний Новгород, откуда начались ежегодные походы в мордовские земли, с середины XIV в. начинается основание постоянных русских колоний за Окой. В то же время туда же шла колонизация из Рязанской земли. В мордовских землях, под давлением русских и татарских набегов, образовалось несколько мелких княжеств, частично под властью мордовских князьков (Арзамас, Ардатов и др.), частично — татарских мура (на р. Мокше и Цне, где владели родоначальники князей Мещерских, уже крещеные, до 1380 г., когда последний князь Александр продал свое владение Дмитрию Донскому, на р. Саре, в Елатме, на р. Теше и на Мокше). Многие из владетельных князей этих княжеств вошли в состав русского дворянства, другие перешли в разряд крестьян. Масса же прочего населения сохранила свою этнографическую отдельность до конца существования Московского государства, хотя уже Иоанн Грозный раздавал мордву боярам для крещения, отнимал земли у некрещеных. Более успешные результаты имело основание монастырей (с миссионерскими целями) и переселение русских в мордовские села и обратно. Однако мордва и потом составляла особую часть населения, большей частью враждебную государству (в Смутное время она разоряла Москву и поголовно участвовала в бунте Степана Разина). Движение колонизации в области черемис и чувашей началось преимущественно с покорения Казани. Северо-восток (Пермь и Вотяки) колонизовали еще новгородцы. Но прочные основания колонизации положены с конца XIV в. миссионерами (Стефан Пермский) и промышленниками (Строгановыми). Юго-восточные степи, занятые кочевыми народами (татарами), колонизовались с большей легкостью (донскими, волжскими и яицкими казаками). Здесь подвижное население очищало территорию для русских поселений, ассимиляции не происходило. Вообще инородческие элементы были ассимилированы и вошли в значительном объеме лишь в высший служилый класс и не остались без влияния в социальном строе государства, неассимилированные же сплошные массы инородцев оставались внешним придатком, который не обнаруживал никакого влияния на внутренний уклад северорусского государства.

2. Социальный состав населения (классы общества)

Если в основании государства лежит главным образом национальный союз, то такое государство не может уже быть союзом сословий: люди, соединившиеся в государство только ради своего национального единства, не могут разделиться на классы, совершенно чуждые друг другу (как то было в феодальной Западной Европе). Далее, население однородного этнографического состава не может допустить такого отчуждения сословий друг о друга, как например, в Литовско-Русском государстве (где высший класс усвоил польскую национальность, города наполнились пришельцами: немцами, армянами и особенно евреями, сельское население удержало русскую или литовскую национальность). Наконец, государство безусловно монархическое (самодержавное), каким было Московское, не допускало развития сословных прав в ущерб общегосударственным. Несмотря на сильное неравенство состояний, Московское государство есть государство бессословное. Население его разделяется на классы, которые начали формироваться в 1-м периоде, но под влиянием новой самодержавной идеи государства. Различие их исходило не из прав, а обязанностей в отношении к государству: одни служат государству лично, другие — уплатой денег в пользу его.
Отсюда два класса населения в государстве: служилый и тяглый, каждый из которых подразделяется на несколько разрядов, соединяющих оба класса неуловимыми оттенками.

а) Служилые люди

Элементы, на которых составился служилый класс. Люди’ призванные к отправлению военной, придворной и приказной службы, называются людьми служилыми. Этот класс обрадовался из земских бояр и княжеских дружин (дверок) 1-го периода, которые (как нам уже известно) состояли из полноправных бояр и несвободных или полусвободных дворян. Те же классы видам и в XIV в. повсюду в Северной Руси. Бояре были служилым классом только потому, что их профессией была высшая (военная и административная) служба, но служба эта не была, обязательна для них по отношению к тому или другому князю, они пользовались правом свободного перехода и служили по договору. Владея вотчинами (независимым правом собственности), они не утрачивали их ори переходе к другому князю. В вотчинах они пользовались некоторыми правами суда и управления над поселенцами, содержали свои дворы (дружины). Они получали от князей города и волости ‘в кормление’ с судом и, данью. Низший разряд землевладельцев — дети боярские, их важнейшее отличие от бояр состоит только в меньших земельных имуществах. Это — обедневшие потомки размножившегося боярского рода.
Слуги (дворяне). Люда, составлявшие постоянный двор князей, именовались слугами, их положение определялось не землевладением, а только службе’. Они разделялись на слуг вольных и слуг под дворским. Первые были лично свободны и, подобно- боярам, могли переходить от одного князя к другому (ем. Двин. уст. гр. 1397 г., ст. 3, а также дог. Москвы с Тверью 1368 г.: ‘А кто бояр, и слуг отъехал от нас к тобе или от тобе к нам’, в ты села нам и тобе не вступатися’), некоторые их них владели вотчинами, но большая часть не пользовалась прочини правами боярства, они получал’ или готовое содержание при дворе, или временное пользование земельными участками.
Слуга вод дворским, или дворяне в тесном смысле слова, занимали в отчинном государстве дворовые (которые были в то же время государственными) должности: казначеев, тиунов, дьяков, поседьских, ключников. От них не отличались и слуги, исполнявшие чисто экономические поручения: бортники, садовники, псари, бобредники, барашн. Все они были люди диче’ несвободные — холопы, доставшиеся князю во купле или ‘по вине’ (за преступления), но браку: ‘А хто моих казначеев, или тиунов, или дьяки прибыток мой ведали, или посельскн, или ключники, или хто из холонев моих купленных… тех всех пущаю на свободу’ (Дух. Вас. Дм. 1404 г. в Собр. госуд. гр. и догов., I, N 39), ‘А хта будет казначеев, в тивунов и по-сельских, или хто будет моих дьяков, что будет от мене ведали прибыток ли который, или хто будет у тых женился, те люди не надобни моим детем, дал всемь им волю. Также хто будет моих людий подлых, купленых, грамотных, дал есть им свободу’ (так же, N 25). Само собой разумеется, что слуги этого рода не могли пользоваться наравне в боярами и слугами вольными нравом перехода: ‘А бояром и слугам, кто будет не под дворским, вольным воля. А кто будет под дворьским слуг, тех дети мои прометки себе не принимают’ (там же, N 40). Дворы имели все владетельные князья, по мере присоединения уделов двор великого князя увеличивался, но эти провинциальные дворы не пользовались одинаковым положением со старым двором московских князей, отсюда впоследствии образовалось различие дворян московских и городовых.
Способ образования служилого класса. Из представленных столь различных элементов в XV в. составляется один служилый класс через понижение прав бояр и постепенное повышение прав дворян.
Первое (т.е. понижение прав бояр) совершалось следующим путем: вместе с уничтожением уделов сами удельные князья начали поступать на службу к великому князю и входить в разряд боярства, но князья не могли быть уравнены с боярами относительно свободы вотчинного владения: князья приходили на службу с остатками своих уделов и сохранили в них некоторые прежние владетельные права. Еще в XVI в. князья-слуги, потерявшие владетельный характер, остаются в своих прежних уделах: князья Воротынские и Одоевские в конце XV в. идут на войну со своими удельными полками. Князья Оболенские пользуются в своем уделе полным правом суда: ‘пристав в. князя к ним в Оболенск не въезжает’. Когда в 1493 г. была завоевана Вязьма и князья Вяземские привезены в Москву, то Иоанн ‘пожаловал их же ‘отчиною Вязьмою и повелел им себе служити’. Из тверских князей — Микулияские владеют частью своего удела как вотчиной даже в 1570 г. Из князей ярославских — Сицкие, Прозоровские, Ухтомские и пр., сделавшиеся служилыми еще с ХIV в., остались частными владельцами в своих бывших уделах во второй половине XVI в. Отношения государства к уделам служилых князей можно видеть на примере князей Ростовских и Оболенских первые сделались служилыми еще с начала XIV в., а между тем в 1462 г. вел. князь Василий Васильевич, отдавая Ростов своей жене, пишет: ‘А князи Ростовские, что ведали при мне, ино по тому держат и при моей княгине, а княгиня моя у них в то не вступается’. Оболенские продали Ивану III за два села и 5 тыс. рублей право на свое княжество в случае пресечения мужской нисходящей линии в их роде. При таком сохранении служилыми князьями их владетельных прав государи Московские не могли предоставить им полные права распоряжения на их владения, ибо это означало не частную свободу распоряжения имуществом, а распоряжение государственными правами по частным сделкам. Поэтому право свободного перехода с сохранением вотчин прежде всего было отнято у служилых князей, между тем как бояре еще сохраняли его: в 1428 г. договаривается вел. кн. Василий Васильевич Темный со своим дядей Юрием: ‘А кто имеет жиги наших бояр и слуг (в) твоей отчине, а тебе их блюсти как своих… а князей, ти, моих служебных с вотчинами… не приимати’.
Лишь по примеру князей ограничиваются потом имущественные права и бояр, права эти обуславливаются уже службой, вотчинное право становится условдым. В 1504 г. Иоанн III пишете своей духовной: ‘А боярам и детям боярским Ярославским с своими вотчинами и с куплями не отъехать от моего сына Василия, и кто отъедет — и земли их сыну моему, а служать ему, и он у них в их земли не вступается, ни у жен, ни у их детей’ (Сборн. гос. гр. и догов., 1, 391). То есть сначала частные права (наследования и др.) еще не сокращались, но, благодаря служилому характеру владельцев, и частные права распоряжения вотчинами ограничиваются (см. УК. кн. казн., ст. XIX).
Этому особенно способствовало сокращение личных прав бояр и вольных слуг. Право личного перехода их было сначала ограничено: допускался переход от удельных князей к великому, но не наоборот, а затем было совсем отнято при Иоанне III, с уничтожением уделов оно и не могло иметь места: оставалось переходить только в Литву, которая не состояла в союзе с русскими княжествами и считалась государством чужим и враждебным, а переход в нее — изменой. Лишение права перехода подобно уже личному кабальному холопству: великие князья начали брать с бояр крестоцеловательные записи о непереходе (первая известная взята с князя Холмского в 1474 г.), такие записи почти равнялись записям на кабальную службу между частными лицами и имели те же последствия для закрепощения высших классов. Тогда бояре начали занимать дворовые должности наравне с дворянами: при Иоанне IV должность казначея занимает уже боярин, бояре начинают получать поместья наравне с дворянами (а не только ‘кормления’).
В то же время совершался обратный процесс возвышения прав дворян следующими способами: с присоединением уделов число дворян у великого князя увеличилось чрезмерно, главной службой их становится не дворовая, а военная. Содержатся они уже не при дворе, а ‘испомещаются’ на землях, составлявших частную собственность князей, на поместном праве (т.е. на праве временного пользования с условием службы, подобно тому как в частных отношениях — холопы, поселенные на участках, именуемые ‘задворными’). И это — уже значительное право для лиц несвободных. Сделавшись помещиками, они могут и сами приобретать имущество и передавать его в наследство, однако право и на это имущество остается еще также условным и зависимым от прав великого князя. ‘А которые дети боярские (говорил вел. князь в своем завещании) служат моей княгине, и слуги ее, и еси холопи ее, и кому будет аз кн. вел. давал свои села, или моя княгиня давала им свои села, или за кем будет их отчина, или купля, — ив тех своих людях во всех вольна моя княгиня и в тех селех’. По мере увеличения государства отношения между вел, князьями и этими их слугами становились все менее тесными и непосредственными, и имущественные права их возрастали. Вместе с тем возрастали и их личные права: они (даже бывшие полные холопы) получают до некоторой степени право перехода с потерей лишь земли: ‘А (кто) тех бортников, или псарей не всхочет жити на тех землях, — ин земли лишен, пойди прочь, а сами сыну — князю Ивану не надобе, на которого грамоты полные не будет, а земли их сыну — кн. Ивану’ (Сборн. гос. гр. и дог., 1,40). Хотя право перехода было отнято потом у всех классов, но другие, приобретенные дворянами личные права остались за ними и таким образом вполне уравнялись с правами бояр.
Полное уравнение бояр и дворян произошло при Иоанне Грозном, от времени которого сохранился указ об уравнивании службы бояр, князей, детей боярских и ‘воинов’ (дворян) по их вотчинам, поместьям и денежному жалованию. Тогда и бояре становятся дворовыми слугами и дворяне землевладельцами на равных правах.
Составляет ли служилый класс сословие? Разряды служилых людей. Из вышесказанного следует, что служилыми людьми называется класс населения, обязанный службой (придворной, военной, гражданской) и пользующийся за нее частными земельными владениями на условном праве. Основание для отдельного бытия этого класса дается не правами его, а обязанностями к государству. Обязанности эти разнообразны, никакого корпоративного единства члены этого класса не имеют. Сколь многообразны служебные обязанности, столь же различны и разряды, на которые делился этот класс. Это: а) члены боярской думы: бояре (высший чин, жалуемый царем), окольничьи и думные дворяне (т.е. дворяне, введенные в думу, допущенные к участию в ее заседаниях), б) придворные чины, как высшие: спальники, стольники, стряпчие, так и низшие, в) военные люди: жильцы (гвардия), дворяне московские (испомещенные в Московском уезде), дворяне городовые (самый многочисленный и центральный разряд служилого класса, давший имя будущему высшему сословию — дворянству), дети боярские (прежде примыкавшие к боярскому классу, а с XVI в. попавшие в самый низший разряд служилых людей). Переходом от военного служилого класса к тяглому населению были разряды низших служб, образовавшиеся с середины XVI в.: стрельцы, пушкари, казаки, драгуны, воротники, рейтары и солдаты, г) лица гражданской службы — дьяки и подьячие (думные дьяки, дьяки приказные, дьяки городовые, площадные и др.), д) к служилым царским людям надо присоединить дворян и детей боярских архиерейских и знакомцев боярских (военные дружины бояр и служилых князей), те и другие, вместе с частной службой, отправляли и государственную (военную в походах и административную в вотчинах).
Способы вступления в высший класс и выхода из него. Соответственно с понятием о служилом классе, основной способ вступления в служилые люди есть определение в тот или другой разряд государственной службы (а не пожалование каких-либо прав потомственных или личных). Перевод лиц из одного разряда в другой есть возвышение чиновников по степеням чинов и должностей. Определение лиц в разряд военнослужащих называлось верстанием (запись в полковые списки и назначение жалованья поместного или денежного). Такое поступление на службу прежде не принадлежало исключительно какому-либо классу по происхождению: в XV, XVI и до середины XVII в. ‘верстали (в дети боярские) и холопов, крестьян и посадских людей’ (Яблочков, стр. 260). В разряд гражданской службы набирались из поповых и дьяконовых детей, торговых людей гостиной и суконной сотен, из черных сотен всяких посадских людей, из пашенных людей и их детей’ (Уст. кн. зем. прик., ст. XXIX). Хотя наборы дворян и подьячих из лиц неслужилых классов были запрещены указами 1639 и 1652 гг., но на практике поступление таких лиц на службу продолжалось и во второй половине XVII в, Котошихин пишет: ‘А кто из них (людей посадских, духовных, боярских слуг) отпустил своего сына на службу в солдаты, или рейтары, или в приказ подьячим и иным царским человеком, а те их дети от малыя чести дослужатся повыше и за службу достанут себе поместья и вотчины, — и от того пойдет дворянский род’. Лишь в конце XVII в. (указы 1675 и 1678 гг.). окончательно предписано верстать только сыновей детей боярских, что, впрочем, относится уже к периоду реформ (к началу образования из служилых людей дворянского сословия). Как лица, происшедшие не от служилых людей, могли верстаться на службу, так и сыновья лиц служилых не получали никаких особых прав с момента рождения, при совершеннолетии (15 лет) они подвергались верстанию и только тогда уже принадлежали к служилому классу. Разумеется, большая часть дворян и детей боярских верстана из сыновей прежних служилых людей, таким образом, рождение лишь косвенно вело к усвоению звания служилого человека.
Определение на службу не имеет ничего общего ни с выслугой дворянства, ни с пожалованием (явлениями периода империи).
Одним из видов поступления на службу является запись на службу иностранцев и инородцев. Всякий (не торговый) иностранец, приезжая служить, записывался в тот или другой разряд служилых людей (смотря по годности его и милости царя) без удостоверения о дворянских правах его в прежнем отечестве и без условия приобретения дворянских имений. Значительная часть русских дворянских родов ведет себя (более или менее правдоподобно) от потомков византийских императоров — Ангелов, Палеологов, Кантакузенов, Ласкарисов, египетских царей (? из ногайских князей), потомков императора Отгона (Челишевы), итальянских герцогов и простых рыцарей немецких, английских, венгерских, французских и т.п.)1. Но достовернее известно проникновение в служилый класс простых заграничных выходцев и ‘пленников в государеве имени’ (т.е. военнопленных, доставшихся на долю государя), между тем как пленники, доставшиеся частным лицам, поступали к ним в холопство: (см. ук. 1558 г. в ук. кн. ведом, казн., ст. XIII). Им выделялись особые поместья и вотчины в уездах (‘иноземцовские’), сами ‘иноземцы’ составляли разряд служилых людей, отличавший их от дворян городовых, но совершенно равный этим последним по правам (ук. 1613, 1616, 1630 гг., см. в указ. кн. помест. прик.). Нет сомнения, что именно примесь иноземного элемента (западного) в служилом классе заронила в него стремление к западноевропейской сословной отдельности. Что касается до служилых татар (мурз) и мордвы, то они наделялись поместьями и вотчинами преимущественно на восточных окраинах, на основаниях, совершенно одинаковых с дворянами и детьми боярскими. Приняв христианство и обрусев, они дали начало многим родам русского дворянства (см. ук. 1635 г. 30 апр. в Ук. кн. Помест. прик.)*
______________________
* По счету проф. Загоскина, происходящих от Рюрика было 168 родов, других русского происхождения — 42, польско-литовского происхождения — 233, западноевропейского — 229, татарского — 120, из других восточных народов — 36, неизвестного происхождения — 97 родов.
______________________
Выход из состояния служилого человека обусловливается подобными же причинами, что и вступление в него, а именно оставлением службы. Но дворяне были прикреплены к службе раньше прикрепления посадских и крестьян, а потому действительно служащий был лишен прав а выхода вовсе: в Судебнике постановлено: ‘А детей боярских служивых и их детей, которые не служивали, в холопи не приимати никому, опричь тех, которых государь от службы отставит’ (Суд. цар., ст. 81), но в 1558 г. было разрешено сыну дворянина, которому уже больше 15 лет, но он службы не служит и в десятню не записан (значит, в службе не пригодился), может давать на себя служилую кабалу частным лицам (ук. 1 сентября в Ук. кн. ведом, казн., ст. XII). В 1641 г. дворяне подали царю челобитную о том, что многие из их товарищей, ‘не хотя государевы службы служити и бедности терпети’, перешли в драгунь от в другие службы или били челом в холопство во дворы боярам и дворянам, указом 1642 г. было велено всех таких дворян (кроме неверстаных) вернуть на службу и на будущее время выход из служилого состояния совершенно воспрещать.
Права и преимущества лиц служилого класса. В то самое время, когда боярство сливалось с дворянством и общий уровень его прав понижался, в высших слоях боярства зародилась мысль об аристократических привилегиях в управлении государством (в малолетство Грозного и снова при Федоре Иоанновиче и в Смутное время), эти попытки окончились новыми принижениями боярства, но и в них шла речь не о правах ‘дворянского сословия’, а о привилегиях олигархии немногих родов, случайно стоявших тогда близ трона. Что же касается общих прав всех служилых людей, то некоторые особые права служилых лиц принадлежат им как людям, состоящим на государственной службе, а не как членам сословия. Право на охранение чести неодинаково для разных разрядов служилых лиц (Суд. 1550 г., ст. 26, Улож. ц. А. М., X. 90 и ел.): ‘бесчестие’ (денежный штраф за оскорбление служилых лиц) соразмеряется с денежным жалованием или с величиной доходов от кормления ‘по книгам’ (в которых исчислялись эти доходы), низшие разряды служилых лиц получают ‘бесчестья’ менее гостей и торговых людей гостиной сотни (Улож. X, 94-95). Привилегии в уголовном праве изъясняются отчасти также служебным положением дворян, сначала господствовало равенство наказаний (‘дворяном… чинить по тому ж, как и иным вором’ — Уст. кн. разб. прик., ст. 15), но потом (в XVII в.) за непредумышленное убийство крестьяне наказывались кнутом, а дети боярские — тюремным заключением (Уст. кн. разб. прик., ук. 17 февраля 1625 г.). Особенно же принцип неравенства наказаний заметен в Уложении (X, 133,135, XXI, 39 и 40, 69-73, 79 и 80, XXIII, 10 и 12), но относящиеся сюда постановления случайны и объясняются каждый раз особыми мотивами (например, если помещик побьет своих крестьян-разбойников, не представив их в губу, то наказывается лишением поместья, а слуга его за такое же деяние подлежит смертной казни, очевидно потому, что помещик наказывается не за убийство, а за превышение предоставленной ему судебной власти над крестьянами). Особенные права при взысканиях по обязательствам — правеж — состоят в том, что за 100 руб. долга дворянин подвергается правежу (битью перед приказом) два месяца, а лица тяглые — один (Указ 15 декабря 1557 г.), это privilegium odiosum объясняется тем, что тяглый человек затем выдается головой, а дворянин отделывается только правежом, а это, в свою очередь, зависит от того, что служилый человек обязан службой и не может вступить в частную зависимость. Право выставлять за себя на правеж своих слуг и холопов принадлежит всем рабовладельцам. Из сферы имущественных прав дворянам принадлежит право владеть вотчинами и поместьями, но право на владение недвижимым имуществом (на основании тяглой службы) имели и лица тяглого класса, вотчинами владели церковные учреждения и гости, право поместное принадлежит исключительно служилым людям потому, что это есть жалование за службу, которого не может получать тот, кто не служит. Право на государственную службу (как было указано выше) есть прикрепление к службе, от которого многие из дворян бежали в частное холопство, но мы видели также, что на службу верстались не только дети служилых людей, особенно на службу гражданскую (в дьяки и подьячие). В выборных учреждениях тяглые люди или заседают вместе с дворянами (в губных), или одни (в земских). Право быть избранным на земские соборы (от которого, однако, многие уклоняются, о чем см. ниже в главе о земских соборах) простиралось и на духовных, посадских и крестьян (в Польше и Литве, при действительно сословном строе государства, на сейме присутствуют только шляхтичи и наиболее значительные лица города — in corpore, но не мещане). Само собою разумеется, что высшие разряды службы и звания (боярское звание, окольничество и пр.) доставались людям более знатным и богатым (особенно же — бывшим владетельным князьям) и что каждый член такого рода хотел и своих сыновей поставить в то же звание, а главное — не занимать места ниже рода равного или низшего, отсюда возникает местничество.
Местничество есть исключительно принадлежность московского государственного права и не может существовать в государствах, в которых господствует сословный строй*. Оно образовалось не ранее XV в., т.е. со времени превращения бояр в обязательно-служилых людей. Сущность его состоит в споре боярских родов между собой о служебном старшинстве. Предметом спора были не самые места или роды службы, а относительное положение на службе одного служилого человека перед другим. Причина происхождения этого явления заключается в том, что родовая честь зависит от служебной: занятие низшей должности может понизить навсегда значение рода перед другим (чего не может быть в сословиях, в которых права членов не зависят от службы). Места, о которых идет спор, или разряды суть степени служебных должностей (классы). Так, в военной службе различались большой полк, правая рука, передовой и сторожевой полки (равные) и левая рука. В административной службе по разрядам распределялись города — главные в отношении к пригородам, различались также и части города по своей важности (в Москве: Большой город, Китай-город, Царев-город, в других городах — Вышгород, Кремль и Земляной город) при назначении воевод и объезжих голов. Различались также по важности приказы, здесь (как и в городах) местничались главные судьи (там — главные воеводы) с товарищами. То же было и в посольствах. В придворной службе различались не только роды ее, но собственные места при встрече послов, за царским столом и пр., здесь местничались не только мужчины, но и женщины (по службе при царице).
_______________________
* Соперничество знатных родов полностью противоположно корпоративному единству сословия, в Польше самый убогий шляхтич равнялся первому магнату королевства по правам шляхетства, их взаимный титул — ‘панове-братья’.
_______________________
Местничавшие ссылались на случаи, т.е. прежнее относительное положение их предков по службе, иногда они указывают такие случаи за пределами Московского государства (на прежней службе в Рязани, Твери и даже в Крыму, если то были выходцы из татар, но последние не принимались в расчет). В числе доказательств в местнических вопросах представлялись и родословные, но не с целью доказать древность рода вообще и его заслуги перед государством, а чтобы указать старшинство рода перед другими на лестнице служебной иерархии. Рассмотрение местнических счетов принадлежало боярам, а решение — царю, оно оканчивалось или признанием притязаний, или наказанием для поднявшего спор ‘за бесчестие’ того, против кого он был начат (выдача головой, см. прим. Татищева к 55 ст. Суд. ц.). Что местничество не было проявлением аристократических тенденций, на это указывает то обстоятельство, что местничались между собою не одни родовитые фамилии, но и ‘худородные’ люди (дьяки по приказам). Хотя при одном случае местничества князя Волконского с боярином Головиным бояре стали на сторону последнего и сказали, что ‘за службу государь жалует поместьем и деньгами, а не отечеством’ (Разр. кн. 1,206), но этим выражали полное отрицание аристократических начал, ибо князь Рюрикович во всяком случае аристократичнее боярина из простых греков-выходцев, бояре только хотели сказать, что предки Головина служили в высших чинах, чем предки князя Волконского.
Как явление в высшей степени вредное для государственной службы, местничество ограничивалось царями еще в XVI в. (см. указ 1550 в УК. кн. ведом. Казн.). В XVII в. при частных случаях (особенно военных походов) часто объявляли: ‘быть без мест’ (т.е. на данный случай не должны распространяться местнические счеты). В 1681 г. была проведена общая реформа (по поводу нового военного устройства): земский собор (из представителей служилого класса под председательством князя В.В. Голицына) решил отменить местничество, царь и боярская дума (с собором духовенства) утвердили это решение 12 января 1682 г., повелев прежние местнические дела предать огню (что и было исполнено в печке государевой передней палаты в присутствии депутации от думы и архиереев). Но с уничтожением местнических книг тотчас же были учреждены в разряде родословные. Это означало переход от служебной иерархии к сословному равенству, от состояния служилых людей к состоянию ‘шляхетства’ (под сильным влиянием порядков Литовско-Польского государства, с которым во 2-й половине XVII в. московские люди вошли в ближайшие отношения).

б) Тяглые люди

Подобно тому как основанием для служилого класса была обязательная служба и частное (зависимое) землевладение, так тягло (финансовая служба государству) и общинное землевладение лежит в основе класса тяглых людей. По этому главному основанию все тяглые общины — одинаковы, но фактическая разница между большими и торговыми общинами (посадами) и меньшими земледельческими (сгруппированными в волости) дала повод и для юридического различия посадских людей и крестьян. Торговля концентрируется правительственными мерами в городах для удобства взимания пошлин (см. уст. Белоз.гр., 1488 г., ст. 8, в 1539 г. отменены торги во всем новоторжском уезде, кроме города Торжка).

Посадские люди (городское население)

Посадом называется поселение вокруг укрепления (города), так как служилые люди, имевшие жительство или осадные дворы в ‘городах’, отделились в особый класс, то остальное население (не служилое) уже перестало именоваться горожанами, с XVI в. ему присвоено название посадских людей. Посады могли возникать и помимо укреплений, называясь в таком случае слободами, а жители — слобожанами (это название, впрочем, поглощалось первым общин).
Разряды посадских людей. Еще от 1-го периода осталось разделение городского населения на гостей, простых купцов и черных городских людей. Полуслужилое состояние гостей, начинавшееся с древнейших времен, укрепляется за ними в Московском государстве. Здесь гость есть звание, пожалованное вел. князем какому-либо торговцу, уже при Дмитрии Донском выдавались жалованные грамоты на гостинство (Доп. к зк. ист. I, N 9). В 1598 г. царь Борис Годунов пишет: ‘Пожаловали есмя нашея отчины В. Новгорода торгового человека Ивана Онаньина, сына Соскока, гостиным именем, велели ему быть в гостех’ (там же, N 147). Пожалование давалось и за сторонние услуги и именно иностранцам (в 1665 г. — фон Горну ‘за поимку вора Тимошки Анкудинова’) и за устройство государственных займов (там же, IV, 53). Сначала давалось пожалованье каждому лично, в 1613 г. выдана общая жалованная грамота классу гостей, но, вследствие потери этой грамотой юридической силы, выдана новая в 1648 г. (с изложением содержания первой). Сущность пожалования заключается в следующих привилегиях: освобождение от суда подчиненных властей и подчинение только суду царя, освобождение от общинных податей и повинностей, освобождение от платежа мыта и мостовщины, право владеть (до 1666 г.) вотчинами и получать поместья и др. Но жалование дается за службу и под условием службы. Служба гостей — финансовая: заведование таможнями и кружечными дворами, оценка и распределение царской казны (мехов, получаемых из Сибири). В присутственных местах, ведавших этими отраслями управления, гости занимали места голов и дьяков. Для отправления этой службы всякий торговый человек, возведенный в звание гостя, должен был переселяться из родного города в Москву. Таким образом лучшие элементы местных городских общин отвлекались на службу. Впрочем, число гостей даже в конце существования Московского государства было ограничено (по свидетельству Котошихина, в его время их было только 30 человек).
Торговые люди гостиной и суконной сотен составляют второй разряд после гостей. Еще в XIV и XV вв. после гостей упоминаются обычно ‘суконники’ в качестве богатых, но не привилегированных купцов. По Судебнику 1550 г. это звание (в числе классов, между которыми расписана такса за бесчестие) не упоминается. В XVII в. из богатых торговцев, не получивших личного пожалования звания гостя, составляются особые общины (‘сотни’), отличающиеся, с другой стороны, от черных посадских сотен. Члены гостиной и суконной сотен сгруппированы только в Москве, по назначению правительства и по вызову из провинциальных городов в Москву лучших местных торговцев. В таком, например, смысле состоялось распоряжение в 1647 г. и вызвало взаимную борьбу черных сотен и посадов, не желавших лишаться лучших платежных сил, с привилегированными сотнями, стремившимися к увеличению своего числа и, следовательно, к облегчению службы. Тогда было решено возложить отправление служб в городах на местных торговцев. Хотя в Уложении опять предписано назначенным в привилегированные сотни продать свое имущество в городах, ‘а самим жити на Москве’ (Улож., XIX, 34), но в середине XVII в. члены гостиной и суконной сотен находятся во многих городах. Служба членов этих сотен состояла в том, что они были товарищами при гостях в финансовом управлении. В награду они получали привилегии однородные, но меньшие, чем гости (не нести общих повинностей с посадскими общинами). Гостиная сотня считалась намного почетнее суконной.
Посадские черные люди. С выделением из общины гостей и членов привилегированных сотен в разряд полуслужилых людей личные силы городских общин ослабели (‘людишки бедные и молотшие от того великого тягла бегут розно, а которые были у нас лутшие люди, и те взяты в гостиную сотню и суконную’, — заявляют посадские люди в 1621 г. — ак. ист., V, 92, IV). Собственно городскую общину составляли уже одни простые, или черные посадские люди, что приводило общины к постепенному обеднению и затем к мерам прикрепления посадских людей. Каждый посад составлял общину на тех же основаниях, что и сельские волости, т.е. на общинном землевладении, круговой уплате податей и отправлении повинностей и на выборном управлении. Город Москва, впрочем, не составлял одной общины, делился на сотни (древнейшие общины) и слободы (позднейшие на окраинах города), таковы сотни: Дмитровская, Ордынская, Ростовская, Ржевская, Новгородская, Сретенская, Покровская и Мясницкая, полусотни: Устюжская и Кожевенная, четверть сотни: Митрополья, Арбатская и Черторская, слободы: Заяузская, Новая Кузнецкая, Екатерининская, Голутвинская и Воронцовская. Во главе сотен стоят сотские, во главе слобод и провинциальных посадов — земские старосты. Имущественные силы общин постепенно ослаблялись внедрением неподатных классов (беломестцев) в среду городов, иногда по распоряжениям самого правительства*. Так как тяглым имуществом посады владели на общинных началах, то самое тягло (податная служба государству) возлагалось не на лицо, а на общины: кроме уплаты прямых налогов (причем за пустые места платили наличные жители, за несостоятельных — более имущие), на них были возложены выборы голов и целовальников в кружечные и другие дворы с ответственностью за недобор, неисправность и злоупотребления выборных. Люди посадские не были освобождены и от личной службы государству — через поставку ‘даточных людей’ в войска, постройку и поправку городских укреплений и пр. На земском соборе 1642 г. тяглые люди заявили: ‘А мы, сироты твои… ныне оскудели и обнищали от великих пожаров, и от пятинных денег, и от даточных людей, от подвод… и от поворотных денег, и от городского земляного дела, и от твоих государевых податей, и от многих целовальничь служб с гостьми и опричь гостей’. Следствием этого было бегство посадских из посадов в села — в крестьяне и в частную зависимость (в закладчики и кабалу) к лицам богатым, что, в свою очередь, еще более уменьшало населенность городов и отягощало положение остальных членов посадских общин. Постепенное уменьшение городского населения в XVI и XVII вв. видно из следующих цифр: в 1545 г. в Муроме было 111 дворов жилых, 107 пустых и 800 пустых дворовых мест, в 1660 г. в Ярославле было 3468 посадских людей, а через 10 лет — 2862, в Костроме тогда же 1322, а через 10 лет — 1044.
_______________________
* Имущественные и административные отношения городских общин будут изложены ниже.
_______________________
Образование отдельного класса городских жителей через прикрепление. Государство, не имея возможности облегчить для посадов тягло, должно было прибегнуть к прикреплению городских обывателей. Еще в 1613 г. велено возвращать посадских людей, бежавших из Москвы: в 1619 г. состоялось постановление земского собора о том, что вообще ушедшие посадские люди должны быть возвращены на прежние места, затем то же подтверждалось частными указами и распоряжениями 1638 и 1642 гг. с угрозами наказаний. Но окончательное прикрепление сформулировано в Уложении царя Алексея Михайловича (гл. XIX): возвратив (ст. 1-11) посадам отторгнутые от них земли (от беломестцев) и другие имущества: лавки, дворы (от крестьян), Уложение (ст. 18 и др.) старается возвратить посадам утраченное населением из поступивших в частный заклад (кабалу), в служилые люди (если только они сами, а не отцы их поступили в стрельцы, казаки и солдаты), из ушедших вследствие брака (посадская женщина влечет обратно в посад и мужа, и детей). Целые слободы служилых людей, поселенные около посадов и подрывавшие торговлю и промыслы горожан, отчасти были привлечены к общему с посадами тяглу (пушкари, затннщикн и пр.), отчасти только к уплате таможенных пошлин (стрельцы, казаки и драгуны). Впредь выход из посадов запрещается под угрозой ссылки в Сибирь, на Лену. Запрещается также переход из одного посада в другой (по Указу 1658 г. под угрозой смертной казня).
Этими мерами я здесь (как и в служилом классе) не образовано среднего, или городского сословия, а лишь класс, прикрепленный к тяглу и месту жительства.
Такой ход возникновения этого класса как раз противоположен процессу образования среднего сословия в Западной Европе. Там государство, имея также в виду усиление собственных финансовых средств, надеялось достичь этого через развитие богатства в городах (промышленности я торговли), а потом снабжало город, общины привилегиями или укрепляло за ними те прав а, которые были захвачены самими городами в средние века. Это привлекало в города население из сел, бежавшее туда от крепостной зависимости. У ‘ас, наоборот, население бежало из городов в частную кабалу. Территория государства и его потребности росли не одновременно с населенностью и экономическими средств а ми, что в особенности отразилось на судьбе сельского населения.

Крестьяне (сельское население)

Мы уже знаем, что в 1-м периоде значительная масса сельского населения попала в состояние прикрепленных путем личной экономической зависимости (‘релейные закупы’, ‘старые шорники’, ‘смерды’) и что другая его часть образовалась уже тогда из поселенных несвободных людей. В XIV и XV вв. в Московском государстве продолжают развиваться частные формы зависимости, в XVI и XVII вв. устанавливается общее прикрепление сельских жителей.
Состояние крестьян в XIV, XV и XVI вв. В XIV в. вообще наименование всех тяглых людей (включавшее городских обывателей) было письменные или численные люди, т.е. люди, записанные и исчисленные для уплаты податей, в то же время по отношению к монголам — нехристианам — общее наименование всего населения — христиане (крестьяне) — специализируется (в XVI в.) для обозначения сельских обывателей (см. Суд. 1-й, ст. 57 ‘о христианском отказе’). Вообще же права и фактическое положение сельских жителей в XIV и XV вв. равнялись правам и положению городских обывателей. Однако между городскими и сельскими поселениями была та разница, что первые (по общему правилу) не попадали в частное владение и оставались в непосредственном подчинении государству (даже у бывших удельных князей великие князья старались выкупать города). Наоборот, в сельских поселениях развивалась власть частных лиц и церковных учреждений, наряду с черными волостями были владельческие села и вотчины, судьба населения тех и других была не одинакова, пока, наконец, судьба первых не подчинилась исторической учету вторых.
Население черных волостей. Волостью называется союз нескольких сел и деревень (е одним центральным поселением), имеющий одно (выборное) управление, владеющий сообща землей* и находящийся в круговой зависимости от уплаты податей в отправления повинностей. Имея в виду не права волостей, а права лиц, составляющих волость, находим, что они раз делаются на людей тяглых или ‘вытных’ и’безвытных’.
______________________
* Администрация влостей рассматривается в главе об управлении, а имущественные отношения — в истории гражданского права.
______________________
Тяглые, или вытные люд’ — это члены общин, владеющие податными участками (‘вытями’). Только они являются полноправными членами общи’ (участвуют в выборе общинных властен, в распределении налогов, отвечают за исполнение податных обязанностей). В имущественном отношении они — постоянные владельцы (но не собственники своих участков)*, обыкновенно крестьяне становились к волости в такие же отношения, как и к частным землевладельцам: условие заключается большей частью на одни год, с подробным описанием получаемых построек, с обязательством починять их и полученного участка ‘в пустеве покинуть’. Не условие на сдан год есть дашь форма, обычно в 1-й год давалась, льгота, а затеем поселенец входил в общую круговую поруку но уплате податей (Ак. Юр. N 187) и продолжал жить неопределенное время, о’ часто передавал свой участок по наследству. Поселенцы могут даже отчуждала свои участки, во при условии, если покупщик заменит продавца и в тягловом отношении: ‘А кто будет искупить земли данные служил или черных людей, а те, кто возможет выкупитн, — и не выкуват, в не возмогут выкупите, и не потянут в черны’ людя, а кто не восхочет тянуты, и не ся земль съетугоп, а земли черным людем даром’ (дог. Дмитр. Иванов. Донск. с Взад, Андр. в Собр. гас. гр. и дог. I’ N 53).
___________________________
* Проф. Сериазшч неизвестно почему причисляет на категории писателей, признающие черные земли казенными (рус.юрид., 1, 254), в истории частного права (где излагается история собственности, см. шике) мы очень ясно выражались всегда, что собственником был не вел князь, а волость, т.е. совокупность ее населения (крестьян), но не крестьяне в отдельности.
_______________________
Иногда участок (пустой, необработанный) земли сдается волостью новому поселенцу на условиях простой аренды, причем новый поселенец уплачивает только оброк, в’ не входит в оборе права и обязанности волости: по одной правой грамоте времен’ вея. кн. Василия Ивановича волость предъявляет свои права собственности на такой уча сток против арендатора, который стремится освоить его, так: ‘Все (которые) пахали ту землю, у нас навмывали — у нашего старосты’, который брея наем и деньга клан всей братье на столец (Акты, изд. Федотовым-Чеховским, I, стр. 31). Из освоения таких участков волостной земли и передачи ее по купчим возникает частное владение землей членов общины, именуемое ‘вотчиной’, так крестьянка закладывает ‘свою вотчину на Курострове деревню Онфимовскую Невейницыну, отца своего оставленье (наследство), двор со всеми хоромы, и дворище и огородец и земли орамые горные, а луговые, и пожни, и перелоги с займищи, и с перевесищи, и с рыбными ловищи, и с летними ухожен’ (так же, 91)*, между тем заложенная деревня входит в Куроостровскую волость, чего не отрицает и владелица. Вообще равенства между членами волости быть не может, издревле существовал класс богатых (‘лучших’) людей и классы средних и меньших (неимущих) людей. Среди волостей зарождалась своего рода частная собственность (на тяглом праве). Черным волостным людям принадлежат полные права на движимые вещи. Личные права их ничем не были ограничены: однако обычно тяглым черным людям не разрешается переход из одного удела в другой (наравне со слугами невольными: ‘А которые слуги потягли к дворьскому при наших отцех, а чорныи люди к сотьскому, а тем нам не примата, такоже и тобе’ (Догов, в. к. Вас. Дмитр. с кн. Влад. Андр. 1389 г. в Собр. гос. грам. и догов. I, N 35, см. также N 45, 71, 78, 84). Но иногда и такой переход был возможен: ‘И бояром, и детем боярским и слугам и Христианом меж нас вольным воля’ (там же, I, N 127). Переход из одной черной волости в другую в одном и том же княжестве (а по уничтожении уделов — в целом государстве) не подлежит ограничениям (Суд. 1-й, ст. 57, ‘а христианом отказыватися из волости…’, Суд. 2-й, ст. 88 поясняет: ‘из волости в волость’**), что, может быть, разумелось и в 1-м Судебнике. Переход из черных волостей в частные вотчины ограничивался с ранних времен (партикулярными распоряжениями, например, давая жалованную грамоту Покровскому монастырю, углицкий князь Андрей Васильевич пишет: ‘А тяглых моих людей письменных и вытных в ту слободку ни приимати’ (ак. арх. эксп., I, N 102, см. там же, N 34 грам. Строчу монастырю 1437-1461 гг. свод подобных указаний у М. Дьяконова: ‘К ист. крест, прикрепления’, стр. 21, прим.).
_____________________
* Факт относится к позднему времени (1610), но явление — древнее.
** Между тем проф. Дьяконов (стр. 16) говорит, что ‘ограничение перехода волостных тяглых людей не нашло никакого отражения в Судебнике’. Конечно, неопределенное выражение судебников не означает воспрещения перехода для всех волостных крестьян на частные земли (см. ниже).
_____________________
Безвытные люди — это лица, невходящиев общину, т.е. незанимающие тяглого участка, а обрабатывающие земли по частным условиям с отдельными членами общины, они именуются ‘полсуседями’, ‘половникам’, ‘козаками’ (т.е. батраками), а также бобыли, занимающие дворы, но не пахотные участки. Их личные права не ограничены ничем и, по-видимому, превосходят права вытных людей, именно они могут переходить на частновладельческие вотчины, но фактическое их положение, как лиц неимущих, ставило их в тесную зависимость от хозяина. В таком же положении находились и лица, зависимые по семейному праву (дети при отцах, племянники при дядях и пр.).
Те же обстоятельства, что и в посадах, привели и в волостях к таким же последствиям, а именно: имущественные силы волостей ослаблялись отторжением сел, деревень и пустошей в руки лиц обеленных (служилых людей и церковных учреждений) по захватам и по жалованным грамотам самих великих князей, черные земли хотя и отличались от частных владений князей (дворцовых), но находились в непосредственном распоряжении великих князей, как государей, которые и начали раздавать их служилым лицам в поместья и жаловать монастырям в вотчины. Тягло с остальных частей волости соответственно с этим не уменьшалось, а возрастало с развитием государственных потребностей. Вследствие этого население черных волостей бежит к частным землевладельцам (в основном на земли церковных учреждений), где поселенцы надеялись найти, хотя бы временно, льготу от трудностей тяглой службы и где они получали ссуду (подмогу) на обзаведение, черная волость не имела денег для такой цели, ибо не вела частного хозяйства*. Но мы видели, что для тяглых людей переход в частные вотчины был затруднен уже с давних времен специальными предписаниями князей великих и удельных. Чтобы согласить право перехода с интересами государства и волости относительно исправного поступления податей (при круговой поруке), устанавливалось правило: тяглец может уйти, посадив на свое место другого. Этим право переходов в принципе не отнято и самый переход в частные вотчины не устранен общим узаконением для всех. Затем оставалось еще право перехода из волости в волость (которое, однако, при изложенных условиях далеко не было заманчивым). Все указанные обстоятельства вели только к тому, что черноволостные крестьяне в большинстве засиживались в волости долго, тем более что волостные крестьяне имели горазда больше поводов, к оседлости, чем частновладельческие: община рассматривает волостную землю как собственную, усадьбы, встроенные членами общины, передаются по наследству. Поэтому в волостях несравненно больше старожилов, чем новоприхожих. Но именно старожильство и повело их к прикреплению: в XVI в. переход воспрещаете’ не для всех тяглецов, а именно тяглецов-старожилов. Так, в Уставной Важской грамоте 1552 г. читаем: ‘Старых им тяглецов-крестьян из-за монастырей выводить назад бессрочно к беспошлинно’- (ем. в нашей Хрествм, по ист. рус. пр., вып. II, ем. также Акты о тяглом населении, II, N 27), Так создается институт давности практикой, помимо закона (подобна тому гак постановление Литовского- статута о 19-летней давности прикрепления крестьян задолго предупреждено обычным правом и крестьянской ‘оседлости’)**.
______________________
* Лишь в редких случаях сельский тягловый человек мог достигать такой имущественной состоятельности, что не нуждался в занятии ни общинного участка, ни участка на земле частновладельческой, а владел как собственник землей на частном (тягловом, а не служилом) праве. Это так называемые своеземцы, жившиев прежних владениях В. Новгорода (на севере России). Обычно такие земли возникали в результате первоначальной расчистки и владельцы их были колонизаторами диких и пустынных мест, не входивших ни в какую волость и ни в чью вотчину, в 1524 г. трое двинян нашли за Двиной ключи в черном лесу, ‘а дворы и пашни на тех местах не бывали от века, а от волости те места за 20 верст со всех сторон, угодья к тем местам не пришли ни от которых волостей’, вел. князь пожаловал нашедших этой землей с правом созывать новых поселенцев (Ак. арх. эксп., I, N 385). Этот вид тяглой собственности, уцелевший только на севере, в остальных местах исчез бесследно: своеземец, подавленный тяжестью налогов, продавал свой участок служилому владельцу или бросал его в пользу общины. Сохранилось только оброчное владение частными лицами из крестьян (см. Ак. юрид., N 172).
** Проф. Дьяконов (‘Очерки’, стр. 19-23) говорит: ‘Нельзя не отметить одной общей черты… старожильства, это известная давность поселения… (факты) дают некоторое основание к предаю предположению, что право перехода стало ограничиваться для старожильцев раньше, чем для других разрядов крестьян’. А между тем, он же отрицает действие давности, без содействия ‘обстоятельств побочных’ (стр. 22). ‘Побочные обстоятельства’ суть условия для возникновении давности, а раз она возникла, то уже ею одной определяются юридические последствия, В Литовско-Русском государстве раньше были прикреплены ‘отчичи’, т.е. наследственные владельцы тяглых участков (ем. ниже о владельческих крестьянах).
_____________________
Население частных вотчин. Когда князья оседают на песте (становятся в тесно’ смысле отчинности), та это в высшей степени отражается на усилении частного землевладения. Сами они увеличивают свое недвижимое имущество примыслами (прикупкой) сел (см. Духовн. Калиты 1328 г. в Хрест., вып. II, sap. 6-7). Существовавшие с древнейших времен ‘села боярские’ увеличиваются в числе вместе с развитием и оседлостью (начинающимся прикреплением) служилого класса по жалованным грамотам князей, особенно же расширяются вотчины церковные (вследствие усилившегося религиозного чувства после ужасов татарского погрома и расширения права князей жаловать земли), не исчезло еще право лучших городских людей (гостей) владеть вотчинами в уездах. Все эти виды частного имущества развиваются главным образом на счет свободных волостных земель. ‘Села’ (в отличие от волостей) населялась в древности главным образом несвободными и полусвободными людьми: так как изгои обычно доставались церкви). Но такими людьми обрабатывались только незначительные по величине дворовые участки, остальная земля обрабатывалась свободным пришлым населением.
Судьба свободного населения (крестьян) была неодинакова, в зависимости от исчисленных родов частных вотчин. Великокняжеские (или подклетные, а потом дворцовые) вотчины, а также княжеские (бывшие удельных князей) и монастырские быта столь обширны, что составляли уже целые волости, иногда они и по происхождению своему были нечем иным, как черными волостями, обращенными в частную собственность (сначала великий князь овладевает ими при присоединении новых княжеств, а потом от него часть их поступает или ‘в путы’ дворцовым чиновникам, или посредством пожалования в вотчину церковным учреждениям), В таких волостях-вотчинах условия быта поселенцев остаются почтя такими же, как в черных волостях (лишь вместо дани уплачивается частный оброж), община продолжает функционировать при сдаче новым поселенцам. Вообще же положение крестьян в больших вотчинах-волостях могло быть (и было) весьма различно, они могли получать от своих владельцев пожалованья целыми деревнями на служебных условиях: в 1527 г. митрополит Даниил пожаловал своего ‘исстаринного’ крестьянина Дементия четырьмя деревнями с селищами и пустошами, с озерами, реками и пр., с тем чтобы он не ‘окняжил, им обоярид’ и вообще не отчуждая этих деревень (ж. арх, эк., I, 74), Типом ‘вотчин’ в собственном смысле надо считан’ меньшие, отдельные вотчины частных светских владельцев (древние ‘села’), нередко вторгавшиеся в середину черных волостей и постепенно разрушавшие их. К этому типу лотом приравняем я ветчины вообще, а равно и поместья.
Отношения перехожих поселенцев к землевладельцу определялись частными условиями между ними и отчасти (со времени Судебника 1-го) законом и уставными грамотами церковных волостей. Условия в древности, конечно, были словесные, но с XVI в. начинают преобладать письменные (более г интересах землевладельцев), они называются ‘водрядными’ или ‘рядными записями’. Условие обыкновенно обеспечивается поручительством и неустойкой, поручителями являются прежние крестьяне той вотчины, в которую входит новый поселенец, этот вид частной круговой поруки обеспечивал владельца возможностью за неисправность нового пришельца усадить свои права на прежних. Частное поручительство дополнялось (в уставных грамотах церковных учреждений) общей круговой порукой известной вотчины: ‘А который крестьянин выйдет из тех сел за волость, двор огноивши, — и тот двор ставить тех сел крестьяном, которые остаются в тех селах своими деньгами, потому, чтобы берегли друг друга, чтобы двор не огноея был’ (Уст, грам, патр. Иова 1590 г. Новинскому монастырю). Неустойка (‘заряд’), обеспечивающая условие, обыкновенно была довольно высока (10 рублей в рядн. 1586 — Ак. Юр. N 186, пять руб. в поручен. 1585 — там же N 290,1, что на наши деньги составляет 140-70 руб.) Существенные части ‘рядной записи’ касаются:
а) срока. Переходы крестьян совершаются в различные сроки (сохранились условия, по которым крестьянин подряжался с Пасха и т.д.). Но более общим сроком в обычном праве был Юрьев день осенний (26 ноября), Судебник 1497 г. узаконил этот срок, как общий, но несколько расширил пределы самого термина (за неделю до Юрьева дня и неделю спустя после этого дня). Такое постановление закона можно считать состоявшимся в интересах обеих сторон (как крестьян, так землевладельцев), для устранения беспорядков при расчете. — Хотя те же сроки подтверждены и Судебником цар., но на практике и после сего допускались и другие, особенно при переходе из одной вотчины в другую того же владельца (на Николин день вешний в рядн. 1590 г. Ак. Юр. N 186, 25 марта в ряда. 1585, там же N 299,1). В рядных 2-й половины XVI в. означается только срок начала действия обязательства и вовсе не обозначается срок окончания его, — как бы предполагается, что поселенец поряжается жить на вечные времена. И действительно, хотя порядные записи возобновляются, но не вследствие истечения срока первых, а вследствие занятия крестьянином другого участка или изменения других условий.
б) Другая часть рядной касается пожилого, т.е. платы при выходе, за здания (двор), занимаемые поселенцем, в частных рядных условия, относящиеся сюда, были разнообразны: крестьяне обязывались частью выстраивать новые здания (‘во дворе нам поставите изба новая полутретьи сажени’, (рядн. 1582г. в Ак. Юр. N 182) и исправить старые. Но, вероятно, эта часть условий возбуждала наибольшие недоразумения, и потому закон поспешил прежде всего дать свое определение на этот счет: Суд. 1-й (ст. 57) установил общую оценку крестьянского двора в степной полосе в рубль (Судебн. цар. прибавил еще два алтына), а в лесной — в полтину, закон предполагает, что пользование этим имуществом в продолжение четырех лет равняется полному истреблению двора (зданий), а потому, если крестьянин, просидевший 4 год а, уходил, то платил по полной оценке двора, проживший меньшее количество времени платил по расчету (за 1 год 1/4 цены, за два — 1/2 цены, за три года — 3/4). Из приведенной выше Уставной гр. видно, что такие определения закона казались недостаточными: землевладельцы прибегали и к другим средствам охранения зданий, но во всяком случае могли предъявить к крестьянину иск за ‘пожилое’, будет ли цело здание или нет. Далее, на практике землевладельцы не исполняли таксы, предписанной законом, и взыскивали за пожилое по 5 и даже по 10 руб.
в) Третья часть условий касается уплаты государ. податей: ‘А живучи нам на той деревни, тягло государьское всякое тянуть с волостью вместе, как соху наставим’ (рядн. 1576 в Ак. Юр. N 178). При переходе крестьянина являлся вопрос, кому платить подать с оставленного засеянного участка: Суд. ц. (ст. 88) решает: что, если останется у крестьянина (озимый) хлеб в земле, то он может (на другое лето) сжать его, уплатив в пользу владельца борон и два алтына, но пока рожь его была в земле, он должен платить царскую подать с этого своего прежнего участка, хотя за это время все отношения его ‘к боярину’ (землевладельцу) прекращаются.
г) Дальнейшие условия касаются обработки земли: в этом отношении возможны двоякие условия, или крестьянин садится на льготу на необработанном участке, или на готовом участке, в первом случае он обязывался построить вновь здания (в числе и размерах, точно обозначаемых в условии), а затем ‘пашню распахать, поля расчистить, городьбу около полей городить и луга расчистить’ (рядн. 1590 г. Ак. Юр. N 186), за это поселенец пользовался в течение известного количества лет (2,4 и более) свободой как от уплаты оброка на землю и издельных повинностей, так и от государственных податей. — При занятии обработанного участка крестьянин обязывался ‘пашню пахать и земли не запереложить’ (т.е. не запустить, не оставить необработанной). Участки, занимаемые крестьянином, были весьма неодинаковыми (полвыти, 1/4 выти, 1/5 выти, полгагуг, обжа, 1/2 обжи, 1/6 обжи и т.д.). Выть не есть постоянная мера: пространство ее изменялось, смотря по качеству земли (от 2 до 10 десят.). Обжа-10 ‘четвертям’ (т.е. 5 десят. земли). Обыкновенный участок земли, на который садился крестьянин, простирался от 31/2 до 5 десят.’ (Хлебников: ‘О влиянии общ. На орг. госуд.’, стр. 50). К каждому участку пахотной земли прибавлялось соответственное количество сенокосов (на 5,10,20,40 копен сена).
д) За занятый участок крестьянин ежегодно вносит арендную плату — оброк, который обыкновенно уплачивался натурой (хлебный оброк), или в виде части урожая, или в определенном — установленном количестве хлеба с выти, но иногда переводился на деньги (денежный оброк). Закон не входил в определение величины оброка, и рядные записи предполагают ее известной, так как большей частью она определялась не для каждого отдельного крестьянина в особенности, но устанавливалась надолго для целой вотчины или села. Можно думать, что для целых больших частей государства и для значительных периодов, времени высота оброка была одинаковой, лишь изредка крестьянин в рядной прямо обязывается к определенной уплате в деньгах. При определении величины оброка для конца XV в. могут служить Новгор. писцовые книги, по которым в имениях детей боярских крестьянин уплачивает 5-ю или 4-ю часть урожая, а если эта часть переводилась на деньги, то от 2 1/2 до 5 гривен (до 70 денег) с обжи (Новг. писц. кн. I, стр. 415). Четвертая часть уплачивалась и по Псковской судной грам. изорниками. Для половины XVI в. примерным показателем может служить Устав крес. Соловецкого мои. 1561 г., в ней с выти назначается по 4 четверти ржи, 4 четверти овса, по сыру сухому на Успеньев день (или за сыр деньгами — 2 деньги), по 50 яиц, по хлебу и по калачу — на Покров (ак. арх. эксп. I, N 258). По этому примеру трудно вычислить тот процент урожая, который следовал в пользу землевладельца, ибо дело идет о местности северной — весьма неплодородной. Для конца XVI в. могут быть приведены следующие примеры: в 1586 г. крестьянин садится на 1/6 обжи и обязывается уплачивать оброку по 1 руб. в год (ак. юрид. N 178). В 1590 г. — с обжи 5-й сноп (N 186, то же N 189, 1599 г.). В Славетинском погосте при 111 жилых обжах с 444 крестьян получалось оброка 471 руб. 11 алтын (по 4 руб. 21 алт. на обжу, или 1 руб. 4 алт. на участок приблизительно в четверть обжи. См. также уставн. грам. всем ‘лам Кирилло-Белозер. монастыря 1593 г. в ак. арх. эксп. 1, N 357). Хлебный или денежный оброк (как видно из предыдущего) дополняется поборами в виде хозяйственных продуктов (сыр, яйца, мясо, хлеб печеный, пиво, лен, куры и проч.), впрочем, увеличение количества этих поборов понижало нормальный оброк, и наоборот.
е) Важнейшая часто отношений крестьян к землевладельцам состоит в издельных (барщинных) повинностях. Когда и на каких основаниях возникла барщина? Явление это, несомненно, весьма древнее, ролейный закуп Русской Правды исполнял разные службы на господина. Потом мы видели, что по Псковской судной грамоте барщинными услугами были обязаны ‘старые’ шорники*. Некоторые исследователи думают, что барщиной обязывались только серебреники, т.е. крестьяне, получившие ссуду, следовательно, барщина есть последствие договора займа (Беляев ‘Крест, на Руси’, стр. 43). Но личная работа могла также явиться в виде дополнения или замены оброка. Во всяком случае уже в древнейших письменных свидетельствах Московского государства находим, что все крестьяне обязаны были и барщиной: по грамоте митрополита Киприана Константиновскому монастырю 1391 г., крестьяне ‘церковь наряжали, двор тынили, хоромы ставили, пашню пахали на монастырь изгоном, убирали хлеб и сено (на монастырских запашках), прудили пруды, сады оплетали, на невод ходили, хлебы пекли, пиво варили, лен пряли’. Если так было в конце XVI в., то нельзя видеть большого преувеличения в словах Герберштейна о начале XIV в., а именно, что поселяне работают на своего господина 6 дней в неделю, седьмой же день предоставлен им на собственную работу (Зап. в пер. Аноним., стр. 85). Царский Судебник говорит о барщине как явлении общем и законном, позволяя ‘не делать боярского дела’ такому крестьянину, который уже перешел и лишь хлеб его оставался в земле. По уставной грамоте 1561 г. барщина на землях Соловецкого монастыря состояла в следующем: крестьяне обязаны обрабатывать дворовую землю, причем с каждой выти надела они обязаны были засеять по четверти ржи и по 2 четверти овса, они обязаны молоть рожь и солод для приказчика, слуги и доводчика, возить с выти по 3 воза дров, вести повоз к Вологде с выти по лошади (или за подводу по 4 гривны), поправлять монастырский двор и гумна и ставить новые хоромы взамен обветшавших, барщинная работа начинается от восхода солнца, как десятский весть подаст, за неявку наработу платится заповеди 2 деньги (ак. арх. эксп., I, N 258). В рядовых записях конца XVI в. уже обыкновенно пишется: ‘Всякий оброк хлебной платили сполна, и изделие нам монастырское делати, как и прочие крестьяне’. Монастыри в этом отношении должны были опередить светских владельцев, которые долго не жили в своих вотчинах и не могли иметь больших собственных хозяйств. С XVI в. барщина распространяется повсюду.
______________________
* Дебольский (‘К вопросу о прикреплении крестьян’, ‘р. 7) находит наше толкование ст. 75 Пек. Судн. гр. ‘тенденциозным’, но мы не даем никакого толкования, а принимаем буквальный пикет: ‘старый изорник должен возы возить на хозяина’. Кстати, в Псковской Суднойграмоте: на стр. 23 автор упоминает постановление витебских гемяя 1531 г. держать вольных (похожих) людей ‘по Полоцкому’, т.е. так, как установлено в Полоцкой земле, и заключает отсюда,- ‘тут, очевидно, к Витебску применяюсь правило Псковской судной грамоты (по Полоцкому)’. Здесь какое-то большое недоразумения: Псков не Полоцк. Полоцк и Витебск находились в Литовском государстве, а Псков с начала XVI в. в Московском.
_____________________
ж) Самое значительное влияние на судьбу крестьян проявилось в условиях о подмоге или ссуде*: крестьянин, кроме всего изложенного, обыкновенно берет у землевладельца при поступлении ссуды деньгами или вещами, без которых не может начать обработки (например, скот, орудия). Величина ссуды могла быть различной: 2 руб., 5 руб. и выше, крестьянин обязан был возвратить ее при выходе. Такая ссуда называлась ‘серебро’, а крестьяне, получившие ее, ‘серебряниками’. Для такого крестьянина выход становится невозможным фактически, ибо при изложенных условиях аренды капитализация излишка для уплаты ссуды невозможна. Выход мог быть осуществлен только тогда, когда новый владелец, к которому переходит крестьянин, уплачивает за него прежнему, именно в таком виде акты уже с XV в. и упоминают о переходе крестьян, не крестьяне ‘отказываются’, а их ‘отказывают’ новые их владельцы: ‘И вы б, — пишет белозерский князь Михаил Андреевич в 1450 г., — серебряников, и половников, и свободных людей (Кирилло-Белозерского монастыря) не о Юрьеве дни не отказывали, а отказывали серебряника и половника о Юрьеве дни, да и серебро заплатить’ (ак. арх. эксп., I, N 48). Крестьянин, фактически не могущий воспользоваться правом перехода долгое время, становился ‘исстаринным’ и терял это право навсегда. К XVII в. такой разряд крестьян, фактически прикрепленных, стал самым многочисленным, к нему приравнялось положение и всех прочих крестьян. Что в XVI, XV вв. и предположительно гораздо ранее (см. выше) было немало прикрепленных крестьян, в этом уже не может быть никакого сомнения. Приведем один пример: в писцовой книге Тверских земель 1580 г. значится 2217 человек населения, случаев перехода крестьян указано 305, но из этих 305 случаев ‘только в 53 крестьяне вышли законно, в 188 — вывезены законно и незаконно, в 22 — выбежали, в 16 — сбегли безвестно, в 11 — сошли безвестно’ (Дьяконов. ‘Оч. из ист. сельск. населения’, стр. 26). Если взять отношение числа 53 не к 2217, а только к 305, то и тогда оказывается, что правом перехода в 80-х гг. XVI в. пользуется лишь 1/6 часть крестьянского населения. Существует немало актов, свидетельствующих о праве иска о возвращении беглых крестьян (см., например, акты 1577,1587 и 1592 гг., приводимые проф. Дьяконовым на стр. 25-27).
_____________________
* Была высказана мысль о различии ‘подмоги’ и ‘ссуды’, первая якобы давалась за особые труды по разделению необработанного участка, вторая — на обычный инвентарь крестьянского хозяйства. Источники не дают права делать такое различие. При занятии невозделанного участка давалась не подмога, а льгота.
_____________________
Далеко не так просто разрешается вопрос об основаниях прикрепления. Одни (проф. Ключевской, отчасти проф. Дьяконов и др.) видят эти основания непосредственно в крестьянской задолженности, т.е. в том, что крестьянин обыкновенно (почти всегда) при занятии участка берет ссуду, а сверх того, весьма часто и потом вступает в долговое обязательство к своему помещику. Таким образом, крестьянство ничем не отличается от кабального холопства. Другие (отрицая вообще фактическое прикрепление до предполагаемого указа об общем прикреплении), а именно проф. Сергеевич, а за ним Н.Н. Дебольский, утверждают, что крестьянская подмога, или ссуда, не есть долг и нисколько не препятствует (юридически) крестьянину уйти, для владельца открывается только право иска о взыскании ссуды.
Полагаем, что первое мнение не имеет никаких оснований: приняв его, мы должны (с точки зрения тех, кто и для XVI в. допускает обращение несостоятельного в холопство) допустить неизбежно, что прикрепленных крестьян вовсе не было, а были только холопы, в так как к концу XVI в. крестьян, потерявших право перехода, несомненно было громадное большинство, то почти все сельское население должно было быть признано холопским. Ничего подобного источники того времени нам не говорят и, наоборот, точно различают крестьян от холопов не только в XVI, но м в XVII в. Далее, смешение состояния крестьян с кабальным холопством недопустимо потому, что уже со времени судебников несостоятельность по договору займа не вела к холопству (см. ст. 90 Суд. Ц.), по Судебнику царскому (ст. 82), служба за проценты во дворе кредитора воспрещается, служилая кабала становится сдежой sui generis (см. Суд. ц., ст. 78), — именно сделкой о пожизненной личной службе, и лишь внешняя форма ее долго сохраняется а прежнем виде (долговая, см. о холопстве ниже в истории гражданского права). Наконец, крестьянин, задолжавший своему помещику по ссуде, мог бы (на основании Судебника, ст. 90) быть выдан ему для отработки долга на срок* только тогда, когда бы к нему был предъявлен иск, т.е. при своевольном выходе, а отнюдь не потерял бы права перехода ео ipso. Пока же крестьянин жил у одного владельца, по выданной ему ссуде он не состоял должником, ибо бессрочная ссуда и дается для того, чтобы он обрабатывал землю. Итак, непосредственно из задолженности никакой кабалы для крестьянина не возникает.
______________________
* Проф. Дьяконов (и проф. Сергеевич) предполагает, что выражение 1-го Судебника ‘на продажу’ значит — в вечное холопство. Но что это тождественное выражение с тем, которое употреблено во 2-м Судебнике ‘до искупа’, об этом см. ниже о холопстве.
______________________
Не кабала, а прикрепление возникает лишь в силу давности, или ‘старожильства’, крестьян на землях известного владельца. Старожильство же образуется из разных причин. Во-первых, крестьянин не можетвозвратить помещику ссуды и долга (если он есть). Пока он живет, ни того, ни другого с него не взимается. Юридически он может уйти, но знает и последствия: тогда ссуда превращается в дож, при несостоятельности суд выдает его головой до искупа тому же владельцу. Отработав долг, он должен опять взять ссуду и т.д. Он может при переходе к другому владельцу лишь сменить одного кредитора на другого (на случай оставления им этого последнего). Некоторое время (в XV и XVI вв.) это и делалось весьма часто, но зато для крестьянина, взамен такого права перехода, возникало двойное обязательство: по уплате долга новому владельцу и по ссуде, которую опять он неминуемо должен взять у него. Огромное большинство крестьян не прибегало к этому отчаянному средству, говорим ‘огромное большинство’ на том основании, что в судебных, особенно межевых актах постоянно встречаем упоминания о массах крестьян, которые живут на землях одного владельца 15,20,50, даже 100 лет — это так называемые старожильцы. Мысль о бродячем характере сельского населения в Древней Руси есть крупное заблуждение. Если сам крестьянин живет и помнит за 100 лет, его семья (со всеми предками) могли жить и 200 и более лет. Не было никакой возможности при выходе такого крестьянина произвести действительный расчет — сколько он задолжал помещику. Отсюда обычное право и вырабатывает институт давности (давность имеет своим основанием, между прочим, невозможность правильного разрешения сделки после слишком большого промежутка времени). Обычным правом руководствуются администрация и суды, они предписывают возвращать не задолжавших крестьян, а ‘сторожильцев’ (см. выше). Во-вторых, остается вопрос: были ли побуждения у крестьян в более раннюю эпоху особенно дорожить правом перехода? В большинстве, конечно, нет. Никакие иные права, кроме этого, не терялись у старожильца, он был такой же свободный гражданин, как и всякий другой. Кроме того, он дорожит насиженным отеческим гнездом и вековой связью с родом владельца и землей. Владельцы иногда жаловали заслуженным крестьянам целые деревни. На обширных вотчинах сильных владельцев крестьяне составляли такие же самоуправляющиеся общины, как и в черных волостях, распоряжаясь сами раздачей земель, кроме того, от тяжести государственных податей они ограждались защитой сильных бояр и монастырей. Дело существенно изменилось в XVI в., когда с наделением дворян землей главным типом землевладения стала не боярская, а мелкая дворянская вотчина и поместье. К тому же времени относится огромная масса новооснованных мелких монастырей. Итак, невозможность выхода (задолженность) не была единственной причиной старожильства, или, что то же, единственным основанием давности. Высказанные соображения составляют лишь приблизительное обозначение условий возникновения давности, вообще же этот институт (во всех своих применениях) образуется в скрытой для нас среде зарождения обычного права, законодательство является со своей санкцией тогда, когда этот институт уже образовался, и притом закон определяет лишь формальную сторону дела (сроки). В других случаях могут быть совершенно иные условия: ‘старожильство’ как источник прикрепления существует не только на владельческих землях, но и на черных волостных, здесь уже нельзя считать основанием давности задолженность, ибо на общинных волостных землях новоприхожий крестьянин не получал ссуды (см. выше).
Так образуется и путем давности устанавливается прикрепление при отсутствии общего закона о прикреплении и даже при существовании закона о праве перехода (судебников). Это явление нельзя назвать только фактическим, как вошедшее в обычай, оно получает юридическую силу (в отмену закона)*. Срок давности (старожильства), как всегда в обычном праве, не был установлен: но для определения ее указывались официальные документы (писцовая книга и др. акты).
_____________________
* Проф. Дьяконов видит здесь противоречие с тем, что ниже сказано: ‘при общем фактическом применении не было надобности издавать законы о прикреплении’. Трудно догадаться, в чем здесь противоречие: известно, что обычное право выражается в фактах, но раз оно образовалось, то не есть только факт. Мы это и говорим. Прикрепление есть явление фактическое, но не только фактическое. Собственность в древнее время есть факт (никакого закона о ней не было), но не только факт. И таковы все нормы обычного права. В книге проф. Дьяконова (о сельском населении) проводятся подробно та же мысль о прикреплении (см. дополн. К.).
_____________________
Но прикрепленное состояние не есть состояние холопства. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить, что прикрепление развивалось и в черных волостях, так, мы видели, что оно утверждено законом (уставной грамотой) в Важской земле (Вага вся состояла из тяглецов, среди которых более видное положение занимали, конечно, не пришельцы, а коренные жители — старожильцы), но этим прикрепленным важанам тот же закон (уставная грамота) дает широкие права самоуправления: им вручается вся административная и судебная власть до права смертной казни, на этих же прикрепленных важан закон возлагает и обязанность возвращать своих собратий-беглецов из частных вотчин (если они уйдут), в их лице сливаются, таким образом, и субъект и объект прикрепления. Никто не решится сказать, что это — холопское население.
Вообще нельзя смешивать развитие состояния прикрепления с развитием холопства (полного или кабального): холопство есть личная зависимость, крестьянство — поземельная. Кабала кончается или с жизнью кабального, или с жизнью господина, прикрепление — вечно, кабала есть личная служба ‘во дворе’, крестьянство — земледельческая работа, соединенная с отправлением государственного тягла, и прежде крестьяне не были и не именовались кабальными, хотя зависимость их от земледельцев была уже частой, но после общего прикрепления государством были приняты особые меры, чтобы эти состояния не смешивались. Прикрепление разрушает холопство: ни служилые люди, ни посадские, ни (впоследствии) крестьяне не могут поступать в холопство, у которого таким образом отняты все источники, кроме рождения. Факт ограничения свободы крестьян, развиваемый частными мерами в пользу частных лиц, государство обращает в пользу государственной службы.
Отношение закона к прикреплению. Уже с давних времен (с середины XV в.) являются партикулярные меры законодательства (в частных законах — жалованных грамотах в пользу того или другого владельца) о прикреплении крестьян: в 1540 г. такая грамота дана белозерским князем Михаилом Андреевичем Кириллову монастырю, в 1455-1463 и около 1478 г. даны такие грамоты Троицкому Сергееву монастырю по разным его вотчинам: ‘также есим игумена с братью пожаловал: которого их крестьянина из того села и из деревень кто к себе откажет, а их старожильца, и яз, князь вел., тех крестьян из Присек, и из деревень не велел выпущати никому’ (ак. ист., I N 59). ‘А которые люди живут в их селах и нынече, и яз, князь вел., не велел тех людей пущати прочь’.
При обширных правах землевладельца на перехожего крестьянина самое прикрепление для большей части землевладельцев вовсе не было, особенно сначала, т.е. до XVI в., мерой желательной. Тогда все население было скучено в тесных пределах верхнего бассейна Волги: предложение рабочих рук превышало их спрос, землевладельцу не было расчета держать крестьянина, когда он всегда мог найти лучшего хозяина. По свидетельству Вассиана Косого, монастыри в начале XVI в., отняв имущество крестьянина за недоимки, выгонят из своих сел его с женой и с детьми и провожали побоями. Поэтому общие законы (судебники) XV и середины XVI в. не дают никаких постановлений ни за, ни против прикрепления, ограничиваясь определением лишь срока перехода, уплаты пожилого и внесения государственных податей переходящими крестьянами. С расширением в XVI в. территории государства на восток (и вообще с устранением опасности от татар), русская колонизация усиленно двинулась по Волге, Дону и к Уральскому хребту, колонизаторами были крестьяне, которые в степях смыкались в казацкие общины, свободные и от государственного тягла и от частного оброка. Тогда для многих землевладельцев и крестьян вопрос о прикреплении становится более жизненным. Первые стараются усилить частные меры зависимости крестьян всеми способами: в 1555 г. черные общины жаловались царю, что дети боярские псковские ‘крестьян из-за себя не выпущают, а поймав де их мучат и грабят, и в железа куют, и пожилое с них емлют не по судебнику, рублей по 5 и по 10’ (доп. к акт. ист. I, N 56). К концу XVI в. усилением частных обязательств прикрепление установлено повсюду, тогда появляется и закон со своими мерами, не только санкционирующими факт, но направляющими его к другой цели.
Частные законы прикрепили владельческих (некоторых) крестьян, в середине XVI в. появляются законы местные, прикрепляющие черных крестьян. Такова (цитированная выше) важская уставная грамота, такова же грамота крестьянам Моревской слободы 1530 г.
Меры Бориса Годунова. К концу XVI в. при общем фактическом прикреплении не было надобности издавать законы о прикреплении: перехода не было, был лишь вывоз крестьян. Нужно было не отнимать свободу у крестьян, а ограничивать произвол землевладельцев. Накопилась масса исков о возвращении крестьян, которые уже именуются ‘беглыми’, тогда правительство должно было: 1) точнее обозначить прежние неопределенные сроки давности владения крестьянами и 2) вновь установить срок исковой давности о беглых крестьянах. Первое было достигнуто простым распоряжением о том, что крестьяне, записанные в заведенные тогда (в 1592 г.) писцовые книги, считаются старожильцами (чем обобщалась лишь старая практика). Это не есть закон об общем прикреплении, ибо речь идет о крестьянах, уже раньше потерявших право перехода.
Для второй цели в 1597 г. (см. в нашей Хрест., вып. III, стр. 94) в царствование Федора Иоанновича (при управлении Бориса Годунова) издан общий закон о давности исков о крестьянах, давность установлена 5-летняя*.
_____________________
* Отсюда прежде выводили, что за пять лет до 1597 г., т.е. в 1592 г., должен был появиться общий закон о прикреплении, не дошедший до нас. Но уже Погодин обратил внимание на то, что по закону 1597 г. запрещается искать о крестьянах, ‘выбежавших лет за 6,7 и за 10 и болше’, значит, крестьяне, ушедшие и в 1587 г. и даже в царствование Грозного, считались уже беглыми. С другой стороны, и в последующее время (1606 г.) устанавливается такая же 5-летняя давность. Таким образом, Погодин заключил, что Борис Годунов и Федор Иоаннович не издавали никаких законов о прикреплении (кроме указа 1597 г. о давности). Н.И. Костомаров возвратился в старому мнению (см. его ‘Историч. мои.’, I, стр. 393), говоря, что именно в 1592 г. последовало общее прикрепление. Этого мнения придерживаются и И.Д. Беляев (‘Кр. на Руси’, стр. 105) и В.И. Сергеевич (‘Лекции и исслед.’, стр. 637), относящий предполагаемый указ к самому началу царствования Федора Иоанновича. Но уже давно проф. Энгельман (‘О давности’) старался доказать, что мнимый исковым указ и есть указ 1597 г. о давности, в своей книге ‘Die Liebeigenschaft’ он утверждает ту же мысль с большей доказательностью, говоря, что не мог пропасть бесследно закон такой важности и столь интересный для тех самых бояр и дьяков, которые записывали и хранили узаконения в приказах. Считаем нелишним наломнить, что в Польше и Литве не издавались общие законы о прикреплении (кроме постановлений статута о давности), однако крестьяне были прикреплены.
Не предполагая мнимо утраченного общего закона о прикреплении раньше 1597 г., видим, что самый указ 1597 г. означает, что отношения между крестьянами и землевладельцами государство берет под свою регламентацию и обращает их к своим целям. Самое назначение давности исков исключает для крестьян состояние холопства, ибо для исков о холопах никогда не полагалось никакой давности.
На какую-то общую меру, принятую Годуновым при царе Федоре, указывает свидетельство современника, иностранца Шиля, который уверяет, что во времена Бориса землевладельцы уже привыкли смотреть на своих крестьян как на крепостных и что Борис будто бы намеривался ввести нечто вроде инвентарных постановлений, определив, сколько крестьяне обязаны уплатить и работать в пользу землевладельца. Это дальнейшим образом уясняет для нас тот новый путь, по которому хочет направит государство экономический факт прикрепления крестьян. В одном из последних указов, 9 марта 1607 г. (который многим признается подложным и известен только по изданию Татищева: ‘Судебник’, 1786 г., стр. 240-246), говорится, что ‘царь Феодор Иоаннович, по наговору Бориса Годунова, не слушая совета старейших бояр, выход крестьян заказал, и у кого колико тогда крестьян было, книги учинил, и после оттого началися многие вражды, кромолы и тяжи’: затем содержится постановление, что и впредь прикрепление должно простираться на тех крестьян, которые ‘в книгах 10J(1592 или 1593 г.) положены’, чем указывается и на дату (1592) общих мер Бориса. Но под этими ‘книгами’ можно разуметь лишь писцовые книги, Борис запретил вывоз тех крестьян, которых застала опись государства, предпринятая им, мера эта не соответствовала желанию бояр и их интересам. Указ 1607 г., вопреки мнению Костомарова, остается сомнительным: в нем есть явные противоречия между вступительной частью (мотивом) и определительной, в нем смешиваются холопы с крестьянами, чего не делает ни один закон ни прежде, ни после, устанавливается 15-летняя давность по искам о беглых крестьянах, между тем как установленная в 1597 г. 5-летняя давность продолжала действовать и при царе Михаиле Феодоровиче, дворянам стоило больших усилий выхлопотать ее удвоение до 10-летней, что давалось сначала некоторым владельцам в качестве привилегии и наконец было утверждено общим законом в 1642 г. (см. УК. книгу земск. прик. в Хрестом. вып. III, стр. XXXI, п. I). Но указ 1607 г., не будучи законом, тем не менее остается историческим памятником. Кроме сомнительного указа 1607 г. есть несомненные узаконения 1601 и 1602 гг., указывающие на характер начинающегося государственного прикрепления, по этим указам царь Борис временно (на 1 год) разрешил переход крестьян в Юрьев день и неделю спустя после Юрьева дня, кроме черных земель, вотчин дворцовых, церковных и вотчин высших служилых людей и за исключением всего Московского уезда, каждому из вотчинников позволяется вывозить только по I или 2 крестьянина, но не более. Указы этого рода, очевидно, даны не для облегчения участи крестьян (ибо касались только части их), а в интересах службы мелких собственников. Очевидно, что меры Бориса Годунова состояли в регулировании уже установившихся отношений между крестьянами и землевладельцами к пользе государственной службы, эти меры распространялись только на тех крестьян, которые уже и без того потеряли право перехода, и наконец, осуществлялись не посредством общих узаконений о прикреплении, а через сообщение новой силы писцовым книгам.
______________________
О том, что общего и окончательного закона о прикреплении не было, свидетельствуют следующие факты. Если главная масса была уже и без того прикреплена, то для остальных переход не был еще ничем воспрещен: в 1597 г. в царской грамоте Введенскому монастырю на Ояти позволяется: ‘крестьян и бобылей на ту вотчину называти’ (Доп. к ак. ист. I, 141), в 1615 г. в царской грамоте воеводам в пользу Иосифова Волоколамского монастыря пишется, что если монастырь ‘сведает где’ своих бежавших крестьян, то .воеводы обязаны ‘обыскивати всяким людьми накрепко, старинные ли те Иосифо-вы вотчины крестьяне’, — ив таком только случае возвращать их монастырю. В писцовой книге Белевского уезда 1632г. показано несколько крестьян ‘ушедших’ (но не бежавших) и записанных тут же писцовой книгой за новыми владельцами (Белев, вивл., I, 417 и 488). Существует много рядных записей в крестьянство за время до середины XVII в. (см. юрид., N 187,191, 193, 194, 196 — три акта, 290). Потеряли право перехода только старинные тяглые крестьяне, записанные в писцовые книги, но не дети, племянники и бобыли.
Общий действительный закон о прикреплении есть XI глава Уложения царя Алексея Михайловича, где говорится (ст. 3): ‘по нынешний государев указ государевы заповеди не было, что никому за себя крестьян не примати. А будет кто с сего государева уложения учиет беглых крестьян и бобылей, и их детей и братью и племянников принимать’, тот не только должен возвратить их ‘со всеми их животы, и с хлебом стоячим и молоченым и с земленым, без урочных лет’, но и уплатить 10 руб. за год. — Уложение не только констатирует совершившийся факт, но и расширяет его: а) укрепление простирается не только на старинных крестьян, но и на всех, б) оно распространяется не только на тяглых, записанных по писцовым книгам, но и на бобылей, подчиненных членов семьи, в) давностные сроки исков о беглых уничтожаются*. Зато государственный характер прикрепления выступает уже со всей ясностью. Крестьянин не может дать на себя служилую кабалу стороннему человеку (Улож. XX, 6). Землевладелец не имеет права (под угрозой наказания) обратить своего крестьянина в кабального холопа: ‘А что тот их боярин взял на них (крестьянах) служилые кабалы, и ему за то, что государь укажет, для того, что по государеву указу никому на крестьян своих и на крестьянских детей кабал имать велено’ (Улож. ц. А. М., X, 113). Помещик не имеет права освободить крестьянина с поместной землей, и даже приобретатели вотчин считали себя вправе искать на прежних владельцах за освобождение крестьян (Улож., XV, 3). Котошихин говорит, что у помещиков, которые разоряли своих крестьян, имение отбиралось (Гл. XI, ст. 3).
_______________________
* См. дополн. К.
_______________________
Значение прикрепления и положение крестьян после прикрепления. Выше была указана сущность разницы между крепостным состоянием (Horigkeit) и холопством (Leibeigenschaft). Крестьяне были прикреплены по писцовым книгам и затем по общему закону, а не по кабалам. Государство заменило частные меры зависимости прикреплением, общей государственной мерой ради целей государства, ради службы ему, оно руководствовалось не частной пользой землевладельцев, а своими интересами. Прикрепление крестьян имеет совершенно тот же смысл, что и прикрепление служилых и посадских людей. ‘Крестьянин не был прикреплен ни к земле, ни к лицу, ор был, если можно так выразиться, прикреплен к государству, он был сделан государственным работником при посредстве помещика (Хлебников. ‘О влиянии общ. на орг. госуд.’, стр. 273).
По идее государственного прикрепления, крестьяне не только, могли, но и должны были сохранить все общегражданские права (личные и имущественные). И действительно, в XVII в. крестьяне еще заключают договоры со своими землевладельцами, сохраняют права вещные (на движимость) и все личные (кроме права избрания местожительства), в государственном праве они граждане полноправные (пользуются избирательным правом в судебных и административных учреждениях и на земских соборах)*. Однако фактически из прикрепления уже в XVII в. возникло (в частных вотчинах) право помещика наказывать крестьян, усилилось старое право судебной власти первого над последними, начались отдельные случаи (сначала как злоупотребления) продажи крестьян (отдельно от вотчины).
______________________
* Почти всеми этими правами пользуются не только черноволостные крестьяне, но и частновладельческие, см. проф. Куплеваского: ‘Состояние сельской общины в XVII в.’
______________________
Но полный переход крепостного состояния в новый вид холопства (основанный на сословном признаке) относится ко временам империи. Тогда же в Московском государстве все население призвано было служить государству, всякие интересы лиц, классов и обществ бесконечно ниже интересов государства: человек, жил гораздо менее для себя, семьи и ближайшего общества, чем для государства. Только при этом крайнем направлении всех сил населения к одной цели это государство смогло сохраниться при своей громадной территории и при малочисленности и бедности населения. Это же обстоятельство предрешило формы и характер государственной власти.

В. ВЛАСТЬ

Формы власти. Отличительная черта московского государственного права есть торжество в нем неограниченной (или самодержавной) монархической власти, именно этой чертой оно отличается как от права 1-го периода, так и от современного ему Литовско-Русского государства. Однако и остальные две формы власти, действовавшие в земском периоде, не исчезли вполне в московскую эпоху, они лишь подчинились преобладающему влиянию монархической формы: московская боярская дума есть непосредственный преемник боярской думы Древней Руси. Вече исчезает в Московском государстве весьма рано, но взамен его в XVI в. появляются земские соборы.

а) Великий князь и царь

Титул. Монарх в XIV и XV вв. титуловался великим князем, с XVI в. (окончательно — с середины XVI в.) стал называться царем. Титул ‘великий князь’ присваивался уже в первом периоде старшим князьям Суздальской земли, в XVI и XV вв. он присваивался и старшим князьям прочих самостоятельных земель (Рязанской, Тверской, Смоленской, даже Суздальско-Нижегородской и Ярославской). Но с того времени, как усиливавшееся Московское великое княжество начало стремиться к установлению единодержавия на всем севере Руси, к титулу ‘великий князь’ присоединяется ‘всея Руси’ (первоначально при Иване Калите — см. ак. арх. эксп., I, N 3,4, окончательно при Иоанне III — во всех внешних сношениях) Старинный предикат, означающий вообще власть (dominimum, manits, umperium — ‘господин’) сменяется теперь в отношении к великому князю титулом ‘государь’*.
______________________
* Хотя оба термина в сущности означают и власть частную (господин в отношении к холопу — см. в Рус. Правде Кар., 123-124, 127-132, государь — землевладелец к крестьянину — см. Пек. Судн. гр., ст. 84, 87, 103 и др.), но с XIV в. название ‘государь’ приурочивается к лицу, владеющему по отношению к принадлежащим ему несвободным людям (см. Суд. 1497. ст. 9), слову же ‘господин’ приписывается власть над людьми свободными. Усвоение термина ‘государь’ или ‘господарь’ в публичном праве означает развитие неограниченной власти. Новгородцы до покорения их Иоанном III именовали великого князя господином и долго противились обязанности титуловать его государем (это было поводом к окончательному их покорению). Бытовое присвоение этого титула великим князьям (в грамотах церковных властей) начинается с середины XV в. (‘великий государь земьский великий князь Василий Васильевич’, — в грам. Ростов, архиеп. Ионы 1455, см. ак. ист., I, N 57, ‘великий государь русьский’ — в грам. митр. Ионы 1455-1461, так же, N 60). Но как прежде ‘господин’, так и теперь ‘государь’ употреблялось лишь в обращении подданных к князю а не от его собственного лица. В последнем смысле официально этот титул принят Иоанном III (см. ак. ист., I, N 111, грам. 1500 г., N 383 и др.).
______________________
В середине XV в. в титул была принята формула ‘Божиею милостию’*. В актах внутреннего управления такая формула титула встречается с начала XVI в. (ак. арх. эксп., I, N 383). Она указывает на источник власти теократический, т.е. происхождение ее из воли Божией (а не из воли подданных). Но так как все государи присвоили себе подобную же форму титула, то для означения, что только власть православных государей истекает из воли истинного Бога, стали употреблять в титуле со времени Иоанна Грозного так называемое богословие, т.е. изложение православной веры.
_____________________
* В первый раз в сношениях с Литовским государством — в дог. грам. Василия Васильевича Темного с королем Казимиром, вероятно, по примеру этого государства появилась такая прибавка и в московском титуле, на Западе еще в начале XV в. употребляют ее князья Галицко-Волынские, например Юрий, и вел. кн. Литовские со времен Гедимнна и Ольгерда (см. Данилович. Skarb, Dypl, I, N 289, и след., 352). В Москве в конце XIV в. употребляется в грамотах прибавка ‘Божиею милостию и Пречистый Его Богоматери’ (см. ак. арх. эксп., I, 14) не в виде титула, а как призвание имени Божия для укрепления и освящения акта.
_____________________
Все указанные свойства власти совмещены в титуле царь, который бытовым образом присваивался более значительным князьям и в 1-м периоде (в литературных памятниках), а еще чаще в Московском государстве в XIV в. (особенно с Куликовской битвы). Это почетное наименование превратилось в титул при Иоанне III в сношениях с Ливонией и небольшими немецкими государствами (Пам. дипл. снош., I, стр. 87), вскоре этот титул признан германским императором и Данией (там же, стр. 129), при Василии Иоанновиче, по свидетельству Герберштейна, ‘царский титул употребляется в сношениях с римским императором и папой, с королями шведским и датским, с магистрами прусским и ливонским и, как я слышал, с государем турецким’ (пер. Аноним, стр. 29). Для всех прочих внешних сношений и для внутренних актов этот титул принят Иоанном IV (после венчания на царство 1.6 января 1547 г.) и утвержден грамотой цареградского патриарха 1561 г. Признанию этого титула дольше всех государств противились Польша и Литва. Термин ‘царь’ имеет византийское происхождение и представляет собой сокращение титула ‘цезарь’ (в Остромировом евангелии в молитве Господней читается: ‘да приидет цесарствие твое’), так титуловались государи у болгар и сербов. Хотя русские постоянно титуловали так татарского хана, но этот титул дали они ему сами в ознаменование его власти над другими государями. С титулом царя действительно соединяется международное значение полной независимости от других государств, и наоборот, признание за царем Московским значения единственного истинного государя и некоторых преимущественных прав над прочими государями. Римское понятие о всемирной империи, усвоенное на Западе с Карла Великого, переносится теперь в Москву (особенно после падения Византии в 1453 г.): ‘вся христианская царства преидоша в конец и спадошася во едино царство нашего государя, по пророческим книгам (т.е. Российское царство), два убо Рима падоша (Рим и Византия), а третий стоит (Москва), а четвертому не быть’ (поел, старца Филофея). Подобно титулу царя, титул ‘самодержец’ сначала присваивался великому князю от лица подданных (в писаниях духовных лиц и в летописях, это перевод греч. (…), но от лица самого царя в официальных актах начинает употребляться со времени Лжедмитрия I.
Способы усвоения и передачи власти. Из двух способов преемства — наследования и усвоения — первый преобладаете Суздальской земле и потом в Московском великом княжестве (что обнаружило большое влияние на успех единодержавия и характер власти). Однако с конца XVI в. большое значение приобретает и принцип избрания.
Наследование как исключительное основание преемства господствует в XIV и XV вв. (пожалование от хана есть лишь утверждение прав наследства и внешняя инвеститура, как сказано выше). Здесь разумеется наследование по закону (обычаю), а именно родовое в порядке старшинства, что строго соблюдалось в XIII в. и признавалось в принципе в XIV.
Но в Москве в XIV в. фактически (по неимению других сыновей) утверждается преемство семейное (от отца к сыну), в XV в. этот порядок утверждается принципиально и потому вступает в борьбу с началом родового преемства, последняя и решительная борьба дяди (Юрия Дмитриевича — сына Донского) с племянников (Василием Темным — сыном Василия Дмитриевича) кончилась победой семейного начала. Семейное преемство могло бы снова привести государство к полному уничтожению, если бы оно получило тот вид, какой свойственен русскому частному праву наследования (т.е. разделу наследства поровну между всеми сыновьями и с участием дочерей и жен). В государственном праве утверждается противоположный порядок — единонаследия. Первоначально (в конце XIV в., со времени Дмитрия Донского) устанавливается лишь преимущественное право наследование старшего сына (майорат), ему дается лишь больший удел ‘на старший путь’, затем к концу XV в. и в 1-ой половине XVI в. ему одному вручается государственная власть, хотя и другие сыновья получают уделы с властью в них, зависимой от князя (сыновья Вас. Вас. Темного, кроме старшего — Ивана III: Юрий, Андрей, Борис, Андрей Меньшой, а также и сыновья Ивана III: Юрий, Андрей, Семен — все получили уделы). Наконец во второй половине XVI в. (при Грозном) окончательно утверждаются право первородства и единонаследие (см. Ист. Рос. Соловьева, IV, 177 и след, и статью В.И. Сергеевича ‘Как образовалась территория Моск. государства’? в журн. ‘Новь’, 1886, кн. 6 и 7).
Наследование по закону соединяется в московском государственном праве с наследованием по завещанию, оба способа исключают друг друга взаимно, а действуют в совокупности и одновременно (как и в частном праве): вел. кн. Андрей ‘благослови его (Михаила Ярославича) на свой стол, ему же по старейшинству дошел бяше степень княжения великого’ (Воскр. лет., 1319 г.). В XV в. завещательное начал оберет некоторый перевес перед наследованием по закону, именно этот способ преемства дает победу семейному наследованию над родовым, принципу первородства и единонаследия над удельным: ‘государь наш кн. вел. Весилей Дмитриевичь великое княжение дал своему сыну в. кн. Василию’, — говорили московские бояре в доказательство преимуществ прав племянника пред дядей. В начале XVI в. завещательное право вступило в конкуренцию и с принципом первородства: Иоанн III, когда умер его старший сын Иван (при жизни отца), следуя порядку первородства, ‘Божиим изволением пожаловал и благословил великим княжеством’ внука своего Дмитрия (сына упомянутого сейчас Ивана) в 1498 г. и даже венчал его на царство: но затем (1502) ‘наложил на внука своего опалу… и не велел нарицати великим князем’, а ‘пожаловал сына своего (от Софьи) Василия, благословил и посадил на великое княжение Володимирское и Московское и всея Руси самодержцем’ (Воскр. лет.). Чистое применение завещательного права к преемству ни разу не было осуществлено (ибо Ирина, которой завещал престол ее муж, царь Федор Иоаннович, отказалась от принятия власти).
Как при родовом наследовании, так и при первородстве начало власти преемника совпадало не с моментом смерти предшественника, а со времени совершеннолетия наследника, в первом случае ему назначался удел, во втором он призывался к соправительству*.
______________________
* Вас. Вас. Темный правит вместе с сыном Иваном III, и оба именуются великими князьями (в дог. 1456 г. с В. Новгородом новгородцам предписывается ‘посольство правити обема великим князем и неправы просити у обеих’). Иоанн III и его сын Иоанн правят вместе и титулуются оба великими князьями. Объявляя потом наследником Дмитрия и венчая его, вел. князь-дед говорил ему: ‘благословляю (тебя) при себе и после себе великим княжением’. Хотя Грозный не привлекал к соправительству детей, но и в XVII в. старинный отголосок родового усвоения власти воскрес снова: царю Алексею Михайловичу соправительствует его сын царевич Алексей (см. доп. к ‘к. ист. IV, N 20,39, 67 и др.). Двоецарствие Иоанна и Петра Алексеевичей хотя возникло по особым обстоятельствам, но возможно было лишь при привычке смотреть на правящую фамилию как на цельный орган соправителей.
______________________
Избрание. Участие народа в передаче власти (существовавшее в 1-м периоде вместе с наследованием) не осуществлялось в XIV и XV вв., когда унаследованная власть укреплялась ханским ярлыком. Однако и тогда ‘посаженье на стол’ хотя и совершалось ханским послом, но при участии духовенства и множества людей, по древнему обряду. По освобождении от татар непрерывное законное преемство от отца к сыну, с предварительным участием наследника во власти, не оставляло места проявлению избирательного начала. Лишь во время борьбы Василия Темного с дядей и двоюродными братьями (1425 г. и след.) победа первому была доставлена духовенством, боярами и народом Москвы, которые не желали Юрия, когда побежденный и бежавший великий князь явился в Коломну, то ‘отовсюду начали стекаться к нему князья, бояре, воеводы, слуги, откладываясь от Юрия, потому что не привыкли они служить Галицким князьям’. С конца XVI в. избирательное право начало опять оживать, и не в качестве способа чрезвычайного, при пресечении династии, а в виде способа постоянного, как добавочный способ при наследовании. В 1584 г., перед вступлением Федора Иоанновича на престол, был созван земской собор, который, по свидетельству Горсея, выбрал его, а по нашим летописям, ‘умолил его’ быть государем. В 1598 г., по прекращении династии со смертью Федора, Борис Годунов был избран сначала народом Москвы (по предложению патриарха), а потом — земским собором. Сын и законный преемник Бориса — Федор — был избран думой и народным вечем (‘всенародным множеством Российского государства). Оставив в стороне узурпацию царской власти Лжедмитрием I (1605), освященную будто бы всенародным избранием (судя по его окружной грамоте), вспомним, что по убиении его (1606) дума собрала народ Москвы звоном колокола на Красную площадь и с лобного места предложила избрать нового царя, которым был избран князь Василий Иванович Шуйский. Каждый раз при таком избрании посредством веча в грамотах объявлялось, что новый царь избран ‘всякими людьми Московского государства’. Но именно избрание Шуйского не считалось вполне правильным потому, что он ‘сел не по выбору всей земли’, впоследствии (1610) провинциалы свергли его, однако опять при участии народного собрания на поле за Серпуховскими воротами, с участием думы и патриарха. Избрание королевича Владислава состоялось в думе и собрании (под открытым небом) высшего служилого класса. В 1613 г. знаменитое избрание родоначальника дома Романовых — Михаила — состоялось в полном земском соборе. Сын и законный преемник Михаила — Алексей — был избран (1645) также на земском соборе: ‘всяких чинов люди после смерти прежнего царя на царство обрали сына его нынешнего царя’ (Котош. I, 6). После смерти Алексея дума рассуждает, кому быть царем — старшему ли его сыну, больному Федору, или малолетнему Петру. Но по смерти Федора дума сама не осмеливается решить вопрос о преемстве и определяет: ‘это должно быть решено людьми всех чинов Московского государства’, в действительности вопрос решен так: патриарх оповестил с крыльца народу о собрании на обычном месте и, выйдя туда с духовенством и думой, спросил: кому из двух царевичей быть царем? Народ отвечал: Петру Алексеевичу. Призвание к соправительству Иоанна (1682 г) в официальных актах также приписано решению патриарха, духовенства, бояр, дворян, гостей и чернослободцев (Поли, собр. зак., N 920). Избрание каждый раз укрепляется ‘утвердительной грамотой’, т.е. актом избрания за подписью избирателей.
Утверждение и религиозное освящение власти. Активное выражение воли населения в деле преемства престола не есть, разумеется, основной способ преемства, необходимая же форма участия населения в этом акте — крестное целование (присяга), которое из обоюдной присяги князя и народа в 1-м периоде теперь (за исключением одного случая присяги царя Василия Шуйского) переходит в присягу подцаных по предписанной форме — ‘подкрестной записи’, неодинаковой для разных классов — служилых и тяглых, для первых излагались специальные политические (членов думы) и служебные, для вторых — общегражданские. Форма присяги изменялась также в зависимости от того, наступало ли законное преемство или избрание (иногда ненадежное и шаткое), в последнем случае подробнее перечислялись действия, которых мог опасаться против себя новый государь (особенно в форме присяги Борису Годунову).
Религиозные обряды, несомненно, совершались при вступлении нового князя уже с древних времен, в начале XIV в. в обряде посажения на стол участвует митрополит, в 1319 г. ‘прииде благоверный кн. Михаиле (Ярославич Тверской) в Русь (из Орды) и посажен бысть на столевел. княжения в Володимери… митрополитом Киевским и в. Руси Максимом’ (Воскр. лет.), посажение совершалось тогда в церкви (сначала во Владимире, потом в Москве — в Успенском соборе). В 1498 г. в первый раз проводится венчание, совершенное Иоанном III над своим внуком Димитрием, т.е. возложение ‘венца’ (короны) и брам и (со времени Федора Иоанновича) вручение скипетра, при Василии Ивановиче Шуйском введена новая регалия — держава, при Федоре Алексеевиче — облечение в порфиру и произнесение исповедания веры. В церковном отношении важнейшим актом было возложение барм (перед которым совершалось ‘рукоположение’, как и при посвящении в церковный сан), в государственном — возложение венца. В XVII в. к венчанию присоединилось миропомазание. Обряд венчания совершается не непременно митрополитом или патриархом: он может быть совершен и собором иерархов, однако это не дает повода к мысли о зависимости светской власти от духовной.
Права власти великого князя и царя. Власть великого князя и царя именуется в этом периоде самодержавием, чем обозначается не только ее единоличность, но и неограниченная полнота прав. Эта черта власти коренится в древнем стремлении русского народа к ‘одиначеству’ с властью, т.е. в предположении тождества верховной воли с интересами населения, в 4-м периоде лишь новгородское государственное устройство перешло к зачаточным ограничениям княжеской власти. В Московском государстве, с установлением единодержавия, параллельно и постепенно устанавливается и самодержавие, что особенно заметно со времени Дмитрия Донского, при значительном участии политических учений духовных писателей (Иосиф Волоцкий, Вассиан). Оно складывается фактически при Иоанне III и его сыне Василии (о котором Герберштейн пишет: ‘он имеет власть как над светскими, так и над духовными людьми и свободно распоряжается жизнью и имуществом всех’), а теоретически при Иоанне IV, который писал: ‘Российское самодержавство изначала сами владеют всеми царствы, а те бояре и вельможи. Какоже самодерже наречетя, аще не сам строит’?, ‘Имею нужду в милости Божией… наставления человеческого не требую’ (из писем Грозного к кн. Курбскому). Но и тогда самодержавной власти приходилось еще выдерживать борьбу с остатками старинных притязаний бояр и удельных князей, чем особенно ознаменовалось царствование Иоанна IV (который решился выделить себя из ‘земли’ в опричнину), сына его Федора, Бориса Годунова (который при венчании дал клятву, удивившую народ, об уничтожении смертной казни), Василия Шуйского (который дал при воцарении ‘запись’, ограничивающую его право по отношению к жизни и имуществу подданных, ем. Собр. госуд. гр. и дог., II, N 141, и ак. арх. эксп., II, 44) и Смутное время вообще (см. договор, продиктованный боярами при избрании Владислава, в ак. арх. эксп., II, N 165). Нормальный порядок, свойственный Московскому государству, установился при царствовании дома Романовых, когда самодержавная власть указала известную долю участия во власти боярской думе и земским соборам как необходимую помощь в делах правления для нее самой. Впрочем, существо самодержавной власти не выражено было в законе до самого конца существования Московского государства. На основании фактов и отдельных узаконений извлекаются следующие черты прав царской власти в отдельности.
По отношению к церкви (теократический характер государства). Историю отношений церкви к государству в Московский период можно рассматривать по трем эпохам: в XIV в. церковь и государство находятся в равновесии, церковь помогает образованию государства. С середины XV в. и в XVI в. государство берет перевес над церковью. Так как русская православная церковь (со времени отделения Киевской митрополии) совпадала с границами государства, то все высшие чины церкви были подданными великого князя и царя. Тесная связь церкви с государством усилилась особенно с того времени, когда русские митрополиты посвящались уже не в Царь-граде, а в Москве из русских людей. Но с установлением патриаршества в России (1589) наступает 3-я эпоха: значение церкви начинает уравновешиваться с значением государства. Некоторые патриархи, стремясь к независимости в делах церкви, считают себя даже равными во власти с царями и титулуются ‘великими государями’ (Филарет — при Михаиле Федоровиче, Никон — при Алексее Михайловиче), тогда обнаруживается обратное влияние церкви на дела государственные. Со времени падения Никона равновесие опять восстанавливается.
Делая общие выводы из этих эпох, можем установить, что великому князю и царю принадлежало право участия в выборе и низложении высшего представителя церкви (митрополита и патриарха) и местных епископов. Когда центр церковного управления последовал за устанавливающимся центром государства (митрополит Петр с 1305 г. большую часть времени жил уже в Москве, при Калите), старинное право рекомендации кандидата на митрополитский престол, принадлежавшее князю, перешло к вел. кн. Московскому.
Флонентийская уния ослабила прежнюю тесную связь русской церкви с Византией, в Москве решились поставить митрополита (Иону) собором собственных епископов, тогда церковь становится в ближайшую связь с государством, великий князь (Василий Васильевич) выразил уже следующее общее начало: ‘Старина наша, которая ведется со времен прародителя нашего Владимира, крестившего русскую землю, состоит в том, что выбор митрополита принадлежал всегда нашим прародителям, в. кн. русским, а теперь принадлежит нам… кто будет нам люб, тот и будет у нас на всей Руси (ак. арх. эксп., 1,80).
В правление вел. кн. Василия Иоанновича наступает порядок, описанный Герберштейном: ‘нынешний государь обыкновенно призывает известных ему (кандидатов) и сам из числа их избирает одного по своему усмотрению’*.
_____________________
* Следующие митрополиты, по-видимому, назначались вовсе без соборного из. бранна: Варлаам — 1511, Даниил — 1522, св. Филипп — 1566, последний низложен и получил мученеческий венец от царя Иоанна Грозного.
_____________________
При введении патриаршества порядок выбора патриарха установился такой: царь избирает несколько кандидатов, тайно запечатывает в воск их имена и пересылает церковному собору для избрания (по жребию), избирающие иерархи не знают имени избранного (вынутый восковой жребий для вскрытия и объявления имени отсылается к царю). Впрочем, фактически и выбор патриарха также большей частью зависел только от воли царя (избрание Филарета и Никона).
Великому князю и царю принадлежит, далее, право инициативы церковного законодательства и участия в самом обсуждении законов, примером может служить деятельность Грозного на Стоглавом соборе 1551 г. В среднюю эпоху государи вступают непосредственно в решение обрядовых и догматических вопросов (таковы действия правительства относительно ереси ‘жидовствующих’). По учению Грозного, главная задача государственной власти есть религиозное воспитание подданных: ‘тщюся с усердием людей на истину и на свет наставити, да познают единого истинного Бога и от Бога данного им государя’, т.е. государственная власть имеет вместе с тем и духовные цели.
По отношению к территории (вотчинный характер государства). Власть великого князя именуется вотчиной (термин, введенный в науку К.Д. Кавелиным). Происхождение вотчинного налога (см. выше) объясняется различно: С.М. Соловьев выводил его из наследственности уделов после Андрея Боголюбского, К.Д. Кавелин — из прежней коллективной власти целого княжеского рода над всей русской землей, Н.И. Костомаров — из татарского государственного права, говоря: ‘Верховный владыка, завоеватель Руси, хан, называемый правильно русскими царем, роздал князьям уделы в вотчины’. Мы знаем уже, что явление это естественно объясняется из смешения государственных и частных начал, свойственного древним временам истории всякого народа. Из этого не следует, что сущность вотчинного начала состоит (так думает Б.Н. Чичерин) в замене государственного права частным*.
_____________________
* Время особенного господства вотчинного начала относится к XIII — XIV вв., т.е. не совпадает с полным развитием неограниченной великокняжеской и царской власти (XV, XVI и XVII вв.), что указывает на различие оснований этих двух явлений. Признаки вотчинного начала следующие: князья (великие и удельные) отчуждают свои уделы по купчим и дарственным, завещают их сторонним лицам в целом и в частях. Более характерные из этих актов суть духовные грамоты князей (см. духов. Калиты во II вып. Хрест. по ист. русского права), в них отказывают части территории сыновьям, вдовым княгиням, матерям и дочерям (Семен Ив. Гордый отказал все свое княжество своей жене Марии), в завещательные распоряжения о государственной территории включаются и выделы частного имущества — недвижимого и движимого (вел. кн. Иван Данилович Калита завещает старшему сыну 18 волостей, 9 сел, 4 золотых цепи, 3 золотых пояса, 2 золотых чаши и т.д.). Но вотчинные права на территорию отличаются от прав на частное имущество (в самих духовных грамотах того времени) как объектом этих прав, так и сущностью их. В первом отношении ‘села’ (частное имущество князей) отделяются от ‘волостей’. Владение волостями означало государственное управление ими и суд в них, вознаграждаемые доходами от того и другого (а не хозяйственное пользование ими), отсюда государственные пошлины именуются волостями, князья распоряжаются ‘тамгою и иными волостями’, а также и мыты’
_____________________
Сущность вотчинного начала состоит в распоряжении путем частных сделок государственными правами. Отсюда, из вотчинного начала, нельзя выводить право государей Московских на имущество их подданных.
По отношению к населению власть великого князя и царя имеет патриархальный характер, т.е. истекает из древних оснований власти домовладыки и отца, общее наименование подданных в отношении к государю (кроме служилых, именуемых холопами) есть ‘сирота’. Исходя из этого распоряжение свободой, здоровьем, жизнью и имуществом подданных осуществляется не в личных интересах государя, а в общественных (за преступления), причем, однако, преступления и наказания измерялись, как правило, личным усмотрением государя (‘что государь укажет’). Государю принадлежало право устраивать браки своих подданных (относительно бояр — непосредственно, относительно прочего населения эта власть передана наместникам). К концу существования Московского государства власть заметно изменяет свои основания, принимая все более полицейский характер.
По отношению к самой власти. Царь иногда отрекается от власти, поручает ее временно или постоянно другому лицу, разделяет власть. Иоанн IV разделил власть на земскую и опричную, назначил русским царем татарского князя Симеона Бекбулатовича.(а себе оставил титул Ивана Московского), причем все государственные акты действительно исходили от имени царя Симеона, отняв потом власть у этого последнего, он сделал его великим князем Тверским. Впрочем, такие действия совершались только Иоанном IV в эпоху болезненного напряжения его борьбы за неограниченную власть, из сущности же теократического и патриархального начал не вытекают такие права: власть есть обязанность, возлагаемая Богом на его носителя, он не может уклониться от ее тяготы, как бы неподсильна она ни казалась. В смысле обязанности власть понята северорусскими государями весьма рано. Когда в 1319 г. бояре убеждали вел. князя Михаила Ярославича не ездить в Орду из самосохранения, то он отвечал: ‘Аще аз где уклонюся, то вотчина моя вся в полону будет, множество христиан избиени будут: аще ли после того умрети же ми семь, то лучше ми есть ныне положити душу свою за многия души’ (Воскр. лет.). Он действительно сделался мучеником государственных обязанностей власти. Об этих обязанностях напоминала церковь во время венчания царя и в отдельных случаях: когда, например, Иоанн III хотел бежать пред сражением с крымским ханом Ахматом, то архиепископ Вассиан назвал его в послании ‘бегуном и предателем христианства’.

б) Боярская дума

Место боярской думы в ряду других государственных учреждений определяется ее отношениями к самодержавной власти. Это не есть учреждение административное или судебное, т.е. высший центральный приказ. Дума (равно как и земские соборы) является вспомогательным учреждением при самодержавной власти, которая чрез нее осуществляется в частных проявлениях государственной жизни.
Основные моменты в истории боярской думы Московского государства определяются именно отношениями ее к верховной власти. Можно различать три эпохи в ее истории.
1) В первую эпоху, т.е. в XIV и XV вв., замечается бытовое совпадение деятельности думы с действиями княжеской власти, основанное на единстве интересов. Возвышение Московского княжества было вместе с тем возвышением могущества и богатства московских бояр. Отсюда успехи московского единодержавия (кроме поддержки духовенства) главным образом объясняются содействием бояр, в истории единодержавия были моменты ослабления, которыми могли легко воспользоваться другие княжества и уничтожить все плоды предшествующих усилий. После Ивана Калиты и Симеона Гордого княжил малоспособный и бездеятельный Иван Иванович, однако дело, начатое первым, было продолжено при нем боярами (и митрополитом Алексеем) как относительно Орды и других княжеств, так и при усмирении внутренних смут: московский тысяцкий, соперничавший с великокняжеской властью, был убит, по слухам, убили его бояре, между тем как народ стоял за тысяцкого и взволновался, так что многие бояре уехали на время в Рязань. Поэтому недаром Симеон завещал братьям слушать старых бояр. По смерти Ивана (1359) его наследником остался малолетний Дмитрий, и, разумеется, не ему, а боярам (и св. Сергию) принадлежала победа над его соперником — князем Суздальским (1361). Дмитрий, умирая, дал такое завещание детям: ‘бояре своя любите, честь им достойную воздавайте противу служений их, без воли их ничтоже не творите’ (Воскр. лет., 1389 г.). Преемник его Василий оставил (1425) наследника Василия (Темного) 10 лег от роду, опять дело единодержавия было спасено боярами (и митрополитом Фотием), процесс в Орде между московским князем и его соперником-дядей выигран в пользу первого московским боярином — Всеволжским (1431), затем, после изгнания Василия из Москвы его соперником, последний должен был бежать из Москвы, потому что в Коломну, где укрылся великий князь Василий, стали стекаться к нему князья, бояре, дворяне и слуги из Москвы. Наоборот, падение других княжеств объясняется изменой местных бояр и переходом их в Москву, Московский великий князь нарочито теснил удельных бояр, чтобы принудить их к переходу к себе. И по установлении единодержавия в первое время полное согласие деятельности бояр с действиями великих князей продолжалось. При Иоанне III все важнейшие акты государственной деятельности совершались по соглашению с боярами, женитьбу на Софье Палеолог Иоанн III предпринял так: ‘подумав о сем с митрополитом, матерью своею и бояры… послал к папе’ (Воскр. лет. под 1469). Перед походом на Новгород ‘князь великий разосла по всю братию свою, и по все епископы земли своея, и по князи и по бояре свои… и мысливите о том не мало, и конечное упование положили на Господа Бога’, т.е. решили войну (там же, 1471 г.).
2) Во вторую эпоху, в XVI в., происходит борьба между самодержавной властью и боярами, начатая великим князем и продолженная боярами. Установившееся единодержавие собрало изо всех княжеств местные боярские силы в одну Москву, кроме того, здешнее боярство усилилось огромной массой служилых князей, лишенных уделов, которые хотели вознаградить потерянную первую роль в деревне второй в столице. С другой стороны, уничтожив уделы и лишив бояр права перехода и превратив их в служилых людей, великий князь более не нуждался в их содействии для укрепления власти (современники видели начало и причину перемены в отношениях к боярам в прибытии византийской царевны Софии и в ее влиянии). Но Иоанн III еще допускал возражения себе в думе, даже любил их и награждал за них. Его сын начал решать дела сам-третей у постели, в чем видели тогда нарушение обычая (т.е. беззаконие). ‘Которая земля (писал Берсень Максиму Греку) переставливает обычьи свои, и та земля не долго стоит, а здесь у нас старые обычаи князь велики переменил’ (ак. арх. эксп., 1,142). О Василии Иоанновиче тот же Берсень и Герберштейн сообщают, что он ‘встречи против себя не любит’, кто ему встречу говорит, и он на того опаляается’. Бояре уже не смели ему противоречить, и когда он (1525) обратился к их совету, намериваясь произнести развод со своей женой Соломонией (чтобы жениться на Елене Глинской), то бояре одобрили это, за исключением немногих. При Елене Глинской и в малолетство Грозного (1534-1546) обстоятельства склонили весы в пользу бояр: соперник малолетнего Иоанна IV — князь Андрей Иоаннович — писал в своих грамотах: ‘Князь велики мал, а держат государство бояре, и вам у кого служите’? Для многих это было достаточной причиной, чтобы отъехать к Андрею. Но, несмотря на перемену обстоятельств, бояре еще раз вынесли на своих плечах дело создания государства в малолетство царя, разумеется, отмежевывая себе и львиную долю в благах этого государства. Однако сказания официальных ‘царственных’ летописей о крайних злоупотреблениях власти боярами и их грабительствах в малолетство Грозного должны быть признаны не беспристрастными: лишь отдельные лица — временщики (особенно Шуйские) — терпят справедливое порицание даже от такого крайнего приверженца боярской партии, каким был князь Курбский. Со времени воцарения Иоанна (1547), этот царь начал сознательную борьбу е боярской партией сначала мерами разумными, приблизив к себе людей ‘худородных’, обратившись к совету всей земли (земскому собору) и создавши несколько здравых законодательных мер, ограничивающих значение удельных князей и бояр (см. Хрест. по истории русск. права, III: ук. кн. ведом, казн., ст. XVIII и XIX), а потом мерами жестоких казней и гонений (1560-1584), вызванных большей частью не мнимой изменой бояр, а проводимых сознательно, с целью ‘не держать при себе советников умнее себя’ (совет, данный Иоанну Вассианом Топорковым в 1553 г.). Казни направлены были не на одних бояр и князей (в 1570 г. был разрушен весь В. Новгород и его пятины, разрушение продолжалось около 6 недель, собрано было 10 тысяч тел, кроме унесенных Волховом), но главным их объектом были бояре. Одной из мер борьбы было разделение государства на опричнину и земщину, земские дела оставлены в руках бояр, даже ратные дела должны были решаться ‘государем, поговоря с боярами’. В опричнине Иоанн надеялся осуществить вполне свой новый план. Но именно здесь обнаруживалась неосуществимость и непрактичность его идей, в учреждении земщины он сам признал себя побежденным, отделив верховную власть от государства и предоставив ее боярам. Последним средством его борьбы с боярством была литературная полемика с князем Курбским, отъехавшим в Литву, по этой полемике мы можем сопоставить и оценить государственные воззрения двух борющихся сил, несомненно, что ‘старина’, обычай (т.е. законность) была на стороне Курбского, а ‘новина’ (революционное начало) на стороне Грозного. Курбский отнюдь не стоит за восстановление удельно-княжеского порядка, он, не посягая на верховную власть, доказывает только необходимость для царя ‘совета сиглитского’, т.е. совещаний в боярской думой, что с древнейших времен практиковалось и в Киеве и в Москве и что вызывается сущностью и интересами самой монархии. Идеал Грозного бессодержателен, ‘жаловати сами холопей волны, а и казнити волны есмы’. Ничто не препятствовало Грозному обходиться без боярской думы, не прибегая к казням, но он сам нашел это неосуществимым. Деятельность Грозного, не достигнув цели, принесла лишь тот результат, что временно отделила интересы бояр от царской власти и заставила бояр, в свою очередь, уже сознательно обеспечить власть за собой за счет власти монархической. Конец XVI в. (с 1584 г.) и начало XVII (1612 г.) есть время таких попыток боярства и боярской думы. Котошихин сохранил следующее известие: ‘Как прежние цари, после царя Ивана Васильевича, обираны на царство, и на них иманы письма, чтобы им быти не жестоким и не опальчивым… и мыслити о всяких делах с бояры и с думными людьми собча, а без ведомости их тайно и явно никаких дел не делати’ (ср. выше запись царя Василия Шуйского и грамоту Владислава). После смерти Федора Иоанновича бояре требовали присяги на имя думы боярской. Впрочем, вся новость таких попыток боярствазаключалась лишь в том, что допущение бояр к участию во власти становилось для царя обязательным формально. 3) В третью эпоху (XVII в.) наступает нормальное отношение боярской думы к власти царя, т.е. нераздельность действий той и другой, без взаимных посягательств на верховное значение последней и вспомогательную роль первой: государь без думы и дума без государя были одинаков явлениями ненормальными.
Состав боярской думы изменялся по указанным выше эпохам. Сначала в составе ее были только бояре в древнем значении этого слова, т.е. свободные землевладельцы. Но с превращением их в служилых людей и расширением территории начали различаться бояре вообще и бояре служилые в точном смысле, при нашествии неприятеля земские бояре обязаны садиться в осаду в том городе, где кто живет (где его вотчина): но бояре введенные и путные от этого освобождаются, потому что обязаны быть при своих должностях у великого князя. Высший класс служилых именуется ‘боярами введенными’, т.е. введенными во дворец для постоянной помощи великому князю в делах управления, они же получали кормления, т.е. наместничество в городах. Другой низший разряд таких же дворцовых слуг называется путными боярами или путниками, получившими ‘путь’ — доход в заведование. Судя по аналогии западнорусских явлений, последние (путники) должны занимать весьма низкое место на иерархической лестнице. Понятно, что советниками князя — членами боярской думы — могли быть только первые, т.е. бояре введенные, именуемые иногда ‘большими’. Это и было переходом к образованию из боярства чина (дававшего потом право на заседание в думе). Второй элемент, вошедший в состав боярской думы по мере уничтожения уделов, это князья, они сначала делались советниками великого князя по своему званию князей, не нуждаясь для этого в особом назначении в чин боярина и, конечно, считая свое звание выше боярского, это преимущество князей признавалось великим князем и при Иоанне III, когда служилых князей было уже множество, самый родовитый московский боярин Кошкин должен был уступить первенство в командовании войсками (во время Ведрошского похода) князю Щенятеву. Князья в XV в. представляли особый разряд в составе думы (Иоанн III созывал ‘князи и бояре свои’). Княжеский элемент преобладал в думе и в XVI в., составляя большую половину ее, а иногда и 2/3. Но в XVI в. уже далеко не всякий князь попадал в думу, многочисленность служилых князей принудила сделать между ними выбор и проводить в думу лишь некоторых через чин боярина. Ни все бояре, ни тем не менее князья не могли быть призваны каждый раз в думу, ежедневные дела решал великий князь лишь с теми немногими, которые постоянно находились при дворе. В важных случаях созывались и бояре, наместничавшие по городам, и князья.
Для второй эпохи характерной чертой состава думы, кроме превращения звания боярина в чин и возведения в этот чин князей, служит определение того, какие из придворных должностей дают право на присутствие в думе, такой признана должность окольничьего, также ставшая чином. При Иоанне Ш только бояре и окольничие им ели право центрального суда и управления (‘судити суд бояром и окольничьим’ — Суд. 1497 г., ст. 1) и только эти лица и были советниками великого князя. Впрочем, впоследствии мы находим в составе думы дворецкого, казначеев и иногда крайчего, но это были не чины, а только должности. Введение в думу только некоторых из огромного числа прежних (земских) бояр и князей и точное определение дворовых должностей, дающих право на членство в думе, есть первое и существенное отличие Московской думы от древней.
С первой половины XVI в. великий князь начал вводить в думу людей ‘худородных’ — простых дворян, которые и получили титул думных дворян, что тоже превратилось в чин. Так как в источниках встречаются ‘дети боярские, которые в думе живут’, еще в 1536 и 1542 гг., то следует думать, что подобное расширение состава думы было произведено вел. кн. Василием Иоанновичем (и притом простиралось на детей боярских). Эту меру усилил и определил Иоанн IV вовремя своей борьбы с родовитыми боярами: с 1572 г. ‘думные дворяне’ появляются в списках членов думы как особый постоянный разряд думных людей.
Ко времени борьбы с боярским элементом относится появление в думе и думных дьяков. При усилении письменного делопроизводства естественно было ожидать и появления канцелярии при думе. Думным дьякам поручалось заведование такими текущими делами, которые не могла вести постоянно дума in corpore, — именно делами посольскими, разрядными, поместными и бывшего Казанского царства, эти отрасли вверены дьякам, но как делегатам думы. Поэтому думных дьяков в XVI в. было обычно четыре. Такое положение выводило их из разряда секретарей: они становились министрами, и каждый по своему ведомству имел право голоса на заседаниях думы, хотя членами думы они не считались. При Алексее Михайловиче число думных дьяков дошло до 6, а при Федоре Алексеевиче — до 15. Такой исторически сложившийся состав думы оставался неизменным и в XVII в.
Получение звания думного человека зависело от производства кого-либо в один из высших чинов волею государя. Но государь в этом случае исходил из ‘породы’ жалуемого: лица высших, преимущественно княжеских фамилий получали прямо звание боярина, минуя низшие чины, менее знатные начинали с окольничества, прочие проходили по низшим ступеням чинов, редко достигая боярства. Лишь в производстве в думные дворяне и думные дьяки воля государя ничем не стеснялась, в думные дьяки производились из дворян, гостей и подьячих. Акт пожалования в думный чин заключался в словесном объявлении этого во дворце через думного дьяка в присутствии ассистента из думных чинов равного ранга с жалуемым чином (если жалуется боярство или окольничество).
Число членов думы не может быть определено для первой эпохи, когда еще не установилось возведение в чин боярина и, следовательно, назначение в думу. С XVI в. оно становится определеннее, со времени вел. кн. Василия Иоанновича ведутся уже списки членов думы: от Иоанна III к сыну его перешло 13 бояр, 6 окольничьих, 1 дворецкий и 5 казначей, сам Василий оставил своему преемнику 20 бояр, 1 казначея, 1 окольничьего. При Иоанне Грозном число бояр понизилось вдвое, зато увеличилась неродовитая часть в составе думы: оставил сыну 10 бояр, 1 окольничего, 1 кравчего, 1 казначея и 8 думных дворян. Обратное явление произошло при Федоре Иоанновиче, который оставил 18 бояр, 8 окольничьих и только 2 думных дворян. Далее общее число думных людей возрастает с каждым царствованием (за исключением царствования Михаила Федоровича): так, при Борисе Годунове их было 30, в Смутное время — 47, при Михаиле Федоровиче — 19, при Алексее Михайловиче — 59, при Федоре Алексеевиче — 167.
В постоянных заседаниях думы участвовали далеко не все, имевшие звание думного человека, а лишь те, которые были в то время налицо в Москве (если не были одновременно заняты специальными служебными делами и если не подвергались временной опале). Возможно, полные заседания думы происходили в особо важных случаях, в частности при созыве земских соборов (непременную часть которых составляла дума). Иногда к думе присоединялся собор духовенства, особенно когда вопрос касался прав духовенства (см. ук. кн. ведом, казн., ст. I и XIX), иногда же собор духовенства привлекался к обсуждению государственных вопросов в отдельном заседании.
Заседания думы происходили в царском дворце — ‘на Верху’ и в Золотой палате, во время правления патриарха Филарета Никитича дума иногда собиралась в его дворце. По словам Котошихина, ‘бояре, окольничьи и думные и близкие люди приезжают к царю челом ударить с утрарано, на всякий день… также и после обеда приезжают к нему в вечерни по вся дни’ (11,14). Временем заседания думы, по свидетельству Маржерета, было от 1 часа до 6 часов дня, вечером же бояре собирались опять около 4 часов. Не все время проходило в заседании: бояре делили с царем все обыденные акты жизни: ходили в церковь, обедали и пр. По свидетельству Флетчера, собственно для обсуждения дел назначены были понедельник, среда и пятница, но в случае надобности бояре заседали и в другие дни. Для выслушивания докладов по ведомству того или другого приказа были назначены особые дни и часы.
Председателем думы был царь, но в XVI и XVII вв. такое председательствование часто было лишь номинальное, государь не всегда присутствовал, бояре решали без него или окончательно, или их решения утверждались государем. Члены распределялись в думе по порядку чинов, а каждый чин — по местнической лестнице. Уложение царя Алексея Михайловича (X, 2) предписывает думе ‘всякие дела делати вместе’, этим косвенно утверждается начало единогласия при решениях. В конце XVII в. возникает особое отделение думы для судных дел — расправная палата, состоявшая из делегатов думы (по несколько членов от каждого чина — см. Дворц. разр., IV, стр. 187, 483 и др.).
Во время выезда бояр с царем из Москвы в поход на месте оставляется несколько членов ее ‘для ведения Москвы’. В эту комиссию думы шли все доклады из приказов, но окончательно решались ею только дела меньшей важности, остальные отсылались к царю и находившимся при нем боярам.
Права боярской думы. Дума есть учреждение, не отделенное от царской власти, поэтому, подобно правам последней, права думы не были определены законом, а держались, как факт бытовой, на обычном праве. В законах находим частичное утверждение за актами деятельности значения актов высшей власти.
В отношении к законодательству обычный процесс творчества закона указан в царском Судебнике такой: ‘А которые будут дела новые, а в сем Судебнике не написаны, и как те дела с государева докладу и со всех бояр приговору вершатся, и те дела в сем Судебнике приписывати’ (ст. 98)*. Уложение 1649 г. своими законодательными источниками признало государевы указы и боярские приговоры. Общая законодательная формула была такова: ‘государь указал и бояре приговорили’. Это понятия о законе как результате нераздельности деятельности царя и думы доказывается всей историей законодательства в Московском государстве, Судебник 1497 г. ‘уложил князь великий с детьми своими, и с бояры’, Судебник царский издан царем ‘с своею братьею и с бояры’. В царствование Грозного большинство законов носит обычную формулу: ‘уложил (царь) со всеми бояры’, такая совместная законодательная деятельность царя и думы сохраняется до конца XVI в. (за исключением некоторых законов 1557-1559 гг., которые надписаны только именем царя). В последующие времена иногда также упоминаются в качестве законов царские указы без боярских приговоров (см. УК. кн. холоп, прик. V-VII и многие статьи УК. кн. зем. прик.). С другой стороны, есть ряд законов, данных в форме боярского приговора без царского указа: ‘все бояре на Верху приговорили’ (ук. кн. ведом, казн., ст. XXI, см. также уст. кн. разб. прик., ст. 9,10,15,18, 29,43,45,49,1, II, III и IV, ук. кн. прик. холоп., ст. IV и VI, ук. кн. пом/прик., ст. III, 4, 6). Из таких случаев отнюдь нельзя заключить о раздельности законодательных прав царя и думы. Царские указы без боярских приговоров объясняются или незначительностью разрешаемых вопросов, не требовавших коллегиального решения, или поспешностью дела. Указ 1609 г. о холопстве дан царем Шуйским без боярского приговора, но в конце акта прибавлено: ‘и о том рекся государь говорить с бо?щы’. Боярские приговоры без царских указов объясняются или полномочием, данным на этот случай боярам не только составить, но и утвердить закон, или отсутствием царя, или междуцарствием. Полнота законодательной власти думы во время междуцарствия всего больше указывает на то, что дума была обычным и постоянным элементом законодательной власти, ибо во время междуцарствий дума не получала особых полномочий регентства, а проявляла лишь в отдельности и полноте те права, которые принадлежали ей и при царях. Некоторые следы действительных противоречий между законодательной властью царя и думы замечаются только в царствование Вас. Ив. Шуйского (см.Ук. кн. прик. хол., ст.у и прим. 32).
_____________________
* Царь, не участвуя в обсуждении закона, дает вперед полномочие думе решить вопрос окончательно без последующей санкции, таковы законы, данные по формуле: ‘по указу в. государя бояре приговорили’ (П. С. 3., N 14, 15, 16, 17, 682. 686, 700 — новоук. ст. 1677 г. и мн. др.).
Таковы формы совокупности законодательных действий царя и думы Но есть и (исключительные) факты раздельности (указанные выше).
В тексте нами высказаны некоторые соображения для объяснения этой раздельности, между тем проф. Оргеевич говорит, что нами представлено ‘объяснение самостоятельной законодательной деятельности бояр’ (стр. 466). Нижеследующие замечания (надеемся) исключат такие недоразумения. Если мы говорим, что законодательная деятельность принадлежит царю и думе в совокупности, что при этой совокупности думе отводится вспомогательная роль, то о самостоятельной деятельности думы (кроме междуцарствия и малолетства царя), конечно, мы не говорили и не могли говорит.
Факты осуществления отдельных боярских приговоров наряду с царскими указами не подлежат сомнению (см. выше), боярские приговоры как отдельные ты приняты в числе источников Уложением царя Алексея Михайловича. Неужели же можно представить себе, что дума, без ведома царя, занялась когда-либо составлением закона и затем, составив его и не уведомляя царя, публиковала и приводила в исполнение? Такой порядок немыслим не только в Московском, но и ни в каком государстве. Отдельные боярские приговоры предполагают или скрытую, или предполагаемую санкцию царя. Выше был приведен факт заседания думы у патриарха Филарета, который в качестве ‘великого государя’ делил с царем и законодательную функцию. Патриарх несомненно присутствовал при составлении закона, между тем в тексте закона говорится, что ‘бояре приговорили’. Какую же роль играл патриарх и зачем именно к нему собирались в этот день бояре для заседания? Очевидно, он (за царя) дал санкцию закона, согласился с мнением бояр. Между тем санкция в изложении закона не выражена просто потому, что всем в государстве известно, что боярский приговор без воли царя (или заменяющего его лица) не был бы объявлен для исполнения. Гораздо чаще были случаи приговоров с предполагаемой санкцией царя. Множество законодательных запросов (особенно по специальным частям уголовного и гражданского права) идет в думу ежедневно. Дума, не по поручению ad hoc., а по своей должности, рассматривает их. Не присутствовавший царь дает словесное согласие на ее решения — и вот является боярский приговор без санкции царя, который, однако, мыслится как необходимый ингредиент закона. Затем боярские приговоры (без санкции царя) являются вследствие общей предварительной санкции, а именно: а) в отсутствие царя, каким было продолжительное удаление Иоанна IV в Александровскую слободу, б) во время продолжительных болезнен царя (как при Федоре Ивановиче и Федоре Алексеевиче): в) сюда же относится малолетство царя и великого князя (например, Дмитрия Донского, Василия Васильевича Темного и Иоанна IV — по смерти Елены),когда особое регентство не было учреждено. Из первых двух случаев акты законодательной деятельности не дошли до нас, но из эпохи малолетства Иоанна имеем немало актов. Такие акты выходили с титулом малолетнего царя, но в сущности были только боярскими приговорами. Дума ‘решала дела внешние именем Иоанна, а дела внутренние — именем великого князя и его матери’, — говорит Карамзин о малолетстве Иоанна IV (т. IX, 3). Во время малолетства Грозного даны думой столь важные акты, как договор с Ганзой, учреждение выборного (губного) суда во Пскове и несколько других. Во всех этих случаях дума пользуется полномочием не только обсуждать закон, но и утверждать и публиковать его (без последующей санкции).
Мы относим сюда и акты междуцарствия. Проф. Сергеевич выражается так: ‘Междуцарствие к делу не относится. От боярской думы в междуцарствие нельзя делать никаких заключений к царской думе. Это ива совершенно разных учреждения’ (стр. 466-467). Мы полагаем, что дума в междуцарствие не только ‘к делу относится’, но относится к нему в высшей степени. Это не два разных учреждения, а одно и то же. Кто ‘учреждал’ особую думу во время междуцарствия? По самому понятию о междуцарствии ‘учреждать’ было некому, боярская дума (которую почему-то предпочитают титуловать ‘царская’, хотя она существует не с 1547 г.) ео ipso вступает в роль правителя или, лучше сказать, продолжает эту роль, усваивая те ее стороны, которые при царях ей принадлежали лишь в особых случаях: окончательно утверждать законы и давать высшие распоряжения. Только один раз (в 1612 г.) приняли на себя эту роль вожди ополчения, но потому, что все бояре разбежались из Москвы. Дума при наступлении междуцарствия остается в том же самом составе, в каком была в данную минуту (при царе), и не получает ни от кого никаких новых полномочий. Спрашивается: почему это так? Ответ на это и указывает, как данное положение относится к правам думы при царе. Единственно возможный ответ тот, что думе и при царе принадлежала та же власть (только в совокупности с царской).
Таковы все возможные случаи возникновения боярских приговоров без санкций царя.
С другой стороны, существует множество царских указов без боярских приговоров, что объясняется:
а) тем, что царь в деле законодательства обладает властью, которая не нуждается в чужой санкции, а нуждается лишь в обсуждении дела, если же дело, по несложности, местному или временному значению, не требует предварительного обсуждения, то царь отнюдь не стеснен законом Судебника и дает указ без бояр. Многие из таких указов имеют, впрочем, характер распространений, а не законов (см. 5*. кн. зем. пр. II, III, VI, VIII, XI, XXI, XXVII, XXX, XXXV и др.),
б) тем, что и здесь нередко имеет место обстоятельство, указанное относительно боярских приговоров, участие бояр и предварительное обсуждение закона в думе скрываются в общепринятой формуле царского указа: например, в указе 11 января 1585 г. читаем: ‘послан прежде всего царев и вел. князя указ в старых долгех’. Отсюда следовало бы заключить, что царь дал указ одной своей властью без бояр, но, к счастью, самый указ есть налицо, это указание 1557 г. об отсрочке уплаты долгов, а в нем читаем: ‘царь и вел, кн. Иван Васильевич в. Р. приговорил с бояры’. Еще пример: 3 декабря 1627 г. дан весьма важный закон о жалованных вотчинах с пометами под каждой статьей: ‘указали государь и св. патриарх’. Итак, дело, по-видимому, обошлось без обсуждения в думе. А между’ тем в начале указа читаем: ‘царь и в. кн. Мих. Федорович и отец его государев… советовав о том в крестной палате, указали…’: с кем же они ‘советовали’? Между собой? Но тогда зачем подробности’ в ‘крестной палате’ (в которой собирались бояре во время правления Филарета Никитича)?
Указав случаи раздельной деятельности царя и думы, мы вправе заключить, что это раздельность мнимая, основанная всегда на предполагаемом согласии воли царя и мнений думы. Таким образом, совокупность действий царя и думы в деле творчества закона остается явлением нормальным, и постановление 98-й ст. Судебника есть закон, постоянно исполняющийся.
Так по закону и в принципе. Но люди всегда люди, между ними возможны противоречия, несогласия. Проф. Сергеевич говорит: ‘Нельзя придумать никакой формы совместности, при которой не пришлось бы, в случае разногласия, кому-нибудь уступить’.
Позволим себе напомнить уважаемому ученому его схему отношения веча к князю, т.е. идеальное ‘одиначество’. которое ежедневно нарушалось. Действительно, при противоречии надо кому-нибудь уступить, и мы отнюдь не будем отрицать, что боярам, может быть, не раз приходилось уступать в случае ясно выраженной воли царя, не беремся тоже утверждать, чтобы и царям (особенно таким, как Федор Иванович, Федор Алексеевич, Михаил Федорович в начале царствования, да даже и таким, как Борис и Шуйский — боярские ставленники) не приходилось никогда сознательно уступать боярам. Припомним, что и при Иоанне III случались резкие ‘встречи’, которых умный государь не боялся и уважал.
Но уступчивость не есть всегдашний исход человеческих столкновений: бывают люди неуступчивые, как цари, так и бояре, были и такие, как вел. кн. Василий Иванович и царь Грозный. При таких отношениях, действительно, нельзя ‘придумать формы’ соглашения. Государствоведам и историкам известно, что такие случаи столкновения совокупно действующих элементов власти решаются только борьбой. Мною выше была представлена история борьбы князя с думой в земле Галицкой. Но и в царелюбивой Москве не все было тихо да гладко: целый век тянулась борьба государевой власти с боярской, причем великий князь прогонял бояр, говоря, ‘иди, смерд, прочь, не надобен ты мне’, и обходился иногда без думы, в свою очередь, бояре брали с царей ‘записи’, чтобы они ничего не решали без думы с боярами. Первое осуждалось современниками как нарушение права (обычного), второе удивляло и беспокоило народ, хотя здесь нового было только узаконение (на письме) известного обычая. Историк права обязан выводить заключения о не/мольном порядке этих политических бурь.
В обыденном течении законодательства столкновения царя и думы отражались редко, однако отражались, такова эпоха царствования. В. Ив. Шуйского, которая дает нам очень поучительные примеры в этом отношении. 7 марта 1607 г. царь Василий Иванович ‘указал о добровольных холопах’, т.е. постановил, что свободные слуги не отдаются в кабалу своим господам против их во ли. сколько бы времени ни служили. 12 сентября 1609 г. в холопьем приказе об этой же статье, ‘которая в 115 году в Судебник приписана, в Верху бояр докладывали, и бояре все тот прежний приговор 115 года указали отставить, а приговорили’ руководствоваться законом Федора Ивановича. Итак, царь дал указ без бояр, через два года дума без царя отменила этот закон. 25 февраля 1608 г. судьи холопьего приказа ‘докладывали бояр о разных статьях, и бояре, слушав статей, приговорили (под каждой статьей значится, как ‘бояре приговорили’), но в тот же день те же самые судьи почему-то об одной статье докладывали ‘государя царя’, и ‘государь сего докладу слушав и приказал’, бояре обошлись без царя, царь — без бояр. Но царский указ опять не уцелел: в 1609 г. мая 21 ‘государь приказал сей приговор оставити’. При отмене своего указа царь снова возвратился к вопросу о добровольных холопах, который, очевидно, его очень занимал. Сделав распоряжение отдавать таких давних слуг их господам, он оговорился, что распоряжается временно, до решения дела боярами: ‘о том рекся государь говорить с бояры’. Очевидно, мы присутствуем при столкновении двух факторов законодательств, и победа остается далеко не на стороне царя. Настойчивость обеих сторон ведет к замешательству в законах и противоречию их.
Повторяем, что не из таких исключительных явлений историк права извлекает понятие о законном порядке: для него есть немало фактов, свидетельствующих о согласном участия в деле законодательства царя и думы.
_____________________
Относительно решения вопросов внешней политики такая же совместная деятельность царя и думы с конца XVI в. дополнялась еще участием земских соборов, которые, однако, часто ссылались на то, что окончательное решение этих вопросов, по обычаю, принадлежит царю и думе: ‘а на то дело ратное рассмотрение твоего царского величества и твоих государевых бояр и думных людей’, — говорили духовные власти на соборе 1642 г. Необходимое участие думы в делах этого рода выразилось в постоянном учреждении так называемой ‘Ответной палаты’ при думе: члены посольского приказа не могли сами вести переговоры с иностранными послами, с послами ‘в ответех (говорит Котошихин) бывают бояре’ — два, окольничий один или два и думный посольский дьяк (V, 5). Согласно с этим фактическое участие думы в дедах внешней политики замечается постоянно с древних времен: в J 488 г. Иоанн III отказался выслушать послов наедине без бояр, чего те требовали (Памяти, дипл. снош., I, стр. 1). В 1577 и 1578 гг. война за Ливонию решена царем ‘со всеми бояры’, в 1586 г. так же — война со шведами. Солидарность действий царя и думы и по этому вопросу столь же мало опровергается некоторыми (весьма редкими) случаями разделения действий царя и думы: при Иоанне III дума послала от себя грамоту Литовской раде (А. 3. Р., I, N 192), но потом вел. князь объяснил, что это он сам ‘от своих бояр написал’. Подобный же случай был в 1580 г. (Ак. ист. I, N 206). Во время междуцарствия и при самом начале правления Михаила Федоровича дума действительно сносится с иностранными государствами от своего имени (Собр. гос. грам. и дог., III, N 24). Относительно суда и администрации дума является не одной из инстанций, а органом верховной власти, указывающей закон подчиненным органам. Судебные дела направлялись в думу по докладу и по апелляции (ук. 1694 г. в Поли. собр. зак., N 1491). В том и другом случае решения думы имеют силу общего закона (большая часть законов была дана по частным случаям судебной практики, т.е. путем казуистическим). Для ведения текущих судебных дел при думе (как сказано выше) учреждена в XVII в. расправная палата из членов думы. Дума in corpore является собственно судебным органом только тогда, когда судит в качестве первой инстанции, а именно своих собственных членов по их действиям, как судей и правителей в приказах, и по местническим счетам, лишь иногда ей поручаются наиболее важные дела по политическим преступлениям. В сфере административной думе (вместе с царем) принадлежало право назначения центральных и местных правителей (назначение и увольнение городовых воевод, судей в приказах и полковых воевод). Ведение текущих дел управления военного и поместного находилось под постоянным контролем думы, так как и сами приказы (разрядный и поместный) первоначально были только комиссиями думы.

в) Земские соборы

В наиболее важных случаях жизни государства с середины XVI до середины XVII в. деятельность боярской думы дополнялась земскими соборами, имевшими то же значение при верховной власти (временно), что и боярская дума (постоянно). Впрочем, в первой половине XVII в. и соборная деятельность является постоянной.
Возникновение земских соборов. Земские соборы находятся в связи с вечем как по идее (в смысле участия народа во власти), так и фактически (соборы в XVI и XVII вв. нередко заменяются вечем царствующим города Москвы), но не состоят с ним в связи исторической последовательности, по своему составу веча и соборы — явления противоположные (см. выше). В исторической последовательности соборы Московского государства (подобно сеймам Литовско-Русского) находятся в тесном соотношении с боярской думой в ее распространенном составе. До установления единодержавия великим князьям не приходилось созывать для совета подданных, в случае общих предприятий съезжались и совещались князья (например, перед общим походом против Мамая 1388 г.), в первое время по установлении ежинодержавия местноенаселение было представлено теми же князьями, уже служилыми, но жившими в своих уделах, а также наместниками областей и епископами: ‘князь великий в 1471 разосла по всю братью свою и по епископы земли своеа, и по князи и по бояре свои’, т.е. созвал их для обсуждения вопроса о войне с Новгородом. При окончательном торжестве единодержавия, когда служилые князья уже толпились в Москве, созывать было некого, кроме лиц духовных. Духовные соборы не только дали форму и имя будущим земским соборам, но до некоторой степени заменили собой эти последние. В то время как в Литовско-Русском государстве собрания князей и панов, включив в себя простых дворян, незаметно перешли в сеймы (в первой половине XVI в.), в Московском государстве такие собрания признаны не вполне отвечающими цели, и само население, и верховная власть в XVI в. пришли к мысли о необходимости присоединить к боярской думе представителей всего населения. Тогда явился проект неизвестного лица созвать ‘вселенский совет отвсех градов и от уездов’, представители должны заседать постоянно при царе, сменяясь ежегодно, цель созыва: ‘да ведомо будет царю самому про все всегда’ и чтобы ‘скрепити от греха власти и воеводы, и приказные люди и приближенных своих от поминка (взяточничества), от посула и от всякие неправды’. Автор проекта отнюдь не устраняет, однако, боярской думы (‘Беседа валаамских чудотворцев’ — см. ст. проф. Павлова в ‘Прав, собесед.’: 1863, N 1). И в эпоху земских соборов заседания распространенной думы иногда смешиваются (иностранцами) с земскими соборами как по названию, так и по сущности дела: так, Флетчер описывает под именем земского собора заседание распространенной думы (за что и подвергается незаслуженным упрекам от наших историков).
История земских соборов. Первая эпоха (соборы XVI в.). Иоанн IV, приняв титул царя и венчавшись на царство, решил укрепит государство, расшатанное боярскими смутами в его малолетство. Это совпадение начала царской власти (высшей эпохи самодержавия) с началом земских соборов не есть факт случайный, но он отнюдь не означает, что наши земские соборы (подобно западноевропейским парламентам) возникли вследствие борьбы сословий, что видно го того, что в 1550 г. царь созвал ‘людей избранных всякого чина и состояния’, в том числе и высшего. Он произнес на площади речь с Лобного места, прося народ забыть неправды бояр и обещалвпредь ‘сам’ быть судьей и защитой. Вероятно, это было только актом открытия собора, который потом занимался обсуждением внутренних дел государства (за этим в 1550-1552 гг., последовал ряд больших реформ и законодательных актов). Во всяком случае, собрание на площади указывает на тесную связь первых соборов с вечевой формой.
В 1566 г., во время войны с польским королем Сигизмундом Августом, когда начались неудачи, предстояло решить вопрос о том, принять ли невыгодные условия мира, предложенные Польшей. Царь созвал собор из духовенства (32 чел.), боярской думы (29 чел.), дворян (196 чел.), помещиков торопецких и луцких (9 чел.) как жителей пограничной спорной полосы, дьяков и приказных (33), московских гостей и купцов (53), к ним присоединены смольняне (22) как знатоки местности, служившей предметом борьбы между Москвой и Литвой*. Собор, очевидно, неполный: в нем участвовали только лица, бывшие в Москве. Все участники собора единогласно высказались против уступок Польше и, следовательно, за продолжение войны. В 1584 г. был созван собор избирателей для решения вопроса о преемстве после Грозного, так как многие хотели отстранить Федора, который и сам не очень хотел царствовать, впрочем, быть может, этот собор был созван раньше, с другой целью, а именно по вопросу об уничтожении привилегий (тархан), он состоял из духовенства, бояр и дворян, ‘от всех городов Москов. государства’. В 1598 г. (с 17 февраля) заседал собор, избравший Бориса Годунова на царство и состоявший из 417 чел. (по счету проф. Ключевского, 512), духовенства (83), боярской думы (42), стольников (45), дьяков (10), дворян и других служилых (201, из них выборных от городов 35), тяглых людей (36 — все из Москвы). Собору предшествовала попытка решить вопрос с помощью московского веча. В 1605 г. при избрании Федора Борисовича собор был заменен вечем, собор того же года, осудивший Шуйского, и собор 1606 г., избравший этого же Шуйского в цари, не были земскими соборами, а заседаниями думы с участием (в решении) граждан Москвы. Собрание 1610 г., низвергнувшее Шуйского, было не земским собором, а вечем провинциальных служилых людей, скопившихся в Москве, с насильственным участием патриарха и бояр.
______________________
* По одной догаде проф. Ключевского, здесь разумеются московские купцы, которые ‘вели торговлю через Смоленск’ (Рус. М., 1890,1, 171), по другой догадке его же (Р. М. 1892.1,и 164), речь идет разумеется о смольнянах, переведенных на жительство в Москву, последняя мысль вероятнее: некоторые из них действительно таковы, но трудно согласиться, что эти ‘смольняне’ — та ‘суконная сотня’, которая впоследствии является одной из высших статей торговых люден, ‘суконники’ как группа городских жителей известны с XV в.
______________________
Вторая эпоха (соборы XVII в.) 1-я сессия. По окончании смут временное правительство пригласило в ноябре 1612 г. выборных от всех частей государства (даже Сибири), ‘крепких и разумных, поскольку пригоже’, они съехались в начале 1613 г., 7 февраля после долгих прений состоялось избрание Михаила Федоровича Романова. Хотя он въехал в Москву 2 мая, а 11 был коронован, собор не был распущен (существуют известия — см. выше свидетельство Котошихина, что Михаил Федорович дал ‘запись’, подобную записки Шуйского), он продолжал заседать и участвовать во всех важнейших государственных актах 1613,1614 и, может быть, 1615 г. Этот собор со всей справедливостью может быть назван ‘великим’ по полноте его, важности принятых решений и долговременности заседаний: в нем участвовали и представители ‘уездных людей’, т.е. крестьяне, всех городов, представленных выборными, было 39 (по крайней мере судя по подписям на избирательной грамоте царя, где содержится 255 подписей, но многие подписались и за других). 2-я сессия. В 1616 г. созван новый собор (призыв дан в конце 1615 г.), который также заседал несколько лет (1616,1617 и 1618 гг.), занимаясь как внутренними делами (сбором денего в государственную казну, местничеством), так и внешними (о мерах защиты Москвы от нашествия Владислава — на заседании 9 сентября 1618г.), в нем, кроме бояр, дворян и духовенства, участвовали выборные от посадских людей ‘всех городов’. 3-я сессия. В 1619 г. заседал новый собор, участвовавший в избрании патриархом Филарета Никитича и сделавший весьма важное распоряжение о новой описи государства, о прикреплении посадских людей, он же создал учреждение для разбора жалоб на ‘сильнейших людей’ и, наконец, решил произвести выборы для новой соборной сессии. 4-я сессия. На этот собор было велено выбрать в уездах из духовенства 1 или 2 чел., из дворян, детей боярских и посадских людей по 2 чел., собор созван был к 1 октября, а затем открытие его отсрочено до 6 декабря. В 1620 г. этот собор занимался делами текущего законодательства (об утайке поместий, о справке их за женихами вдов и девиц — см. ук. кн. пом. прик., III, 8 и 12), а в 1621 г. решил важный вопрос внешней политики о заключении союза с шведами, турками и татарами против Польши и распорядился о разборе служилых людей, в исполнение этих решений были посланы от собора грамоты в провинции для всенародного оповещения. 5-я сессия. 1622-1632 гг. составляют пробел в соборной деятельности (а может быть в наших сведениях о соборах). В 1632 г., после смерти Сигизмунда III, московское правительство объявило войну с Польшей: в то же время заседал и земский собор в Москве (неизвестно, когда созванный, но, по всей вероятности, еще до войны и решивший войну), он заседал и в 1633 и 1634 гг., главными его актами было вотирование экстраординарных налогов на войну (‘пятой деньги’) вследствие усиленных просьб о том правительства. 6-я сессия. 17 декабря 1636 г. были посланы в города грамоты о призыве дворян и детей боярских по 6 чел. от уезда ‘для государева и земского дела’ (впоследствии в этом соборе участвовали также и ‘гости, и торговыевсякие жилецкие люди), в декабре 1637 г. собор решил вопрос о защите от крымского хана (который намеревался напасть на Московское государство в связи с взятием казаками Азова) и назначил средства для этой войны. Быть может, к этому же собору относится мнение духовенства о мщении крымцам за оскорбление московских послов. Крымский хан, однако, не напал, и войны не было. Зато турки решили отнять у казаков взятый ими Азов, хотя им это не удалось, но донцы видели невозможность удержаться собственными силами и обратились к московскому правительству. Тогда была созвана 7-я сессия 1642 г. (которая, возможно, заседала и раньше, так как при приближении турецкого посла к Москве некогда было созывать выборных), в соборе не участвовали выборные от провинциальных посадов, всех членов собора насчитывают 195. Ему предложено было решить: 1) принять ли Азов от казаков и, следовательно, воевать ли с турками, 2) где взять для этого ратных людей и денег? Все чины собора высказались за войну, но все в то же время заявили о крайнем истощении государства, правительство не захотело эксплуатировать общий патриотизм и поступило по смыслу (хотя скрытому, но истинному) соборного решения, т.е. отказалось от войны. При этом члены собора, каждый по своей части, представили вниманию царя множество внутренних неурядиц и средств исправления их.
Соборы при царе Алексее Михайловиче. После смерти царя Михаила в 1645 г. был созван собор для избрания преемника ему (по два человека от города дворян и посадских людей), по свидетельству Олеария, Михаил умер 12 июля, а 13-го уже бояре и народ приветствовали как царя его сына, если так, то новый собор созывать было некогда, но, по свидетельству Котошихина, по смерти Михаила ‘мало времени минувши… на царство обрали сына его’, что вероятнее. В 1646-1647 гг. должен был заседать другой земский собор (если только не продолжался тот же избирательный — 1645), который решил привести законы государства в общий кодекс и дополнить их. В исполнение этого летом 1 648 г. царь и дума решили созвать московских служилых чинов по 2 чел., а также из городовых дворян и детей боярских от большого уезда — по 2, от малых городов и от новгородских пятин — по 1 , из гостей и привилегированных сотен — по 2, из черных сотен и из посадов по 1 для обсуждения проекта Уложения, составленного особой комиссией. На подлиннике Уложения подписалось 315 чел., но некоторые члены (по крайней мере — 25) не подписались на нем, выборные представляли 119 городов. Выборные были созваны к 1 сентября, но некоторые явились раньше и вошли в состав комиссии, вырабатывавшей проект Уложения. Общие заседания начались с 3 октября и продолжались в 1649 г., вероятно, до весны. Собор рассмотрел и.утвердил проект Уложения, дополнил его новыми узаконениями (преимущественно касавшимися прав духовенства и быта посадских людей), поэтому кодекс 1649 г. правильно носит наименование Соборного Уложения. В 1650 г. состоялся собор об усмирении бунта в Пскове. В 1651 г. созваны были в городах (известно о 44 городах) выборные дворян (по 2 чел.) и посадских (тоже по 2 чел.) к сборному воскресенью по вопросу об отношениях с Польшей при восстании Богдана Хмельницкого, заседания начались с 19 февраля. Решения его (кроме мнения духовенства) неизвестны. По тому же вопросу заседал собор 1653 г., из деятельности которого сохранилось только торжественное решение о принятии Малороссии, состоявшееся 1 октября, но он, несомненно, заседал и раньше (‘в прошлом 161 году говорено на соборах’, т.е. до 1 сентября 1653 г.).
Упадок и прекращение созыва земских соборов. После 1653 г. царь Алексей до своей смерти в 1676 г. не созывал соборов (комиссия экспертов 1660 г. торговых людей Москвы о причинах дороговизны в Москве не есть собор, равно как и другие подобные комиссии 1667, 1672 и 1676 гг.). Причины ослабления соборной деятельности в середине XVII в. заключаются в том, что издание Уложения надолго успокоило новые законодательные запросы, и в том, что с 1654 г. начался ряд непрерывных войн за Малороссию с Польшей. При царе Федоре Алексеевичев 1681-1682 гг. был созван полный и весьма важный собор, разделенный на две палаты: служилых и тяглых людей (с участием крестьян), по вопросам о полной реорганизации этих двух классов. Результатом деятельности собора было уничтожение местничества (12 января 1682 г), может быть, тот же собор был призван к избранию преемника Федору. Это был последний собор (верховный суд над Софьей 1697 г. есть суд, а не собор).
Причина прекращения созыва соборов заключается в реформаторском направлении деятельности правительства, в которой оно не надеялось найти сочувствия и поддержки населения.
Состав и заседания земского собора. Земские соборы суть учреждения представительные, этим их состав отличается от состава древнего веча, поэтому вечевые собрания в Москве (1598, 1605, 1606, 1610 и 1682 гг.) не могут быть названы ‘фиктивными собраниями’. Но земский собор есть не только представительное собрание. Подобно тому как вече, будучи народным элементом власти, в то время включало в себя и князя и думу, земский собор не есть элемент власти, противоположный власти царя и боярской думы, он есть, орган власти общеземский, включающий в себя и царя и думу, эти три части собора — существенные и органические, отсутствие одной из них делает собор не неполным, а невозможным. Что касается участия царя, то избирательные соборы не составляют в этом отношении исключения: царская власть представляется в этом случае лицом, заменяющим государя (патриархом или думой — в качестве временного правительства). На прочих соборах царь обычно присутствует (1618, 1621, 1653 гг.) или заменяет себя лицом уполномоченным (1682 г.). Боярская дума есть составная часть собора, столь же необходимая: в 1613 г. выборные, съехавшись в Москву, не приступили к заседаниям, пока не собрались бояре, рассеявшиеся из Москвы. Но боярская дума на соборе отличается от обыкновенной постоянной думы, на соборе она является (в возможно полном составе), так сказать, верхней палатой собора и представляет не интересы какого-либо класса (бояр), мнения ее уравновешиваются с мнениями всех прочих участков собора (собор 1648-1649 гг., решение собора 1682 г. внесено потом на обсуждение думы). То же нужно сказать и о соборе духовенства, который представляет на земских соборах не интересы духовенства (как сословия), а интересы церкви в государстве и общегосударственные. Третье составная часть собора, или земский собор в тесном смысле, состоит из представителей. Представительство может быть свободным и естественным (без выбора): представителями стрельцов были их головы и сотники, представителями черных сотен и слобод — их старосты и сотские. За этими исключениями, все остальные представители были свободные (выборные)*. На соборе были представлены классы и местности государства (сословий в Московском государстве не существовало). Классовое начало преобладало в высших чинах государства: так, высылались особые представители стольников, стряпчих, жильцов, дьяков. В остальном составе преобладает территориальное начало. Что касается классов, представляемых на земских соборах, то это были разные разряды служилых и тяглых людей (кроме упомянутых: стрельцы, дворяне московские, дворяне и дети боярские городовые, казаки, мурзы татарские, гости и торговые люди, члены черных сотен и посадов, крестьяне). По двум основным классам (служилому и тяглому) собор разделяется только в 1682 г., что означает уже наступление сословного строя в будущей империи. О выборе представителей духовенства упоминается только на соборе 1618 г. Не на всех соборах были представлены все эти классы. Постоянно созывались (кроме высших классов) дворяне и дети боярские. Посадские люди провинций нередко не созываются: их заменяют торговые и черные люди Москвы (1598, 1642 и другие годы). О призыве крестьян известно только относительно двух соборов: 1613 и 1682 гг., но так как городское тяглое население еще не вполне отделилось от сельского (‘земская изба’ была общим органом управления тяглецов уезда), то выборные посадские представляли и уездных людей. Непризнание того или другого класса не делает собора неполным. Что касается территориального начала, то государство заботилось, чтобы на соборах были представлены по возможности все части государства, при задержке высылки депутатов из какой-либо провинции посылались подтвердительные грамоты, только самые отдаленные страны (Сибирь, но в 1613 г. призвана и Сибирь) исключались из призыва. С XVII в. участвуют и донские казачьи общины. Судя по дошедшим до нас памятникам, в 1613 г. было представлено 39 уездов (Смутное время помешало многим явиться на собор), в 1648 г. — 119 уездов. Неприбытие депутатов т одного или нескольких уездов не делает собора неполным. Вообще термин ‘неполный собор’ не следует употреблять в истории организации земских соборов. Собор может быть только более или менее полным, но если собравшиеся чины в достаточной мере представляют мысль и волю земли, то это собор законный, если же это сборище незаконное по составу и созыву (1610), — то — вовсе не земский собор. Право созыва земских соборов принадлежит царю или той власти, которая заменяла его во время междуцарствия — патриарху и боярской думе (соборы 1598,1645 гг.) или временному правительству (1616 г.). Впрочем, и при царе инициатива созыва нового собора могла исходить от боярской думы и предшествующего земского собора (1620, 1648 гг.). Сроки созыва не были определены: до и после Михаила Федоровича соборы созывались для решения возникающих вопросов, при Михаиле Федоровиче (1613-1622) соборы заседали постоянно, время от времени лишь обновляясь новыми выборами.
______________________
* Можно согласиться с проф. Ключевским, что на соборах XVI в. начало выбора представителей уступало порядку призыва известных яиц самим правительством от классов, корпораций и местностей.
______________________
Способ созыва для провинций был таков: от власти призывающей посылались грамоты на имя воевод, в них указывалось обычно число вызываемых, срок прибытия их в Москву и (редко) цель созыва. Грамота должна быть прочитана в главной местной церкви в присутствии избирателей.
Избирательными округами были тогдашние уезды, весьма нер ав-ные по пространству и населенности, в избирательном отношении они делились на большие и малые, от первых требовалось большее число выборных, чем от вторых, в Новгородской земле избирательным округом была каждая пятина.
Избирателями (как во всех других случаях) были, конечно, главы семейств, домохозяева.
Для избираемых не полагается имущественного ценза (иногда прямо предписывалось выбирать ‘лучших, средних и молодчих людей’ — на соборе 1642 г. или ‘из лучших и средних’ — на соборе 1616 г., а эти разряды различались по имущественной состоятельности). Нравственный ценз обозначается в призывных грамотах терминами: ‘крепких, разумных, добрах, постоятельных’, знающих народные нужды и умеющих рассказать о них, — людей, которым ‘государевы и земские дела за обычай’.
Число выборных большей частью обозначалось в призывных грамотах, но иногда в них говорилось ‘сколько пригоже’, предполагалось желание правительства, что, чем больше будет выслано, тем лучше, высшие служилые чины (стольники, жильцы и др.) участвовали в соборах в большом числе, почти поголовно (собор 1598 г.), но потом и от них требовалось выслать по 2 чел. от разряда (1648 г.), по стольку же требовалось от дворян городовых каждого уезда, от духовенства по 1 или 2, от гостей и привилегированных сотен — от 2 до 5, от посадских людей обычно по 1 от посада (за исключением 1619 г., когда велено выслать по 2, от больших посадов всегда требовалось по 2). Этими цифрами обозначается не максимум, а минимум требуемых, классы и округи могли высылать и больше этого числа (в 1648 г. Мценск вместо 2 выслал 5, Рязань — 8). Но обыкновенно города высылали менее требуемого числа. — Общее число всех членов собора колебалось в пределах 195-450 чел. (см. выше).
Способ выбора. Хотя правительство требовало, чтобы выборы были произведены самим населением, но воеводы, непременно обязанные выслать требуемое число, иногда распоряжались сами, особенно при малочисленности групп избирателей (некоторые получали за это выговоры, другие — нет). За избирателями-дворянами воеводы посылали пушкарей и другую прислугу в уезды и нередко с трудом собирали их. Избрание производилось дворянами в съезжей избе, тяглыми — в земской (судя по аналогии других выборов) Хотя каждый класс, естественно, избирал из своей среды, но при малом числе избирателей можно было послать служилого вместо тяглого (собор 1651 г.), лишь бы было выполнено требуемое число, т.е. уезд был представлен надлежащим образом. Избиратели составляли письменный акт избрания, давали выборным инструкции — наказы (так было предписано в 1612 г.) и снабжали их содержанием (‘запасом’). Впрочем, дворяне получали и жалованье от казны. Выборные должны были явиться в Москве в особую комиссию (из думных дворян и дьяков) для проверки их полномочий.
Заседания собора состояли из следующих частей:
1. Акта открытия собора (после торжественного богослужения в Успенском соборе, как на соборе 1653 г.) и из первого общего собрания во дворце, где прочитывалась речь или самим царем, или от его имени думным дьяком. Сюда собирались иногда не все депутаты, а избранные из их среды (1642 г.). В речи излагались поводы созыва собора и ставились вопросы для обсуждения (1642 г), в ней же иногда содержался отчет в действиях правительства, совершенных по решениям прошлого собора (1643 г.). Письменные экземпляры речи раздавались потом каждой статье собора.
2. Вторая часть соборных заседаний состояла из обсуждения предложенных вопросов, для чего собор делился на свои составные части: чаще всего по разрядам служилых и тяглых людей, а именно: на бояр. думу, собор духовенства, собрание стольников, московских дворян, стрельцов, собрание городовых дворян, самое многочисленное, подразделялось для удобства обсуждения на ‘статьи’ (4 на соборе 1642 г.), собрание гостей и депутатов торговых людей, черных сотен, слобод и посадов (всего 11 статей на соборе 1642 г.). Иногда собор делится по своим органическим частям на две палаты: боярскую думу и собрание представителей (1648-1649 гг.), иногда — на две же палаты по двум основным классам: служилому и тяглому (1682 г.). Каждая статья рассуждает отдельно и подает свое (письменное) мнение, когда обсуждение закончено. Каждый член собора мог подать отдельное мнение.
3. Свод мнений и постановка решения делается во втором общем собрании, источники не указывают его, но оно необходимо предполагается в соборах избирательных (не только по главному вопросу — избранию, но и по текущим делам, как на соборах 1613 г) и всех тех, где требовалась подпись решений соборами (например, подпись Уложения 1649 г.). Впрочем, нет сомнения, что в соборах неизбирательных вывод решения принадлежит царю и боярской думе (соборы 1642, 1682 гг.).
Продолжительность соборных сессий не может быть определена потому, что соборы созывались то по одному определенному вопросу (1566, 1598, 1642, 1645, 1650, 1651, 1653, 1682 гг.), то для постоянного обсуждения текущих вопросов законодательства и политики (1613, 1616, 1620, 1632 гг.), заседали приблизительно около 3 лет каждый.
Права и значение земских соборов, подобно правам власти царя и боярской думы, не были установлены и определены законом (грамота при избрании Владислава не получила силы закона, а запись царя Михаила Федоровича нам неизвестна), права соборов постепенно укреплялись обычаем: уже при Федоре Ивановиче бояре отвечали польско-литовским послам: ‘Это дело (заключение вечного мира) великое, государю нашему надобно советоваться о том со всею землею: сперва с митрополитом и со всем освященным собором, а потом с боярами и со всеми думными людьми, со всеми воеводами и со всею землею’ (Соловьев: ‘Ист. Рос.’, VII, 274), хотя поляки выражали недоверие к такому новому для Москвы обычаю, но они веко-ре убедились в действительности его, когда самому Владиславу пришлось утверждать законодательную власть соборов и когда его собственное избрание оказалось несостоявшимся потому, что он (подобно Шуйскому) не был избран ‘всею землею’. При осаде Смоленска Сигизмундом русские послы не хотели дать приказ о сдаче города ‘без совета со св. патриархом, боярами и со всеми людьми’.
По мере укрепления существования соборов обычаем их государственная роль из фактической становилась правомерной, из более или менее пассивной — активной, укрепляясь волей самих государей. По отношению прав соборов к правам власти царя и думы нельзя считать соборы ни совещательными, ни законодательными учреждениями: собор есть учреждение, нераздельное с двумя первыми властями, решения его или принадлежали только ему с боярской думой (соборы избирательные и собор 1613 г. в безгосударственное время), или складывались из мнений собора и думы и воли царя (все эти власти входят в состав собора, см. выше). Впрочем, по различным вопросам государственной жизни права собора были неодинаковы, а именно:
1) По вопросу об избрании нового государя, хотя право решения принадлежит совместно думе и собору, но главное значение в нем принадлежит собору, так что избрание одной думой считается незаконным (избрание Шуйского и Владислава), Борис Годунов не довольствовался избранием в думе и на московском вече, при избрании Шуйского народ заявил, что ‘следует разослать во все города Московского государства грамоты, чтобы из всех городов съезжались в Москву выборные люди для царского обирания’. По свержении Шуйского были разосланы грамоты в города о высылке депутатов для избрания государя (но собор не состоялся). В самом конце периода (1682), когда патриарх предложил думе вопрос, кому из двух царевичей (Иоанну или Петру) быть царем, то члены думы отвечали: должно быть решено людьми всех чинов Московского государства. Соборы избирательные были в: 1584,1598,1613 и 1645 гг.
2) По делам внешней политики. Выше приведены слов а бояр польским послам при Федоре Иоанновиче и ответ русских послов полякам, свидетельствующий о том, что, по мнению пумы и населения, важнейшие внешние дела должны решаться по совещанию с думой и собором. Вопросы о войне и мире разрешались соборами 1566,1613, 1618,1632,1637,1642,1651 и 1653 гг. Из них наиболее активное значение в данном вопросе обнаружилось на соборе 1637 г., решение которого было опубликовано в такой форме: ‘Мы, вел. гос., приговорили на соборе с патриархом и с властьми, и с бояры и со всякими чинми людми… против недруга нашего крымского царя стоять со всеми ратными людми’ (значение собора 1642 г. указано выше).
3) По вопросу о наложении новых податей, тесно связанному с предыдущим, обнаруживается наиболее активное значение соборов. На соборе 1634 г. государь, прося назначить новый экстраординарный налог (5-ю деньгу), говорил так: ‘И вам бы властям и всему освященному собору, боярам и всем служилым и приказным людей, видя таких злых врагов (Польши) злое умышление на Московское государство… на жалованье ратным людем дать денег. А гостям бы и всяким тяглым людем дати с животов и промыслов своих пятую деньгу, чтобы вашим вспоможеньем истинная наша непорочная и православная христианская вера и ев, Божия церкви от таких врагов Божиих в целости были… А то ваше нынешнее прямое даяние принято будет к самому Содетелю Богу. А государь… то ваше вспоможенье учинит памятно и николи не забытно и впредь учнет жаловати своим государским жалованием во всяких мерах’. Вопросы о налогах решались соборами 1613-1615,1616-1619,1632,1634,1642 гг. Земские соборы в безгосударственное время и в первую половину царствования Михаила Федоровича принимали постоянное участие во многих других частях внутреннего управления, некоторые же созывались именно для установления внутреннего порядка (собор 1650 г.).
4) В деле законодательства собору принадлежит такое же значение, как и боярской думе, т.е. закон (предложенный собору) является результатом совокупной воли царя и собора, такой закон носит техническое наименование ‘соборного уложения’: ‘в государев е указе и в уложенье с собору 128 г. написано’ (о поместьях: УК. кн. пом. прик. III, 12). Отдельные узаконения издавались соборами времен Михаила Федоровича много раз (соборы 1613,1619,1620 гг, но главнейшая законодательная роль принадлежит собору 1648-1649 гг., созванному царем и думой для того, ‘чтобы царственное и земское дело (издание общего кодекса) со всеми выборными людьми утвердити и на мере поставить, чтобы те все великие дела по нынешнему его государеву указу и соборному уложению впредь были ничем нерушимы’ (предисл. к Улож. ц. Ал. Мих.). Уложение 1649 г. было отчасти составлено и все в целом рассмотрено и утверждено земским собором. 5) Важнейшее значение соборов заключается, однако, не в перечисленных частных видах правительственной и законодательной деятельности, а в непосредственном сближении через них царской власти с народом: через них царь имел полную возможность узнать нужды и желания народа (иногда выборных вызывали именно для того, чтобы ‘рассказать про неправды и разорения’, см. выше о созыве собора 1620 г), с другой стороны, подданные имели верное средство ознакомить с ними власть. Право петиций принадлежало в Московском государстве и отдельным лицам, и классам, но только петиции соборные могли иметь значение непререкаемого голоса всей земли. Не имея нужды и возможности отделять свое благо от блага подданных, государи только и нуждались в том, чтобы не впасть в заблуждение в распознавании этого блага. В дальнейших последствиях право соборных петиций является правом законодательной инициативы (представления проектов закона) и правом контроля над деятельностью правительственных органов. Выше было сказано, что реформы Грозного могут быть приписаны заявлениям собора 1550 г., что мысль об издании общего закона (Уложения) вызвана просьбой земского собора. Соборы постоянно пользовались своим правом заявления даже тогда, когда вопрос, предложенный для решения, по-видимому, не вызывал их, именно в этом отношении собор 1642 г. должен быть признан одним из важнейших: на нем (рассуждая о войне с Турцией) дворяне в резких выражениях указывают на беззаконную деятельность и обогащение дьяков, требуют уравнения податей и повинностей с имущества бояр и духовенства, требуют контроля над расходованием государственных сумм. Другие ссылаются на то, что они ‘разорены пуще турских и крымских басурманов московскою волокитою и от неправд и неправедных судов’. Гости указывают на невыносимую тягость податей, на вред для государства от торговых привилегий иноземцам и на то, что ‘торговые люди обнищали и оскудали до конца от твоих государевых воевод’ (задержание и насильства в проездах) и напоминают, что ‘при прежних государях в городах ведали (выборные) губные старосты, а посадские люди судились сами промеж себя, а воевод в городах не было’. Подобные заявления вели к изданию узаконений и распоряжений, которые, хотя даны без соборов, но по справедливости должны быть все приписаны соборной деятельности. Царь издал, например, такие распоряжения: ‘Ведомо нам учинилось, что в городах воеводы и приказные люди… всяким людей чинят насильства и убытки, и продажи великие и посулы и кормы емлют многие’, царь приказывает земским людям не давать взяток воеводам, не продавать им ничего, кроме съестного, не давать им даровой прислуги, не пахать на них пашни и пр. (ак. арх. эксп., III, 111).
Вообще земские соборы Московского государства указывают на тот же древний характер русского государственного права, который в 1-м периоде обозначается термином ‘одиначества’ всех форм власти.

Г. УПРАВЛЕНИЕ

1) Центральное управление

История его. Эпоха 1-я (XIV и первая половина XV в.). Земская система органов центрального управления (см. выше) уничтожается в Московском государстве довольно рано: в 1374 г. ‘сент. 17 представися на Москве последний тысячский Василей Васильев сын Протасьевича в черньцех и в схиме’, в 1375 г. сын его бежал в Тверь к князю Михаилу ‘со многою лжею и льстивыми словесы на христианскую пагубу’ (т.е. отъехал, оскорбленный отнятием наследственных прав на должность тысяцкого в 1379 г. ‘авг. 1, во вторник, до обеда, потят бысть (усечен) мечем на Кучкове поли Иван Васильевич сын тысячьского в Москве, повелением в. кн. Дмитрия Ивановича’.
Оставались лишь органы вотчинного (или дворцового) управления. При малом объеме княжеств князь управляет лично сам при помощи своих приказчиков: тиунов (дворского), казначеев и дьяков. С усложнением дел (при расширении границ княжества) в дворцовом управлении различаются уже ведомства — пути: сокольничий, конюший, ловчий, стольничий, чашничий и др. Впрочем, для дел судных в самой Москве были наместники: один ‘большой’, и два — ‘третийки’ (назначенные вследствие общего участия потомков Калиты в управлении Москвой). Существенной чертой управления этой эпохи является неразличение органов центрального и местного управления.
Эпоха 2-я (с середины XV до середины XVI в.) составляет переход от личного управления к организации учреждений и вместе с тем от дворцового (вотчинного) характера их к государственному. Известному лицу поручается особое ведомство как постоянное: ‘к тому его послати, которому люди приказаны ведати’ (Суд. 1497 г., ст. 2). Ведомства становятся сложными по своему составу: ‘а на суде быти у бояр и окольничьих дьяком’ (там же, ст. 1).
Эпоха 3-я (с середины XVI в. и XVII в.) есть время действия специальных учреждений — приказов (иначе именуемых палатами, избами, дворами). Слово ‘приказ’ в смысле учреждения встречается в первый раз при вел. кн. Василии Иоанновиче в 1512 г. (в грамоте Успенскому Влад. монастырю). Но полное образование системы приказов должно быть отнесено ко времени Иоанна IV и Федора Иоанновича. Из личного управления дворецкого и казначеев возникают древнейшие приказы дворцово-финансовые: большого дворца и большой казны. Затем древнейшими приказами нужно считать из военных — разряд, из судебно-административных — холопий приказ, затем разбойный и поместный, из ведомства иностранных дел — посольский, из центрально-областных — некоторые четверти и судные приказы. Умножение и обособление приказов относится преимущественно ко времени Михаила Федоровича, попытка к соединению однородных органов и упрощение системы относится ко времени Федора Алексеевича (1680-1681), что закончено Петром I через учреждение коллегий.
Система органов центрального управления, исторически сложившаяся в Московском государстве, имеет больше общего с английской, чем с теоретической французской системой, и с той, которая сформировалась у нас со времени Петра I. Историческая система органов управления имеет, однако, большие недостатки, а именно: во-первых, один и тот же род дел рассеивался по множеству приказов, так, суд принадлежал всем приказам над лицами, подчиненными каждому из них. Собственно суд и придавал государственный характер прежним вотчинным учреждениям, поэтому члены приказов (хотя бы вполне административных) всегда именовались судьями. В системе приказов смешивалось три основания для деления органов: по роду дел, по классам лиц и по территориальным районам. А потому подданные нередко вовсе не знали, какому приказу они подведомственны по тому или другому делу. Во-вторых, в ведомстве каждого отдельного приказа заключалось множество разнообразных функций: почти каждый приказ, кроме своего специального ведомства, получал для содержания (в кормление) несколько городов, которыми он ведал во всех отношениях. Вне системы прочих органов центрального управления стоят: приказ тайных дел, который возник около 1655 г. и, кроме тайного надзора, ведал гранатным делом, царской потехой (соколы, ястребы и пр.), т.е. всеми делами, почему-либо выделенными царем для непосредственного заведования), и челобитный (для приема прошений, поданных на имя государя), известный с 1571 г. Искусственно систему приказов можно представить в таком порядке.
а) Органы дворцово-фшансового управления: 1) приказ большого дворца (в отличие от удельных ‘дворцов’) заведовал тем же, чем прежде ведал дворецкий: содержанием дворца и теми людьми и местностями, которые доставляли это содержание (дворцовые села и оброчное имущество, московские ремесленные слободы, приписанные к дворцу для работы). Но дворецкий (а потом и приказ большого дворца) судил и тех привилегированных лиц, которых великий князь освобождал от суда обыкновенных органов (преимущественно духовенство). Приказ большого дворца упоминается с 1547 г., но следы его есть в 1501 г. Ему подчинены дворцы: кормовой, хлебный, житный и сытенный. Ведомство конюшего перешло в приказ конюшенный (конюшенные дьяки упоминаются с 1553 г.). К собственно дворцовому ведомству относятся приказы: ловчий, сокольничий, 2) из ведомства казначея образуется приказ большой казны дня управления прямыми доходами государства — податями и людьми податными (неслужилыми: гостями и торговыми людьми). Он упоминается со времен Иоанна IV. От него зависели денежный (монетный) двор и горное ведомство, 3) приказ большого прихода ведает косвенными налогами государства (торговые пошлины, мосты, перевозы и мостовщина). Упоминается с 1575 г., 4) впоследствии возник приказ счетных дел (упоминается с 1667 г.), т.е. ведомство контроля.
б) Органы военного управления: 5) в то время, когда все войско состояло лишь из дворян и народных ополчений, все военное управление сосредоточивалось в Разряде, ведомство которого, впрочем, простиралось и на другие отрасли государственной службы (по назначению лиц на должности), но преимущественно он ведал дворянами как военно-служилым классом, делами по укреплению городов и пограничной местности (Северской Украины). Разрядные дьяки упоминаются до 1535 г., но сам приказ известен с этого года, б) с устройством постоянного войска — стрельцов (первоначально при Василии Иоанновиче, окончательно при Грозном) — появляется стрелецкая изба (упоминается во времена Иоанна IV, а под именем стрелецкого приказа — с. 601 г.), затем приказы, 7) казачий (упоминается с 1618г.) и 8) рейтарский (с 1651 г.), 9) иноземский (начало которого относят ко времени Федора Иоанновича) для заведования служилыми иноземцами, 10) оружейный и 11) бранный приказы: для заведования и приготовления холодного оружия (начало их относится к XVI в.) и 12) пушкарский (упоминается с 1582 г.) для заведования артиллерией.
в) Органы судебно-административные. Хотя все приказы ведали (как сказано) и судом над лицами, им подчиненными, но были и такие, преимущественное значение которых заключалось в суде, таковы: 13) поместный приказ (упоминаются дьяки, которым приказаны поместные дела, с 1566 г. название поместной избы — с конца царствования Грозного), он ведал раздачей и переходом поместий и вотчин и тяжебными делами об этих имуществах, 14) холопий приказ (известный с 1500 г.), 15) разбойный приказ (известный с 1539 г. — с начала возникновения губных учреждений и переименованный в 1682 г. в сыскной, с этим названием он существовал и в XVIII в.), ему принадлежали уголовно-полицейские дела по искоренению разбоев, уголовный суд, тюрьмы и учреждение выборных губных властей, 16) город Москва не имел общегородского органа самоуправления, которыйзаменялся там земским приказом (иногда двумя), ведавшим в судебном и полицейском отношении тяглым населением города. Земский приказ упоминается с 1579 г. (см. подробнее о ведомствах приказов холопьего, земского и поместного в Хрест. по ист. руск. пр., вып. III).
г) Органы центрально-областного управления. При присоединении уделов к Москве их центральные учреждения (дворы) переносились в Москву, сохраняя за собой тот же район ведомства, таким образом в Москве возникали учреждения местные по району деятельности и центральные по степени власти, а именно: сначала три (так называемые трети), а затем 4, отчего приказы названы четвертями, которых к XVII в. образовалось уже 5 и даже присоединена 6-я (новая), 17) еще по присоединении Нижнего Новгорода в Москве составилось (вероятно) особое управление для особой области, которое затем перешло в Нижегородскую четверть (известно со времен Иоанна IV), сюда же присоединено и управление В. Новгородом, Пермью и Псковом после их завоевания, 18) для управления присоединенным В. Устюгом образовано особое ведомство, поручаемое сначала дьякам и называемое по их именам (‘четверть дьяка Петелина’ и т.д.), а затем постоянное учреждение — Устюжская четверть (с присоединением к ее ведомству разных городов в других частях государства). То же надо сказать о 19-21 четвертях: Костромской (упомин. в 1627 г.), Галицкой (упомин. с 1606 г.), Владимирской (упомин. в 1629 г.), последняя ведала г. Владимиром и великими княжествами Тверским и Рязанским. К упомянутым четвертям присоединена потом 22) новая четверть (упомин. с 1597 г.), но с ведомством чисто финансовым (по питейному доходу), без всякого областного характера. Ведомство и прочих четвертных приказов было преимущественно финансовое, так как ведомство большого прихода и большой казны простиралось собственно и на древнее княжество Московское. Но, как и в этих последних приказах, и в четвертях ведомы были судом и лица, доставляющие доход государству, т.е. податные классы (23-26). Четырем основным четвертям соответствуют четыре судных приказа. Московский, Владимирский, Дмитровский и Рязанский. Они ведали судом служилых лиц (‘служилые люди судом ведомы в судных приказах, а посадские люди в четях’ — Поли. собр. зак. N 67, ср. Котоших. VII, 32). Все 4 судных приказа упоминаются во времена Федора Иоанновича, но два последних исчезают в XVII в. 27) Завоевание Смоленска при Василии Иоанновиче подало повод к возникновению разряда или приказа княжества Смоленского (упомин. с 1564 г.). 28) Завоевание Казани вызвало учреждение Казанской избы, или Казанского дворца, для управления царствами Казанским, Астраханским, понизовыми городами и инородцами волжскими и южноуральскими. 29) По завоевании Сибири, именно в 1596-1599 гг., управление делами ее вверено особому дьяку, и образовалась Сибирская четверть, затем переименованная в приказ. 30) Сношения с Малороссией по поводу ее присоединения вызвали особое учреждение при посольском приказе (с 1649 г), а затем самостоятельный Малороссийский приказ (1663 г.)
д) Органы специальных ветвей управления. 31) весьма рано для иностранных сношений при боярской думе образовано ведомство посольского дьяка, преобразовавшееся потом в посольскую палату (упомин. с 1576 г.), затем в приказ (с 1601 г.). Кроме своего главного ведомства, этот приказ ведал иностранцами (неслужилыми), некоторыми пограничными и новоприсоединенными странами (Донские казаки), постовым ведомством и несколькими городами, приписанными к нему для кормления (Чердынь и др.). 32) Отправление почтовой ‘гоньбы’ подлежало ведомству ямского приказа, упоминаемого как отдельное учреждение в 60-х и 70-х гг. XVI в., ямские дьяки упоминаются с конца XV в., но в ведомстве казначеев (см. Гурлянда, стр. 298). 33) Каменный приказ (с царствования Федора Борисовича Годунова) заведовал каменными работами и каменщиками во всем государстве. 34) Приказ книгопечатного дела (со времен Грозного: начало книгопечатания относится к 1553 г.) ведая печатным двором. 35) Для управления медицинской частью был учрежден (около 1620 г.) аптекарский приказ, или палата. 36) Печатный приказ удостоверял правительственные акты приложением к ним печати.
е) Органы государственно-церковного управления. Кроме собственно церковных приказов (патриарший разряд, приказ церковных дел, патриарший двор), для суда над самими церковными властями был учрежден земским собором 1648-1649 гг. 37) монастырский приказ, и дела этого рода изъяты из ведомства большого дворца.
Общее число приказов определяется различно (42-47), но иногда к органам управления неправильно причисляются хозяйственно-промышленные заведения (в которых, конечно, всегда бывает и свое управление): например, приказ золотого и серебряного дела, царская и царицына мастерские палаты и некоторые другие. Иногда перечисляются временные приказы (скоро исчезавшие): например, литовский, панский, лифляндский. Иногда наряду с главными управлениями перечисляются их ветви. По приведенному выше счету мы принимаем 37 самостоятельных приказов, кроме двух, поставленных нами вне системы.
Все множественное разнообразие органов управления начали приводить к большей простоте еще при Алексее Михайловиче, а особенно при Федоре Алексеевиче. Тогда (1680 г.) были соединены приказы рейтарский и иноземский, этому же управлению подчинены и прочие военные дела, бывшие в ведомстве других приказов, что, под главным надзором разряда, составляло как бы военное министерство. Около того же времени (1677-1685 гг.) соединены Московский и Владимирский судные приказы с челобитным и холопьим в одно судебное ведомство. В 1680 г. соединены (временно) Новгородская и Галицкая четверти с большим приходом в одно финансовое ведомство. Почти все областные приказы находились в ведении посольского приказа. Вот такие соединения иногда были личными (т.е. несколько приказов подчинялись одному лицу), и отдельность приказов легко восстанавливалась снова.
Внутренняя организация приказов, подобно их системе, складывалась также исторически. Самый приказ возникал из личного поручения тогда, когда к одному управляющему придавался дьяк и заводилась канцелярия. Иногда при сложности управления управляющему придавались товарищи — один или несколько. Отсюда состав присутствия в приказах (судьи) был неодинаков: их было 3, 2 или 1. Один из них был главным судьей, обычно из числа членов думы, но иногда и стольников и дворян, товарищи были большей частью думные или простые дьяки. Даже в случае множественности членов присутствие не составляло коллегии и дела решалась не по большинству голосов. Важнейшая часть приказа есть его канцелярия — подьячие, в руках которых находилось фактически все управление государством и которые крайне злоупотребляли своим положение в связи с отсутствием высшего и среднего образования и недостаточностью определения в законе условий государственной службы. Канцелярия разделялась не столы и повытья (в соответствии с рогами дел или ветвями управления).

2) Местное управление

Отношения центрального управления к местному, как видно из существования областных приказов, были неопределенны и неясны: как в центральном правительстве могли быть областные учреждения, так и в областях могли быть наместники с судом боярским, т.е. с властью центрального правительства.
История Московской провинции (уезда). Уезд Московского государства составился или из прежних частей земли — пригородов (1-го периода), или из целых земель, присоединенных к новому государству, или из завоеванных нерусских территорий. Отсюда и наименования провинции различны: уезд, земля, царство. Первоначальные условия присоединения земель оставляли провинции почти в их прежней целостности, отсюда неравенство московских уездов, из которых некоторые заключали в себе один город с пригородами, другие состояли из нескольких городов с одним главным. Но цельные земли потом постепенно подвергались разложению на их составные части, которые становились непосредственными провинциями государства, более значительные волости выделялись в особое управление. Наконец, были созданы и искусственные единицы: станы, трети, четверти, которые, впрочем, имеют мало значения в истории провинции. К концу XVI в. понятие уезда взяло перевес над единицами более крупными (землями) и более мелкими (волостями), границы уездов определены межевщиками (Федотов-Чеховский, I, N 83). При первоначальном присоединении земли сохраняли некоторую самобытность: так, в Новгородской земле и после присоединения суд, военная повинность и финансы были оставлены отдельные, как правило, присоединенным землям оставлялось и их обычное право и законы. Но тотчас принимались меры относительно состава населения провинций: высшие классы старого населения выводились, а взамен его вводилось новое или из центра государства, или из других новых провинций. В 1478 г. из В. Новгорода выведено более 100 семей детей бояр и купцов, которые были поселены во Владимире, Муроме, Нижнем Новгороде и др., вскоре еще более 7000 семей переселено оттуда же в Низовую землю, на место выселенных помещены московские дети боярские, подобные же выводы произведены в 1484, 1487 и в 1488 гг., когда было выведено 7000 житьих людей, а в 1489 г. — остальные житьи люди. В 1510 г. вел. князь Василий ‘лутчим людем (псковичам) веле ехати к Москве жиги’. В 1489 г. ‘воеводы вел. князя развели Вятку всю’ (по другим известиям — лучших людей), переселенцы помещены в Боровске, Алексине и пр. Герберштейн пишет: ‘Для того, чтобы рязанцы не сделали когда-нибудь восстания, великий князь распределил значительную их часть по разным колониям, этим обессилено было все княжество’. Население восточных царств выводилось в меньших размерах, зато внутрь их вводились военные колонии. Составом провинции и ее населения определяется история местного управления.
История местного управления делится на три эпохи: а) время действия системы кормления, т.е. управления через наместников и волостелей (до середины XVI в.), б) время действия самоуправления (от середины XVI в.), в) время действия приказно-воеводского управления в соединении с самоуправлением (XVII в.).
а) Система кормления. По присоединении нового удела или княжества взамен прежних князей назначались наместники с властью аналогичной прежней княжеской, имеющей тот же вотчинно-государственный характер. Назначение наместником именуется ‘пожалованием’ (‘пожаловал семи гор. Володимиром’ — ак. ист., I, N 110). Такое пожалование могли получить в бывшем своем уделе и прежние местные князья (например, ростовские). С подобной же властью получали провинции служилые цари татарские (в Кашире и Касимове). В последних случаях (при пожаловании князей и царей) власть правителя передавалась иногда преемственно лицам одной и той же семьи (примером может служить кормление Мещерой в роде Протасьевых от начала XV до XVI в., см. ак. юрид., N 161), но такое преемство власти не есть, однако, наследственность: пожалование каждый раз зависит от воли царя. В большей части других случаев пожалование наместничеством было краткосрочное, (до трех лет). Частный характер власти ограничивался соучастием в управлении одним городом двух наместников или в волости двух волостелей (Суд. 1497 г. ст. 65). Цель назначения наместника двоякая: частная — кормление и государственная — управление (в 1499 г. один из костромских наместников, Захарьин, жаловался Иоанну III, что в Костроме ему с другим — боярином Судимонтом — ‘сытому не быть’ и затем был переведен во Владимир). Но провинции отдавалась не в полное частное пользование: корм был определен таксой в установленных грамотах для каждого уезда и в книгах центрального правительства (Суд. цар., 26). Он состоял из ‘въезжего корма’ (при въезде наместника на кормление), периодических (натуральных или денежных) поборов два или три раза в год (на Рождество, Пасху и Петров день), пошлин торговых (с иногородних купцов), судебных брачных (‘выводной куницы’). За превышение таксы корма наместнику угрожает наказание. Состав подчиненных органов наместничьего управления также носит частно-государственный характер: наместник отправляет суд через холопов — тиунов и доводчиков, между которыми делит станы и деревни уезда, но ответственность за их деятельность падает на него самого. Число тиунов и доводчиков, а так же и срок их службы определяется уставными грамотами (см. Белоз. уст. гр. 1488 г., ст. 3 и 5), законом определяется, чтобы они при разъездах по уезду не отягощали население лишним лошадьми и людьми и долговременными остановками (там же, 4), чтобы не брали своих поборов на месте — в станах, а получали в городе из рук сотского. Не всем наместникам предоставлялась одинаковая компетенция: были наместники ‘с судом боярским’ и ‘без боярского суда’ (Суд. 1497 г., ст. 38 и 43), первые решали дела по холопству (укрепление и освобождение) и уголовные окончательно, вторые обязаны были отсылать их к докладу в Москву. На неправильные действия наместника населению дается право жалобы вел. князю. Район власти наместника простирается не на все составные части уезда: лица обеленные (служилые люди, церковные учреждения, ‘слободы’ и дворцовые вотчины) обычно освобождаются от власти наместника полностью или частично. Эти так называемые на Западе иммунитеты, а в Московском государстве тарханы были уничтожены лишь в XVI в., но далеко не полностью.
Главное значение намесничьего управления заключалось в при ведении провинции в связь с государством, а не во внутреннем управлении провинцией. Для последней целив каждом уезде была своя выборная система органов самоуправления, такая же, как и в 1-м периоде: сотские и старосты, иногда в провинцию подолгу не назначались наместники, между тем управление шло, так, в Двинской земле в 1538-1541 гг. не было наместников, ‘а были соцкие, и жалованные грамоты и всякие указы и судебники присыпаны на их имя’ (Двин. лет.). И при наличии наместников управление налогами к полицией находится в руках выборных (см. Двин. грам. 1397 г., ст. 1 в Уст. Онежской грам. читаем: скоморохов ‘старосты и волостные люди вышлют вон’). Они же участвуют в суде вместе с наместником, ‘наместником и их тиуном без соцких и без добрых людей не судйти суд’ (ак. арх. эксп., I, 123, ср. Суд. 1497 г., ст. 38 и Суд. цар., ст. 62), протоколы суда пишутся земским дьяком (Суд. ц., там же). В подразделениях провинции были выборные подчиненные органы (пятидесятские, десятские).
б) Земское самоуправление XVI в. В XVI в. провинции до некоторой степени уже срослись с государством, а в самом государстве сознается уже потребность чисто государственного управления. Это привело сначала к учреждению специальных органов самоуправления наряду с наместниками (губные учреждения), а потом — к полной отмене наместничьей власти и к введению общего земского самоуправления (земские учреждения).
Губные учреждения. Кормленщики, преследуя свои частные цели, не обращали внимания на благоустройство провинции, а выборные власти были стеснены в своих действиях присутствием власти наместника, тогда количество преступлений, особенно разбоев, возросло до крайней степени (‘сами меж себя без нашего ведома обыскивати и имати разбойников не смеете’, — пишет вел. князь жителям провинции — см. Белозер. губи. грам. 1539 г.). Тогда, по просьбе самого населения, с 30-х гг. XVI в. в каждом уезде устанавливаются выборные губные власти для преследования разбойников и суда над ними. Хотя правительство (боярская дума) предприняло это учреждение как общую меру для всего государства, введение ее в отдельной провинции обусловливалось просьбой самого населения и получением на то грамоты. Население многих провинций встретило мысль правительства с большим сочувствием и смотрело на эти учреждения как на величайшее благодеяние: ‘тоя же зимы (1541 г., говорит псковский летописец) бысть жалование государя нашего великого князя Ивана Васильевича всея Руси до всей своей Русской земли, млада возрастом 11 лет и старейша умом: до своей отчины милосердова показа милость свою и нача жаловати, грамоты давати по всем городом большим, и по пригородам и по волостем, лихих людей обыскивати самым крестьяном межу себя по крестному целованию, и их казнити смертною казнию, и не водя к наместником и к их тивунам лихих людей-разбойников и татей. И бысть наместником по городам нелюбка велика на християн. А Псковичи такову грамоту взята и начаша псковские целовальники и соцкие судити лихих людей на княжи дворе в судницы над Великою рекою, смертною казнию их казнити. И бысть наместник на Пскове один князь Василей Репнин-Оболенской, и была ему нелюбка до пскович велика, что у них, как зерцало, государева грамота, и бысть крестьянам радость и лгота велика от лихих людей, и от поклепцов, и от наместников, и от их недельщиков и от ездоков, кои по волостем ездят. И начаша псковичи за государя Бога молити…’ (Пек. 1-я лет.). Из этого видно, что первоначально губное учреждение не имело определенной организации: каждая провинция приспособляла новую функцию к своим органам самоуправления: во Пскове древними органами самоуправления и суда были сотские, к ним присоединены (новоизбранные?) целовальники. Местом суда стал ‘княжий двор’ — старинная ‘судница’. Самое учреждение не носит еще наименование губного. Губные учреждения, однако, не были введены повсеместно: северные провинции государства (в которых не было служилого класса) не получили губных властей, но в середине XVI в., когда в них были введены земские учреждения, этим последним поручено и все губное ведомство. Губными округами сначала были города и волости, но затем в каждом уезде устанавливается одно губное ведомство. Губные ведомства иногда устанавливались в отдельных частных вотчинах (например, Троицкого монастыря). Губными властями являются: губной староста (сначала несколько на уезд), избираемый из грамотных дворян или детей боярских, если выбор губного старосты, из-за разногласия избирателей, не состоялся, то его назначало правительство. Избранный являлся в Москву и здесь получал утверждение и наказ. При нем были старосты, десятские и лучшие люди — человек 5 или 6. Впрочем, последние уже были и при наместничьем управлении, впоследствии они заменены целовальниками (до четырех), при них — губной дьяк. Все вместе эти власти составляют одно учреждение — губную избу. Для общих обысков устраиваются периодические съезды всех классов уезда: князей, детей боярских, духовных лиц и крестьян. На таких съездах происходят и выборы упомянутых властей, а именно: губного старосту и дьяка избирают все классы, а губных целовальников — сошные люди (см. уст. кн. разб. прик., ст. 56-58). Участие в избрании было обязательно для избирателей, ибо они отвечали за избранных перед судом. В частных вотчинах избрание губных властей предоставлялось владельцу, причем старостой мог быть кто-либо из людей, служащих частному вотчиннику, его приказчик. Власти избирались сначала бессрочно, но в XVI в. стали менять целовальников ежегодно (ак. арх. эксп., III, N 210). Компетенция губных властей распространялась науголовную полицию (поимку преступников), суд над разбойниками, а затем и над татями, убийцами и поджигателями, а также заведование тюрьмами. Впоследствии губные учреждения заменяли собою все областное управление. При отмене наместничьего управления в уездах совсем не стало органов правительства, которое, не имея на кого возложить приказные дела (финансовые и административные), нередко обращалось к губным старостам. В некоторых городах до введения воеводского управления губные старосты правили на правах воевод (например, в Шуе).
Земские учреждения. В середине XVI в. правительство решило совсем покончить с кормлением: в указе 1555 г. Иоанн IV говорит: ‘Что наперед сего жаловали есмя бояр своих… — городы и волости давали им в кормление, — и нам от крестьян челобитья великия и докука была беспрестанная, что наместники… чинят им продажи и убытки великия. И мы, жалуючи крестьянство… наместников, волостелей и праветчиков от городов и от волостей отставили… велели семи во всех городах и волостях учинити старост излюбленных, кому меж крестьян управа чинити’ (ак. арх. эксп., I, 242, ср. Важскую уставн. грам. в Крестом, по ист. рус. права, вып. II, стр. 183, прим. 2). Эта реформа приведена была в исполнение повсеместно, кроме некоторых пограничных городов, где наместничье управление непосредственно перешло в воеводское, реформа вызвана просьбами самого населения. Взамен наместничьего корма установлен оброк с провинций, получивших земские учреждения. Округи этих учреждений были разнообразны: и целые уезды, но большей частью волости. Круг лиц, на которые они распространяются, — тяглые люди, посадские и крестьяне (в земских учреждениях совмещаются и муниципальные — городские) и лишь отчасти церковные учреждения (служилые люди, как мы видели, были изъяты из наместничьей власти). Поэтому земские учреждения были не вполне пригодны для общего самоуправления провинций. Земские власти представляют излюбленные головы, впоследствии повсюду именуемые старостами (сначала в каждом округе несколько, потом — один), земский дьяк и лучшие люди (целовальники в различном числе от 10 до 2, именуемые также земскими судьями). Для полицейского управления эти власти пользуются прежними выборными каждой общины: сотскими, пятидесяцкими. Избрание совершалось на неопределенный срок, но население всегда могло переменить ‘выборных’ (уст. Двин. гр. 1556 г.). Но есть указания и на ежегодный выбор, вообще в этом не было одного установленного порядка. Компетенция земских властей простиралась на все ветви управления (полицейское, финансовое, экономическое) и суда, по делам уголовным им представляется окончательное решение даже дел, ведущих к смертной казни. В этом последнем роде дел земские учреждения должны были войти в коллизию с губными, которая разрешилась или тем, что земские власти судят вместе с губными, или земские власти вовсе не судят губных дел, или губные учреждения перестают действовать в тех округах, где введены земские учреждения*. в) Приказно-воеводское управление XVII в. В некоторые (преимущественно пограничные) города еще при наместниках назначались и воеводы с властью военного управления, а также дьяки для управления финансового, они оставались и в эпоху земского самоуправления. Так как эти лица ведали управлением на государя, а не ради кормления, то само население еще при наместниках просило себе права судиться у воевод (в В. Новгороде). Но всеобщее введение воевод в уезды относится к Смутному времени: ‘при ц. Федоре Иван, при ц. Борисе по 113 год (1606 г.) — по Ростригин приход… воевод не было, а были судьи и губные старосты и городовые прикащики’ (Разряд, росп. воевод во Врем. общ. ист. и др. 1849 г., кн 3). Причина введения воевод с дьяками заключается в том, что смутная эпоха обнаружила необходимость иметь в каждом городе военную власть и, кроме того, такой орган управления, который бы связывал провинцию с центром и простирал свою власть на все классы провинциального общества (а не на одних тяглых людей). Во время смут само население составляло общесословные собрания и общесосоловное управление и само избирало себе воеводу (примером может служить Устюжна Железнопольская в 1609 г.). Цель назначения воевод — не кормление, а управление на государя, хотя воеводы по-прежнему просятся ‘кормиться’, но это означает уже не поборы, а государственное жалованье, царь писал в 1615 г. в Бежецкий Верх: ‘воеводам кормов не давать, в том самим себе убытков не чинить’. Воевода назначался царем и думой, но иногда само население просило о назначении того или другого лица или о продлении власти прежнего воеводы. Власть его была срочная и обычно краткосрочная (1-2 года). В уезде управлял не всегда один воевода: в больших городах воевод бывало одновременно несколько (например, в Астрахани 3-4, в Пскове 2-3), из них один был главный, в меньших городах было по одному воеводе, но в том и другом случае при воеводах в товарищах были дьяки или подьячие ‘с приписью’. Из этих лиц составляется учреждение — приказная изба, иногда весьма сложная, с разделением на повытья. Но и здесь, как в центральных приказах, управление не было коллегиальным. Круг ведомства воевод определялся наказами, которые давались каждый раз, но потом были сведены в общую форму для каждого города, по наказам воеводам предоставлялось: произвести ревизию управления предшественника, ведать ‘городом’ — укреплениями — и другими средствами обороны, иногда вести иностранные сношения (например, в Астрахани), ведать полицией, т.е. охранять безопасность и ‘благочиние’ (пресечение преступлений, меры против пожара, охранение общественной нравственности), наконец, судить.
_____________________
* См. подробнее в наших комментариях в Уставы. Важской грам.-в Хрест. по истории русск. права, вып. II.
_____________________
Отношение власти воевод к самоуправлению, Обе формы самоуправления (губные и земские учреждения) продолжали существовать рядом и в XVII в. при воеводской системе управления. По отношению к тем и другим воеводе принадлежит право контроля без вмешательства в их сферу деятельности. Это и соблюдалось в начале XVII в. (см. Ак. гор. Шуи, N 16, донесение воеводы царю о злоупотреблениях и небрежности губных властей и донесение губных властей на воеводу, что ‘он в губные дела вступаетца’, ср. также наказ 1672 г. Олонецкому воеводе ‘беречь накрепко, чтоб мужики — горланы богатые… середним и молодчим людем продажи не чинили и лишних поборов… не сбирали’ — в доп. ак. ист., VI, 56, III, 18, 67, IV, 140). Но различие надзора и управления скоро утратилось: воеводы начали вмешиваться в управление губное и земское.
По отношению к губным властям воевода становится начальником, а губные старосты — его товарищами. Но так как через это власть губных старост распространилась на все ветви управления, то правительство иногда признавало излишним иметь в уездах две однородные власти и колебалось в выборе одной из них: так, в 1661 г. воеводы были повсюду отменены и все управление поручено губным старостам, напротив, в 1679 г., возвратившись к воеводскому управлению, губное отменили совсем, с 1684 г. обе власти опять сопоставлены, что и держалось до Петра В., при котором губное управление было уничтожено.
По отношению к земским учреждениям воевода стал начальником в их полицейской деятельности, но в финансовом и экономическом управлении земские власти были совершенно независимы: воеводам запрещалось ‘в денежные их сборы и в мирские дела вступаться и воли у них в их мирском окладе и в иных делах отъимати… (выборных) не переменять’ (наказ чердын. воев. 1677 г. в ак. ист, V, N 16).
Городское самоуправление. Земские учреждения и в XVII в. были всеуездными для тяглого населения. Но в больших городах управление приближалось уже к муниципальному. В.В. Новгороде исходным пунктом самоуправления были собрания ‘градские людей’ (общие сходы в земской избе) для выборов и для решения текущих дел, постоянное управление состояло из 5 старост, выбранных по концам города. В Пскове управляла коллегия общегородских старост. Но здесь была сделана попытка к установлению собственно муниципального учреждения, введенное в 1666 г., во время управления воеводы Ордына-Нащокина, городское устройство весьма сходно с магдебургским устройством немецких и польских городов: общее собрание граждан избирает 15 чел. — членов земской избы на три года, в действительном управлении ежегодно чередуются между собою пятеро из них, компетенция выборных простирается на посадских людей и монастырских крестьян, низшие уголовные дела разрешаются совместно губными и городскими властями, высшие — воеводой. Но впоследствии новый воевода (кн. Хованский) уничтожил это самоуправление.
Общее самоуправление. Вообще земское самоуправление не исключало отдельного самоуправления общин, входивших или не входивших в состав земства. В Москве, не имевшей общеземского самоуправления, каждая сотня и слобода составляла самоуправляющуюся единицу. То же следует сказать о волостях уездных. Управление в них принадлежало не одним избранным сотским и старостам, но составляло целое учреждение, именуемое братский двор, куда собираются сходы членов общины — ‘лучших людей’ — весьма часто (обычно по воскресеньям) не только для выборов, но для решения — экономических и даже судебных дел (см.: Забелин. ‘Опыты изуч. русск. древн. и истории’, ч. II, с. 168 и др.).

3) Финансовое управление

Завоевание татар отразилось с особенной силой на финансовом управлении России как относительно прямых налогов, так и пошлин.
а) Прямые налоги — дань. С завоеванием татар подать опять превращается в международную дань. Первоначально завоеватели хотели брать десятую часть всего, в том числе людей, но потом довольствовались деньгами. Единицей обложения взята была, по азиатскому обычаю, голова, т.е. введена подать поголовная (подушная) вместо древней европейской — поимущественной, все население было исчислено (что повторялось приблизительно через 17 лет, второе исчисление было в 1257 г., третье — в 1275). ‘Число’ более всего возмущало тогда русских, как печать осквернения варварством. Вместе с тем способ взимания введен был также азиатский — откуп. Восстания народа (1290 г.) заставили татар обратиться к русским князьям и предоставить им сбор дани, после чего постепенно были восстановлены национальные основания податной системы, что окончательно установилось в середине XV в. (в. кн. Василий Темный пишет в своей духовной, что его наследники должны послать писцов в уделы и ‘обложить данью по сохам и по людям’). От времени Иоанна III мы уже имеем одну писцовую книгу (Вотской пятины).
Основанием обложения служили писцовые книги, т.е. периодические кадастры государства, известные со времен Вас. Вас. Темного, но, конечно, производившиеся и раньше (ак. арх. эксп., I, стр. 23, год 1435-1446). Нельзя сомневаться, что уже в 1-м периоде князья производили описи своих владений для целей финансового обложения (см. уставы смоленского кн. Ростислава и новгородского кн. Святослава XII в.), но, вероятно, тогдашние описи ограничивались исчислением погостов, определением (точным) количества прямых налогов с каждого погоста и приблизительным исчислением косвенных налогов и пошлин. Татары, несомненно, производили переписи населения, состоящие, вероятно, только в исчислении лиц мужского пола и движимого имущества — скота (едва ли можно принять мысль Неволина, что татарская перепись отмечала все ‘податное имущество’). В середине татарской эпохи, когда дань собирали для татар уже князья, эти последние возвратились к старой системе описей (см. С. Г. Гр. и догов. I, N 95), которая, изменяясь и совершенствуясь, выработалась в систему писцовых книг. При весьма неустойчивых и изменчивых отношениях центральной власти к удельным князьям до Иоанна III нельзя предполагать возможными единовременные и периодические описания всего государства. Лишь со времен Иоанна III дело кадастра ведется более правильно, периодичность описей, однако, нарушалось тем, что опись производилась весьма продолжительное время, и потому, когда последние уезды еще переписывались, уже возникала потребность начинать новый кадастр.
Ныне нам известны следующие более общие переписи: Новгородской и Тверской земель после их присоединения (1491-1492), общая перепись, начатая при Иоанне и продолжавшаяся при Василии, общая перепись (вероятно, не одна) при Грозном (в 40-х гг., в 50-80-х гг.), общая перепись при Федоре Иоанновиче (вероятно, законченная в 1592 г.).
В XVII в., после Смутного времени, были посланы ‘дозорщики’ в разные места для досмотра, в каком состоянии находились платежные силы населения (в неразоренные посланы в 1619 г. писцы для нового обычного кадастра). Результатом деятельности дозорщиков явились так называемые дозорные книги, которые отнюдь не заменяли писцовых. Последние, продолжавшие составляться своим чередом, служат для нас свидетельством о двух общих кадастрах XVII в. (1625-1630 и 1680 гг.). Между тем в то же время правительство, предлагая отменить прежнюю (посошную) систему обложения, производило переписи другого рода, т.е. подворное исчисление населения исключительно тяглого без всяких других данных экономического характера. Такие переписи произведены были в 1645-1646 и 1676-1678 гг. Результатом их были перепитые книги.
На основании писцовых книг каждой провинции владельцу выдавались выписки из них — сотные (представляющие собой лишь копии части писцовых книг). Переписные книги сокращались в перечневые (указатели имен владельцев с общими итогами числа дворов, состоящих за ними), они составлялись для удобств справок в приказах и уездных учреждениях. Значение, подобное сотным книгам, имели приправочные книги, т.е. выписки из прежних писцовых книг, вручаемые новым писцам для обнаружения разницы в экономическом состоянии данной местности сравнительно с прежним ее состоянием. Писцам, командируемым для новой описи, вручались, кроме того, сошные книги, т.е. теоретические руководства для определения числа сох, вытей и денежных единиц, снабженные арифметическими таблицами (скоромыишеннитми). Писцами были как специалисты, командируемые из Москвы, так иногда и местные воеводы.
Писцовые книги состояли из описания земель по количеству и качеству, населенных мест, где исчислялись дворы, доходности земли (урожайности), повинностей в пользу землевладельцев и местных властей, наконец, сравнительной ведомости о прибыли или убыли доходов по сравнению с прежним описанием.
Окладной единицей была соха, которая не есть поземельная мера, а условная единица измерения всякого имущества, в посошную подать входил поземельный, подворовсй и промысловый налог. В отношении к земле соха включала в себя в поместьях и вотчинах хори’ шей земли 800 четвертей, средней — 1000, худой 1200, такое большое количество земли в сохе на этих землях объясняется тем, что поместья и вотчины были обложены наименьшим окладом. По местностям и по другим родам имущества эти цифры изменялись: на черных землях (по преимуществу податных) в соху включалось самое меньшее количество четвертей (500, 600, 700), в монастырских и дворцовых среднее: 600,750, 900. В городах соха включала в себя известное число дворов (лучших — 40, средних — 80, молодчих — 160, в слободах — 320, бобыльских — 960). Относительно промыслов, например, ‘црен’ (солеваренная сковорода), ‘ез’ (рыболовная перегородка в реке), приравнивается к сохе (смотря по прибыльности).
Соха была неодинакова в разных местностях государства, кроме описанной московской сохи, была гораздо меньшая (новгородская), которая применялась в писцовых книгах в бывших областях В. Новгорода и после его присоединения, величина этой сохи определяется так: ‘а в соху два коня, а третьи припряжь, да тшан кожевнической за соху, лавка за соху, плуг за две сохи, кузнец за соху, четыре пешци за соху, ладья за две сохи, а кто сидит на исполовьи, на том взяти за полсохи’ (данная на черный бор, 1437-1460). В Северной России (прежних новгородских владениях) даже в XVII в. величина ‘сошки’ была неодинакова почти в каждой волости (средний размер сошки около 10,5 четвертей).
В частных хозяйствах экономические средства населения измерялись не сохами, а вытями, что приняло и государство в своих частных (дворцовых) имуществах. Затем правительство решило применить эту единицу, как значительно меньшую, а потому более удобную, и к финансовому посошному обложению, раздробляя сохи на выти. Но так как сама выть не была определенной величиной (земли или других реальных предметов), а определялась состоятельностью плательщиков* и так как число вытей в сохе также не всегда было постоянным, то введение вытного письма не упростило системы сошного письма и обложения.
______________________
* В выти по сошным книгам считалось 12 четвертей доброй, 14 — средней и 16 — худой земли.
______________________
В малонаселенных окраинах государства, а после опустошений Смутного времени и в центре его, такая крупная единица, как соха, стала малоприменимой, приходилось брать в расчет наличное число населения, а потому (без полной отмены сошной системы) стали постепенно склоняться к новой единице обложения — двору. Переходом от сохи к двору служит живущая четверть, которая состояла из нескольких крестьянских и бобыльских дворов (число их в четверти изменялось по местностям и времени, но нормальным числом крестьянских дворов в живущей четверти можно признать десять, а так как тогда было установлено считать 1 крестьянский двор равным двум бобыльским, то в живущей четверти считали 10 крестьянских дворов и 20 бобыльских, другой нормой было 16 крестьянских и 32 бобыльских двора. Эти нормы применялись к поместьям и вотчинам (в отношении к монастырским землям они понижались с целью большего обложения, монастырские земли были обложены в 1,5 раза больше). Живущая четверть служила окладной единицей (не применяясь, однако, к черным землям) до конца 70-х годов XVII в,, когда обложение по этой системе сменилось подворной податью, которая и раньше применялась к некоторым отдельным видам сборов (например, полоняничным деньгам), но затем поглотила большую часть их* (ук. 1679 г., ср. ак. ист., V, N 38,39,48,49,77). Но этим означалось лишь исчисление подати, следующей из известного города, волости или вотчины разложение же ее по плательщикам делалось ‘смотря по пожиткам и по промыслам’, несмотря на это, переход от посошной подати к подворной встречал противодействие населения.
_____________________
* По мнению Н.С. Лаппо-Данилевского, подворная подать повела к увеличению населения двора (для избежания платежей), а потому открыла дорогу к подушной подати: ‘в конце XVII в. встречаем смешение (правнльн. — соединение) подворной подати с подушною: подати взимаются ‘по дворам — по душам’ (‘орган, прям, облож.’ 260, прим.).
____________________
Наряду с указаниями в XVII в. существовал и чисто подоходный налог (для чрезвычайных податей): ‘пятая’ или ‘десятая деньга’ (20 и 10 %) и 15-я деньга, на особые военные нужды расстроенного государства, впоследствии она стала постоянной добавочной к посошной с торговых людей.
Наконец, поголовная подать существовала лишь для восточных инородцев — это ясак (ак. арх. эксп., II, 75, и др.).
Величина и виды податей. Кроме общей дани, постепенно возникали новые налоги по мере возрастания государственных потребностей, а именно: ямские деньги (на содержание ‘ямов’ — почт) по 10 рублей и более на соху (в XVI в.), стрелецкая лань (натурой и деньгами), оброк за отмену наместничьего корма, полоняничные деньги (правильн. обр. с середины XVI в.).
Лица, подлежащие обложению. Податными классами были собственно тяглые люди (посадские люди и черные волости). Но и имения служилых людей и церковных учреждений далеко не все были обелены. Хотя в древнейшее время давалось полное обеление, так что обеленные имущества не подвергались и описи, однако освобождение давалось от бывших, но не от будущих налогов. Тарханы предложено уничтожить при Иоанне IV, полное уничтожение их относится к 1672 г. Экстраординарные налоги вообще распространялись на все классы. В 1620-1621 гг. общими налогами стали ямские деньги и стрелецкий сбор. Все крестьянское население и частных вотчин, и поместий признано также податным.
Способ взимания податей. Провинциальные власти обязаны были составлять ‘окладные росписи’ (проект доходов и расходов по данной провинции) и ‘сметные списки’ (отчет о действительном исполнении сметы прошлого года). Иногда уездные росписи сводились в областном городе в общую областную роспись. Из местных росписей в Москве составлялись общие по каждому отдельному финансовому ведомству (например, четверти), быть может, составлялась даже (в XVII в.) и общая государственная роспись.
Определенные на известную местность налоги разводились потом выборными властями и представителями населения по отдельным плательщикам (разруб). Впрочем, если самоуправляющий округ охватывал несколько волостей, иногда целый уезд, то предварительная раскладка (развод) производилась в центре уезда общими органами самоуправления (всеуездным старостой или съездом земских старост) по волостям, при этом участвовали выборные от волостей и владельцев (монастырей) окладчики. В волостях обязанность раскладки падала на выборных волостных властей, с участием совета крестьян. Выборные окладчики приводились к присяге и обязывались ‘обложить и собирать те деньги… чтобы богатые и полные люди перед бедными во льготе, а бедные перед богатыми в тягости не были’. Для этого составляются ‘окладные записи’ за подписью земских властей и окладчиков (ак. ист., V, N 48). Для взимания экстраординарных налогов в городах избирались специальные окладчики из лучших, средних и молодчих людей, которые приводились к присяге в соборной церкви, окладчики отбирают письменные показания у посадских и торговых людей о их движимом имуществе, о лавках, заводах и промыслах, при неправильном показании плательщиков окладчики определяют его доход сами ‘по розыску’ (ак. ист., V, N 23).
Налогоспособность отдельного лица в селах измерялась количеством рабочих рук, величиной участка земли, обрабатываемой им, и урожайностью. В посаде она определялась величиной и положением двора (в остроге или посаде), числом дворов одного владельца, торговыми оборотами. В обоих случаях принималось во внимание и движимое имущество плательщика. Взимание налогов производилось в посадах и в черных волостях постоянными (выборными) властями посада и волости или специально избранными сборщиками и целовальниками во владельческих селах и в дворцовых — приказчиками с участием крестьян. Собранные деньги доставлялись самим населением в уездный город, или всеуездный земский центр (земскую избу), или прямо воеводе и его приказным людям (съезжую избу). Но иногда сами плательщики (волости и владельцы) доставляли сборы прямо в Москву. Воеводе принадлежало право контроля над всем процессом раскладки и взимания, а иногда и право непосредственного взимания (по некоторым специальным сборам), он же взыскивал и недоимки путем правежа. Это открывало дорогу для больших злоупотреблений со стороны воеводской власти.
б) Косвенные налоги и пошлины, возникшие в 1-м периоде из ? лей благоустройства, а именно: вес, мера и мыт — остаются и в Московском государстве. Но завоевание татар и здесь произвело переворот: наравне с ‘числом’, столь же ненавистна была и татарская тамга, т.е. торговая провозная пошлина, имеющая чисто фискальное значение, из нее возникли бесчисленные частные виды пошлин: поворотное (при ввозе товаров в гостиный двор), гостиное (за помещение их в этом дворе), анбарное (за помещение в закрытом хранилище), порядное (при покупке товаров из гостиного двора в лавки), отвоз (при вывозе товаров из города), свальное (при выгрузке), явка (при объявлении о прибытии товара), подъемное (при свозке сваленной на берегу соли в склады), поташное (при продаже леса и дров), привязная пошлина и роговая (при продаже скота, это ‘тамга’ в тесном смысле), пятно (при купле-продаже лошадей) и мн. др. Торговый устав 1653 г. и Уставная грамота 1654 г., отменив все эти пошлины, ввели торговый налог по 10 денег сруб, с продавца. Новоторговым уставом 1667 г. определены внешние таможенные пошлины.
Способ взимания пошлины, введенный татарами, был откуп, постепенно уступавший потом место взиманию через выборных людей (таможенных голов и целовальников).
в) Регалии. Единственной регалией Московского государства надо считать питейную. Приготовление и продажа пива, меда и вина (водки) принадлежала исключительно правительству, общины и частные лица получали, в виде милости, право варить для себя питье в известные дни (праздники, свадьбы и т.п.). Число кабаков и место нахождения их было ограничено, а также и количество вина, потребляемого одним лицом (по 1 чарке). Управление этой регалией вверялось также общинами, которые избирали ‘верных голов и целовальников’ на кружечные дворы и отвечали за недобор и злоупотребления выбранных. Общее управление кружечными дворами сосредоточивалось в приказе Новая четверть.
Количество государственных доходов. В конце XVI в., по свидетельству Флетчера, весь доход Московского государства равнялся
1 430 000 руб. (прямые налоги 400 тыс., косвенные — более 800 тыс.), в середине XVII в. (по Котошихину) общий доход составлял
2 229 009 руб. (в том числе от сибирских мехов — 600 тыс., таможенных доходов — 500, кружечных — 100, судебных пошлин — 15 тыс.).

4) Военное управление

Как в 1-м периоде, так и в Московском государстве вначале было только два рода войск: народное ополчение (пехота) и служилые люди — дворяне и дети боярские (конница). С середины XVI в. вводятся разные системы постоянных войск.
а) Народное ополчение и посошная служба. В начале периода (в XIV в.) ополчение по древнему обычаю собиралось поголовно (и Мамаевом побоище будто бы участвовало до 400 тыс. русских ратников), даже в XV в. в отдаленных походах (на Кавказ в 1470 г.) участвовали и сурожане, суконники, купецкие люди и все москвичи, по их силе. Но с XV в. отправление этой повинности приводится к определенной системе — к посошной службе: поставка ополченцев (как и все другие повинности) разложена на сохи (с духовенства, черных людей, крестьян монастырских и церковных и с вотчин и поместий таких лиц, которые сами не могут явиться на службу), на месте происходит ‘разрубка ратников’, количество ратников с сохи определяется каждый раз особо, по мере надобности (в 1480 г. — по коню и по человеку с 4 сох, в 1495 г. — с 10 сох, бобыльские сохи ставили только пехотинцев). Иногда вместо сох эта повинность распределялась по дворам (в 1545 г. в Новгороде — по одному коннику с 3 дворов не тяглых и с 5 тяглых, с гостиных — с каждого двора по 1, сеуконнических — с двух). В 40-х гг. XVII в. и эта повинность распределяется по числу дворов. Общее число ‘посохи’ в государстве в каждом случае было весьма различно (в Полоцком походе при Иоанне IV было 80900 чел. посохи). Сроки службы посошных людей в XVII в. были определяемы заранее — при призыве (например, в 1633 г. — 1 год, в 1637 г. — 8 месяцев и т.п.).
Содержание ополчения и вооружение доставлялось теми же сошными людьми: псковичи в Полоцкий поход давали по 5 руб. конникам, а пешим — по 2, иногда отпускали корм натурой (те же псковичи в 1535 г.), каждому пищальнику ‘сохи’ должны дать по ружью и по 12 фунтов пороха и свинца (порох производили земские люди сами), они же должны были поставлять для ополчения определенное количество телег и лодок. В посадах, а иногда и в селах (в Отдаленных уездах) ратная повинность перекладывалась на деньги (по 2 руб. со двора в XVII в.).
б) Дворянские полки. Значение посохи постепенно ослаблялось с расширением границ государства и с успехами военного искусства (изобретением пороха). Поэтому внимание было обращено на прежние дружины, преобразованные в постоянные дворянские войска, вознаграждаемые вместо жалованья землями (поместьями): со 100 четвертей земли дворянин обязан быть сам на коне и с каждой следующей сотни четвертей ставит конника в своей свите. Перевес дворянских полков над ополчением совершился в начале ХV в. Но еще в XVI в. иногда числа ратников и дворян почти уравновешиваются (и походе 1568 г. на Литву было дворян 10309, ратников 7580). Флетчер насчитывает всех дворян, призываемых к оружию, до 80000. По вычислению Брикса, ко времени Михаила Федоровича одних детей боярских было до 300 000 чел. (из них 30 тыс. составляли гвардию, 65 тыс. ежегодно охраняли Оку.). Дворяне являлись с собственным вооружением. Сбор дворян совершался повестками от воеводы, или губного старосты, или городских приказчиков. Собирались в главные города воеводства. Вместо неявившихся (‘нетчиков’) отправлялись их дети и люди, а сами нетчики подвергались наказанию. Независимо от походов периодически производились ‘смотрины’ (например, 1652,1660,1670, 1675, 1678 гг. и т.д.), на которых проверялась ‘людность, конность и оружность’ дворян и записывались взрослые сыновья на службу: при трех сыновьях 1 — в полк, 1 — в городскую службу, а 1 оставался дома на хозяйстве.
в) Постоянные войска. Уже в XVI, а особенно в XVII в. обнаружилась недостаточность дворянских полков для защиты государства (по отсутствию специального военного образования и по трудности созыва), в особенности же для хранения внутреннего порядка. Преимущественно для этой последней цели вел. кн. Василий Иоаннович утвердил в Москве два полка пищальников — конный и пеший, Иоанн IV умножил это число, при нем новое постоянное войско стало именоваться стрельцами, основной задачей его стала внутренняя полицейская служба. Это войско поселялось слободами вокруг Москвы и других городов и содержалось за счет казны, получая, кроме того, земли на общинном праве и праве торговли, в него рекрутировались вольные ‘охочие люди’ всяких классов (преимущественно податных). Впоследствии московские стрельцы начали произвольно распоряжаться властью и, вместо охраны государства, сделалось его язвой (подобно римским преторианцам). Стрельцы составляли собственно пехоту. В XVII в. возникают другие специальные роды войск, а именно: регулярная конница — рейтары, образованная по иноземному образцу, в рейтары обязательно определялись самые бедные дворяне и отчасти даточные люди, постоянную конницу недворянскую составляли городовые казаки, тогда же возникла регулярная пехота — солдаты, преимущественно из тяглых людей. Эти роды войск, а также пушкари (артиллерия) поселялись в слободах вокруг городов на окраинах. Численность всех этих войск постоянно возрастала, так, стрельцов в 1578 г. в Литовском походе было 15119 (при 10 тыс. дворян и 7,5 тыс. ополчения, в 1634г. на южных границах их было 22 тыс. и в то же время под Смоленском 4500. Казаков при Алексее Михайловиче было 1500, наделенных землями и 5 тыс. — получавших жалованье. Рейтаров (по счету Брикса) в конце XVII в. было 40 тыс., драгун — 11500, поселенных солдат — 3 тыс., непоселенных — 10 тыс., московских выборных полков солдатского строя — 12 тыс.

5) Ямское и почтовое управление

Из других видов управления следует обратить внимание тямскую повинность и управление. Первоначально снабжение подводами и проводниками княжеских гонцов или самих князей и их дружинников, а также доставление им корма во время проезда составляло общую обязанность всего населения, которая, однако, всей тяжестью падала на те населенные пункты, которые лежали на более проезжих путях. Эту тяжелую повинность сделали особенно памятной татары, отчего и станы стали называться татарским словом ‘ям’ (см. в сборн. Мейера ст. О. Брожовского ‘Историческое развитие русского законодательства по почтовой части и Гурлянда ‘Ямская гоньба’, стр. 34). Примерно в середине XV в. эта повинность была упорядочена так, чтобы она ложилась равномернее на все население: вместо станов устраиваются на больших путях ямы, т.е. почтовые дворы, состоявшие из жилых и хозяйственных построек, на расстоянии 30-40 и более верст один от другого. В них были поселены ямщики, выбираемые тяглым населением округа, приписанного к яму, в количестве 1-2 на каждом яме, на ямах были и дьячки для письмоводства и счетоводства. К ямам приписывались земли, иногда поля по 20 четв. и сенокосы, даже целые деревни. Поселенные ямщики, вероятно, лично не отправляли гоньбы, а лишь распоряжались ею, гоньбу вело окрестное население, которое обязано было ставить по очереди определенное количество подвод и проводников за прогоны по таксе (за 10 верст по деньге, а проводнику за 30 верст по 1 1/2 деньги, по Герберштейну, за 10-20 верст по 6 денег), прогонные деньги выдавало ямщикам правительство вперед при утверждении нововыбранного ямщика. Сами ямщики довольствовались, по-видимому, земельным наделом яма, а где его не было или он был недостаточен, то подмогой от населения. Для покрытия расходов на ямскую гоньбу со стороны государства служил специальный вид налога — ‘ямские деньги’, известный во времена татарщины под именем ‘яма’ (в XVI в. 10 руб. с сохи).
Около середины XVI в. в системе ямской гоньбы была произведена реформа, естественно вытекавшая из прежней системы: население, вместо очередного отправления подвод на ямы, предпочитало пользоваться услугами охотников, которые вызывались (за вознаграждение) отбывать постоянно эту повинность за него. Правительство воспользовалось этим и организовало ямы через сосредоточение таких охотников в особых ямских слободах, в слободы ямщики обязательно набираются со всего населения (иногда по 4 чел. с двух сох, см. Рус. истор. библ., т. II). Для отдаленных окраин (Сибири) само правительство подбирало охочих людей внутри государства. Каждая слободка снабжалась известным количеством земли (из тяглых и пустых поместных), в XVI в. на каждого ямщика должно было приходиться не менее 4 десятин (в начале XVII в. до 8 дес.). Наделы нарезались и из частных порожних земель (с условием замены). Земля эта могла быть и населенной, в таком случае крестьяне подчинялись слободе (как лицу коллективному) так же, как на поместных землях — помещику. Дворы должны быть выстроены также волостями. Землей ямщики пользовались на общинном праве: ‘пашню пахать и сено косить повытно всем’. Управляли слободой приказчик и выборный староста. Устройство каждой слободы укреплялось так называемой ‘строельной’ или ‘устройной книгой’. Лица, попавшие в ямщики, передавали свою обязанность и право наследственно, при запустении яма он наполнялся опять посредством нового набора с сох. Сохи давали ямщикам подмогу как при поставке ямщика — единовременную, так и ежегодно — постоянную (от 5 до 25 руб каждому). В XVII в. устройство ямов и выдачу жалования ямщикам правительство взяло на себя, а потому в XVII в. прежняя специальная подать, ‘ямские деньги’, намного повышается (до 800 руб. с сохи), хотя параллельно существует другая ямская подать — ‘малая ямщина’. Цель учреждения — исключительно государственная (а не общественная): препровождение правительственных гонцов и посланников (но не корреспонденции). Однако все высшие классы, будучи служилыми людьми, и духовные лица постоянно пользовались ямами законно или незаконно (см. ак. ист., V, N 25)*. Собственно почта (для передачи всякой корреспонденции) учреждена при Алексее Михайловиче в 1663-1665 гг. сначала по трактам в Вильну и Ригу, почты содержались по подряду иностранцами.
______________________
* В некоторых частях государства (преимущественно на северо-востоке) ямская гоньба заменялась ‘мирскими отпусками’, т.е. наймом подвод от населения с передвижением их от волости до волости или до другого уезда. Это, вероятно, древнейший способ, уцелевший, однако, до XVII в.
______________________

6) Меры государства относительно народного просвещения

Московское государство не имело особых органов для управления народным образованием, ибо и самое образование не признавалось за государственную потребность до конца XVII в. Образование находилось под ведомством церкви и низших (приходских) общин. Государство лишь в некоторых случаях побуждало церковь более заботливо относиться к этой функции: так, Стоглавый собор ‘уложил по царскому совету’ следующее: ‘ в царствующем граде Москве и по всем градам протопопом и старейшим священником со всеми священники и диаконы, коемуждо к своем граде, по благословению святителя, избрати добрых духовных — священников и диаконов и диаков, женатых и благочестивых, имущих в сердцах страх Божий, и грамоте — чести и пеги и писати гораздовых, и у тех священников, и у диаконов и диаков учинити в домех училища, чтобы священницы, и диаконы, и все православные христиане в коемждо граде давали своих детей на учение грамоте, книжного письма и церковного пения и чтения налойного’. Подобного рода, так сказать, центральные училища предназначались для специальной цели приготовления священников и причетников к церквам: ‘пришед в возраст достойным быти священническому чину’ (Стога. 26). Гораздо большее значение имеет общее элементарное образование, дававшееся в каждой (по возможности) приходской общине и начавшееся ещё с введения христианства (см. выше). Здесь учителями было приходское духовенство, ученики набирались не только для образования, но и с целями призрения, из сирот и бобылей. Отсюда пополнялось приходское духовенство (по выборам прихожан), отсюда же выходили дьяки (земские и другие) и подьячие. Сущность этого образования заключалась в обучении чтению, письму (с XVII в. и счету), а также и закону Божию (по богослужебным книгам), к этому присоединялось сообщение всех сведений, которыми располагали тогдашние грамотеи: в азбуковниках того времени содержатся основные пункты вероучения, жития святых, извлечения из творений св. отцов, краткие словари, основные начала грамматики, иногда географии. Другая и главнейшая сторона этих школ есть воспитание: ‘пачеже всего учеников бы своих берегли хранили во всякой чистоте’ (Стога., там же). Что касается действительной распространенности этого образования, то, конечно, до всеобщей грамотности было далеко (попадались безграмотные люди даже среди бояр), но зато достойно замечания количество грамотных в простонародии (как и ныне между раскольниками) и широкая распространенность тогдашних произведений литературы.
В конце XVII в. в Москве учреждаются и проектируются училища для среднего и высшего образования (по образцу южнорусских братских училищ): и в 1649 г. возникло Андреевское братство, учрежденное Ртищевым, затем патриаршее Чудовское училище, с 1666 г. — Иоанно-Богословское училище. В них производилось ‘учение грамматики словенской и греческой, даже до риторики и философии’. В 1682 г. появился проект Московской славяно-греческой академии (см. по вопросу о народном образовании наше исслед. ‘Государство и народное образование в России’ — Журн. мин. нар. проев., 1874 г.).

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Общий ход источников права в Московском государстве хотя и ведет к окончательному торжеству закона над обычным правом, но указывает, что законодательство старается лишь узаконить обычай. Установление произвольных норм начинается лишь с конца XVII в. Поэтому мы вправе называть Московский период временем равновесия закона и обычая.

1) Жалованные и уставные грамоты (XIV XV вв.)

В Московском государстве уже с XIV в. нет никаких следов действия Русской Правды (кроме одной — 55 статьи судебника 1497 г.). Напротив, несомненно, что византийские источники получают все более широкое применение благодаря возрастающему влиянию духовенства и расширению его имущества, но в светских судах они не могли иметь применения. Известны были в Москве и местные кодексы — Новгородский и Псковский, но, конечно, не имели силы закона. Итак, почти вся юридическая жизнь народа предоставлялась в продолжении двух столетий действию обычного праваи частной воли князей, не выраженной в письменной форме закона. Единственными письменными формами закона того времени были а) жалованные и б) уставные грамоты.
а) Жалованные грамоты суть привилегии, или частные законы (priva lex). Начало их относится еще к 1-му периоду, кроме того, их особенности проникают отчасти в княжеские ‘уставы’ того времени. Но вполне плодородная почва для развития этой формы закона появилась лишь в Московском государстве, когда власть была сосредоточена в лице великого князя, который стал единственным источником правовых норм. Число жалованных грамот того времени весьма велико и виды их разнообразны, уже Горбунов при своем исследовании ‘Льготные грамоты, жалованные монастырям и церквам’ (арх. истор. и практич. сведений, 1860, I, V и VI), имея перед собою до 230 изданных таких грамот, ныне число изданных еще увеличилось, но большая масса остается неизданной (Мейчик в своей работе ‘Грамоты XIV и XV вв. Москов. арх. минист. юст.’, М. 1883 г. указывает около 110 грамот того времени). Большая часть их дается монастырям и другим церковным учреждениям, меньшая — светским людям. По источнику пожалованья грамоты должны быть разделены на исходящие от великого князя и от церковных властей и князей служилых, но последние могут быть включены в число законодательных актов лишь тогда, когда пожалование укреплено государственной властью. Что касается предметов пожалования, то под названием ‘жалованных грамот’ разумеется три рода совершенно различных актов правительственной деятельности: 1) жалованные грамоты в тесном смысле, т.е. дарственные акты на имущество от государства частным лицам, они содержат в себе пожалование недвижимого имущества, угодий и промыслов или укрепляют сделки на недвижимое имущество между частными лицами, а также между этими последними и князем. Такой вид грамот, как заключающий в себе совершенно частную норму, не имеет никакого значения в истории источников права, если только пожалование не соединяется с льготами. 2) Льготные грамоты (иммунитеты), т.е. содержащие в себе освобождение грамотчика от общих тягостей суда и дани, в них получавший жалование освобождается от суда местных властей (с подчинением суду князя), а лица, живущие в его имении, или вполне подчиняются суду своего землевладельца, или только частично (последнее гораздо чаще, обычно владельцу предоставляется суд, кроме душегубства, разбоя и татьбы с поличным). То же и относительно дани и повинностей в пользу местных властей и пошлин при проезде и перевозке товаров. По этому последнему признаку грамоты этого рода именуются обельными. Грамоты, содержащие полное освобождение, называются тарханами. Обе льготы (от суда и дани) могут быть даны раздельно, но большей частью соединяются вместе в одном пожаловании. Заключая в себе изъятия из общих норм, жалованные грамоты объясняют эти общие нормы лишь отрицательно, т.е. общим правом должно быть принято то, от чего освобождается грамотчик. Иммунитеты, или привилегии, занимают весьма важное место в истории общих источников права новоевропейских народов: при огромном количестве пожалований частный закон может стать общим, исключение — общим правилом, таким образом, права лиц всего высшего класса общества (который один и пользовался всеми гражданскими правами) превращаются из частных привилегий в общесословное право, а затем в общий закон. В Московском государстве этого не случилось, во-первых, вследствие того, что привилегии не были столь многочисленны и обыкновенны (как например, в Польше), во-вторых, потому, что содержание привилегий не было единообразно и одинаково полно и, наконец, в-третьих, твердость привилегий (сохранение их в потомстве) ничем не гарантировалась, хотя иногда в грамоте обозначается, что привилегия дается без отнятия, при жаловании частным лицам иногда не указывается, что в привилегии участвуют и наследники получившего пожалование, каждый новый князь мог взять пожалование назад. Поэтому при перемене князя и при вступлении в наследство получившего пожалование каждый раз приходилось обращаться с просьбой о подтверждении грамоты. То же было сначала и в иммунитетах Западной Европы, а также в Польше и Литве, но там вскоре подобное подтверждение превращалось в обязанность нового государя. У нас уже Иоанн IV уничтожил тарханы в принципе (см. выше), а потому из грамотчиков не успело сложиться привилегированное сословие, а из жалованных грамот — общий указ. 3) Третий вид актов, именуемых жалованными грамотами, может быть назван грамотами охранительными (иногда называют их заповедными или указными): это акты, утверждающие общую законодательную корму в применении к частному случаю и лицу. Общие нормы не устанавливаются этими грамотами, а лишь подтверждаются и санкционируются угрозами наказаний за их нарушение, самые же нормы предполагаются уже существующими или в силу обычного права, или в силу пожалования, например, каждому гражданину принадлежит право иска и назначения срока явки в суд против разбойников, боров и грабителей, но это право специально утверждается особой грамотой и известным лицом, всякий может защищать свой лес от порубок, свой пруд — от чужой ловли, но все эти права могут быть закреплены и закрепляются за некоторыми частными лицами. Обычное право требовало отказывать крестьян от другого владельца в один срок в году и, разумеется, не иначе, как при полном удовлетворении прежнего владельца, но белозерский князь укрепляет это именно за Кирилловым монастырем. Как акты, не устанавливающие норму, а сохраняющие ее, грамоты этого рода можно было бы отнести не к законам, а к распоряжениям, если бы нормы права были тогда в точности определены и известны. Они тогда избирают для укрепления одну из колеблющихся норм (например, отказы крестьян совершались уже не только в Юрьев день, леса и воды могли быть предметом и частного владения, и общего пользования, пока не становились заповедными). Подобное же значение для источников права имеют и судебные приговоры князей (правые грамоты) как укрепляющие по частному случаю общую норму, в Московском государстве (XIV и XV вв.) и законодательная и судебная власть сливалась в одном лице великого князя. Самый важный вид подобных ‘заповедей’ относится к воспрещению беззаконных деяний и превышения власти со стороны наместников и их людей. Защита государства от этих последних, обращенная ко всему населению провинции, составляет главное содержание другого рода грамот — уставных.
б) Уставными грамотами называются акты, определяющие местное управление той или другой области. К эпохе XIV и XV вв. относится лишь один их вид — грамоты наместничьего управления, прочие, т.е. губные грамоты и уставные земские, относятся уже к эпохе судебников (но по тесной связи предмета мы рассмотрим их тут же). Уставными наместничьими грамотами определяются отношения наместника или волостеля к жителям уезда или волости, управляемыми ими (древнейшие и важнейшие грамоты этого рода — Двинскую 1397 г, и Белозерскую 1488 г. — см. в вашей Хрестоматии, вып. I и II, полный указатель их см. в исследов. проф. Загоскина: ‘Уставные грамоты XIV и XV вв.’, вып-1 и 2). Уставная грамота не есть наказ, определяющий обязанности правителя, а пожалование прав населению провинции однажды навсегда: ‘вел. кн. Вас. Дмитриевич пожаловал… бояр своих двинских… и всех своих черных людей Двинские земли’. В них безграничная государственная власть, представителем которой является наместник, приводится в определенные границы, именно определяется не то, что должен делать наместник, а то, чего он не должен делать. Однако уставная грамота отнюдь не есть привилегия, в ней содержатся не исключения из общих норм, а местное применение их: это закон местный (но не частный). Существенное содержание наместничьих грамот совершенно одинаково: в них определяются корм наместника, судебные пошлины и уголовные штрафы в пользу наместника, пошлины за вызов к суду и от ареста обвиняемого в пользу слуг наместника (его дворян), торговые и свадебные пошлины, далее, определяется отношение судебной власти наместника к суду центральному: никто не может вызвать провинциала в Москву помимо местного правителя, но на неправые и беззаконные действия самого наместника жители имеют право жалобы вел. князю, потом определяется состав лиц наместничьего управления (тиунов, праветчиков и доводчиков, назначенных самим наместником) с целью оградить население от излишних поборов и издержек на них. Воспрещаются незаконные действия со стороны слуг наместника (очевидно, те, которые были особенно обычны: например, вторжение незваными на пир и братчины). Наконец, в уставных грамотах содержатся иногда немногочисленные нормы материального уголовного права, но лишь в связи их с правами наместника на уголовный суд и пошлины. Сравнивая уставные грамоты Московского государства с земскими грамотами Литовско-Русского, находим, что последние несравненно богаче содержанием, именно в них определяются все отношения подданных к государственной власти, а не отношения их лишь к местным правителям. Другое важное отличие уставных грамот Московского государства от земских грамот литовских заключается в том, что первые, кроме Двинской 1397 г., все обращены лишь к тяглым — податным классам, Литовские — преимущественно к высшим классам общества. Тем не менее, как в Литве, так и в Москве из местных уставных грамот вырабатывался потом общий закон (в Москве — Судебник 1497 г.).
Губные грамоты. С тех пор, как правительство обратилось к устройству самоуправления в провинциях, появился и новый род уставных грамот. Грамоты, которыми устанавливаются губные учреждения (см. выше), именуются губными. Они начинаются с 30-х гг. XVI в. и продолжаются потом до конца XVII в. (несмотря на существовавший уже общий закон — Уставную книгу разбойного приказа). Губные грамоты, хотя и даются по просьбе самого населения, но не менее имеют характер пожалования, ибо ими возлагается на население обязанность ловить и карать разбойников. Важное отличие губных грамот от уставных заключается в том, что губные обращены ко всему населению (включая служилые классы). Содержание губных грамот, кроме учредительной части, где определяется избрание, состав и обязанности губных властей, касается ( более, чем в уставных грамотах) материального уголовного права. Общие черты их содержания составили потом общий уголовный закон.
Уставные земств грамоты определяют местное земское самоуправление, как оно установлено реформами Грозного. Они начинаются с 1552 г. и продолжаются до 2-й четверти XVII в. (важнейшие из них: Важская 1552 г. и Двинская 1556 г.). Хотя грамоты этого рода имеют более широкие задачи, чем губные (так как земское самоуправление гораздо шире губного), но значение тех и других среди источников права одинаково. Вообщеземекие грамоты включают в себя частично переработанное содержание как уставных наместничьих, так и губных грамот, касаясь финансового, полицейского, уголовного и отчасти гражданского права с точки зрения ведомства, компетенции земских учреждений. Все три рода уставных грамот имеют специальный учредительный характер. Вне этой черты большая часть постановлений и некоторых других, вся область права принадлежала еще действию обычаев. Впрочем, бедность норм, содержащихся в губных и земских грамотах объясняется уже отчасти существованием в то время общего кодекса в форме Судебников.

2) Судебники и указные книги (XVI и 1-я половина XVII в.)

Судебник великого князя Иоанна Васильевича 1497 г. Как ни однообразно было содержание уставных грамот в существенных чертах, между ними были значительные различия в подробностях: центральному правительству приходилось каждый раз справляться с этими местными законами. При многочисленных местных законах центральное управление и суд не были определены никаким законом. Поэтому, когда в конце XV в. все области Северной Руси собрались вокруг Москвы, то Иоанн III решил объединить местные законы в один общий. Проект такой работы был выполнен дьяком Владимиром Гусевым, а затем получил силу закона в 1497 г. с сентября (тогдашнего нового года), будучи утвержден великим князем с его детьми и боярами. Новый общий закон не имел никакого названия, но он обычно именуется Судебником по аналогии с Судебником Иоанна IV и по существу своего содержания (этот памятник после появления царского Судебника был утрачен, идо XIX столетия о нем знали только по выдержкам в латинском переводе, которые приложил к своим мемуарам Герберштейн, лишь в 1817 г. он был найден и напечатан в 1819 г. Строевым и Калайдовичем). Судебник разделен на статьи, большая часть которых отделена особыми заглавиями, остальные — пунктуацией и совершенно очевидной разницей содержания*. Источник, из которого заимствованы постановления в судебник, составляют уставные грамоты местного управления, это не только основной, но почти единственный источник первой и второй части памятника, с той разницей, что относительно центрального суда заимствуется содержание уставных грамот в выдержках, а относительно провинциального переписывается почти буквально. Но составитель Судебника имеет также в руках и Псковскую судную грамоту, из которой сделал (весьма бедные) заимствования материального гражданского права**. При этом московский рецептор приспосабливал вечевое законодательство к особенностям Низового государства: так, закон о послушестве (ст. 50) получил здесь, несмотря на внешнее сходство, совершенно иной внутренний смысл: послушество уже не зависит от воли послуха, явка на суд обязательна для послуха, как и для простого свидетеля. Затем московский рецептор сокращал узаконения Псков, суда, грам., причем иногда извращал их смысл (по ст. 54 всякий наймит, без различия — будет ли то дворный, или для урочного дела, лишается всей заработной платы, если не дослужил срока). Иногда Судебник дополняет текст Пек. судн. гр. пояснениями, совершенно излишними для юридического псковского языка, который был понятен в Москве (см. ст. 9, где к техническим словам ‘живота ни дати’ прибавлен плеоназм: ‘казнити его смертною казнию’). Иногда, напротив, Судебник заимствует буквально из Псковской судной грамоты постановления, противоречащие другим законам Московского государства, которые внесены в тот же Судебник (см. 49 и 52 ст. о послушестве). Вообще же Судебник гораздо беднее Псковской грамоты по содержанию, юридической концепции и искусству редакции. Далее, перед московским законодателем была Русская Правда, но он взял из нее (несомненно) лишь одну статью (55 — о займе, т.е. взыскании с несостоятельного). Благодаря своему одностороннему содержанию (о судопроизводстве) Судебник почти совсем не мог воспользоваться живым обычным правом, кроме некоторых единичных понятий уголовного права (например, об отличии ведомого лихого человека от простого преступника) и немногих понятий гражданского права (ст. 63 — о трехлетней давности, ст. 61 — об ответственности за потраву соседей, обязанных огораживать поля, ст. 57 — о переходе крестьян в Юрьев день). Некоторые постановления несомненно должны быть приписаны, как новые, Иоанну III, например, запрещение отказывать в правосудии (ст. 2),законы о взяточничестве и лжесвидетельстве (67) и некоторые другие.
______________________
* В нашем издании Судебник не разделен на статьи, а готовые статьи лишь перенумерованы, что, конечно, не только не изменяет смысла, но и внешнего вида памятника.
** Ср. ст. 9 Суд., с. 7 Пек. суд. гр., ст. Суд. 46 со ст. 46 Пек. суд. гр., ст. 47 Суд. со ст. 47 Пек. суд. гр., ст. 49 С. со ст. 2 1 Пек. суд. гр., ст. 5 1 С. со ст. 22 Пек. судн. гр. , ст. 52 Суд. со ст. 36 Пек. судн. гр., ст. 54 Суд. со ст. 40 Пек. суда, гр., ст. 58 Суд. со ст. 105 Пек. судн. гр.
______________________
Содержание и система Судебника определяется отчасти его источниками. Его можно разделить натри части: первая (ст. 1-36) о суде центральном (с вставочной частью уголовного содержания), вторая (ст. 37-44) о суде провинциальном (наместничьем), так как содержание обеих этих частей взято из уставных грамот, то в той и другой части постановления иногда буквально повторяются (ср. например, 8 ст. с 39 о татьбе). Третья часть (ст. 46-55 с добавочными ст. 67-68) содержит в себе главным образом материальное право (о давности, наследстве, договорах займа и найма, купле-продажи, о переходе крестьян, о холопстве). Из такого состава судебника само собой ясно, что основное содержание его есть процессуальное право: ‘уложил вел. князь… о суде, как судити бояром и окольничим’, таким образом, первая форма общего закона в Московском государстве далеко не охватывает всех правовых норм, бывших в юридическом обороте, а потому Судебник отнюдь не исключает огромного применения в жизни обычного права.
Судебник царский 1550 г. Такая односторонность и недостаточность 1-го Судебника обнаружилась вскоре после его создания, сын Иоанна III — вел. кн. Василий — дополнил законы отца, судебник Василия Иоанновича не дошел до нас, но сын Василия — Иоанн IV, создавая новый судебник, конечно, имел перед собою законы отца и включил их в свои. Судебник царский издан так же, как и 1-й, царем с участием его братьев и бояр. Говоря о земских соборах, выразили предположение, что большие реформы 50-х гг. XVI в. могли быть вызваны совещаниями с первым земским собором. Хотя в том же 1550 г. Судебник был подготовлен, но на Стоглавом соборе 1551 г. (на котором присутствовали не одни духовные лица, но и ‘братья в. кн., князи, бояре и воини’) царь предложил его на рассмотрение и утверждение: ‘прочтите и рассудите, — говорил он — …аще достойно сие дело, на св. соборе утвердив, подписати на Судебник и на уставной грамоте’. Подлинник Судебника, подписанный членами собора, должен был храниться ‘в казне’ (где хранились тогда вообще государственные акты). Итак, Судебник должен был получить свою силу только с 1551 г. С изданием Уложения царя Алексея Михайловича и этот Судебник, подобно 1-му, был забыт и утрачен, несколько экземпляров его открыл Татищев, сличив их, он собрал дополнительные статьи, присоединил свои примечания (с учебно-практическим направлением) и в таком виде сдал рукопись в Академию наук, но лишь в 1768 г. появился в печати этот памятник в татищевской обработке. С тех пор Судебник издавался несколько раз.
Основным источником для цар. Судебника послужил 1-й Судебник с дополнениями вел. кн. Вас. Иоанновича и новыми узаконениями самого Грозного. Из сравнения обоих Судебников оказывается, однако, что царский не просто заимствует из 1-го, а перерабатывает заимствуемое двояким образом: а) в Судебнике 1-м нередко постановления не имеют второй существенной части (о последствиях нарушения закона), которая и придается им в Судебнике царском, например, Судебник 1-й (ст. 2) запрещает судьям отказывать в правосудии тем лицам, которые им подсудны, но не полагает никакого наказания за такой отказ, Судебник царский (ст. 7) прибавляет: ‘быта от государя в опале’. Судебник 1 -и (ст. 1 запрещает судьям брать взятки и решать дела по пристрастию, но не полагает за то никакого наказания, царский (ст. 3-5) назначает несколько наказаний за разные виды умышленного неправосудия. Вообще 1-й судебник представляет собою закон в виде lex minus perfecta, царский — lex perfecta, б) Судебник царский расчленяет постановления 1-го Судебника, создавая нередко из одной его статьи несколько статей: так, в приведенном сейчас примере умышленное неправосудие может быть совершено по вине боярина (судьи), дьяка или подьячего, оно может быть следствием подкупа судьи, подлога или искажения акта дьяком, все это выделено в царском Судебнике в отдельные статьи. Впрочем, гораздо чаще добавления судебника царского вмещаются внутрь текста той же статьи, не создавая новых (например, ст. 7-15). Значительную часть (1/3) судебника царского составляют новые статьи (всех со статьями разъяснительными — 32), из которых некоторые могли быть составлены при самом издании царского Судебника, но большая часть их должна быть отнесена на счет утраченного Судебника Василия Иоанновича и вообще указов, дополнивших 1-й Судебник от 1497 г. по 1550. Отделить зги две группы новых статей одну от другой довольно трудно, лишь до некоторой степени можно исполнить эту задачу, приписав самому Грозному те статьи, в которых заметно направление к сокращению произвола и к усилению самоуправления низших классов. Можно указать следующие цельные группы новых постановлений: 1) статьи 20-26, 28-30 (о некоторых формах обвинительного процесса и о бесчестье), 2) ст. 64,63, 68-71 и 73 (о наместническом суде), 3) ст. 77-82, 85 (о холопстве, кабале и о праве родового выкупа), 4) ст. 97-98 (о силе действия и порядке составления законов). Иоанну IV можно приписать постановления об уничтожении тарханных грамот (ст. 43), дополнительные постановления об участии старост и целовальников в наместническом суде (ст. 62,68,69,70).
Сила действия закона и отношение его к обычному праву в эпоху Судебников. Из сравнения содержания двух Судебников оказывается, что закон в промежуток времени, разделяющий их, сделал весьма незначительные успехи, выработав мало новых норм, и царский Судебник есть памятник преимущественно процессуального права, почти все право гражданское стояло еще вне сферы определений закона. Несмотря на такую бедность юридического содержания, второй Судебник объявил закон всеобъемлющим и единственным источником права: ‘вперед всякие дела судити по сему судебнику’ (ст. 97), если же возникнут дела о предметах, не предусмотренных Судебником, то они должны решаться не по обычному праву, а должны бытъ предоставлены для разрешения законодательной власти, которая даст по этим поводам новые законы (ст. 98). Едва ли такая идеальная всеобъемлющая сила закона тотчас же осуществилась в практике: многие дела впоследствии могли разрешиться по установившимся обычаям судьями, не восходя к законодателю. В тех же статьях царского Судебника содержатся определения о способах составления закона: инициатива закона (кроме непосредственной инициативы законодательной власти, что само собою разумеется) могла исходить от подчиненных властей, представляющих к разрешению новые вопросы, возникающие на практике. Самое творчество закона принадлежит царю и боярской думе в возможно полном составе (‘всех бояр приговору’). Действие закона начинается с момента его издания (‘с которого дни уложил’), что, впрочем, на практике должно было сводиться к тому моменту, когда закон стал известным для подданных. О публикации закона Судебники молчат, они предписывают чрезвычайные меры публикации лишь для одного постановления, вошедшего в них, именно о воспрещении брать посулы и лжесвидетельствовать (‘велети прокликати по торгам на Москве и во всех городех…’), особые меры публикации (кроме обычной рассылки списков закона в присутственные места) едва ли были нужны для такого закона, который содержал в себе процессуальные нормы и обращен был к судьям и правительствам, а не к населению. Закон не имеет обратного действия: ‘которые дела преж сего Судебника вершены… быти тем делом всем… как прежде сего вершены…’ (ст. 97, ср. ст. 78). Общий закон действует на пространстве всего государства (ср. ст. 99 цар. Суд.) в противоположность прежним местным законам*.
______________________
* См. доп. Л.
______________________
Стоглав. Под именем Стоглава разумеются постановления церковно-государственного собора 1551 г. (разделенные искусственно на 100 глав в подражание Судебнику царскому, имеющему 100 статей). Посредством этого собора царь думал произвести такие же реформы в церковном управлении, какие он в то же время проводил в государстве, вопросы для обсуждения (письменные) предложил собору царь. Постановление Стоглава и его судьба имеют двоякое значение для истории светских источников права: во-первых, в нем содержится много определений, прямо касающихся светского права (о браке — гл. 18. — 24), гражданского (о церковных вотчинах — гл. 75, где собор пытается защитить церковь от начинающихся попыток секуляризации церковного имущества, о договоре займа в отношении к церковным учреждениям — гл. 76), уголовного (о лжеприсяге — гл. 37-38, о некоторых преступлениях против веры — гл. 92-94) и, наконец, государственного права (о святительском суде — гл. 53-69, где церковь старается утвердить неприкосновенность церковного суда и вводит его в организацию выборного элемента духовного и земского). Второе значение Стоглава касается самой судьбы закона и отношения его к обычному праву, побуждением к законодательству служит рознь обычаев, совершенно нетерпимая в сфере церковной жизни, царь заявляет, что ‘обычаи в прежние времена… поисшаталися… предания законы порушены, или ослабло дело и небрегомо’. Закон, напротив, стремится установить вечно-однообразные нормы: собор исполнил свою задачу, но впоследствии оказалось, что он узаконил некоторые такие обычаи, которые противны учению или практике древней церкви и за которые потом держались и держатся наши раскольники. Поэтому собор 1667 г. совершенно отменил все постановления Стоглава. К этому подало повод и то, что собор 1551 г. не выразил своих постановлений в твердой общей письменной форме* — впоследствии в провинции посылались ‘наказы’ от митрополита о соборных решениях с произвольной группировкой и формой их, см. ‘Наказные списки соборного уложения 1551 г.’, изд. Ил. Беляевым. М., 1863), а потому списки соборных определений изменялись и искажались в народе (Стоглав издан Казанской академией в 1862 г. и в Петербурге 1863 г.). Подтверждение некоторых постановлений Стоглава государственным законом было дано одной из первых дополнительных статей к судебнику (см. УК. кн. ведом, каз., ст. II).
______________________
* См. исследования А.Я. Шпакова в ‘Сборнике статей по ист. права’. Киев, 1904.
______________________
Указные книги приказов. Дальнейшее разъяснение способов возникновения закона и его свойств дается указными книгами приказов. Способ образования их таков: недостаточность постановлений царского судебника, предвиденная им самим, восполнялась от 1550 г. по 1649 г. отдельными указами, которые должны были приписываться к судебнику. Запросы о законе (инициатива) исходили от приказов (каждого по своему ведомству), причем или представлялось для разрешения самое дело, вызвавшее запрос (судебно-законодательная инициатива), или, по мере накопления таких запросов, из них составлялись и представлялись списки (независимо от дел), так называемые ‘статейные списки’ законодательных вопросов (судебно-законодательная инициатива). Такие списки подготовлялись преимущественно в челобитном приказе, куда стекались разнообразные дела по всем ведомствам: а потому челобитный приказ превратился в подготовительное законодательное учреждение и в общее хранилище законов, куда обращались другие приказы, желая осведомиться, нет ли уже указа по вопросу, который приказу казался новым. Подобную же роль играл иногда и разряд (см. ниже об уставн. кн. разбойн. прик.). Впрочем, и другие приказы не лишились права непосредственного представления законодательных вопросов. Выше была указана инициатива законов со стороны членов земских соборов. Допускалась также частная инициатива граждан и целых классов общества (см. УК. кн. зем. прик., ст. XXXI). По разрешении вопроса законодательной властью новый закон направлялся в тот приказ, откуда вышел запрос. Закон мог быть дан словесно (см. УК. кн. ведом, казн., ст. XI), мог быть выражен не в догматической а в диалогической форме (см. там же, CT. VIII), самому приказу предоставлялось уже привести его в письменную догматическую форму .Однородные указы могли быть даны в разные времена, сам приказ сводил их вместе и из двух создавал одну статью (см. там же, ст. XVI) и подписывал (см. там же, ст.У, 17 и 18) ее к тому экземпляру Судебника, который был у него. Таким образом, в каждом ведомстве собирались указы одинакового содержания и вместе с царским Судебником составляли, так сказать, специальные уложения. Лишь в редких случаях указы (общего содержания) рассылались по всем приказам (см. там же, ст. XV), в обычном же порядке закон, обращенный в надлежащий указ, не подлежал дальнейшей публикации. Результатом этого было следующее: а) возможность утраты закона (пожар 1626 г. истребил все узаконения о поместьях и вотчинах в поместном приказе), б) повторение закона, ибо один приказ мог не знать, что требуемый закон уже дан и находится в указной книге другого приказа, отсюда в) справки о законе между приказами.
Число и содержание указных книг. Изложенным путем образовались следующие специальные уложения: 1) Указная книга судных дел (или ведомства казначеев, как названа она в нашем издании, так как указы, содержащиеся в ней, обращены к казначеям, ведавшим гражданский суд при Грозном, Указные книги судных приказов или утрачены, или еще не изданы), указы ее относятся ко времени Иоанна IV (1550-1582 гг.), за исключением одного (1588 г.), содержание ее составляют нормы обвинительного процесса, обязательного и отчасти вотчинного права. 2) Указная книга приказов .холопьего суда (1597-1620 гг.), в ней содержатся законы о холопстве и прикреплении крестьян. 3) Указная книга земского приказа (1622-1648 гг.) — сборник узаконений, относящихся к управлению г. Москвой (о тяглых городских имуществах, о формах обвинительного процесса и полицейские постановления по г. Москве, важнейшие из статей: X, XIII и XXX). 4) Указная книга поместного приказа, собранная после пожара 1626 г. из отрывков уцелевших дел в самом поместном приказе(1587-1624), из сообщений (‘памятей’) из других приказов о законах, подведенных в решениях дел, производившихся в этих приказах (1611-1625), и, наконец, из новых узаконений после пожара (1629-1651). Без сомнения, много узаконений о поместьях и вотчинах до 1626 г. совершенно исчезло. 5) Уставная книга разбойного приказа составляет исключение из прочих: в основании ее лежит не Судебник, а особое уголовное уложение, созданное Иоанном IV около 1555 г., затем в смутную эпоху деятельность разбойного приказа и развитие уголовного законодательства вовсе прекратились, а потому в 1617 г. была составлена новая Уставная книга в разряде дьяком Трет. Корсаковым и подьячим Никитой Постниковым из прежней Уставной книги и дополнительных узаконений к ней времен царей Федора Иаонновича и Бориса Годунова. Затем к ней были присоединены новые законодательные вопросы без ответов (ответы были получены уже в Уложении царя Алексея Михайловича). Наконец, с 20-х гг. XVII в. (1624-1631) приписаны новые уголовные законы по запросам приказа.
Практическая рецепция чужого права в эпоху судебников и указных книг. Изложенное состояние законодательства не вполне удовлетворяло потребностям в законе. Приказные дельцы, лишенные живой связи с народным сознанием обычного права, не могли обращаться к этому последнему и потому вынуждены были создать сами для себя субсидиарные источники права из постановлений Литовского статута (3-й ред.). К этому был открыт путь благодаря сближению с Литовским государством в начале XVII в. Из статута делались выписки (из разделов X, XI и XIII) дьяками, переводились (весьма неискусно) на московское наречие, расчленялись на статьи, приписывались в указные книги (Уставн. кн. разбойного приказа) и, несомненно применялись на практике. Впоследствии все они, в более совершенной редакции, вошли в Уложение царя Алексея Михайловича (см. прибавл. кУст. кн. разбойн. прик. в нашем изд. указных книг — Хрест. по истор. русск. права, вып. III).

3) Уложение царя Алексея Михайловича и новоуказные статьи

При изложенном характере движения законодательства после царского Судебника (т.е. при разнообразии и малоизвестности законов и при полной отмене норм обычного права) право стало труднораспознаваемым, что открыло дорогу для правителей и судей к произволу и притеснениям управляемых. В начале царствования Алексея Михайловича начались бунты в Москве, Пскове, Новгороде и других городах, вызванные указанными обстоятельствами. Это побудило приступить к новой полной кодификации.
История составления Уложения. 16 июля 1648 г. царь и дума вместе с собором духовенства решили согласовать между собой все источники действовавшего права и, дополнив их новыми постановлениями, свести в один кодекс. Проект кодекса тогда же было поручено составить комиссии из бояр: кн. Н.И. Одоевского, кн. Сем. В. Прозоровского, окольничего кн. Ф.Ф. Волконского и дьяков Гавр. Леонтьева и Фед. Грибоедова (последние были образованнейшими людьми своего века). Тогда же решено было собрать для рассмотрения и утверждения этого проекта земский собор к 1 сентября. Активное участие собора в деле составления и утверждения Уложения не подлежит сомнению (см. выше). В частности, 30 октября 1648 г. от дворян и посадских была представлена челобитная об уничтожения частных боярских церковных слобод и пашен вокруг Москвы и других городов, а также о возвращении городам перешедших к тем же боярам и монастырям тяглых городских имуществ внутри городов, предложение выборных было принято и вошло в XIX гл. Уложения. Около того же времени ‘выборные от всея земли’ просили о возвращении в казну и раздаче служилым лицам церковных имуществ, неправильно приобретенных церковью после 1580 г., когда всякое новое приобретение было уже ей воспрещено, закон в этом смысле введен в XVII гл. Уложения (ст. 42). Точно так же светские выборные, не находя управы на обиды со стороны духовенства, просили подчинить иски на него государственным учреждениями, в удовлетворение этого ходатайства возникла XIII гл. Уложения (о монастырском приказе). Но главная роль собора состояла в утверждении всего Уложения. Обсуждение Уложения закончено в следующем 1649 г. Подлинный свиток Уложения, отысканный по приказанию Екатерины II Миллером, хранится ныне в Москве. Уложение есть первый из русских законов, напечатанный тотчас по утверждении его. Оно печаталось в первый раз от 7 апреля по 20 мая 1649 г., а затем, когда все экземпляры быстро разошлись, то в том же 1649 г. Уложение напечатано во 2-й раз с 26 августа по 21 декабря (с некоторыми изменениями и поправками в редакции статей). Когда было сделано 3-е издание Уложения при Ал. Михайловиче, неизвестно. С тех пор печатание законов входит необходимым условием в состав публикации законов.
Источники Уложения отчасти были указаны законодателем при назначении редакционной комиссии, отчасти взяты самими редакторами. Это: 1) Судебник царский и Указные книги приказов, первый составляет один из источников X гл. Уложения — ‘о суде’, которая, кроме того, по всей вероятности, черпала из указных книг приказ, судных (ныне утраченных). Указные книги послужили источниками каждая для соответствующей главы Уложения*. 2) Источники Уложения греко-римские взяты из кормчей, а именно из Эклоги, Прохирона, новелл Юстиниана и правил Василия В., из них более обильным источником был Прохирон (для гл. Ул. X, XVII и XXII), новеллы послужили источником I гл. Ул. (‘о богохульниках’). Вообще же заимствования из кормчей немногочисленны и фрагментарны и иногда противоречат постановлениям, взятым из русских источников о том же самом предмете и включенным в то же Уложение (ср. Ул. XIV гл., ст. 10 с гл. XI, ст. 27). Многие черты жестокости уголовного права проникли в Уложение из кормчей**. 3) Важнейшим источником Уложения был Литовский статут 3-й редакции (1588 г.)***. Заимствования из статута отменены (но далеко не все) на подлинном свитке Уложения. Путь для заимствований был облегчен тем, что уже раньше (как сказано) приказные дьяки брали и переводили из статута некоторые пригодные артикулы. Способ заимствования разнообразен: иногда заимствуется содержание статута буквально, иногда берется только система и порядок предметов, иногда заимствуется только предмет закона, а решение дается свое, большей частью Уложение дробит один артикул на несколько статей. Заимствования из статута иногда вводят в Уложение погрешности против системы и даже разумности узаконений. Но вообще статут как памятник также русского права, весьма сходный с Русской Правдой, может быть признан почти местным источником Уложения (см. наше исследование ‘Уложение и Литовский статут’ в Сборн. госуд. знаний, т. IV, 1877). Несмотря на такое множество заимствований из чужих источников, Уложение есть не компиляция иноземного права, а кодекс вполне национальный, переработавший чужой материал по духу старомосковского права, чем он совершенно отличается от переводных законов XVII в. 4) Что касается новых статей в Уложении, то их, вероятно, немного (некоторые из них указаны выше, как составленные по просьбам земского собора), надо думать, что комиссия (до собора) сама не составляла новых узаконений (кроме заимствований).
_______________________
* Указная книга земского приказа частью вошла в X гл. Уложения, именно теми узаконениями, которые попали в нее о гражд. суде (ст. Х = гл. X Ул., ст. 108, 112, 116, 117, 118,261,626,264, 151). Уставная книга разбойного приказа почти буквально переписана в XXI гл. Уложения: ‘о разбойных и татиных делах’, лишь с некоторыми дополнениями (ср. Уст. кн., ст. 1-7 с Ул. XXI, ст. 35-42, Уст. кн., ст. 11-35 с Ул. XXI, ст. 43-65, Уст. кн., ст. 36-40 с Ул. XXI, ст. 8-14 и т.д.). Указная книга приказов холопьего суда послужила одним из источников XX гл. Уложения ‘суд о холопех’, которая, впрочем, гораздо обширнее ныне известной Указной книги, надо думать, что эта книга дошла до нас далеко не в полном виде. Указная книга поместного приказа вошла в XVI и XVII гл. Уложения (‘о поместных землях’ и ‘о вотчинах’).
** См. указание (преувеличенное) византийских источников Уложения в книге Н.И. Титкина ‘Византийское право как источник Уложения 1648 г. и новоуказных статей’ Одесса, 1888. Существует мнение (ошибочное) о заимствовании системы Уложения из Юстинианова кодекса.
*** Именно из него прямо или косвенно заимствована вся первая часть Уложения, гл. II — IX, касающаяся госуд. права (гл. II — IV переделывает разд. I статьи ‘Ображение маестату’, т.е. оскорбление величества, именно гл. I соответствует арт. 3, 5 и 11, гл. III Уложения соответствует 9-10 арт., гл IV — арт. 16, гл. V — арт. 17, гл. XII — разд. II Лит. стат. ‘Об обороне земской’, гл. IX передает содержание арт. 29, 30 разд. I). Затем почти целиком заимствована из статута (из разд. XI) глава XXII, в которой содержится дополнение местных уголовных законов иноземными. Здесь Уложение большей частью смягчает варварский дух уголовного права, проникший в статут из ‘Саксонского зерцала’. В остальных частях Уложения есть отдельные заимствования статута, особенно в гл. X.
_______________________
Содержание и система Уложения. Уложение состоит из XXV глав, весьма неравных по объему, разделенных (в совокупности) на 967 статей. Система (впрочем, довольно беспорядочная), усвоенная Уложением, в 1-й части кодекса копирует систему статута. Все главы Уложения могут быть разделены на пять групп: 1) I — IX составляют тогдашнее государственное право, здесь ограждается богопочтение (I), личность государя (II) и честь государева двора (III), воспрещается подделка государственных актов (IV), монеты и драгоценных вещей (V), что включено сюда потому, что подделку монеты статут считал преступлением против величества, здесь же паспортный устав (VI), устав военной службы и вместе с ним специальное военно-уголовное уложение (VII), законы о выкупе пленных (VIII) и, наконец, о мытах и путях сообщения (IX). 2) Гл. X — XV содержат устав судоустройства и судопроизводства, здесь (в гл. X) изложено и обязательное право. 3) Гл. XVI — XX — вещное право: вотчинное, поместное, тяглое (гл. XIX) и право на холопов (XX). 4) Гл. XXI — XXII составляют уголовное уложение (1-я из Уст. книги разб. прик., 2-я из Ли-тов. стат.), хотя и во все прочие части Уложения вторгается уголовное право. 5) Гл. XXIII — XXV составляют добавочную часть (первые две о стрельцах и казаках, последняя — устав питейный: ‘о корчмах’).
Форма постановлений Уложения отличается ясностью и определенностью, за что так хвалила этот кодекс Екатерина II. Этим Уложение обязано своему конкретному приему выражения (но не ‘казуистическому’, как говорят нередко).
Значение Уложения. Несмотря на чужие источники и на свои новые статьи, Уложение есть не более как итог всего предшествующего законодательства Московского государства, свод его.
Новоуказные статьи. Как ни казалось Уложение полным, как ни старались его составители воплотить в нем все правовые нормы, но опыт тотчас показал, что оно (как и вообще какой бы то ни был кодекс) не может ни обнять всю сумму действующих норм, ни остановить дальнейшее развитие юридической жизни народа. В самом деле, в Уложении вовсе нет многих главных частей права (например, так называемых основных законов, законов о государственных учреждениях, как центральных, так и местных, нет семейного права, общего наследственного права и др.). Во 2-й половине XVII в. возникают, во-первых, законы, дополняющие и изменяющие Уложение (новоуказные статьи в точном смысле), во-вторых, законы — уставы уже с реформаторским направлением.
а) Новоуказными статьями в широком смысле называются все законы, изданные после Уложения, но в узком смысле этим названием обозначаются законы, касающиеся вопросов, уже вошедших в Уложение, но дополняющие и изменяющие постановления о них этого кодекса. Таковы: 1) Новоуказные статьи о разбойных и убийственных делах 1669 г. (Поли. собр. зак.6 N 441) — уголовный кодекс, превышающий своей полнотой уголовную часть Уложения и существенно дополняющий его, в нем уголовный закон, хотя и постоянно обращается к греко-римским источникам, но значительно смягчает ту строгость кар, которая в Уложении была навеяна кормчей и статутом, 2) новоуказные статьи о поместьях 1676 г. (П. С. 3., N 633) и новоуказные статьи о поместья v и вотчинах 1677 г. (там же, N 700) показывают, что не всегда законодательство неуклонно идет к усовершенствованию: первый из упомянутых законов во многом без нужды отменяет постановления Уложения, второй — большей частью восстанавливает вотчинное право Уложения, 3) писцовый наказ 1684 г. (там же N 1074) и 4) новоуказные статьи о чернослободских и бело-месщовых дворах 1686 г. (там же N 1157) дополняют вотчинное право Уложения. Первый составлен на основании прежних наказов.
б) Уставы представляют собой новую форму закона преимущественно учредительного характера, они служат уже предвестием петровских регламентов. Уставом именуется законодательный акт, устанавливающий что-либо новое по теоретическому усмотрению законодателя. Дух реформы начинает веять уже вскоре по издании Уложения, таковы уставы финансовые: Уставная грамота 1634 г. (там же, N 122), в которой законодатель заявляет, что он действует ‘на лучшее преуспевающе, якоже Богу угодно и нам’, и старается искоренить ‘злодейство, превзошедшее в обычай’, сама форма этого закона имеет характер церковного поучтш. Новоторговый у став 1677 г. (там ж, N 408), хотя издан ‘по всенародному слезному челобитию’, заключает в себе полную реформу торгового права и управления ‘всех государств окрестных’, именно по системе меркантилизма. Но вполне реформаторский дух и формы принимает наше законодательство со времени царствования Федора Алексеевича, в 1682 г. задуман закон о призрении ‘по новым еуропским обычаям’. С того времени (в период империи) закон идет впереди права, создает его, а не следует за ним, фиксируя его, как было на протяжении всего Московского периода.

ПЕРИОД ТРЕТИЙГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО ИМПЕРИИ

Отношение к предыдущему периоду

Существенные черты периода империи (с нач. XVIII в.) заключаются в том, что, соединив в себе постепенно обе половины Руси, став государством общерусским, империя стремится изменить московский государственный строй через усвоение западноевропейских и западнорусских форм, путем реформаторского законодательства, почти все учреждения Московского государства уничтожаются и заменяются новыми, различные классы смыкаются в сословия, сама верховная власть получает новые основания, государство из вотчинного и патриархального превращается в полицейское. Из этого, однако, не следует, что период империи не имеет никакой исторической связи с предшествующим: напротив, при слиянии двух русских государств в одно преобладающим в нем остался тип, выработанный в Московский период*.
______________________
* Так как нормы государственного права 3-го периода входят большей частью в состав действующего права и излагаются в науке русского государственного права, то здесь мы ограничиваемся изложением явлений преимущественно таких, которые уже вышли из состава действующих норм, т.е. не переходим за XVIII в.
______________________

А. ТЕРРИТОРИЯ

Существенное изменение прежней территории, повлиявшее и на перемену внутренних свойств государства, составляет расширение его на запад, Петр I, стремясь овладеть берегами Балтийского моря, столкнулся со Швецией, борьба за гегемонию на севере между двумя государствами (!700-1721) кончилась в пользу России, тогда были присоединены Лифляндия, Эстляндия, Ингрия, часть Карелии (древнее достояние В. Новгорода) и часть Финляндии. Это ввело Россию непосредственно в круг европейской жизни. Но для внутренней жизни государства гораздо важнее было воссоединение Западной Руси с Восточной. Оно началось еще в XVII в, присоединением Малороссии: сначала (в 1654 г.) всей, т.е. целой Юго-Западной России, а потом только по правый берег Днепра (по Андрусовскому договору 1667 г.). Остальная часть Западной России присоединена при Екатерине II (в 1772 г. северная и восточная части Белоруссии, в 1793 г. — остальная часть Белоруссии и Юго-Западная Русь, а в 1795 г. — Литва и Курляндия). Дальнейшее расширение русской территории на западе было лишь следствием двух указанных направлений, данных Петром Екатерине, а именно: при Александре I присоединена вся Финляндия (1809), часть бывшей Польши (Варшавское герцогство) под именем царства (1815). Относительно всех этих европейских приобретений (за исключением екатерининских) нужно заметить, что присоединяемым странам давались льготы, или удерживавшие за ними прежние их учреждения, или даже создаваемые для них вновь при самом присоединении (отчего империя не получила, однако, характера союзного государства): Малороссия пользовалась самостоятельным (выборным) управлением и судом и прежними (литовскими) законами, право внешних сношений первоначально (при Богдане Хмельницком по пунктам 1654 г.) было ограничено (с Польшей и Турцией сноситься вовсе запрещено, послов прочих государств принимать, но тотчас давать знать в Москву, этими правами пользовались и астраханские воеводы в Московском государстве), а в 1674 г. совсем отнято. За Лифляндией, Эстляндией, а потом и Курляндией удержаны были особенности этих учреждений в качестве местных, для Финляндии и Польши созданы самой Россией особые престолы — великокняжеский и царский с особенными учреждениями государственного характера (собственной законодательной властью, высшим управлением и военной силой). Но затем эти особенности уступали место общему единодержавному складу государства. Так, еще при Петре I фактически прекратилось избрание гетманов Малороссии (после смерти Скоропадского), хотя при Петре II вновь был избран гетман (Апостол), а затем после нового перерыва, при Елизавете — Разумовский, но эти гетманы были уже не более как особый вид губернаторов: все важнейшие вопросы управления разрешались центральным правительством, а в местном генеральном суде участвовали чиновники, назначенные от короны. Государственные права Польши утрачены ею после восстания 1831 г., а местные особенности — после восстания 1863 г. Государственные отличия сохранились только в Финляндии, а местные особенности — в Остзейском крае. Движение территории на юг было продолжением явлений 1-го периода русской истории, уже Петр В. стремился овладеть берегами Азовского и Черного морей (Азовские походы 1695-1696 гг.). Продолжателями его в этом направлении явились императрица Анна Иоанновна (Белградский мир 1739 г.) и в особенности Екатерина II, при которой Кучук-Кайнарджийский мир 1774 г. предоставил России берега Азовского моря, в 1783 г. присоединен весь Крым, а по Ясскому договору 1791 г. Россия получила, наконец, северный берег Черного моря до устьев Днепра, при Александре I по Бухарестскому миру 1812 г. к России была присоединена Бессарабия. Это движение на юг, не имея значения для внутреннего склада государства, важно для международной роли империи: оно дало ей миссию стать на защиту славянских наций и содействовать их государственному возрождению, что и составляло до сих пор единственное удельное значение Российской империи в Европе.
Движение на восток было продолжением политики Московского государства, уже Петр В. (1722 г.) начал поход на Персию через Кавказ. При Екатерине II грузинские цари были уже в фактическом подчинении России, при Александре I Грузия присоединена окончательно, с тех пор велась постоянная борьба с горцами Кавказа до царствования Александра II (1864), при котором также последовало завоевание Средней Азии (Туркестана — 1865, Коканда — 1876) с фактическим подчинением Бухары и Хивы (1873) и расширение границ Сибири до Амура (1858). Это движение на восток дало империи весьма важную роль в Азии, разделяемую с ней там только Англией. Громадное государство осталось и теперь особым миром между Европой и Азией.

Б. НАСЕЛЕНИЕ

Уже при Петре В. начинается образование из прежних служилых и тяглых классов нескольких сословии или состояний: из некоторых разрядов служилых людей образуется шляхетское (дворянское), из тяглых городских — мещанское сословие, из низших разрядов служилых лиц и тяглых людей сельских — состояние казенных крестьян, из прикрепленных и холопов — крепостное состояние, из детей белого духовенства — духовное сословие. История образования сословий делится на две половины от Петра В. до Екатерины: при Петре государство, образуя сословия, оставляет за ними прежний служилый характер, Екатерина хотела создать сословия не только по форме, но и по духу западных европейских сословий. Однако это не вполне удалось и тогда в связи с противоречием сословного строя древнему Московскому строю и с тем, что момент заимствования в России сословных порядков совпал с отменой их в самой Западной Европе.

1) Шляхетство, или дворянство

а) При первоначальном образовании дворянского сословия Петром оно получило наименование царедворцев (до 20-х гг. XVIII в. так именовались не придворные чины, а все будущие шляхтичи: см., например, указ 23 марта 1719 г.), потом шляхетства, по примеру Польши и Литвы. Назвать его дворянским в то время нельзя было потому, что в Московском государстве дворянами именовался низший чин служилых людей и такое название для боярина было бы оскорблением. Наименование ‘шляхетство’ держалось до Екатерины II, хотя в частных случаях начал употребляться титул дворянства, который окончательно утверждается манифестом 1762 г. и актами комиссии 1767 г.
б) Врет и способ образования шляхетства не поддается точному определению, ибо общего указания об этом не было дано. ‘И только известно, что перемена сия последовала по возвращении государя из первого в чужие края путешествия’, — говорит Миллер. Прежние московские чины были определены Петром указами 1695-1703 гг., но имевшие ‘донашивали’ их в первой четверти XVIII в. Положительной мерой к образованию шляхетства нужно считать указ о единонаследии 1714 г., которым поместья присвоены шляхетству на праве собственности, т.е. положено основание первой и важнейшей привилегии дворян владеть поместьями независимо от службы. Вторым актом образования дворянского сословия был манифест Петра III 18 февраля 1762 г. об освобождении дворян от обязательной службы, после чего все, чем они вознаграждались за службу, стало их привилегиями. Окончательная организация сословия дана жалованной грамотой Екатерины II 1785 г., содержание которой основано на петициях самих дворян, заявленных ими при воцарении императрицы Анны и в законодательных комиссиях Елизаветинской и Екатерининской.
в) Элементы, из которых создано шляхетство, суть придворно и военно-служилые разряды Московского государства, но, во-первых, не исключительно, а во-вторых, не все: в состав шляхетства вошли дьяки и подьячие, верстанные прежде поместьями и владевшие вотчинами, архиерейские дворяне и дети боярские, если их деды и отцы были в том же чине (ук. 1721 г. — П. С. 3., N 3854). В дворянство введены члены фамилий малороссийской старшины (генеральной, полковой и сотенной), сначала фактически — посредством владения крестьянами, а потом, с 1839 г., законодательным путем, впрочем, еще в 1735 г. жалованная грамота была распространена и на Малороссию. Далее, к дворянству приобщены князья и мурзы татарские (ук. 1784 г. П. С. 3. N 15866), грузинские и бессарабские местные дворяне (1818 и 1850 гг.). Невошлав шляхетство целая половина древних московских дворян и детей боярских, особенно поселенных целыми массами на окраинах государства (Северской Украины и Сибири), где из них образовался особый класс однодворцев, примыкавший к состоянию казенных крестьян (П. С. 3. N 3794). В Екатерининской комиссии 1767 г. тамбовский депутат Веденеев упоминал, что Белгородский и Севский разряды, состоявшие из дворян и детей боярских, рейтаров, копейщиков и пр., в 1724 г. были переименованы в государственных крестьян, и ходатайствовал о возвращении им названия детей боярских, но члены нового сословия отвергли такие притязания (Сборн. рус. ист. общ., IV, стр. 177, ср. Болтин. ‘Прим. на Леклерка’ II, стр. 434). В Сибири, напротив, до 2-й половины XVIII в. по-прежнему производили из казаков в дети боярские, а из них — в дворяне не путем пожалования от верховной власти, а простым повышением по службе.
г) Способы приобретения шляхетства (до Екатерины) указывают на смешанный сословно-служилый характер нового сословия. Первым и важнейшим была выслуга. По ‘табели о рангах’ (П. С. 3., N 3890) 1722 г. получивший чин не ниже 8 класса, какого бы он происхождения ни был, причисляется ‘в вечные времена лучшему старшему дворянству’, т.е. приобретает потомственное дворянство (с детьми, рожденными после получения этого чина, а о рожденных раньше позволялось ходатайствовать). Получившие чины ниже 8 класса суть личные дворяне (явление невозможное в сословных государствах). В Елизаветинском уложении (неутвержденном) было постановлено (ч. III, гл. XXII, п. 5), что выслугой не приобретаются права потомственного дворянства. Подобным же образом высказывалась и Екатерининская комиссия: в проекте ‘о правах благородных’ источниками дворянства признаны только рождение и пожалование. Такой же проект был представлен комитетом 1826 г. Но эти сословные притязания не были утверждены правительством. Екатерина открыла дорогу для яичного дворянства к потомственному, если дед, отец и сын были личными дворянами (Жалов. гр., ї 21). Последующими узаконениями размеры действия выслуги постепенно сокращались: чин, дающий дворянство, все отодвигался выше(1845 и 1856 гг.). К выслуге относится также приобретение дворянства через получение ордена (Жал. гр. ї 92). К этим двум источникам, в которых отражается служилый характер сословия, присоединяются два новых, обозначающих новый собственно сословный строй — это пожалованье (таб. о рангах, ї 16). К пожалованью приравнен и индигенат иностранцев (там же, ї 5), т.е. и здесь требуется особый акт, подтверждающий иностранное дворянство. Самый же важнейший источник дворянства есть рождение. Актом, укрепляющим принадлежность к дворянству, стало внесение в так называемую бархатную книгу, заведенную еще в 1682 г. по уничтожении местничества, а с издания дворянской грамоты 1785 г. — внесение в местные (губернские) дворянские книги, разделенные на 6 частей по источникам дворянства (пожалование, военная выслуга, гражданская, индигенат, титул, давность). Сословие подчиненў особому ведомству герольдмейстера (впоследствии, в 1848 г. — департамент герольдии) при сенате.
д) Права и преимущества дворянства (корпорации) и дворян. Дворянство стало корпорацией (‘корпусом’), члены которой взаимно равны, хотя фактически аристократия неохотно сближалась с неимущими провинциальными дворянами, а последние с завистью взирали на первую. Всему дворянству и только ему принадлежал титул благородства (прежде принадлежавший лицам царской фамилии), право иметь гербы (утвержденные табелью о рангах и затем манифестом 1762 г.). Важнейшее корпоративное право дано законодательством Екатерины (учрежд. о губ. 1775 г. и жал. гр. 178 5 г.) и со стоит в праве составлять дворянские общества и собрания (губернские) и избирать должностных лиц как для специально сословного (предводителей и депутатов), так и для общего (государственно-местного) управления (почти по всем отраслям администрации и суда). Как общество, дворянство каждой губернии есть и гражданское юридическое лицо (с правами имущественными). К предметам действия дворянских сословий относится право петиций (принадлежащее только им).
Что касается личных и имущественных прав и обязанностей, то жалованной дворянской грамотой установлена для дворян свобода от телесных наказаний*, но взамен этого усилены прочие уголовные наказания специально для дворян за некоторые виды преступлений, ‘основаниям дворянского достоинства противные’. Дворянам были предоставлены многие преимущества на государственной службе. Указом 1746 г. воспрещено владение землей в уезде купцам, цеховым, казакам и прочим разночинцам. Только дворянам было оставлено право владения населенной землей, а до Александра I и ненаселенной (с некоторыми исключениями для среднего сословия, которые будут указаны). Когда еще крепостное право не вполне определилось, то (по 1-й ревизии) крепостные люди записывались за лицами всех состояний (посадскими, приказными, попами, крестьянами и пр., см. указ 28 февраля 1721 г. 10 мая и 1 июня 1722 г.). Но с 1739 г. определено, что крестьянами могут владеть только дворяне, церковные учреждения и фабрики (П. С. 3., N 8836). Дворовыми людьми продолжали владеть и после этого лица недворянского происхождения (инстр. рев. 1743 г., ї 7), что воспрещено указом 1746 г. Дворяне лично были освобождены от податей и повинностей.
________________________
* По воинскому уставу 1716 г. дворяне не подвергались пытке ни по каким делам, кроме дел об убийствах и государственных преступлений. По проекту Елизавет, комиссии, дворянин ‘освобождается от всякого неприличного его природе наказания’ как-то: кнута, кошек, батогов и плетей.
________________________

2) Мещанское сословие

Первоначальным наименованием среднего сословия было граждане (Регл. гл. магистр., гл. 7), затем мещане, по образцу Польши и Литвы. Мещанское сословие создано путем узаконений, касающихся управления городов, а именно: регламентом главного магистра 1719 г., наказом Екатерины II 1767 г. и грамотой на права и выгоды городам Российской империи 1785 г. (жалованной грамотой городам). До издания регламента Петр, учреждая бурмистерскую палату, еще не отделял посадских людей от черных крестьян округа. По регламенту, объем нового сословия определен уже точными границами немецкого бюргерства: ‘граждане’ — это ‘банкиры, знатные купцы, доктора, аптекари, шкиперы’, которые составляют 1-ю гильдию, затем ремесленники, которые входят во 2-ю гильдию и называются ‘подлыми гражданами’, они делились на цехи, наконец, прочие ‘подлые люди’, рабочие, ‘между регулярными гражданами не считаются’. Вообще жители городов, не принадлежащие к мещанскому сословию, именуются нерегулярными гражданами. По наказу Екатерины (XVI, 380), к ‘среднему роду людей (т.е. горожанам) относятся все те, кои, не быв дворянином, ни хлебопашцем, упражняются в художествах, в науках, в торговле, в мореплавании и в ремеслах’. Такое же понятие о городском сословии дает жалованная грамота 1785 г. (стр. 77)*. Приведенными узаконениями определяются элементы, долженствовавшие войти в мещанское сословие, двоякого рода: одни действительные, другие мнимые. Действительным материалом нового сословия послужили: а) гости и посадские люди, б) их крепостные люди (П. С. 3. N 4812), в) люди низших военных служб (пушкари, воротники и пр. — П. С. 3. N 4336), г) вольные гулящие люди (П. С. 3. N 1972), д) помещичьи крестьяне могли только временно приписываться к посаду с согласия помещика, платя ему оброк, крепостные крестьяне, по освобождении, могли проситься в сословие мещан, но прием их не был обязателен для города, е) переход казенных крестьян в мещане обставлен известными условиями (см. П. С. 3. N 15,559), ж) иностранцы. К мнимым элементам мещанства (на самом деле не вошедшим в него) относятся: ‘кадеты’, т.е. младшие сыновья дворянских фамилий (П. С. 3. N 2789, III, 1 и 15), люди ученых профессий (медицинской, художественной и др.), которые через службу вошли в класс личных дворян, а не мещан. Принадлежность к сословию закрепляется внесением в городскую обывательскую книгу, разделенную, подобно дворянской, на 6 частей (домовладельцы, купцы, ремесленники, иногородние и иностранцы, именитые граждане, в том числе ученые, и посадские).
_______________________
* Хотя к городскому самоуправлению привлечены и жители города, принадлежащие к другим сословиям (см. ниже о муниципальном управлении).
_______________________
Права и обязанности мещан и мещанского сословия определяются их сословной исключительностью: это, во-первых, исключительное право на торговлю и ремесла. Возбуждение в 1711 г. вопроса о праве всякого рода лиц торговать в городах не привело ни к какому результату, лишь розничная торговля в Москве дозволена всем (П. С. 3., N 2770). Наказ Екатерины (гл. XIII) полагает, что торговля дворян в городах ‘противна существу самодержавного правления’. Наоборот, мещане должны были отступить от дворянского права владения населенной и ненаселенной землей. Из этого Петром В. было сделано исключение в пользу владельцев фабрик и заводов, причем крестьяне были приписаны к заводам, а не к лицу владельца, но и это право исчезло во 2-й половине XVIII в. Владение крепостными людьми без земли продолжалось за некоторыми лицами городского сословия до 1746 г. (П. С. 3., N 9276. Ср. Поленов ‘Истор. сведения о Екатерин, ком.’, II, 77, 85, 92-95, 98). Лица городского состояния обязаны жить в городах, а не в уездах или, по крайней мере, приписываются к тому или другому городу. За мещанским сословием сохраняется тяглый характер, но купцы не подлежат подушной подати и рекрутчине, что и послужило причиной разделения сословия на два класса (за податным классом утвердилось собственно название мещан). (П. С. 3., N 14275). Корпоративное право сословия состоит в сословном самоуправлении каждого города, через городского голову и думу (представительное учреждение). Что это самоуправление сословное, на это указывает судьба его до 1870 г. (см. нашу статью о сочинении Дитятинав ‘Унив. изв.’., 1878).

3) Состояние сельских обывателей и крепостное право

Прежние классы черноволостных крестьян, дворцовых, крестьян церковных или экономических (после отобрания церковных имуществ), ясачных инородцев сливаются в состояние казенных крестьян, при этом ‘казна’ есть частноправовое лицо, а не государственный союз. Поэтому зависимость казенных крестьян есть также крепостное состояние, разница между государственными и частными крестьянами, столь явная впоследствии, возникает не из права, а из фактического различия характера владельцев.
Собственно крепостное состояние относится к частновладельческим крестьянам. Начало его образования заметно в XVII в., нов период империи оно существенно изменяется: становится частной зависимостью (а не государственным учреждением) и поглощает в себе прежнее холопство. Единственное отличие его от холопства заключается в признании за крестьянами значения тяглых людей (обложенных податями). Законов, образующих это состояние, дано не было (хотя дворянство настаивало на этом и в Елизаветинской, и Екатерининской комиссиях), оно косвенным образом возникло из узаконений о ревизиях и тех законов, которыми определялось дворянское состояние, в особенности из манифестов об освобождении дворян от обязательной службы 1762 г., после чего крестьяне подчинены владельцам по личному праву этих последних. Впрочем, основанием крепостного права и в XVIII в. все еще считалась не личная зависимость, а земельная.
Элементы, вошедшие в состав крепостного состояния:
а) прежние частные прикрепленные крестьяне, половники северных уездов (т.е. крестьяне, жившие на землях людей тяглых и сохранившие еще право перехода) и посессионные крестьяне (т.е. принадлежавшие фабрикантам и заводам), б) холопы полные и кабальные. Прежде всего с крестьянами слились задворные холопы (поселенные на земельных участках: указ 22 января 1719 г.), а потом и дворовые, по указу 1720 г. велено вносить в перепись подданных частных владельцев (термин, заимствованный из польского и западнорусского права). Холопство как отдельный институт исчезает, хотя наименование кабальных людей еще встречается до 1737 г. (П. С. 3. N 7438). С того времени все источники частной зависимости сливаются в крепостном состоянии. По законам о ревизии, все, живущие на землях владельца, приписываются ему для вечного платежа подушных податей, с чем и соединялось вечное укрепление. Так, в) дети священно-церковнослужителей, оставшихся за штатом, записывались за владельцем, а при 2-й ревизии сами обязаны избрать себе владельца, если впоследствии кто-либо из них (с согласия владельца) будет посвящен в духовный сан, то такие попы и дьяконы не исключались из подушного оклада и оставались, так сказать, полукрепостными. Причетники (по указам 5 и 19 января 1720 г.), отставные попы и дьяконы (по указам 1722 и 1723 гг.) подлежат записи в подушный оклад за местными владельцами. Обращение лиц духовного происхождения в крепостное состояние прекращено Екатериной II. г) Малолетние неизвестного происхождения, незаконнорожденные и подкидыши записывались: первые — за желающими, вторые — за теми, кому подкинуты (инструкц. ревиз. 1743, ї 26), что продолжалось до указа Екатерины II1765 г. (П. С. 3., N 12340), по которому приемыши отдаются в услужение до 20 или 30 лет. д) Лица свободного состояния (‘вольные гулящие’), как те, которые пребывали в городах без определенных промыслов, так и все, которых застала ревизия на частных землях, записываются за частными владельцами, причем иногда желающие владеть ими вызывались через публикацию.
Так как крепостное состояние поглотило в себе прежнее холопство, то источниками пополнения его сделались все прежние источники холопства, как-то: брак до указа Екатерины II 1781 г., договор займа-кабала в отношении к инородцам до указа 1743 г. (П. С. 3., N 8792), купля инородцев и иностранцев азиатского происхождения и вымен их на товары, что поощрялось в видах обращения в христианскую веру (и что пресечено указом Екатерины II 1776 г.), наем в услужение: по 2-й ревизии все партикулярно служащие у кого-либо записывались за владельцем вечно, кроме иноземцев, принявших христианскую веру, плен: пленников раздавали частным лицам в вечную крепость (указ 19 апреля 1737 г.), что прекращено Екатериной II (указом 17 октября 1776 г.), преступление, именно бунт (например, раздача бежавших ногайцев в 1743 г.). Как видно из вышесказанного, все новые источники крепостного состояния пресечены Екатериной В., при которой (сенат, ук. 1780 г.: П. С. 3., N 14294 и 15070) вообще свободному человеку запрещено записываться в крепостное состояние. Но зато именно Екатерина более всех других государей увеличила фактический объем крепостного состояния через пожалование государственных населенных земель частным лицам. Таким путем узаконено возникшее фактически вновь крепостное право в Малороссии (где оно вполне было уничтожено при Богдане Хмельницком), здесь, впрочем, и без пожалования крепостное право вводилось простыми полицейскими мерами через воспрещение бродяжничества (перехода от одного владельца к другому), ради удобнейшего взыскания податей. Пожалование населенных имений прекращено Александром I в 1801 г.
Юридическое положение крепостных. Благодаря различию характера владельцев (казны и частных лиц), юридическое положение казенных крестьян обособилось от положения крестьян частновладельческих. Первые разделяют со вторыми почти полностью бесправное положение в имущественных отношениях: в 1730 г. им запрещено приобретать недвижимую собственность в городах и уездах, в 1731 г. — вступать в подряды и откупа, в 1761 г. — обязываться векселями и вступать в поручительства, простые заемные обязательства допускаются с разрешения их правителей, оставалось только право собственности на движимые вещи. Зато личные права казенных крестьян не подвергались таким ограничениям, как права крестьян частновладельческих. В связи со смешением в крепостном состоянии холопства и прикрепления в правах владельцев смешиваются прежние права господ с правами землевладельцев. 1) Крепостная зависимость вечна, вопреки временному характеру старого кабального холопства и согласно с характером вотчинного права на землю. 2) Право распоряжения крепостными перешло от прежних прав господина на полных холопов: владельцы продавали, меняли на другие предметы крепостных поштучно (без земли и отдельно от семей). Хотя Петр В. (в указаниях для комиссии при составлении нового уложения 1721 г. апреля 15) порицал это (‘шляхетство продает людей, как скотов, чего во всем свете не водится’), но сам же он разрешил продажу людей в рекруты (указ 29 октября 1720 г.), что было единственным основанием последующей практики (ибо закон в общем не разрешал этого, см. П. С. 3., N 13074). В проекте Екатерининской комиссии о правах ‘третьего рода давать и уступать мужа от жены, или жену от мужа, также и малолетних их детей, коим отроду не более 7 лет’. Но проект не был утвержден, и отдельная продажа людей продолжалась. Она была запрещена только в 1843 г. 3) Право хозяйственного пользования крепостными не было ограничено законом (вопреки желаниям лучших людей того времени, например. Посошкова — ‘О скудости и богатстве’, гл. XII и самой Екатерины II — Наказ, гл. XII, п. 270) до указа 1797 г, (П. С. 3., N 17904), по которому число рабочих дней в неделе на помещика ограничено тремя, но закон этот не вошел в практику. Прежнее различие видов труда между холопами (дворовая служба) и крестьянами (земледелие) уничтожается: владелец всегда имел право перевести крестьянина во двор (до закона 1858 г.). Он имел также право передать свою власть над крепостными кому угодно (по арендному контракту на землю и лично по передаче отдельных крестьян во временное пользование). Закон прекращал лишь передачу крестьян лицам, не имеющим права владеть крепостными (ук. 1617 г., П. С. 3., N 30040 и 2-е П. С. 3., N 27405). Владелец мог переселять своих крестьян с одной земли на другую, впрочем, с позволения начальства: камер-коллегии (П. С. 3., N 4533), а потом земского суда (П. С. 3., N 15549). Самим крестьянам не принадлежало никаких имущественных прав: всякое их имущество есть имущество владельца. В вышеупомянутом проекте Екатерининской комиссии (ч. 3-я, ст. 48) было постановлено: ‘все движимое имение принадлежит им собственно’, при взыскании недоимок (в пользу казны или помещика) оценка имущества крестьян производится выборными из крестьян. Но это не вошло в закон. 4) Право устраивать брачную судьбу крепостных перешло из права господ холопов, и вмешательство закона с целью ограничить произвол владельцев в этом отношении (указ 5 янв. 1724 г., в П. С. 3., N 4406) не имело никаких последствий. 5) Право суда и наказания первоначально вовсе не регулировалось законом, не разрешалось лишь применение смертной казни. Помещикам предоставлялось право ссылки крестьян в каторгу на срок, определенный самим владельцем (указ 1765 г. П. С. 3., N 12311), это право отменено в 1807 г. (П. С. 3., N 23530). В своде законов у помещиков отнято право суда и наказания лишь по преступлениям, ведущим к лишению прав состояния, телесные наказания ограничены 40 ударами розог или 20 ударами палок, а тюремное заключение в сельской тюрьме от 1 дня до 2-х месяцев, впрочем, владельцам предоставлено право отсылать виновных в смирительный дом от 2 недель до 3 месяцев и в арестантские роты от 1 до 6 месяцев (т. IX, ст. 1052). Право ссылать своих крестьян на поселение не за преступления, а за пороки и проступки дано помещикам самими законодателями в целях скорейшей колонизации Сибири (П. С. 3., N 11166 и 11216, указ 1760 г.), хотя эту меру отменяли Екатерина II (в 1773 г.) и Александр I (в 1802 г.), но она вновь восстанавливалась. Ссылка регулировалась в 1827 г. — Единственным ограничением крепостных прав, по сравнению с прежними правами на холопов, было запрещено ставить крестьян вместо себя на правеж.
Выход из крепостного состояния. Много дверей вело в это состояние, но из него — ни одной. Отдача в солдаты вела лишь к временному освобождению: владелец мог требовать отставных солдат себе обратно (указ 1764 г. П. С. 3., N 12060). Дети, рожденные во время службы от солдата-отца, принадлежат военному ведомству. Донос на своих владельцев вел также к временному освобождению, освобожденный обязан был найти себе нового владельца в течение года. Воля самих владельцев освобождать своих крестьян была ограничена: личное освобождение позволено было лишь манифестом 1775 г., а освобождение с землей — указом 1801 г. Владельцы иногда под видом освобождения выгоняли дряхлых и больных, чтобы не платить за них подушных податей (П. С. 3,, N 15603).
Ограничения крепостного права. Крепостное право, как сказано выше, заключало в себе и рабство на частных основаниях, и прикрепление на государственных началах. Поэтому государство имело полные основания регулировать в частных случаях власть помещика, но обычно не пользовалось этим правом. Вначале за разорение помещиками своих деревень таких ‘непотребных’ отдавали под начало до исправления, а имение переходило к родственникам (указ 1697 г., п. 7, подобное же повторено в указе о единонаследии), крестьянам позволялось приписываться в посады (без освобождения). Но после 1762 г. вмешательство государства становится все слабее: опека за жестокое обращение с крестьянами делается явлением весьма редким.
Освободительные идеи начинают проявляться с самого начала крепостного права, представителем их можно считать уже Посошкова (который утверждал, что ‘прямой владелец крестьян — всероссийский самодержец’). Заметнее они становятся со времен Екатерины. Сама она как частное лицо несомненно была (до 1789 г.) на стороне освобождения, но как государыня поддерживала крепостное состояние и даже развивала его, свидетельство о ее эмансипаторских наклонностях можно видеть в Наказе (гл. XI, XIII и V), в теме, предложенной Вольному экономическому обществу об имущественных правах крестьян, в полемике ее с Сумароковым и в ее проекте, по которому все, рожденные после 1785 г., должны быть свободны. В комиссии 1767 г. многие депутаты, особенно депутат Козловского дворянства Коробьин, стояли за ограничение власти помещиков и признание за крестьянами прав собственности. Ревностным приверженцем освобождения был в начале царствования император Александр I, установивший (1804) разряд свободных хлебопашцев и позволивший помещикам отпускать крестьян с землей, освободивший (1816-1818 гг.) крестьян Эстляндии и Курляндии. При императоре Николае I было учреждено несколько секретных комитетов, посвященных крестьянскому вопросу (1826,1839), последствием обсуждений были указы: 1842 г. об обязанных крестьянах (т.е. о личном освобождении крестьян с сохранением за помещиками права собственности на землю), 1843 г., запретивший продажу без земли, 1848 г, о праве крестьян покупать землю с согласия помещика.
Действительное освобождение произошло лишь в царствование Александра II, 19 февраля 1861 г.

В. ВЛАСТЬ

Царская власть получает новый титул — императорский с сохранением и всех прежних. Этот титул присвоен Петру В. высшими учреждениями государства при окончании Северной войны в 1721 г. — войны, которая и вызвала все новые явления периода империи. Новый титул, сходный по существу с прежним — царским, заключает, однако, в себе и новый смысл: царский титул делает наших государей преемниками византийских цезарей, императорский — усвоителями подобных же традиций западноевропейских.
Новые основания власти. Петр В. и теоретически и практически изменяет прежние патриархально-вотчинные основания власти в государственные: власть существует в интересах государства и для государства. Теоретически такое учение проводил в Москве Юрий Крыжанич, затем тот же взгляд выражен, по поручению Петра, Феофаном Прокоповичем в ‘Правде воли монаршей’ (официальном публицистическом трактате, написанном в защиту прав Петра на устранение законного наследника). Здесь основания власти изложены согласно с теорией Гуго Греция, т.е. с теорией договорного происхождения власти: ‘согласно все хощем, да ты, государь, к общей нашей пользе владееши нами вечно’, практически Петр проводил ту же мысль, издав новую форму присяги 1711 г., (П. С. 3., N 2329) на имя государя и государства, затем проходя службу наравне с подданными, с низших чинов и повелев в письме из-под Прута сенату, что если он попадет в плен, то не исполнять его приказаний, хотя бы и собственноручных, а если погибнет, то выбирать между собой достойнейшего в преемники.
Переворот в порядке преемства. Согласно с новыми основаниями власти, Петр В. полагал (и через Прокоповича в ‘Правде воле монаршей’ выразил), что воля царствующего государя не связана порядком законного наследования: если государь находит законного наследника не соответствующим благу государства, то может назначить себе преемником кого угодно. Практически поводом к этому было желание Петра устранить своего сына Алексея от престола, он был действительно устранен (впрочем, через собственное отречение, хотя и вынужденное) и после побега в Австрию судим и приговорен к смертной казни. Тогда Петр утвердил завещательное преемство (указ 5 февраля 1722 г.), бывшее причиной многих смут в 1-й половине XVIII в. Сам он не успел назначить себе преемника, его супруга Екатерина I возведена на престол лишь по тому основанию, что была коронована Петром В. как супруга-императрица (первый случай приобщения к коронации государынь-супруг). Она оставила завещание, допустив в нем субституцию: первым преемником назначен законный наследник — сын царевича Алексея Петр, за бездетной смертью которого престол должен был перейти к дочери Петра I Анне (Голштинской). В действительности после смерти Петра осуществилось избрание преемника волею верховного тайного совета, которое пало на дочь царя Иоанна Анну Курляндскую. Хотя она также назначила завещанием преемника в лице малолетнего Иоанна Брауншвейгского, но он был свергнут, и на престол возведена дочь Петра Елизавета, которая объявила своим наследником Петра (III), Петр, однако, был свергнут его супругой Екатериной II. Екатерина, хотя и признала с самого начала царствования своим наследником своего сына Павла, но не отменяла закон завещательного порядка (по некоторым известиям, имея в виду устранить Павла и передать престол его сыну — Александру). Император Павел I поспешил восстановись законное преемство (указ 5 апреля 1797 г.) и установил тот порядок, который без существенных изменений действует доныне.
Права верховной власти. Вышеизложенное изменение оснований власти привело к точному законодательному определению неограниченной самодержавной власти, в Воинских артикулах Петра В. (в толковании к арт. 20) читаем: ‘Его Величество есть самовластный монарх, который никому на свете о своих делах отчет дать не должен, но силу и власть имеет свои государства и земли, яко христианский государь, по своей воле и благомыслию управлять’*. ‘Правда воли монаршей’ учит, что хотя власть возникла по договору и для пользы подданных, но народраз навсегда передал власть в руки монарха безусловно. Екатерина II (Наказ, гл. II) указывает на другие основания для того же: ‘Государь есть самодержавный, ибо никакая другая, как только соединенная в его особе власть не может действовать сходно с пространством столь великого государства’ (п. 9-11), ‘Другая причина та, что лучше повиноваться законам под одним господином, нежели угождать многим. Какой предлог (цель) самодержавного правления? Не тот, чтобы у людей отнять естественную их вольность, но чтобы действия их направити к получению самого, большого ото всех добра’ (п. 12-16).
_____________________
* Это почти буквальный перевод решения шведского рихсдага 1693 г.
_____________________
В 1730 г., когда решили применить в преемстве принцип избрания, решили также ввести ограничительные пункты для власти новоизбранной государыни Анны Иоанновны, а именно: аристократия — члены верховного тайного совета (главным образом кн. Голицын) — имела образцом шведское государственное устройство, дворянство увлекалось правами польского шляхетства, но проект олигархии взял перевес, и императрица присягнула в соблюдении следующих кондиций: она без согласия совета не может объявлять войны и заключать мир, налагать новые подати, казнить дворян без суда, распоряжаться коронными землями, вступать в брак и избирать себе наследника**. По прибытии государыни в Москву шляхетство хотело изменить олигархические пункты в свою пользу, но победили приверженцы неограниченной монархии: кондиции были уничтожены. Гораздо важнее этой бесплодной попытки те случаи, когда сама верховная власть призывала к участию в делах правления представителей населения, отнюдь не думая ограничивать этим своих самодержавных прав. Этого не допускал Петр В., но допускали не раз его преемники по поводу составления нового кодекса. Современник Петра Посошков (‘О скудости и богатстве’) писал, что к составлению ‘судебной книги’ (уложения) следует призвать выборных от духовенства, дворянства (‘от высокого чина’) и от иных чинов: от приказных чинов, купечества, солдат и людей боярских. ‘Мнится мне (продолжает он), что не худо было бы выбрать и из крестьян, кои в старостах и в соцких бывали, и во всяких нуждах перебывали и в разуме смышленные. Я видел, что и в Мордве разумные люди есть, то как в крестьянах не быть людям разумным?’ При этом Посошков оговаривается, что подобным проектом отнюдь не посягает на права самодержавной власти. Мы увидим ниже, как неудачно осуществлялась эта мысль преемниками Петра I. Наибольшего внимания заслуживает комиссия для составления проекта нового уложения, созванная Екатериной II в 1767 г. (манифест 14 декабря 1766 г.). Созваны были представители сословий (дворян, горожан, казаков и свободных сельских обывателей, но не духовенства), чем представительство XVIII в. существенно отличается от территориального представительства земских соборов. Лишь представительство двух городов — Москвы и Петербурга — было всесословное. Но и в других городах сословное начало не могло быть выдержано, потому что мещанский город только что еще создавался: в городах смешивалось дворянство, купечество, казаки и крестьяне, и притом люди разных национальностей, все они, вопреки призыву, избирали отдельных депутатов. Избранные получали от своих избирателей наказы самого разнообразного содержания, от высших вопросов государственного управления до самых мелких местных нужд. Всего явилось 536 депутатов: от дворян — 161, горожан — 208, казаков — 54, крестьян — 79, иноверцев — 34. Были представлены все части империи, не исключая привилегированных, имевших свои особенные узаконения (Малороссии, Остзейского края). Кроме представительства населения были и представители (всего 28) учреждений (сената, синода, коллегий и главных канцелярий). Таким образом, общее число членов комиссии было 564. Большинство членов приходилось на долю городских сословий. Заседания комиссии должны были проходить по изданному императрицей ‘обряду управления комиссиею’. При открытии в комиссии председательствует генерал-прокурор, потом — избранный депутатами маршал. Назначена была частная дирекционная комиссия для упорядочения деятельности комиссий. Но основная деятельность, т.е. обсуждение законов, первоначально совершалась в общем собрании комиссии. Комиссия была призвана к исполнению невозможного дела: ей предстояло не обсуждать готовый проект нового кодекса (как было в 1648 г. и как бывает обыкновенно), а составлять проект, что совершенно немыслимо в 5-сотенном собрании. Притом же трудность составления кодекса в XVIII в. неизмеримо возросла сравнительно с затруднениями, предстоявшими законодателям XVII в: теперь законодательных источников накопились целые тысячи, не приведенные в известность и не собранные в полном собрании законов, но, что всего важнее, законодательство XVIII в. внесло совершенно новые начала, не примеренные и не согласованные с началами московского права. Императрица думала облегчить работу комиссии, дав ей в руководство свой знаменитый ‘Наказ’, но этим только усложнила работу комиссии и сделала ее еще более невыполнимой: наказ не есть проект, ни даже программа кодекса, а общие философские начала права, заимствованные из Монтескье и Беккариа, разумеется, не имевшие ничего общего с фактическим состоянием московского права. Комиссия должна была принять во внимание частные наказы депутатов (числом около! ,5 тыс.) Вот почему заседания общего собрания проходили без системы и не имели результата. Это не только должно было случиться в то время, но должно повториться и всегда, председатель комиссии Бибиков совершенно справедливо видел невозможность вести дела в таком большом собрании: дирекционная комиссия поспешила выделить частные комиссии для разработки проектов специальных уложений: вотчинную, юстицкую я о родах государственных жителей (сословное право), не имея общего плана, комиссия не могла сделать более рациональное распределение частных комиссий. Государыня, сознавая свою ошибку, со своей стороны, поспешила дать план нового уложения (8 апр. 1786 г.: ‘Начертание о приведении к окончанию комиссии проекта нового уложения’): в соответствии с главными частями этого плана для разработки общего права назначено 11 частных комиссий, а для разработки особенного — 4. Эти частные комиссии продолжали долго работать, но ‘большая комиссия’, т.е. общее собрание, была распущена 18 декабря 1786 г. по случаю начавшейся войны с Турцией, впредь до нового созыва, которого не воспоследовало (упоминания о комиссии, как существующей de jure, доходят до 1780-х гг.). Работы частных комиссий (закрытых по указу 4 декабря 1774 г.) еще не все изучены и сличены с последующими актами законодательства Екатерины. Итак, о неудачах Екатерининской комиссии речи быть не может: нельзя назвать неудачей неисполнение того, что не может быть исполнено. Действительное же значение комиссии, т.е. выражение народных мнений по разным отраслям законодательства, ею исполнено в наказах депутатам и их речах. Здесь, конечно, мы находим массу неправильных (по взглядам нашего времени) мнений и партиозно-сословных стремлений, но немало и весьма благородных и ценных заявлений.
______________________
** Впрочем, Д.М. Голицын составил подробный план государственного устройства, в которое, кроме Верховного тайного совета, входит сенат (из 36 членов) и сейм, состоящий из двух палат: шляхетской (из 200 членов) и городских депутатов.
______________________
Император Александр I учредил конституционный образ правления в новоприсоединенных областях — Финляндии и Польше. План общих преобразований в этом смысле, составленный Сперанским, не был приведен в исполнение, потому для истории русского государственного права не имеет никакого значения, за исключением Государственного совета, установленного в 1810 г. (или, правильнее, преобразованного из ‘постоянного совета’, учрежденного в 1801 г.). Государственный совет есть установление законосовещательное, значение его существенно изменено реформой 1842 г.

Г. УПРАВЛЕНИЕ

1) Центральное управление Сенат и другие высшие учреждения

Около 1700 г. Петр В. уничтожил боярскую думу как учреждение, но совещания с боярами продолжались в так называемой Ближней канцелярии (ушш. с 1704 г.), которая сама по себе была не более как личной канцелярией царя и учреждением постоянным, но съезды бояр в канцелярии — уже не учреждение, постоянно действующее. В последующие годы, вплоть до учреждения сената, Петр во время своих отъездов из столицы поручал ведение дел нескольким лицам (например, в 1706 г.), но не доверял им и не полагался на них (в 1707 г. он велел, чтобы все министры подписывали дела: ‘ибо сим дурость всякого явлена будет’). 22 февраля 1711 г., объявляя о войне с Турцией и собираясь уехать на театр войны, он дал подобное же поручение нескольким лицам, назвав совокупность их сенатом (термин мог быть взят как из шведского, так и из польского государственного устройства без заимствования сущности дела).
Сенат при Петре I прошел 3 формы:
а) в годы 1711-1718 как регентство, вполне заменяющее царя во время его отсутствия, сенат получил широкие полномочия: в указе 2 марта 1711 г. сказано: ‘Мы для всегдашних наших в сих войнах отлучках определили управительный сенат, которому всяк и их указам да будет послушен, как нам самому, под жестоким наказанием или смертию, по вине смотря’ (П. С. 3. N 2328). Инструкция, данная сенату, определяла непостоянный круг его ведомства, а несколько временных поручений, которые надо было исполнить немедленно. Однако ни в одном роде дел сенат не мог проявить самостоятельности: существенной задачей его была администрация, но верховные господа — министры (управляющие войском, флотом и иностранными делами) — распоряжались сами, обращаясь в сенат с ‘указами’ именем царского величества, т.е. требованиями в случае необходимости. Во всяком случае, сенату принадлежала тогда вся исполнительная власть. При нем находятся по два комиссара от губерний ‘для спроса и принимания указов’ (П. С. 3., N 2321 и 2339). Сенат состоял из особых специально назначенных членов (кн. М.В. Долгорукого, кн. Волконского, Стрешнева, Опухтина, Мельницкого), первоначальный их выбор был очень неудачен.
б) В 1718 г., с учреждением коллегий, все административные функции сената отходят к коллегиям, существование сената должно бы прекратиться, но для объединения административных мер было установлено общее собрание президентов коллегий и на него перенесено название сената, этот новый сенат является не постоянно действующим учреждением, а временным собранием президентов, которое составляется в случае, если кто-то из них не может решить дел в коллегии. Собственное ведомство сената, независимо от доклада из коллегий, состояло в вопросах, не подлежащих ни одной коллегии, но так как система коллегий охватывала (и должна была охватывать) все области государственной жизни, то на долю сената не осталось почти ничего (известия о моровой язве, о нападении неприятелей, ‘каких припадков’), впрочем, сенат баллотирует в высшие чины.
в) В 1722 г. петровский сенат переходит в 3-ю фазу: в указе 12 января (П. С. 3., N 3877) Петр сам осуждает прежнее устройство сената, говоря ‘сие сначала несмотря учинено’, а именно: президенты коллегий и так обременены своими прямыми обязанностями и к тому же не могут надзирать сами над собой. Сенат должен был получить свой собственный состав, независимый от коллегий, однако далеко не вполне: президенты военной, адмиралтейской, иностранной и берг-коллегий остались его членами. Законодательная функция (но не законосовещательная) теперь прямо воспрещена ему. Непосредственным административным органом он перестал быть с устройством коллегий. Сенату, по-видимому, остался только контроль над прочими органами администрации. Ревизион-коллегия (ведомство финансового контроля) была уничтожена, ее роль передана сенату. В отношении к судебным коллегиям надзор выражался в том, что в сенат могли быть поданы как частные, так и апелляционные жалобы на коллегии, для чего при сенате учреждена должность генерал-рекетмейстера. В отношении же к прочим коллегиям ему мог бы принадлежать надзор, если бы в то же время не была учреждена особая охранительная власть, простирающаяся и над самим сенатом. В один год с учреждением сената установлены фискалы (т.е. система тайного надзора), окончательная организация этому учреждению дана в 1717г.: при юстиц-коллегии находится обер-фискал, назначенный сенатом и ему подсудный, при обер-фискале — 4 помощника, из них двое от купечества, ‘дабы могли тайно ведать купеческое сословие’, в губерниях и провинциях были провинциал-фискалы, в городах и ‘у всякого дела’ — фискалы, впоследствии учреждена должность генерал-фискала, назначаемого государем.
Сам сенат подлежал наблюдению сначала генерал-ревизора (Зотова), затем (в 1720 г.) обер-секретаря, в 1721 г. — обер-офицеров гвардии, которые могли арестовать сенаторов и по песочным часам наблюдали время, назначенное сенату для того или другого дела. Впрочем, эта мера была принята временно, пока не будет выбран государственный фискал. Взамен этого при новом преобразовании сената, в 1722 г. учреждена прокуратура (П. С. 3′., N 3978 и 3979), которой подчинена и система фискалов, это управление над управляющими, или ‘полиция над администрацией’ (говоря словами Ф.М. Дмитриева). При сенате состоит генерал-прокурор — ‘око наше’, он наблюдает, чтобы ‘сенат должность свою хранил’, имеет власть останавливать своим вето всякое решение сената, начальствует над сенатской канцелярией и наблюдает за исполнением решений сената. И сам сенат, и частные лица (Миних) поняли должность генерал-прокурора как начальство над сенатом и власть вице-императорскую. Генерал-прокурору подчиняются обер-прокурор при сенате (его помощник) и прокуроры при коллегиях, Впоследствии прокуратура (исчезнувшая при учреждении тайного совета, но потом восстановленная) перешла а особую, чрезвычайно важную ветвь администрации (министерство юстиции, финансов и внутренних дел). С учреждением прокуратуры роль сената становится ничтожною.
Верховный тайный совет, кабинет и другие высшие учреждения. Петровский сенат отнюдь не имел прежнего значения боярской думы, не был учреждением политическим, о котором гениальный преобразователь России хотя и думал, но не очень в нем нуждался. Преемники его почувствовали в нем нужду: в 1726 г. был учрежден Верховный тайный совет (П. С. 3., N 4830), против чего сенат протестовал, но напрасно, ибо он сам и прежде политической роли не играл. Верховному совету принадлежало право обсуждения вопросов внешней политики, законодательства и контроль над администрацией и судом.
Уже при Петре В. существовал тайный совет (сначала не в виде организованного учреждения, но под этим именем), т.е. совещание с министрами (президентами трех ‘государственных’ коллегий и некоторыми другими лицами) преимущественно о делах внешней политики, все члены этого тайного совета были сенаторами. Затем указом 13 февраля 1720 г. тайный совет был установлен как учреждение с определенным составом (канцлер, подканцлер и действительный тайный советник). Петр, однако, находил, что этого недостаточно, и намеривался устроить такую коллегию, которая бы ‘смотрела’, что исправить, отменить, оставить, вновь сделать, т.е. законодательное и высшее правительственное учреждение. При Петре и после него не раз составлялись проекты такого высшего учреждения как иноземными теоретиками, так и русскими практиками (Курбатов). Екатерина I указом 8 февраля 1725 г. осуществила эту мысль (но в иной форме): прежнему тайному совету придана определенная организация и более широкая компетенция. Совет получил добавочный титул: ‘верховный’. Он состоял из определенного (ограниченного 6-8) числа чинов по назначению императрицы, председателем его был правящий государь. Это напоминает состав боярской думы, но с существенными отличиями: малочисленностью и случайностью состава (что дает совету вид олигархии). Совет не есть самостоятельное учреждение, отдельное от верховной власти (не есть ‘особливое коллегиум’), а вспомогательное учреждение (подобно боярской думе) при верховной власти (‘ее В-ству на облегчение служить’), отсюда:
а) сфера его действий простирается на все вопросы, которыми может непосредственно ведать сама верховная власть (‘где власть монарха действует непосредственно’), таковы главным образом: внешняя политика, законодательство, назначение новых налогов (‘новые подати… имеют быть определены в верх. т. совете’), высший контроль над административными органами и особенно финансовым ведомством, назначение высших должностных лиц (членов сената, синода, коллегий, губернаторов, архиереев и пр.), пожалование чинами и имениями, в сфере судебной — пересмотр дел по жалобам на высочайшее имя на окончательные решения сената и коллегий (что, однако, называлось тогда ‘апелляцией), надзор за действиями судов (волокитой) и право помилования. Но так как носители верховной власти могли, по собственному желанию, заниматься и всякими (низшими) родами дел, то и совет фактически представляет иногда разные ветви администрации и суда непосредственно (ему подчинена медицинская канцелярия и соляная контора). Таким образом, компетенции главы государства и совета совершенно совпадают. Но б) это не два органа, рядом стоящих, а один: совет не имеет никакой собственной власти (подобно думе), он действует только от имени государя. Единственное отличие от старой думы заключается в том, что императрица обещается, что она не будет принимать никаких ‘партикулярных доношений’ помимо верховного тайного совета, но это относится только к частным доносам и не имеет значения ограничения ее власти вообще, точно так же, если императрица решает дела, по которым возникло разногласие в совете, то из этого не следует, что дела, решенные единогласно, не требуют ее утверждения. Верховный тайный совет может издавать законы (под санкцией государя), но государь может дать указ и без совета. Вообще в учреждении совета не содержится ограничений верховной власти государя, и оно совершенно отличается от кондиций, предложенных императрице Анне в 1730 г., во-первых, тем, что это были ‘кондиции’, т.е. юридически обязательные нормы (ограничительные условия), во-вторых, они были и гораздо шире полномочий верховного тайного совета (простирались на личные отношения правящего государя).
В 1730 г. верховный тайный совет был уничтожен императрицей Анной, но взамен его был учрежден кабинет с подобным значением (1731 г.). Кабинет состоял из трех членов, с 1735 г. акты, подписанные всеми членами кабинета, были равны высочайшим указам*. Потом идет непрерывный ряд подобных же высших учреждений под другими наименованиями: конференции министров (при Елизавете), совета при высочайшем дворе (при Екатерине II), непременного совета (при Александре I), пока этот вид учреждений не установился в нынешнем ‘государственном совете’.
______________________
* Впрочем, кабинет есть не более как личный совет при государе (наименование и предмет, им означаемый, идут от времен Петра В.). Когда Елизавета по восшествии на престол тотчас уничтожила кабинет, то это означает только, что лица, составлявшие его, удалены отдел. Нота же императрица опять образовала свой кабинет из других (более угодных ей) лиц, который, по словам Панина, сделался ‘злоключительным интервалом между государем и правительством’. Однако императрица Елизавета не находила уже возможным управлять только при помощи личного кабинета и, вручив сенату значительную часть политической власти, в то же время учредила конференцию (из 4 членов), сначала только для обсуждения ‘важных иностранных дел’. Но затем, к концу царствования Елизаветы (с 1757 г.), ведомство конференции было расширено на все ‘весьма важные государственные дела’, в качестве учреждения, ведающего и важнейшими внутренними делами, конференция вступала в коллизию с сенатом.
Екатерина II, подобно Петру I, не нуждалась во вспомогательных политических учреждениях, будучи сама энергичной и талантливой правительницей, а потому проекты, представленные ей в начале царствования (гр. Паниным) об учреждении ‘императорского совета’ (из 6 лиц) как верховного места ‘лежисляции или законодания, из которого, яко от единого места, истекать будет собственное монаршее изволение’, ею были отвергнуты. О значении проектов Панина исследователи придерживаются разных мнений, проф. Щеглов видит в них ограничительные тенденции, навеянные шведским образцом олигархии, Чечулин, напротив, не усматривает в них ни того, ни другого. Проектированное учреждение весьма напоминает верховный тайный совет, чего именно императрица не желала. Образованный ею 1768 г. совет при высочайшем дворе, благодаря личности государыни, никогда не имел значения не только верховного тайного, но и конференции. Совет учрежден по случаю войны с Турцией, и потому в его компетенцию входило только ‘все то, что касается до нынешней войны как по политическим делам, так и военным’. Он уцелел и после войны, но имел значение лишь совещательного органа преимущественно по делам внешней политики. Хота императрица обычно предлагала на рассмотрение совета и важнейшие акты внутреннего законодательства, но самые эти акты исходили от нее и в совете могли получать лишь незначительные редакционные поправки, равным образом, административные меры совет’ исходят большей частью из инициативы самой государыни, поэтому надо признать правильным выражение указа 1801 г., что совет ‘носил одно имя государственного установления без ощутительного влияния на дела общественные’. Однако достойно внимания, что совет, тем не менее, не был уничтожен ни самой Екатериной, ни ее преемником, столь ревниво оберегавшим личную власть государя, ни при Александре I, который’ первые годы царствования, стремясь к широким реформам, окружил себя близкими и сочувствующими людьми (т.н. comite de salut public) и только через них мог надеяться на беспрепятственное осуществление горячих молодых стремлений. Тем не менее и он не только удержал совет, но и преобразовал (1801), назвав его непременная, или постоянным, в ознаменование того, что это твердое законодательное учреждение, а не явление, вызванное минутной волей государя или временной потребностью. Совету дан наказ с обозначением его функций, причем оказывается, что, хотя совет наименован (подобно предшествующим подобным учреждениям) ‘местом при особе государя для рассуждения и уважения дел государственных’, но есть установление отдельное как от власти верховной, так и от подчиненных органов управления и суда. Его положение среди других государственный учреждений обозначено (хотя и не вполне удачно) как органа главным образом законосовещательного: он не может издавать ‘от себя и своего имени никаких указов’, но обсуждает все проекты законов. Он, по-видимому, не должен вмешиваться ни в суд, ни в администрацию, но во вторую половину своего существования (1805-1809) совет постепенно опять пришел к роли администратора и судьи во многих случаях, когда приходилось применять и истолковывать им же составленные законы. Ближе функции совета определяются устройством его канцелярии, которая разделена на 4 отделения: I) иностранное и коммерческое, 2) военных дел, 3) гражданских и духовных дел, 4) государственного хозяйства, хотя все названные здесь дела подлежат совету лишь с точки зрения законодательной, а не текущей администрации, но так можно заключать лишь по идее этого учреждения, в действительности (как сказано) совет часто выходил из этих рамок в сферу администрации и суда. Лишь в середине царствования императора Александра I по плану Сперанского осуществлено, наконец, учреждение чисто законодательное, без примеси, с одной стороны, политических (верховных) функций, с другой — административных и судебных, идея XVIII в. о разделении властей нашла здесь применение в том смысле, что верховная власть (самодержавие) остается неделимой, а подчиненные высшие учреждения распределяют между собой три главных функции: судебного (сенат), исполнительную (министерства) и законодательную (государственный совет, образованный 1 янв. 1810 г.). Этим окончательно устраняется старинная система органов, разделяющих с верховной властью все ее действия (дума, сенат, верховный тайный совет, кабинет, конференция).
______________________
Сенат при верховном тайном совете и кабинете. Постоянно существовавшая потребность в высших государственных установлениях удовлетворялась прежде думой, но этому вовсе не соответствовал сенат (такое значение, как мы увидим сейчас, он имел лишь случайно при Елизавете). Сенат при верховном тайном совете, именуемый уже не правительствующим, а управительным (как вначале и при Петре) и высоким, становится одной из коллегий, непосредственно подчиненных совету, наравне с ним стояли коллегии: военная, адмиралтейская, иностранная и духовная (синод), сенату подчинены собственно гражданские (судебные и административные коллегии), которые, таким образом, нисходят на 3-ю степень государственных учреждений (такая система, впрочем, складывалась уже при Петре). В царствование императрицы Анны, т.е. при существовании кабинета, сенат, однако, получает несколько большее значение, часто действуете смешанном составе с кабинетом и охватывает все ветви управления, он разделен на 5 департаментов (духовных дел, военных, финансовых, судебных и торгово-промышленных), не разрушив, впрочем, общей цельности сената, потому что дела решались общим собранием. Но в сущности всеми делами управлял кабинет.
Елизаветинский сенат достиг наивысшего развития прав и значения сената во всей его истории: он становится действительно высшим политическим учреждением, ведающим в то же время всеми отраслями государственной деятельности. Такая роль утверждалась за ним фактически, именно, как объясняет Екатерина II, ‘неприлежанием к делам некоторых моих предков. Сенат установлен для исполнения законов, ему предписанных, а он часто выдавал законы, раздавал чины… деревни и утеснял прочие судебные места’. Действительно, в эту эпоху сенату принадлежит несколько законодательных актов, и все коллегии превратились в его канцелярии. Лишь в конце царствования Елизаветы сенат уступил значительную долю своей власти конференции.
Екатерининский сенат. Екатерина II, считая необходимым отнять у сената его политическое значение, превратила его в центральное административное учреждение (указ 1763 г. П. С. з. N 11, 989), он был разделен на 6 самостоятельных департаментов (с правом окончательного решения дел в каждом), из них 4 — в Петербурге, 2 — в Москве (1-й департамент ведает ‘государственными внутренними и политическими делами, т.е. финансами, экономикой и секретными делами, 2-й — судебными делами, 3-й — делами привилегированных провинций — Малороссии и Отсзейского края, 4-й — военными делами, 5-й — местно-административными, 6-й — местно-судебными делами). В каждом департаменте дела решаются единогласно, при разногласии переносятся в общее собрание (в котором впоследствии император Павел в 1797 г. допустил решение по большинству голосов). С учреждения о губерниях 1775 г., когда прежние коллегии закрыты, сенатские департаменты должны были превратиться в коллегии (коллегиальные министерства), однако военные коллегии и коллегия иностранных дел не только уцелели, но опять стали в равное положение с сенатом, в остальных ведомствах над сенатом господствует власть генерал-прокурора, превратившаяся из охранительной власти в административную.
Сенат александровский. В 1802 г. последовало первое учреждение министерств. Император Александр, хотя потребовал от сената точного определения его прав, но, не найдя его в ответе сената, передал все управление министерствам, а за сенатом оставил значение высшей судебной инстанции: из 9 департаментов один первый остался административным.
Таким образом, в XVIII и XIX вв. под именем сената разумеются совершенно различные учреждения, последовательно сменявшие одно другое. Но утвердившееся, наконец, за ним значение высшей судебной власти сообщило ему огромное значение в государстве.

Св. синод

В 1700 г. умер последний патриарх Адриан, высшее управление церкви поручено было ‘местоблюстителю патриаршего престола’, С установлением сената в 1711 г. многие дела церковного управления ведались сенатом. В 1718 г., с учреждение коллегий, появилась мысль об установлении духовной коллегии, которая и была учреждена в 1721 г., учредительный акт ее — духовный регламент. Первоначально эту коллегию, наравне с другими, сенат хотел подчинить себе. Но духовная коллегия, переименованная в св. синод, старалась достигнуть (в своей сфере)равного положения с сенатом, хотя и не всегда с успехом. Хотя синод сделался постоянным собором со значением прежней патриаршей власти (в духовном отношении*, но, с другой стороны, св. синод при Петре был органом государственного управления вообще духовными делами, поэтому ему подчинены были иноверческие церкви (лютеранская — во всех отношениях и католическая) и отчасти нехристианские исповедания. (Первоначальный состав св. синода был следующий: президент, два вице-президента, четыре советника и четыре асессора, в нем были представители всех классов духовенства: архиереи, настоятели монастырей и протопопы. Президентом был назначен местоблюститель патриаршего престола — Стефан Яворский, но когда он умер (1722), то новый президент уже не был назначен. Звание вице-президента было уничтожено в 1726 г.
_______________________
* В 1723 г. восточные патриархи (Константинопольский и Антиохийский) признали такое устройство русской церкви.
_______________________
В 1722 г. царь приказал ‘в синод выбрать из офицеров доброго человека, кто бы имел смелость и мог управление дела синодского знать и быть ему обер-прокурором’. По инструкции, обер-прокурор при св. синоде — то же, что генерал-прокурор при сенате, он есть ‘око государево и стряпчий по делам государственным’, ему дана власть останавливать незаконные решения и доносить о них государю. Подобно светской прокуратуре, и в духовном ведомстве появилось две ее ветви: прокуроры при духовных приказах и инквизиция, или фискалы (протоинквизиторы, провинциальные инквизиторы), их надзору подлежала и высшая духовная иерархия. В 1726 г. синод был разделен на два департамента: собственно синод и коллегию экономии, которая состояла из светских лиц. Эта последняя в 1738 г. была подчинена ведомству сената, при императрице Елизавете права и власть синода утверждались в том виде, в каком остаются доныне.

Коллегии и министерства

Учреждение коллегий вместо прежних приказов задумано Петром, по совету Лейбница и по примеру шведских коллегий, в 1711 г., но лишь 11 декабря 1717 г. назначены президенты в будущие коллегии, а затем советники и асессоры (П. С. 3., N 3128), в 1718 г. им приказано составить регламенты каждому по своему ведомству ‘на основании шведского устава’ ( П. С. 3., N 3197). С начала 1719 г. коллегии начали действовать, но еще ‘старым манером’, лишь с 1720 г., т.е. с издания генерального регламента (28 февраля), организация нового учреждения была завершена.
Система коллегий не вполне выполнила проект Лейбница. Организовано 12 коллегий: военная, морская, иностранная, камер-коллегия (для заведования доходами), штатс-контора (для ведомства расходов), ревизион-коллегия (судебная), коммерц-коллегия (торговля), мануфактур-коллегия и отдельная от нее берг-коллегия, впоследствии учреждены вотчинная коллегия и главный магистрат. Лейбниц проектировал еще ученую коллегию, но Петр лишь имел в виду учредить академию наук и вручил ей функции министерства народного просвещения. Из такого распределения ведомств очевидно, что финансы и промышленность обращали на себя наибольшее внимание законодательства (всего с главным магистратом — 7 коллегий). Почти все эти коллегии преобразованы из прежних приказов (за исключением морского ведомства, горного, мануфактурного и торгового), но затем оставалось несколько ведомств, не вошедших в систему коллегий, а потому для них оставлены прежние приказы (ямской, аптекарский, переименованный в медицинскую канцелярию, каменный, переименованный в канцелярию от строений, разбойный под именем сыскного), уцелели даже некоторые областные приказы: Сибирский, Малороссийская коллегия. Таким образом, хотя система приказов несколько упрощена в системе коллегий,, но остается весьма сложной. После Петра возникли многие органы центрального управления (канцелярия конфискации, коллегия экономии, камер-коллегия Лифляндская и пр.). С этой стороны петровские учреждения имеют мало преимуществ перед прежними.
Ведомство коллегий. Каждая коллегия сама выработала для себя специальный регламент с обозначением круга своего ведомства: однако этим далеко не вполне достигнута точность в разграничении пределов этих ведомств: так, горному ведомству (берг-коллегии) подчинена артиллерия, особенно сталкивались между собою камер-коллегия и штатс-контора, мануфактур-коллегия и берг-коллегия и т.д. Кроме начала ведомства, в коллегиях присутствует и сословное начало (главный магистрат) и даже (как мы видели) территориальное). Суди администрация по-прежнему смешиваются почти в каждом ведомстве.
Внутренняя организация. Коллегиальное начало, т.е. обсуждение дел в многочисленном собрании и решение по большинству голосов есть черта, наиболее отличающая петровские учреждения, преимущества его выражены особенно в духовном регламенте: ‘в коллегиум не обретается место пристрастию’, коллегиальное обсуждение возбуждает уважение к власти, содействует постоянству направления и предохраняет от быстрых перемен. Наоборот, противники коллегиального начала полагают, что административные меры выигрывают в быстроте при единоличном (министерском) начале и что лишь суд требует коллегиальности. Кроме президента и вице-президента, каждая коллегия имела по 4 советника и по 4 асессора, при Екатерине I это число сокращено: вместо 4-х — два советника и 2 асессора, всего 6 членов, но из них по очереди заседала лишь одна половина. При трехчленном составе присутствия голос президента при разногласии решал дело, а потому коллегиальное начало сводилось к единоличному управлению, и вообще единоличное начало управления постоянно фактически перевешивало и при Петре и потом, особенно путем преобладания прокуратуры и обращения ее в административную власть. Начало министерское (и самый термин ‘министры’) идет непрерывно от Петра В.*
______________________
* Нельзя согласиться с мыслью, что верховный совет, кабинет, конференция и пр. были выражением министерского начала: все эти учреждения были коллегиальные и обладали высшей политической н законодательной властью, а единоличные министерства суть органы исполнительной власти.
______________________
Учреждение министерств. Екатерина II, установив коллегиальное управление и суд в провинциях (в 1775 г.), обрекла центральные коллегии на уничтожение. Они закрыты постепенно в 1771-1796 гг., кроме трех ‘государственных’ коллегий (двух военных и иностранной). Император Павел I восстановил было коллегии, но ненадолго. Однако центр государства не мог оставаться без органов управления, план Екатерины закончен Александром I через учреждение министерств в 1802 г. и окончательно в 1811 г. Вопрос о министерствах рассматривался в так называемом неофициальном комитете’, и в основу учреждения был положен проект Новосильцова. Состоявшееся учреждение было указано манифестом 3 сентября 1802 г., в нем можно выделить следующие: а) мысль о солидарности министерств (учреждается одно ‘министерство’, разделенное на 8 отделений, хотя в том же акте эти ‘отделения’ именуются и ‘министерствами’, б) Затем в манифесте совершенно ясно выражено правило об ответственности министерств перед сенатом, которому министры представляют для рассмотрения свои ежегодные всеподданнейшие отчеты, сенат должен проверить эти отчеты по другим имеющимся у него сведениям и по объяснениям, которые он может потребовать от каждого министра, затем министерский отчет, при представлении его государю, сопровождается мнением сената о достоинстве управления того или другого министра. На деле эта ответственность министерств не осуществлялась с самого момента своего установления (‘обряд’ представления отчетов в сенат иногда соблюдался некоторыми министрами, а затем был совсем забыт). Причина такого оборота дел указана потом Сперанским весьма правильно: не может быть действительной ответственности перед таким учреждением (сенатом), которое ‘по существу своему (есть) исполнительное и от произволения власти зависящее’. С другой стороны, ответственное лицо выбрано самим государем, который при постоянных докладах одобрял действия своих министров, таким образом, сенатская критика относилась бы не к министрам, а к государю. Идея ответственности была встречена неодобрительно современниками (Карамзиным и др.) в) Первое учреждение министерств страдало неточностью распределения дел между ними и недостатком правил, по которым каждое министерство должно действовать, предложенные в манифесте 1802 г. инструкции даны не были. В этом отношении особенно важно отсутствие определенных отношений между единоличным и коллегиальным началами управления, коллегии оставались на прежнем основании, но подчинялись единоличной власти министра, в чем очевидно внутреннее противоречие. Все эти несовершенства предусматривались при обсуждении дел в ‘комитете’, но сохранились вследствие разногласий во мнениях. При вторичном образовании министерств в 1810-1811 гг. по плану Сперанского устранены только последние, формальные недостатки: относительно же первых, существеннейших (т.е. солидарности и ответственности министров) ничего не сказано. Сперанский, как известно, предполагал установить ответственность перед государственной думой, но эта часть его плана не осуществилась.
Что касается сената, то, по мысли Сперанского, он должен быть учреждением, объединяющим министерства: ‘министерство (нужно) считать не средним и отдельным установлением, но самим Прав, сенатом, коего министры суть члены, а министерства суть составные части’, — писал Сперанский. Однако на деле объединительное значение осталось (хотя не весьма удачно) за комитетом министров, который по второму образованию министерств подлежал уничтожению, а на деле не только уцелел, но оказался одним из очень живучих учреждений.

2) Местное управление

Организация местного управления в Московском государстве остановилась на сопоставлении правительственных органов с органами самоуправления без точного уяснения взаимного отношения тех и других. Период империи (до эпохи Александра II) отличается от Московского периода в этом отношении тем, что законодательство а) старается совместить коронные и выборные элементы управления в одних и тех же органах и б) к самоуправлению призываются не земства, а сословия. Впрочем, в этом отношении весьма разнятся учреждения Петра I и Екатерины II.
а) Учреждения Петра В. Эпоха 1702-1708 гг. есть время попыток комбинировать прежние элементы местного управления: вместо двух отдельных управлений — губных старост и воевод — Петр (указ 10 марта 1702 г.) повелел ‘ведать всякие дела с воеводы дворянам — тем городов помещикам и вотчинникам, добрым и знатным людям, по выбору тех городов, помещиков и вотчинников’, в больших городах таких выборных было по 4 и по 3 чел., а в малых — по 2. Одному воеводе без выборных дворян велено никаких дел не делать и указу никакого не чинить (П. С. 3., N 1900). Впрочем, по указу 1705 г. (П. С. 3., N 2018) этих заседателей из дворян приказано выбирать самим воеводам.
В 1708 г. произведен переворот как в делении, так и в управлении провинцией: тогда в первый раз вся империя была поделена искусственно на 8 губерний, которые были слишком крупны, чтобы сосредоточить в центре каждой их них действительное местное управление, и слишком неравномерны (в Московской губернии было 39 городов, Ингенмарландской — 29, Киевской — 56, Смоленской — 14, Архангельской — 20, Казанской — 71, Азовской — 25, Сибирской — 30. Новые властолюбивые губернаторы (особенно Меншиков) захватывали себе собственной властью соседние провинции. Впрочем, власть губернаторов можно назвать центрально-местной, потому что действительное управление осталось по-прежнему в городах, управляемых обер-комендантами и комендантами (т.е. прежними воеводами). Губернское управление состояло из губернаторов и вице-губернаторов и заключалось лишь в общем надзоре преимущественно за военно-финансовой функцией управления. Земский элемент в местном управлении был забыт при учреждении губерний и вновь организован лишь через пять лет (указ 24 апреля 1713 г.): по лифляндскому образцу велено ‘учинить’ ландратов в больших губерниях по 12, в средних по — 10, в меньших по — 8, при обер-комендантах их было наполовину меньше, из них составляется коллегиальное учреждение под председательством губернатора, сначала они назначались сенатом по представлению губернатора, но с 1714 г. их велено избирать дворянам*.
______________________
* В 1715 г. в уездах (кроме окраинных) коменданты и обер-коменданты были заменены ландратами, причем уезд разделен между ними на ‘доли’ (из 5536 дворов каждая) и затем (указ июня 1716 г.) велено им жить постоянно каждому в своей ‘доле’, чтобы не отягощать жителей разъездами и постоем. Таким образом, коллегиальное управление разложилось на единоличное (при губернаторах, впрочем, оставалось по 2 ландрата, переменяющихся поочередно), земский элемент перешел в бюрократический, а в местном делении между губернией и ‘долей’ не оставалось ничего посредствующего.
______________________
С эпохой больших реформ 1718-1720 гг. в центральном управлении совпадают подобные же реформы в местном управлении (указ 29 мая 1710 г. П. С. 3., N 3381), число губерний увеличено до 10, губернии поделены на провинции с неравным числом их в каждой губернии (например, в Петербургской — 12, Московской — 9, Нижегородской — 3, Астраханская вовсе не делилась на провинции), всего их было 47. Провинции делились на дистрикты (старинные уезды) и управлялись воеводами. Воеводам давалась подробная инструкция (П. С. 3., N 3294), которой им вверялась полицейская власть в широком смысле (в том числе заботы о путях сообщения), о соблюдении религиозных обрядов, об учреждении школ, надзор за помещиками, разоряющими своих крестьян). Степень зависимости воевод от губернаторов не была определена, что на практике приводило к полной беспорядочности. Быть может, по мысли законодателя, обе эти власти должны быть независимы одна от другой. Из власти губернаторов и воевод выделены для двух функций отдельные ветви управления: а) для финансов земские камериры, или бухгалтеры, им подчинены земские комиссары, до 1724 г. назначаемые камер-коллегией, а с 1724 г. (по дистриктам) выборные от дворян для сбора податей и для разных областей полицейского управления под надзором губернаторов и воевод и под отчетностью своих избирателей, б) для судебной функции установлены сначала единоличные ландрихтеры, а потом (указ 8 января 1719 г.) коллегиальные надворные суды (всего 10) из президентов и асессоров, в больших городах (большей частью при надворных судах) установлены коллегиальные ‘провинциальные’ суды под председательством обер-ландрихтеров и городовые судьи — в малых городах. Здесь находим замечательную для своего времени мысль об отделении суда от администрации, хотя далеко не приведенную в действительное исполнение: губернаторы и воеводы, не вмешиваясь в производство суда, могли своим протестом останавливать исполнение решений, хотя и отвечали за неосновательный протест. На практике и власти и население постоянно нарушали принцип раздельности властей.
С редакцией 1722 г. в центральных учреждениях совпадает такая же реакция и в местных: суд вновь соединен с администрацией, в надворных судах председательствует губернатор (что, впрочем, начало практиковаться с самого открытия надворных судов), а в провинциальных судит воевода с одним или двумя асессорами, которые иногда откомандировывались в отдаленные города провинции для единоличного суда.
Таким образом установилась совершенно бюрократическая форма управления без всякого участия местного земского элемента, что и понятно: обращаясь вместо земства к дворянству, правительство находило в провинциях лишь дряхлых и увечных, ибо прочие состояли еще на постоянной обязательной службе, городское население имело свое сословное управление.
б) Учреждения Екатерины II. Из всех законодательных актов Екатерины наибольшее значение имели учреждения о губерниях 1775 г., что и согласно с сущностью дела, потому что, по ее воззрениям, все отрасли государственного управления, кроме политических, должны заключаться в провинциях. Местные учреждения Екатерины основаны на самоуправлении, но не земском, а исключительно сословном. Губернии, уменьшенные в объеме и увеличенные в числе (каждая губерния должна была заключать в себе 300 000 — 400 000 душ), управляются наместниками или генерал-губернаторами и правителями наместничества или губернаторами, впоследствии наместники назначались не на каждую губернию, а на несколько, и притом не повсеместно. Губернатор управляет при помощи наместничьего правления, которое имеет при нем лишь совещательное значение. Губерния может быть разделена на провинции, но по общему правилу делится прямо на уезды (от 20 до 30 тыс. душ), уездом управляет земский исправник, или капитан, избираемый дворянством уезда (за ним в обществе долго сохранялось прежнее наименование комиссара). Под его председательством состоит нижний земский суд, в котором, кроме исправника, было два заседателя по выбору от дворянства, он ведал всей полицией безопасности и благосостояния в уезде. Города управляются городничими. Специальные ветви управления следующие: а) для казенного управления — казенная палата в губернии, состоящая из вице-губернатора, директора экономии, советника, двух асессоров и казначея, б) для дел призрения и народного образования — приказ общественного призрения (из 6 членов — по 2 выборных от каждого из трех сословий), в) для суда установлено несколько коронных и сословных учреждений, для целой губернии — коронные палаты для гражданского и уголовного суда (впоследствии император Александр допустил и здесь выборный элемент от дворянства) и выборные верхний земский суд (для губерний) и уездный земский суд в каждом уезде, эти суды для дворян и состоят из выборных членов от дворянства. Для суда над крестьянами учреждаются в уездах нижние расправы и высшая инстанция для них — верхняя расправа в губернии. Суд над городскими жителями сосредоточен в магистратах. Кроме того, в каждой губернии установлен совместный суд из выборных от всех трех сословий для решений дел неформальным порядком. Надзор над этими органами вверяется прокурорам (над администрацией) и стряпчим (над казенным управлением и судом). Это сложная организация упрощена Павлом I: уничтожены высшие инстанции дворянских и мещанских судов и верхние и нижние расправы крестьянских судов, но так как при этом крестьяне оставались бы без своих представителей в чужих судах, то Александр I допустил выборных от крестьян в земские суды, так сложилось все местное управление, дожившее (после разных перемен) до реформы Александра II, в нем выборное начало присутствовало в судебных органах и отчасти в административных. Основной порок его состоял в исключительно-сословном строе, в котором, сверх того, преобладало одно (дворянское) сословие, главное достоинство его — это отделение суда от администрации.

3) Муниципальное управление

Дворянство со времени Петра I призвано к участию в общем государственно-местном управлении, крестьянство, попавшее большей частью в крепостное состояние, не могло участвовать в нем. Новоорганизованное среднее сословие мещан получило раньше дворянского право на участие в муниципальном управлении. И в этом отношении различаются эпоха Петра I и Екатерины II.
а) Вначале (1699 г.), как сказано, Петр руководствовался древнерусским понятием о единстве города и земли, и потому учредил бурмистерскую палату, которая, состоя из выборных города Москвы, была местным общинным управлением этого города и в то же время центральным учреждением для высшего управления всеми городами государства, по городам устроены земские избы (правильнее — оставлены существующие) под председательством земских бурмистров, власть их по-прежнему простирается на все недворянское, но свободное население округа, т.е. на посадских и черных крестьян. В 20-х гг. при общей перестройке государства эти учреждения заменены магистратами, главным магистратом в Петербурге из чиновников и выборных и городовыми магистратами исключительно из выборных (бурмистров). Это уже учреждение сословно-общинное, компетенция его (сбор податей, народное образование, призрение, полиция и суд) простирается только на горожан. Такая реформа имела громадное влияние на судьбу не только городского, но и сельского населения, лишив последнее самоуправления.
б) Те же учреждения развиты Екатериной II в узаконениях о созыве комиссии 1767 г., в учреждении о губерниях и жалованной грамоте городам 1785 г. К магистратам, за которыми оставлена судебная функция, присоединены: городской голова, первоначально избранный для временной цели председательствования при выборе депутатов в комиссию уложения, дума, разделяющаяся на общую и шестигласную, первая есть представительное собрание, созываемое в случае нужды, она составляется из выборных от каждого из 6 разрядов городских обывателей (не в равном числе), в шестигласную думу (постоянно действующую управу) избираются члены обшей думой. Так как многие ветви городского управления отошли к общим государственным органам управления, то ведомство думы очень сузилось.
Сельское население, не попавшее в крепостное состояние, по всей вероятности, сохранило древнерусскую волостную организацию, которую закон, однако, игнорировал. Лишь при императоре Павле она укреплена законом: волости казенных крестьян (каждая по 3000 душ) управляются выборным головой, при котором состоит волостной писарь, в отдельных поселениях управляют старшины.

4) Предметы управления

а) Государство XVIII в. есть государство полицейское в самом строгом смысле слова: оно принимает на себя заботы о многих даже маловажных потребностях жизни подданных, особенно в сфере экономической и бытовой, и регламентирует их. Особыми указами предписывалось: из какого материала строить дома (указ 9 октября 1714 г.) и печи (инстр. полицейск. канц. 1722 г.), из какого дерева изготовлять гробы для покойников, какими орудиями возделывать землю, из каких материалов изготовлять обувь (указ 1 сентября 1715 г.) какого покроя должно быть платье (указ 17 декабря 1713 г. и 22 декабря 1714 г.), закон запрещал ношение бороды (вопреки обратному распоряжению закона Московского государства), предписывал, на скольких лошадях ездить какому чину, правительство давало обязательные образцы для судохозяев (указ 31 декабря 1717 г. и др.). Полицейское вмешательство в частную жизнь, ослабленное Екатериной II, вновь с особенной силой возникло при императоре Павле I. но ненадолго. Сообразно с новым взглядом на задачи государства в период империи появляются в первый раз специальные органы для заведования полицией (которой прежде ведали общие органы управления — центрального и местного). При Петре такие органы появились только в Петербурге (генерал-полицмейстер — 1718 г.) и в Москве (обер-полицмейстер). Укреплению полиции способствовали учреждение о губерниях 1775 г. и устав благочиния 1782 г., когда в столицах были установлены обер-полицмейстеры, в городах — городничие (и при них управы благочиния), в уездах — капитан-исправники и нижние земские суды.
б) Народное просвещение в XVIII в. признано одной из важных функций государства, но, понятно, только как одно из условий государственной службы, а потому получило исключительно профессиональный и притом обязательный характер: училища, заведенные правительством, — или духовные (семинарии), или военные (корпуса), или подьяческие, лицам других сословий запрещено отдавать детей в школы чужой профессии. Эти меры имели косвенное, но большое влияние на происхождение сословий и замкнутость их. Для общего образования преемниками Петра основаны: Академия наук (с университетом и гимназией) и Московский университет (1755 г.), но до Екатерины успехи общего образования были ничтожны. Екатерина впервые создала особое учреждение для ведомства просвещения — ‘Комиссию училищ’ и открыла целую систему народных училищ (уст. 1786 г) по губерниям и уездам, преобразованных потом в гимназии и уездные училища. Правильная организация делу народного образования дана лишь при учреждении министерства народного просвещения императором Александром I и основании им университетов (уст. 1804 г) в Петербурге, Казани и Харькове.
в) Еще большее значение для государственной жизни имели финансовые меры Петра и его преемников. Для финансовых целей со времени Петра установлена периодическая перепись населения, так называемая ревизия (1-я начата в 1718-1720 гг.), а совершенно закончена лишь в 1727 г.), которая существенно отличается от московского описания в писцовых книгах: в последних описывалось имущество граждан, при ревизии ‘счислялось тогдашне население поголовно. На основаниях, данных ревизией, устанавливалась подушная подать (специально на содержание войска). Позднейшие писатели (кн. Васильчиков и др.) утверждают, что Петр I взял число душ лишь для общего количества податей, но что раскладка и при нем происходила по имуществу (ссылаясь на регламент камер-коллегии: ‘чтоб между великими и нижними, убогими и богатыми по пропорции надлежащее равенство в осмотрении иметь… бедных плач привлечет гнев Божий на все государство’). Но современники Петра вернее понимали значение введения подушной подати, Посошков писал: ‘во счислении душевном не чаю я проку быть, понеже душа вещь неосязаемая… и цены неимущая… побор — сей несостоятелен’. Императрица Екатерина I, учредив особую комиссию для уменьшения подушной подати (П. С. 3., N 5043), предписывает ей решить: ‘по чему впредь с крестьян и каким образом удобнее и сходное с пользою народною — с душ (ли), так как ныне, или по примеру других государств, с одних работников, кроме старых и малолетних, или тот платеж с дворового числа, или с тягол, или с земли положить’, Однако этот вопрос не был разрешен не только тогда, но и в течение всего периода. Кроме неуравнительности, подать была тяжела своею величиной и не могла быть понижена вследствие напряжения государственных сил во время великих войн XVIII в. Недоимки росли и взыскивались (особенно при императрице Анне) мерами крайне жестокими, в 1733 г. был учрежден особый ‘доимочный приказ’, хотя в 1731 г. камер-коллегия получила новый регламент с той же целью. Вообще введение подушной подати и ревизии произвело в населении такое же впечатление, как некогда татарское ‘число’ (подушная подать уничтожена при императоре Александре III)*.
______________________
* Другими источниками доходов были: 1) винная регалия, перешедшая с 1775 г. в откупное содержание, продолжавшееся (несмотря на большие несовершенства этой системы) до Александра II, 2) соляная регалия, приносившая населению великие бедствия (вследствие дороговизны столь необходимого продукта).
______________________
г) Подобное же значение имело введение рекрутской повинности при Петре I. Все прежние разнообразные роды войск (в 1699 г.) заменены одной регулярной армией по европейскому образцу, в ней (а так же в новосозданном флоте) обязаны были состоять пожизненно (или до увечья и совершенной дряхлости) как все дворяне, так и те из податного населения, которые попадали по рекрутской повинности, т.е. по жребию (в случае особого распоряжения о призыве). Вместе с европейской строгой дисциплиной в армии введены Петром жестокие наказания (шпицрутены и др.), а также непривычное (иногда довольно стеснительное) обмундирование и тяжкое обучение с новыми заимствованными терминами в команде. Содержание войск было неудовлетворительно: по примеру Швеции Петр I установил постоянное квартирование, что было обременительно как для населения, так и для самого войска, недостаточность казенного содержания заставляла солдат прибегать к насильственным захватам продуктов у жителей. Такая тяжелая служба не вознаграждалась ничем. Отсюда всеобщее уклонение от рекрутской повинности (на отдачу в солдаты смотрели как на смерть) и постоянные побега, вызывавшие новые указы с назначением новых жесточайших наказаний, беглые солдаты, не имея возможности открыто заняться каким-либо честным промыслом, обычно объединялись в шайки разбойников. Тяжесть службы особенно усилилась во время бироновщины, затем, после облегчений при Екатерине II, вновь проявилась е большей силой при Павле I. Правильная организация военной повинности осуществлена императором Александром II в 1875 г.

Д. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

1) Единственным источником права XVIII в. окончательно признан закон, который по своему содержанию (в то время) большей частью был противоположен прежнему праву, т.е. имел характер вполне реформаторский. Лишь во 2-й половине XVIII в., при Екатерине II, сделана попытка вернуться к применению закона с ‘народным умствованием’. Наказ Екатерины рекомендует ‘воздержаться от узаконений, с общим народа умствованием невместных’ (VI, 56), ‘ибо мы ничего лучше не делаем, как то, что делаем вольно, непринужденно и следуя природной нашей склонности’ (там же, 57). Однако и Екатерина (согласно с учением философии XVIII в.) стремится к установлению в народе новых понятий посредством лучших законов (т.е. считает закон не выражением сознания народа, а только понятий и воли законодателя), по ее словам, за отговоркой, что умы еще не приготовлены, ‘нельзя установить и самого полезнейшего дела’ (там же, 58).
2) В соответствии с этим устанавливается и понятие о законе, способах его возникновения и силе действия. В период империи установилось понятие о законе как о воле государя, правильно объявленной. Так как ни сенат, ни другие учреждения не имели уже прежнего законодательного значения думы, то старинная формула ‘государь указал, и бояре приговорили’ исчезла во времена Петра I. Также не удержалась и замена ее, установленная в XIX в. при учреждении государственного совета: ‘зияв мнению государственного совета…’ Хотя Петр I сказал, что ‘словесные указы никогда отправляемы быть не подлежат’, но в действительности он сам давал и потом словесные указы привсяких обстоятельствах, например, в 1723 г. в св. синоде был записан именной указ следующим образом: ‘Его Импер. вел., будучи в саду ее величества… государыни императрицы сентября 5 дня, рассуждая о сумасбродных и подвидом изумления бываемых … таковых отныне посылать (в монастыри) отрек’, т.е. запретил. При императрице Екатерине I словесные указы получали силу закона, если они были переданы (объявлены) через определенное лицо, император Петр III в 1762 г. указал, что такое объявление возлагается на сенаторов, генерал-прокурора и президентов трех государственных коллегий. По указу июня 1721 г. все акты, которые имеют действительный характер законов, а именно те, которые изданы в дополнение к регламентам и Уложению, должны быть представлены в сенат ‘на апробацию’, хотя бы эти указы были именные, сенат должен утвердить их своей подписью, и затем уже они могут быть публикованы. Печатание законов как постоянное условие публикации утверждено указом 16 марта 1714 г.: ‘указы… для всенародного объявления велеть печатать и продавать всем’. Меры публикации усиливаются по степени удаленности от народного сознания о праве, обычно указы прочитывались в церквах монастырских и приходских и по ярмаркам в торговые дни, а также их списки прибивались в видных местах, закон вменил в обязанность всем посещать церковь не только ради богослужения, но и для ознакомления с указами, не ходящих в церковь велено ловить, как воров и разбойников, почитая их ‘недобрыми людьми’ (указ 30 октября 1718 г.). Иногда повелевалось переписывать бывших в церкви при слушании указа (указ 23 февраля 1721 г.), некоторые особенно важные указы (например, указ 19 марта 1719 г. о беглых солдатах) велено прочитывать каждый праздник в церквах. Иногда один и тот же закон нарочно повторяли несколько раз только для того, чтобы сделать его общеизвестным (4 декабря 1719 г. и 28 января 1720 г.), Правило, что незнанием закона никто не может отговариваться, повторялось при публикации почти каждого нового закона, пока не было выражено в общей формуле в указе 22 января 1722 г. с применением, впрочем, только к лицам, облеченным властью. Что касается силы действия закона, то правило ‘закон обратного действия не имеет’ выражено в указе о единонаследии (23 марта 1714 г.), но тут же сделано и важное исключение из него: ‘Сей указ не на прошедшие времена, но с сего 1714 г. действо свое имеет. И хотя в прошедшие два месяца какие разделы (имений) и сделаны, то оные переделать по сему указу’ (по объяснению Татищева, многие, прослышав о готовящемся законе, совершили много сделок вопреки ему). В том же 1714 г. (указ 15 июня), когда были отменены все новоуказные статьи и указы, противоречащие Уложению Ал. Мих., разрешено было просить о пересмотре всех дел, решенных уже на основании этих узаконений. Толкование закона (указ 17 апреля 1722 г.) предоставлено сенату, но лишь в исключительных случаях (при отсутствии государя) и лишь в применении к данному делу, а не в общеобязательной форме. Вообще требовалось, чтобы законы имели столь ясную форму, чтобы не было нужды в особой интерпретации их и чтобы сам законодатель, где нужно, присоединял от себя толкование к закону, так поступал Петр В. в воинских уставах и регламентах, так рекомендует и Екатерина в Наказе (XIX, 448) и указывает на возможность для той же цели и присоединения мотивов к закону (там же, 451). Несмотря на это, законы XVIII в., часто переводные с немецкого и шведского и иногда изданные на двух языках, отличались наименьшей ясностью и языком, чуждым народу, и далеко уступали в этом отношении Уложению царя Ал. Мих., которое Екатерина приводит как образец ясности для своей комиссии (Наказ, XIX, 457). 3) Формы закона. Благодаря новому (реформаторскому) характеру закона появляются новые его формы. Екатерина II хотела установить теоретически три формы законов: а) законы в собственном смысле, т.е. ‘те установления, которые ни в какое время не могут перемениться'(чего, конечно, в действительности не бывает и чего в особенности не встречаем в XVIII в., когда изменчивая воля законодателя сделала закон явлением весьма неустойчивым и меняла установленные нормы так часто, что сознание о праве и уважение к закону ослабело в умах населения, б) ‘временные учреждения’ (наказы и уставы), в) ‘указы’ — законы частные (Наказ, XIV, 444-446). Исторически сложились следующие формы:
а) Уставы. Под уставами разумеются специальные узаконения для известного ведомства или какой-либо части материального права. Таковы возникшие при Петре I и его ближайших преемниках: устав воинский 1716 г., устав морской 1720 г., устав о векселях 1729 г. и появившиеся при Екатерине II и Александре I устав благочиния 1782 г. и устав о банкротах 1800 г.
Воинский устав содержите себе, кроме учредительной части, военно-уголовные законы, так называемые артикулы (отд. 2), и военно-судный устав (отд. 3). Источником этих законов (по исследованию Бобровского) послужили военные артикулы Густава Адольфа 1621-1623 гг. по редакции 1683-г., сделанной при Карле XI. Наши артикулы составляют буквальный перевод шведских, за исключением немногих, очевидно неприменимых у нас, например, ‘о призвании и должности военного пастора’, изложены они в том же порядке, как и шведские. Но в русских артикулах есть и лишние против шведских (в русском кодексе 208 статей, в шведском только 145). Эти добавочные статьи русский компилятор брал из разных источников, как-то: закон императора Леопольда I, из датских Христиана V и французских ордонансов и регламентов. Источники процессуальной части неизвестны. Схема наказаний, присоединенная к процессам, есть буквальный перевод VII датской ‘инструкции военным судьям’. Кодекс издан (и вошел в Поли. собр. зак.) на двух языках: русском и немецком. Уголовные законы артикулов не согласованы с действовавшими тогда общими уголовными законами (Улож. и новоук. стат.), с другой стороны, им противоречат уголовные законы морского устава, несмотря на то, что оба устава (особенно воинский) при самом Петре получили общее применение и в гражданских судах, например, по воинскому уставу за лжеприсягу полагается отсечение двух пальцев, а по морскому — вырезание ноздрей и венная каторга, за убавку веса у монеты по воинскому уставу — лишение чести, а по морскому — вечная ссылка на галеры. Кроме того, в переводном кодексе встречаются законы, совершенно неприменимые в России: так, по воинскому уставу (га. I, арт. I), если в войсках найдется идолопоклонник, то его сжечь, в шведской армии идолопоклонников не была, но в русской армии должны были быть в большом числе язычники из северных финнов, сибирских народов и калмыков. Уголовные наказания уставов (в связи с военным характером узаконений) отличаются чрезмерной жестокостью.
Для истории гражданского права важнейшее значение имеет вексельный устав Петра, II изданный (в П. С. 3., N 5410) на немецком и русском языках и составленный (по преданию) одним из профессоров лейпцигского университета* с буквальным заимствованием из тогдашних немецких вексельных уставов, Законодатель делит векселя (по двум главам устава) на купеческие и казенные.
_______________________
* Это не противоречит тому, что составление устава было поручено комиссии о коммерции, учрежденной Екатериной I: комиссия должна была прибегнуть к содействию науки, иначе трудно объяснить: зачем устав написан на немецком языке?
_______________________
б) Регламенты и учреждения суть учредительные акты для тех или других ветвей управления. При основании коллегий Петром I, каждая из них получила свой отдельный регламент, а именно: регламент штатс-конторы — 13 февраля 1719 г., коммерц-коллегии — 3 марта 1719 г., камер-коллегии — 11 декабря 1719 г., главного магистрата — 15 февраля 1721 г., генеральный регламент — 28 февраля 1720 г. и духовный регламент — 25 января 1721 г. Последний есть учредительный акт св. синода. Духовный регламент, составленный Феоф. Прокоповичем (рассмотренный в сенате), наиболее замечателен, он, кроме главного содержания, заключает в себе устав духовных училищ, устав о церковной проповеди и церковные постановления административного и судебного характера, а потому он заменял собою отчасти свод церковных законов. Таким образом регламенты иногда выходили за пределы учредительных постановлений и касались материального права. Из времен Екатерины II важнейший закон этого же рода есть Учреждение о губерниях 1775 г.
в) Указы форма законов, наиболее обильная и важная, в них преимущественно отражаются все свойства законодательства XVIII в. (неустойчивость, многочисленность и противоречивость законов, а также смешение распоряжений, иногда весьма незначительных, с законами. Некоторые из них дают новые и существенно важные узаконения уголовного или гражданского характера: таковы, например, указ 1714 г. о единонаследии, табель о рангах 1722 г., указ 1723 г. о форме суда и указ 1781 г. ‘о суде и наказании за воровство разных родов и о заведении рабочих домов’ (П. С. 3., N 15147) и т.п. Сюда же относятся инструкции при ревизиях и другие манифесты, через которые совершались важнейшие преобразования в области государственного права (например, отмена обязательной службы дворян, секуляризации церковного имущества и т.п.). Вообще указами изменено все содержание Уложения царя Алекс. Мих. и новоуказных статей, хотя эти кодексы продолжали считаться действующими.
г) Кодификация. Накопление нового законодательного материала, изменяющего и дополняющего Уложение, уже в начале XVIII в. было столь значительно, что вызвало мысль об издании нового полного кодекса, это было начато в 1700 г. Но так как в то же время постоянно следовали новые реформаторские узаконения, изменявшие по существу прежние нормы права, то попытки кодификации не могли достигнуть цели: сама правовая жизнь еще не улеглась в спокойные формы, не ассимилировала еще новое со старым. Кодификация XVIII в. существенно отличается от московской тем, что в XVIII в, законодатель требовал не только сведения в кодекс местного законодательного материала, но в основном образования нового кодекса по образцу западноевропейских. Кодификация при Петре 1.18 февраля 1700 г. (П. С. 3., N 1765) велено было согласовать Уложение с новоуказными статьями и боярскими приговорами, выработка проекта кодекса была поручена комиссии из членов боярской думы и простых стольников (всего 71 чел.), которая именуется палатой о Уложении, заседания палаты продолжались до 1703 г., и ею была составлена полная ‘Новоуложенная книга’, которая, однако, не обнародована и не утверждена. В 1714 г. законодатель, отменив все новоуказные статьи и указы, противоречащие Уложению, повелел из остальных и Уложения составить новый проект кодекса, канцелярия земских дел и поместный приказ, которым была поручена эта работа, приготовили в 1718 г. часть ‘Сводного уложения’, также не получившего утверждения. В 1719 г. Петр принял другую систему кодификации — заимствование целиком чужих кодексов: сенату велено придерживаться шведского Уложения, а из своего выбрать только некоторые постановления, которые лучше шведских, для поместного права приказано заимствовать законы эстляндские и лифляндские, работу велено окончить к октябрю 1720 г. с угрозами жестоких наказаний, но работа, порученная сенатом особой комиссии из немцев и русских, продолжалась даже при Екатерине I, тогда велено было ‘быть у сочинения Уложения духовным, гражданским, воинским чинам и из купечества по два человека’, но при переводе чужого кодекса народные депутаты мало могли оказать помощи, и дело кончилось ничем. Кодификация при преемниках Петра. 14 мая 1728 г. велено заняться сводом отечественных источников права и для этого ‘выслать к Москве из офицеров и из дворян добрых и знающих людей из каждой губернии по 5 чел. за выбором от шляхетства’. Выборные не явились, власти, в наказание за это, брали у них дворовых людей и жен и сажали под караул, к ноябрю собралось 24 чел. (недоставало 16), но и те оказались негодными. 16 мая 1729 г. их отпустили домой, а выбрали других — лучших — от губерний по 2 чел. Дело опять кончилось ничем. В 1730 г. учреждена ‘уложенная комиссия’, которая закрылась в 40-х г. без результата. Тогда же (т.е. в 1728 г.) учреждены были специальные комиссии для составления особых уложений Лифляндии и Малороссии, последняя, заседавшая большей частью в Глухове, выработала (из статута и других источников) к 1744 г. полный свод (‘Правда, по которым судится малороссийский народ’), который был тогда же представлен в сенат, но не получил утверждения. Императрица Елизавета, оставив попытки свода, возвратилась к мысли составить новые законы и установила (в 1754 г.) ‘комиссию о сочинении Уложения, которая была плодотворнее: она составила к 1755 г. части судную и криминальную, но утверждение их замедлялось, и работы комиссии прекратились до преобразования ее в 1759 г. В 1761 г. велено собрать депутатов от каждой провинции по 2 чел. от дворян и по 1 от купцов для участия в законодательных работах,, прочие сословия не были призваны, а так как дворян (при обязательной службе) было мало в провинциях, а купцов в некоторых провинциях совсем не было, то неудивительно, что депутаты собрались с трудом и не в полном составе: многие оказались ‘стары и хворы’ и их заменяли новыми, но тем не менее ими были рассмотрены уже 1,2 и 3 части Уложения, т.е. о суде, о розыскных делах и о состояниях подданных вообще, в последней совершенно ясны следы влияния сословных депутатов дворян и купечества*. Комиссия продолжала существовать и после смерти императрицы Елизаветы, при Петре III и Екатерине II до 1767 г. (депутаты были распущены еще в 1763 г.). Из результатов ее деятельности ныне напечатаны: ‘Проекты уголовного Уложения 1754-1756 гг. ‘Спб., 1882 г. по двум текстам — первоначальному и комиссии 1760 г. и ‘Проект нового уложения, ч. 3’ под ред. В.Н. Латкина, 1893 г.
_______________________
* См. наши замечания на сочинение В.Н. Латкина. ‘Законодательные комиссии в России в XVIII в.’ в Унив. извест. 1888 г.
_______________________
Кодификация при Екатерине II. О знаменитой Екатерининской комиссии 1767-68 гг., о ее заслугах и причине неудач было сказано нами выше, здесь предстоит сказать о важнейшем акте, вызванном ею — Наказе Екатерины II. Наказ не есть закон, хотя и в последующих узаконениях делаются ссылки на него. Содержание его взято императрицей из соч. Монтескье De 1’sprit delois и отчасти Беккариа, выдержки из первого большей частью буквальны, но много статей составлено самой императрицей. Наказ состоит из 655 статей, разделенных на 22 главы, 21 и 22 — добавочные главы. Все они посвящены определению общих свойств законодательства (Гл. IV, XI и XIX), государства (Гл. I, И, III, V), сословий (XV, XVI, XVII), судопроизводства (IХ), уголовного права (VII, VIII, X, XX), гражданского права (XVIII), народной экономии (XII, XIII), народного просвещения (XIV), полиции (XXI) и финансов (XXII). Статьи Наказа имеют научный (философский) характер и по содержанию проникнуты человеколюбивыми началами: императрица выступает против жестокости наказаний, пыток, расширения понятия о политических преступлениях. Наказ был встречен в Европе с изумлением перед смелостью законодательницы и, несомненно, имел влияние на дух законодательства в России. В 1768 г. Екатерина дала комиссии программу законов — ‘Начертание к окончанию комиссии о составлении проекта нового Уложения’. В 1796 г. император Павел назначил новую комиссию для составления законов, которая также не имела результатов.
Кодификация в XIX в. и издание свода. Император Александр I составил комиссию как особое учреждение при министерстве юстиции, а с 1810 г. при государственном совете, главным деятелем в ней был сначала барон Розенкампф, а с 1809 г. — Сперанский. Тогда был составлен проект гражданского Уложения 1809 г. и внесен на обсуждение в государственный совет, это переделка французского code civile как по системе, так и по некоторым подробностям. Государственный совет рассмотрел и утвердил первые две части проекта (о лицах и имуществах), но в 1812 г., с падением Сперанского, когда комиссия была составлена из новых лиц, они сочли, что следует пересмотреть всю работу сначала, ибо кодексу заимствованному следует, во всяком случае, предпочесть свод отечественного права. Однако в 1814 г. в государственный совет была внесена 3-я часть проекта гражданского уложения. В то же время рассматривался и проект торгового уложения, составленный также по французскому подлиннику. Тогда же был составлен и проект уголовного уложения. С 1826 г. дело кодификации передано императором Николаем I опять в руки Сперанского, создано, вместо комиссии, новое учреждение — II отделение собственной его величества канцелярии. Так как (по мысли самого государя) решено было издать кодекс не в виде нового уложения, а в виде свода, то приступили к собранию всех прежних узаконений, начиная с Уложения царя Алекс. Мих. Гигантский труд такого собрания отчасти облегчен был тем, что комиссии XVIII в. собирали узаконения и составляли указатели к ним. Полное собрание законов, составленное Сперанским, в свою очередь, также не охватывает всех узаконений, несмотря на свою громадность. Оно было разделено на две части: 1-е полное собрание, доведенное до царствования императора Николая (12 декабря 1825 г.), и 2-е полное собрание, продолжавшееся с того времени*. Из такого исторического материала, но с сильным влиянием французского кодекса (в гражданском уложении, т.е. его X т.) составлен свод законов Российской империи, в первый раз изданный в 1832 г., но начавший свое действие с 1 января 1835 г.**
_______________________
* С 1 марта 1881 г., т.е. со вступлением на престол император’ Александра III, начато 3-е полное собрание законов.
** В заседании государственного совета 19 января 1833 г. лично присутствовавший император Николай Павлович поставил вопрос: признавать ли действующим правом полное собрание законов (а свод лишь вспомогательным средством при толковании), или наоборот? Было принято (после долгих прений) признать свод ‘законом, коим должно руководствоваться исключительно’. В недавнее время, однако, проф. Коркунов поднял тот же вопрос и полагал, что и ныне свод не имеет характера закона, а лишь значение аутентичного толкования прежних законов. Но смысл решения государственного совета 19 января 1833 г. совершенно ясен.
_______________________

ДОПОЛНЕНИЯ К ПЕРВОЙ ЧАСТИ

А. СЛАВЯНСКОЕ ПРАВО И ОТНОШЕНИЕ ЕГО К РУССКОМУ

Относительно бытия славянского (а равно и немецкого) права в начальный период истории этих народов в литературе выражено сомнение и даже, по-видимому, полное отрицание такого предмета (проф. Дьяконов в ‘Журн. мин. юст.’, 1900, 3, стр. 293). Такой довольно неожиданный взгляд на дело, столь существенное, не мог быть нами предусмотрен раньше и предупрежден. Что касается немецкого права, автор (выразивший свое сомнение знаком вопроса) первый, сколько нам известно, высказывает столь оригинальный взгляд, когда Эйхгорн, Вайтц или Бруннер писали историю немецкого права, то им не приходила мысль, что такого предмета ‘овсе нет, между тем перед ними не было ни одного общенемецкого источника права, а только партикулярные. Разнообразие правовых норм (как и языка)’ разных частях (племенах) одной нации ничуть не опровергает общих национальных норм. Эта истина очень давняя. Что касается отрицания славянского права, то проф. Дьяконов имел предшественников и в этом случае не столь оригинален. Но мы полагали, что прежняя научная литература устранила уже сомнение на этот счет, в книге мы сослались на поляка Мацеевского, могли сослаться на чешскую, хорватскую, а главное — на нашу отечественную довольно обильную литературу (см. ‘Наука истории русского права’ проф. Загоскина и ‘История русского права’ 1902 г. Ф.И. Леонтовича). Не имея возможности дебатировать такой большой вопрос в кратком примечании, сосредоточимся на том, что говорит проф. Дьяконов по поводу этого предмета о нашей книге. ‘Прежде всего, — говорит он, — каждый вправе спросить, откуда появилось общеславянское и общенемецкое право?’ Откровенно признаемся, мы не совсем понимаем этот вопрос и не ожидали, что кто-нибудь предложит его. Кажется, мы расходимся в понимании самого предмета, о котором говорим. Общенемецких и общеславянских кодексов, конечно, не было. Да и как вспомнить о них, когда речь идет о древнейших временах господства обычного права? Откуда появляется право вообще, мы, по мере сил, старались разъяснить в разделе о происхождении обычного права, там мы пытаемся доказать, что право не есть случайный продукт произвола отдельных лиц, а результат единства психических и физических законов человеческой природы, этим объясняется сходство многих правовых норм всех народов мира.
Этим же, конечно, объясняется ближайшее сходство норм одного народа, связанного единством происхождения, а первоначально и местожительства. Проф. Дьяконов продолжает: Автор (т.е. я.), не давая ответа на этот естественный (?) вопрос, ссылается на слова первоначальной летописи, которая удостоверяет, как это матует т контекста, только общность языка у славянских племен и ничего больше’ (речь идет о тексте летописи: ‘а словенеск язык и рускый — один’). Мы утверждаем (и теперь остаемся при том же мнении), что слово ‘язык’ употреблено здесь летописцем в смысле ‘нация’, а это включает не только общность языка в нашем смысле слова, но и общность быта и права. Очевидно, проф. Дьяконову не пришлось проверить по летописи контекст речи, иначе он никак не мог бы сослаться на него: летопись (Ипат., изд. Арх. ком. 1871 г. стр. 16) говорит следующее: ‘Словеньскому языку учитель есть Павел, от него же языка и мы есме Русь: тем же и нам Руси учитель есть Павел Апостол, понеже учил есть язык словенеск и поставил есть епископа и наместника по себе Андроника сповеньску языку. А словенеск язык и рускый один, от варяг бо прозвашася русью, а первее быша словене… ‘ Таков контекст, ‘Апостол Павел и Андроник учили славянскую нацию (‘язык’) христианской вере, а так как русская нация тождественна со славянской, то и нашим (русским) вероучителем надо считать Ап. Павла’, таковы слова и смысл летописца. Не осложняя речь другими многими (довольно известными) примерами, приведем наиболее решающие дело: ‘По мнознх же временех селе суть словени по Дунаеви… от них словен розидощася по земли и прозвашася имены своими, кде седше, на котором месте: яко прншедше седоша на реце именем Мораве и прозвашася морава, а друзии чесе… Такоже и теже словене пришедше седоша по Днепру и нарекошася поляне, а друзии деревляне’ (и т.д.), ‘И тако розидеся словенск тык’. Само собою очевидно, что разошлись племена одной народности. ‘Се суть ннии языце: иже дань дають Руси: чудь, весь, меря, мурома’, ‘Словеньску же языку, якоже рекохом, живущю на Дунай, и придоша болгаре. ..’, ‘Глаголет Георгий в летописце: комуждо языку овем закон исписан есть, другым же обычаи’… Кажется, мы имеем право истолковать и в своей цитате слово ‘язык’ в смысле нации (в первой половине цитаты), на единство ‘речи’ славян летописец указывает только как на признак их племенного единства (во второй половине цитаты). Нет надобности высказывать, а тем более аргументировать такую элементарную аксиому, что единство национальное содержит в себе между прочим и единство правовых норм (а не только единство речи). Далее проф. Дьяконов усматривает противоречие идеи единства славянского права с тем разнообразием обычаев, которое отмечает летописец (а за ним и мы у восточных славян: ‘каждо свой нрав имеяху’. Для обозначения разнообразия местных обычаев часто приводится другое изречение: ‘что ни город, то норов, что деревня, то обычай’. Пословица верная, но из нее не следует, что в огромной совокупности городов и деревень России нет никакого общерусского права. Вообще никогда не следует упускать из виду высокое достоинство живого права — единства в разнообразии. Нам бы не следовало распространяться о таких общеизвестных истинах, если бы они не забывались иногда по поводу вопросов чрезвычайной важности, кроме вопроса о славянском праве, таков вопрос о западнорусском праве ( т.е. литовском), которое некоторым ученым никак не удастся признать за русское и взять его за руководство при истолковании древнейших памятников общерусского права. Признавая в древнейшую эпоху единство славянского права (и не отвергая местных различий его), мы можем факты, находимые в источниках истории одного славянского народа, приписать и другому, но, само собою разумеется, лишь тогда, когда у этого другого в его собственных источниках нет показаний о том же предмете.

Б. ОБ ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬ К ПЛЕМЕНАМ

На нашу заметку проф. Сергеевич в позднейшем издании своих ‘Русских юридический древностей’ (т. I. стр. 9), именно в примечании 1-м, возражает следующим образом: ‘Мы были крайне огорчены этим указанием на недостаток у нас внимания к труду почтенного ученого. Мы поспешили взять первое издание* (нашего ‘Обзора’) и развернуть 4-ю страницу, там напечатано: ‘Время происхождения земского государства должно быть отнесено к эпохе доисторической. Племена, перечисленные в начальной летописи, суть земли-княжения (б. ч. те же, какие мы находим в XI и XII в в.). Летописец, сказав о мифических 2 братьях…’ Мы (продолжает проф. Сергеевич) были этим совершенно успокоены: мы ничего не приписали почтенному автору, чего у него не было сказано. Сличением же его двух изданий мы были даже обрадованы. Во втором (т.е. в третьем?) он высказывает совергигнно другую мысль, чем в перлом, и совершенно правильную, не о земском, конечно, государстве, а о том, что границы племен и княжений не совпадают, а в первом издании сказано: ‘Племена суть земли-княжения’. Так говорит ныне проф. Сергеевич. Выходит, что, изменив свою собственную (неправильную) мысль на другую совершенно правильную, мы не имели мужества сознаться в этом (хотя исправление собственных заблуждений отнюдь не есть преступление). Не сознавшись, мы обвинили третье лицо, что оно ошибочно приписывает нам чужую мысль. Если бы так, то нам предстояло бы только извиниться, но произошло обстоятельство, довольно неожиданное: все сейчас приведенные слова В.И. Сергеевича изложены им в примечании, в тексте же его книги, т.е. на главном месте ее (Рус. Юрид. Др. изд. 1902 г. стр. 9), стоит нечто совершенно иное, здесь уже мы не изменяли своей прежней (ошибочной) мысли на другую (совершенно правильную), мы по-прежнему (и в 1902 г.) не только разделяем мысль Соловьева, но идем дальше него, т.е. утверждаем по-старому, что границы волостей соответствуют границам племен. Затем делается ссылка на 1-е издание нашего ‘Обзора’. Итак, чему же верить: тексту, или книге проф. Сергеевича, или его же примечанию? Я полагаю, всякий согласится, что текст книги — дело гораздо более существенное, чем примечания, в которые иной читатель может даже и не заглянуть. Во всяком случае, в тексте книги проф. Сергеевича содержится прежнее утверждение, что мы держимся мысли Соловьева, несмотря на то, что в третьем издании своего ‘Обзора’ мы (по словам проф. Сергеевича) отреклись от него, тяжело еще раз огорчать почтенного ученого, но мы уже неповинны в этом. Но обратимся к сущности дела. Можно ли было прежде, имея в своих руках только первое издание нашего ‘Обзора’, приписывать нам мысль С.М. Соловьева о совпадении границ земель с границами племен? Действительно ли мы исправили свою прежнюю ошибочную мысль на новую в следующих изданиях? В первом и во втором изданиях моего ‘Обзора’ стоит следующее: ‘Время происхождения земского государства должно быть отнесено к эпохе доисторической. Племена, перечисляемые в начальной летописи, суть земли…. Нам казалось ясным, что речь идет о времени происхождения земель, а не о границах их и не об этнографическом составе населения (о чем говорится ниже). Вот слова, которые послужили поводом к недоразумению. Как известно всем, летописец перечисляет ‘княжения’ у восточных славян, не называя их ни племенами, ни землями, историки же, современные нам, постоянно именуют их племенами. Что же это за союзы по своему внутреннему характеру? Мы и говорим, что эти ‘племена’ суть ‘зелии’, а что такое земля, читатель видел уже на 3 стр. нашей книги (изд. 1-е), где сказано, что это форма высшая по отношению всех предшествовавших ей не только кровных, но и простых территориальных, что это есть (не союз родов — племя), а союз волостей и пригородов под властью старшего города. Казалось совсем излишним сказанное несколькими строками выше еще раз повторять сейчас же. Совпадают ли упомянутые княжения в своих внешних границах с племенами (кровными союзами), об этом здесь речи нет и не могло быть: для того есть специальный раздел (о составе населения). Читателю (полагали мы) нельзя было впасть в заблуждение уже потому, что в том же маленьком разделе, 10-ю строками ниже, он читал в нашей книге следующее: ‘Летописный рассказ о призвании варяжских князей может иметь исторический смысл только при том предположении, что это был обычный призыв князей В. Новгородом с его владениями в северной части Кртичей (где Изборск, впоследствии Псков) и с его колониями среди веси (Белоозера) и мери (Ростов), в этих пределах разместились потом братья Рюрика и его мужи’. Здесь (для другой цели и мимоходом) указан состав одной земли, довольно пестрый в племенном отношении: племя словен есть земля Новгородская, но она заключает в себе, кроме словен, часть кривичей и два чужих неславянских племени. Этот же самый пример приводит и проф. Сергеевич, возражая нам (см. стр. 10 Рус.др., 1902 г.). Затем, через две страницы нашей книги, читатель находит следующее: ‘Начальная летопись в числе первобытных княжений не упоминает Волыни и Галиции (называя дулебов или Волынян и Бужан лишь в числе племен, но относительно Волыни не может быть сомнения в ее доисторическом бытии в качестве земли (стр. 7). Такой материал имел под руками читатель, этого было достаточно для предохранения его от недоразумения, если бы взятая отдельная фраза показалась ему почему-либо неясной. Весь отдел с времени происхождения земель и посвящен в нашей книге (1-е изд.) доказательству того, что первобытные ‘княжения’ суть уже территориальные союзы общин под властью старшей, а не племена в кровном смысле. Но, может быть, и эти требования от читателя чрезмерны? Допустив даже и это, мы остаемся вправе предъявить необходимое желание, а именно искать в книге ответа на данных вопрос там, где именно он поставлен в ней эксплицитно, в нашей же книге есть такой отдел, и недалеко от спорного места (стр. 10 ‘Обзор’ изд. 1-го и 25 стр. изд. 1888 г.). Там желающий мог бы прочитать: ‘Каждая из древнерусских земель заключала в себе или целое племя, или часть его. Племя кривичей разделилось на две самостоятельные (и враждебные) земли: Полоцкую и Смоленскую и, сверх того, значительная часть этого племени вошла в состав Новгородской земли. Племя вятичей не выработалось ни в какую самостоятельную политическую форму… поглощено Черниговскою землею, племя дреговичей поделено между Киевскою, Черниговскою и Полоцкой землями. Нечто подобное случилось и с древлянами…’ (см. изд, 1888 г., стр. 25). Кажется, дальше говорить не о чем. Мы не меняли своей мысли на другую, более правильную, мы принуждены были только, заметив неправильное толкование наших слов, ту же самую мысль облечь в другие выражения (хотя и прежние казались и кажутся нам ясными).
______________________
* Мы не знаем, о каком первом нашем издании говорит проф. Сергеевич: перед появлением его книги ‘Русск, юрид. древности’ было два издания нашего Обзора: 1886 и 1888 г. г., в 1902 г. он имел 3-е издание 1900 г. Во всяком случае, издание ‘Обзора’ 1888 г., вероятно, было ему известно
______________________

В. ‘ЗЕМСКОЕ ГОСУДАРСТВО’

Проф. Дьяконов (стр. 298-299), следуя за проф. Сергеевичем, находит наши мнения об основах первобытного государственного союза недоказанными (мы смягчаем термины проф. Дьяконова). Спор идет не о терминах только, т.е. предмете весьма второстепенном, а о том, как зарождается государственный союз и в чем он первоначально состоит: ‘спор о терминах, — говорит он, — скрывает за собою более серьезное разногласие о характере древнерусских государств’. Однако сначала о терминах. Проф. Дьяконов соглашается с нами, ‘что государство называлось ‘землей’, и даже прибавляет, что против этого никто и не спорит’. ‘Никто’ сказано по ошибке, но пусть так, пусть не спорит проф. Дьяконов. Но затем он старается доказать, что государство иногда называлось волостью. Кто спорит об этом? — спросим мы в свою очередь: речь об этом предмете начиналась в нашей книге и в предыдущем издании ее так же, как теперь: ‘Для выражения тогдашнего понятия о государстве памятники первого периода употребляли несколько терминов. Так, они именовали его иногда княжением и волостью’ (см. текст). Ввиду этого цитаты проф. Дьяконова из договора 1229 г. и из летописи для нас мало поучительны и, конечно, были у нас в виду. Проф. Дьяконов ‘вполне присоединился’ к мнению проф. Сергеевича, что термины ‘княжение’ и ‘волость’ лучше выражают свойства древнего государства. Какие же это свойства? Изменять предать! и свой состав чуть не ежегодно, это ‘явдяется-де одним из характерных признаков всякого древнего государства’. Просим позволения не согласиться с этим относительно всякого древнего государства: история многих древних государств дает как раз противоположный вывод: сошлемся на древнеегипетское, китайское и древнееврейское государства: Афинская республика, с начала истории и до конца ее, свидетельствует о постоянной цельности этой политики. Древнеримская республика изменяла свои пределы только в смысле расширения их. Так остается цельным и зерно всякого жизнеспособного государственного союза. Но что нам до всякого государства, когда речь идет о положительных фактах истории одного из них? В своей книге мы старались привести несомненные свидетельства, что понятие о государстве приурочивалось тогда не к отдельным ‘княжениям’, которых было много в каждой земле, что дипломатические сношения (с Царырадом) ведутся от имени земель, а не множества княжений, бывших в каждой земле, что важнейшие основания и княжеских усобиц заключаются в интересах и соперничестве земель, что границы земель охранялись неизменно в течение многих веков, что, по ясным словам современников, внутренние связи государства опирались не на княжескую власть, а на власть старшего города и его веча. Но какая польза повторять здесь все, что можно прочитать в тексте нашей книги и что было уже не один раз напечатано несколько лет тому назад? Казалось бы, надо было принять все это во внимание и опровергнуть: бесполезно для науки говорить: ‘присоединяюсь к мнению такого-то’. Проф. Дьяконов, взяв под свою защиту мнения проф. Сергеевича, упустил из виду, что сам проф. Сергеевич, написавший в 1867 г.: ‘волость, составлявшая народное собрание, есть не что иное, как отдельное княжение’, с тех пор уже не повторяет этой мысли, а, напротив, выражает взгляды, сходные с теми, которые и мы повторяем постоянно. Таким образом, иссякают мало-помалу причины разногласий, дебаты о предметах, интересных для науки, должны бы прекратиться сами собою. Остаются, однако, кое-какие недоразумения более субъективного свойства. А именно, в новом изд. рус. юрид. др. стей (т. I) проф. Сергеевич два примечания снова посвящает нашему воззрению на основы первобытного русского государства — земли и, несмотря на наши совершенно определенные (и казалось бы ясные) положения, замечает, что я ‘все же не разъясняю’, чем земское государство ‘отличается от государств не земских’ (стр. 8 прим.). Попробуем еще раз (может быть, в последний) добавить кое-что при помощи самого проф. Сергеевича. У него читаем (I, стр. 45): ‘Новгородцы бо изначала и смольняне, и кыяне и полочане и вся власти на думу на веча сходятся: но что же старейший сдумают, на том же пригороди станут’. В этих немногих словах (продолжает проф. Сергеевич) вся суть древнего волостного устройства. Волости состоят из городов и пригородов. Обычно в каждой волости — один город. Это главный пункт населения, по имени которого обозначается и вся волость. Остальные пункты населения находятся в зависимости от ‘города’. Они не сами по себе существуют, а состоят при нем. Город является, таким образом, центром, вокруг которого образуется окружность волости’. Так думает проф. Сергеевич? Что же думаем и пишем мы? Вот что: ‘Форма общества, составлявшая государства во весь первый период, есть земля как союз волостей и пригородов под властью старшего города (‘Обзор ист. рус. пр.’, изд. 3, стр. 12). Или так (там же, стр. 18): ‘Сохранение внутренней целостности земель в конце XII в. засвидетельствовано летописцем в знаменитой формуле: ‘Изначала Новгородцы, смоляне, кияне, полочане и все власти на веча сходятся, и на чем старейшие порешат, тому следуют и пригороды’. Из этого места следует (продолжали мы), что и в конце XII в., по сознанию тогдашнего населения, государственное устройство состоит не в княжеских отношениях, а в земских (старших городов к пригородам), и самое понятие государства приурочивается не к княжениям, а к тем землям, которые здесь перечислены’. Читатель заметит большое сходство между этими цитатами из двух авторов (разница только в терминах, ради которых мы бы не желали длить спор, и в некоторых подробностях, что будет указано ниже в своих местах). Разъяснения в прошлом издании (также по желанию проф. Сергеевича), что такое земское государство, мы писали (и теперь повторяем), что ‘в государстве такого типа преобладающим элементом служит территориальный: государство есть союз общин, старшая община правит другими общинами… Государства других типов могут быть союзом сословий (феодальное общество), или лиц (ордена), или родов’ и т.д. Нет надобности напоминать, что изображаемый проф. Сергеевичем (и нами) строй волости отнюдь не может быть применен, например, к германским государствам V-IX вв., что никаких старших городов и пригородов там нет, а есть король, герцоги, графы, центенарии, что в феодальную эпоху государственная власть состояла опять не в зависимости меньших общин от старшей, а в зависимости подвассалов от вассала, а вассалов от верховного сюзерена. В этом (с прибавлением вечевого управления) и состоит отличие земского государства (или волости, по терминологии проф. Сергеевича) от государства другого строя.

Г. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЮ КАК ОСНОВАНИЕ ВЛАСТИ СТАРШИХ ГОРОДОВ НАД ТЕРРИТОРИЕЙ

Проф. Сергеевич находит иное основание для власти старших городов над пригородами и волостями, а именно говорит (‘Рус. Юр.Др.’ т. I, стр. 5, изд. 1902):. ‘Земля, находящаяся в пределах волости, составляет собственность ее жителей, и прежде всего жителей ее главного города. Несмотря на крайнюю бедность наших летописей по всем вопросам, касающимся поземельных отношений, мы можем, однако, привести несколько свидетельств, указывающих на связь земли с городом, — связь, объяснимую только тем, что земля, часто на очень значительном протяжении от города, составляла собственность его жителей. Так, в 1067 г. киевляне требуют от князя своего Изяслава, только что потерпевшего поражение от половцев, чтобы он еще раз выступил против них, и свое требование мотивируют тем, что ‘половцы рассыпались по земле’ (Лавр.). Но мы и теперь нередко говорим, что неприятель вторгся в нашу землю, не выражая тем притязаний на всю землю как нашу ‘собственность’. Она ‘наша’ только в смысле государственной территории. Сам проф. Сергеевич признает, что термин ‘земля’ употребляется (по его мнению, иногда) для обозначения государства (стр. 1), да и весь отдел, из которого взята приведенная цитата, трактует о ‘государственной территории’. Но, может быть, здесь всецело затемняет термин ‘земля’? Однако проф. Сергеевич продолжает (стр. 6): ‘Подобные же указания сохранились от Чернигова, Владимира-на-Клязьме и Полоцка. В 1138 г. черниговцы побуждают своего князя Всеволода к миру с Ярополком Киевским на том основании, что в случае войны ‘он погубит волость свою’ (Лавр.), в 1176 г. владимирцы изгоняют Ростиславичей за то, что они грабили ‘волость всю’ (Ипат.). А термин ‘волость’, по мнению проф. Сергеевича, обозначает именно территорию государства (‘термин ‘власть — волость’ очень хорошо обозначает юридическую природу государственной территории’, стр. 3). Итак, казалось бы, что дело идет не о праве собственности, а о территории. Но, может быть, проф. Сергеевич не признает никакого различия между государственным и частным владением не только во времена доисторические, но и в конце XII в. (а по дальнейшим словам его — и до XVI в.)? Но думать так было бы с нашей стороны большой ошибкой. Мы более его склонны к признанию в древние времена смешения частного права с публичным, но полное проявление его относим ко временам незапамятным (см. стр. 527, изд. 3 нашего ‘Обзора’: ‘Право государства, исключающее все частые права лиц, может относиться лишь к древнейшим незапамятным временам’, и затем, согласно с источниками, указываем в историческое время и частные права общин, самих князей, бояр и церкви). Вообще В.И. Сергеевич не склонен к признанию идей общинного землевладения и всякого коллективизма. Итак, мы, очевидно, далеки от разгадки. Дело затрудняется еще тем. что, по словам почтенного ученого, субъект права собственности весьма растяжимый: ‘Земля, находящаяся в пределах волости, составляет собственность ее жителей, и прежде всего жителей ее главного города’, но в волости находятся пригороды, князья, церковные учреждения, бояре и другие лица, владеющие землей. Кому же принадлежит эта земля ‘прежде всего’, т.е. на правах собственности? Чтобы выйти из затруднений, мы должны бы конструировать это положение так: вся земля, на пространстве всего государства, принадлежит старшему городу как общине, а в руках отдельных лиц (князей, бояр, церкви, других общин) остается только владение. Но мы, конечно, ошибаемся: у проф. Сергеевича приведен пример, где черниговцы говорят своему князю, что в случае войны ‘он погубит волость свою’. Это означало бы, что вся территория принадлежит на праве собственности не жителям старшего города, а одному князю, сами жители старшей общины, не говоря о своих правах, приписывают их князю. Но мы снова ошибаемся: проф. Сергеевич приводит тут же пример: ‘Уведевше людие (о смерти Владимира Ярославича)… плакашася по нем, боляры акы заступника их земли (курс. проф. Сергеевича), убозии акы заступника и кормителя’, стало быть, земля принадлежит боярам и только им, остальные (‘убозии’) в правах не участвуют, хотя бы и были жителями старшего города, которым ‘преждевсего’ принадлежит земля. Разумеется, мы опять ошибаемся, ибо бояре жили не в одном старшем городе. Чтобы избежать всех этих затруднений, предпочитаем думать, что земля есть государственная территория, а не ‘собственность’ как во всех вышеприведенных примерах, так и во множестве других, которые можно привести.

Д. НАЦИОНАЛЬНОЕ ИМЯ РУСЬ

Хотя вопрос о происхождении имени Русь, как чисто фактический, по-видимому, далек от интересов исторического правоведения, но нельзя сказать, чтобы он был совсем чужд истории права. Для истории национального права состав нации — вещь весьма не безразличная, а один из существенных элементов этого состава обозначается, между прочим, названием ее. Не имея намерения впутываться в вековечный норманнский вопрос, мы считаем своей обязанностью уяснить только мысль нашего летописца, что он думает о названии Русь.
Ответ на поставленный вопрос в нашей летописи отличается полной определенностью: Русью называлось одно из варяжских племен, другие племена той же национальности были: шведы (‘свее’), норманны (‘урмане’ — норвержцы), англичане (англяне) и готы (первонач. лет. под 962 г.). ‘И от тех варяг прозвася Руская земля’. Далее летописец сообщает, что имя Русь перешло на славянские племена по мере завоевания их варягами, что в X и XI вв. Русью называлось не какое-либо одно славянское племя, а вся совокупность их.
Летописец выражает эту мысль неоднократно и ясно в следующих, например, местах: ‘Словенеск язык в Руси: поляне, древляне, новгородьци, полочапе, дьрьговнчи, северо, бужане, занъ седят по Буту после жеволыняне, се суть инци языце, иже дань дають Руси: чюдъ, весь, меря, мурома, черемысь, мордва, пермь, печера, ямь, лнтва, зимегола, корсь, норома, либь’. Итак, Русыо называется вся совокупность восточных славянских племен, в том числе: новгородцы, полочане и северяне, а не только поляне, дают дань Руси между прочим пермь, печора и др., от которых киевляне, конечно, никогда не получали дани. Летописец сообщает, что Олег, взяв Киев, нарек его ‘матерью городов русских’, и для ясности дела прибавляет: ‘н бсшп у него словенн и варязн и прочий прозвашася русью’, т.е. Киев есть метрополия не только киевских пригородов (если они были в то время), но всех городов, состоявших под властью Олега, ибо и словене (новгородцы), как и варяги, именовались уже Русью. Точка зрения летописца уясняется окончательно, когда он говорит: ‘А словенеск язык и рускый один, от варяг бо прозвашася Русью, а первее быша Словене, аще и поляне звахуся, но словеньская речь бе, полянами же прозвашася, занемже в поле седяху, язык словеньскый бе им един’. Стало быть, русыо называется то, что прежде называлось вообще словенами, а какие это были славянские племена, об этом он говорил, и не один раз, выше (т.е. поляне, древляне, полочане и пр.), теперь для примера он указывает на одно ближайшее ему племя полян. Изображая поход Олега на греков, летописец говорит, что Олег взял с собою множество варягов, словен, чуди, кривичей, мерю, полян, северян, древлян, радимичей, хорватов, дулебов и тиверцев, а затем передает, что ‘Русь натворила много зла грекам’. Кто же эта Русь? Очевидно совокупность всех перечисленных племен, не только славянских, но и финских, бывших под властью Олега. Думаем, что каждый имеет право заключить, что, по мнению летописца, специальное варяжское имя Русь перенесено на всю совокупность племен, подчиненных варягам.
Простая ли это догадка летописца, или исторический факт? У нас есть способ проверки другим источником, не подлежащим сомнению, именно: договорами русских с греками. В походах на Византию при Олеге участвовали (как мы знаем) варяги и вое восточные славянские племена. Между тем договоры заключены только от имени Руса — ‘межы Грекы и Русью’, или ‘межю Хрисгияны и Русью’: послы отправлены от ‘Олгавеликаго князя Рускаго’, клялись ‘по закону русскому’: страна называется ‘Русской землей’ и ‘Русью’, отдельные жители страны называются ‘русинами’, наказания назначаются ‘по закону русскому’. Нет никакого сомнения, что здесь под Русской землей, или Русью, разумеется вся совокупность славянских территорий, подчиненных Олегу, ибо дань, которую должны платить греки, назначалась ‘на руские городы: первое на Киев, также и на Чернигов, и на Переяславль, и на Полтеск, и на Ростов, и на Любечь и на прочие городы’. Итак, имя Русь здесь не означает какого-либо специального племеж или отдельной территории (например, племени полян), то есть наименование, перенесенное от одной владеющей группы на все другие, подчиненные. Такой же вывод получается и из договора Игоря.
Само собою разумеется, что имя Русь распространялось на племена славян в IX и X вв. постепенно, по мере покорения их варяжскими князьями: так, древляне до окончательного покорения — просто древляне, и князь их Мал — ‘деревский’ князь, когда они убили Игоря, то говорят: ‘князя убили мырускаго’ (т.е. киевского). Но после разгрома, произведенного Ольгой, вскоре специальное имя древлян исчезает навсегда. Этим и объясняется, почему, и долго спустя, в летописи имя Русь иногда специализируется на Киевской земле, а затем в совокупности ближайших окрестных земель, т.е. Южной Руси — на тех территориях, на которых раньше утвердилась власть варягов — Руси. Но уже во 2-й половине X в., когда Ярополк убил своего брата Олега, а Владимир из Новгорода бежал за море, то Ярополк посадил своего посадника в Ночороне ‘и бе володея един на Руси’. Таким образом, к концу X в., т.е. ко времени Владимира Св., вся совокупность владений рода Рюрика именуется Русью.
В XI в. общее имя ‘Русская земля’ окончательно утверждается за совокупностью прежних славянских земель: два князя-брата ‘разделиста и по Днепр Рускую землю’, а затем, по смерти Мстислава, ‘Ярослав бысть единовластец Русской земли’. Этот единовластец ‘постави Лариона митрополита Руси’. Вообще владыки киевские именуются митрополитами Русскими или всея Руси, власть их простиралась не на одну бывшую землю киевских полян, а на все русские земли. При усилившейся борьбе с варварами (половцами) прежний племенной сепаратизм сменяется уже единством национального сознания: в 1061 г. ‘пришли половцы в первый раз на Рускую землю воевать, Всеволод вышел против них’, а Всеволод был князем Переяславским, а не Киевским, и половцы, очевидно, вторглись в его владения.

Е. ОБ ОТНОШЕНИИ ПРИГОРОДНОГО ВЕЧА К ВЕЧУ СТАРШЕГО ГОРОДА

По мнению проф. Сергеевича (Вече и князь. 1867 г. стр. 93-95), ‘порядки пригородного веча и предметы его ведомства ничем не отличаются от порядков и предметов ведомства веча главного города. Если город не хотел допустить решения, принятого на пригородном вече, он мог требовать его отмены, если его требование не уважалось, он вступал о борьбу с пригородом и, смотря по ее исход, или совершенно отменял неугодное ему решение, или только видоизменял его, или, наконец, сам бывал вынужден согласиться с ним… Как значение жителей пригорода на общем вече с жителями города условливается их стою, так точно и значение отдельного пригородного веча условливается силою пригорода’. Эта идея борьбы и пропорции сил, всегда последовательно проводимая уважаемым автором (взамен права), встретила возражение с нашей стороны как в этом применении ее, так и во многих других случаях. По данному вопросу мы говорим (стр. 60 прежнего, т. е, 3-го изд. ‘Обзора’): ‘Пригородные веча, при нормальном течение дел, не имеют политической власти (решая лишь местные вопросы управления)’. Действительно, случаи, приводимые проф. Сергеевичем, все относятся к исключительным явлениям такой борьбы пригородов со старшим городом, которая приводила или к низложению старшинства главного рода и переходу его в пригород (борьба г. Владимира с Ростовом и Суздалем), или к разделению одной земли (государства) на две (Новгород и Псков). Но эти случаи исключительные, отнюдь не доказывающие, что война есть постоянный, нормальный способ решения государственных дел. Чтобы уяснить, к каким результатам ведет указанная мысль проф. Сергеевича, мы (на стр. 56 того же изд.) говорим (в примечании): ‘Если пригородное вече совершенно равняется вечу старшего города, то, значит, пригороды суть государства, а равно и волости и даже каждое село, где (предположительно) также были сходки. И такие собрания в памятниках называются вечами’. Чтобы еще нагляднее показать невозможность принять такое мнение, мы (на стр. 59 того же издания) замечаем: ‘Относительно участия пригородов в политической жизни государств можно сделать еще одно предположение. Общеземские дела решались отдельно вечами всех городов (старшего и пригородов): вопрос, решенный в одном городе, тотчас же решается в другом, в третьем и т.д. Любопытно знать, что же воспоследует, если веча всех городов дадут противоречивые постановления? Разумеется, вопрос можно решить войной между ними, но это будут уже отдельные государства, а не части одного’. Затем (имея в виду все те же мысли проф. Сергеевича) мы приводим, пример (Киевской земли 1147 г.), когда пригороды, не согласные с решением старшего города, тем не менее ‘молчали и повиновались’, а не воевали с ним. Итак, мы решительно и ясно высказались против мысли о решении политических вопросов войной между городами одной и той же земли, говоря, что иначе провинции одного государства были бы уже государствами.
Никак не могли мы ожидать, что кто-нибудь припишет нам самим эту мысль и станет доказывать нам ее неверность. К удивлению, это именно и случилось: проф. Дьяконов, хотя и приводит наши подлинные слова, но, не докончив их, говорит: ‘автор Обзора не вия да остается верен своей точке зрения и расширяет иной раз понятие о древнем государстве даже за пределы оспариваемого им мнения. ..Полагаем, что автор не прав (конечно, мы как раз опровергаем эту самую мысль в этом самом месте)… Возникает борьба партий вечевых, нередко переходящая в войну (?) Неужели и здесь, в пределах одного города, автор признает два государства’ и т.д. (Ж. М. Ю., 1900 г. 111, стр. 299), доказывается против нас наша собственная мысль Проф. Дьяконову стоило только прочитать одну предыдущую (56) и одну последующую (60) страницу нашей книги, но он мог бы легко избегать столь странной ошибки даже и без этого, а только дочитав до конца то примечание, которое он цитирует.

Ж. О ЗАКОННЫХ И НЕЗАКОННЫХ ВЕЧЕВЫХ СОБРАНИЯХ

Из многочисленных наших разногласий с проф. Сергеевичем проф. Дьяконов соглашается с нами в одном лишь предмете (взгляде на боярскую думу как учреждение), мы расходимся с В.И. Сергеевичем и по вопросу о вече, и притом в пунктах весьма немаловажных, как, например, в самом понятии о вече: было ли оно собранием граждан старшего города или жителей всей волости? всякое ли собрание, наименованное в летописях, есть та политическая власть, о которой говорят те же летописи (и мы за ними)? были ли периодические (срочные) собрания для решения текущих дел? Проф. Дьяконов обходит молчанием все эти предметы разногласий: надо полагать, что он молча соглашается с проф. Сергеевичем, не взвешивая вовсе наших аргументов. Он выбрал для своей оценки лишь один предмет разногласий, и выбор его нельзя назвать удачным, именно: на стр. 56-57 прежнего (т.е. 3-го изд.) мы устанавливаем (в примечании) истинное значение ‘веча’ как власти политической, отличая его от других понятий, которые иногда выражаются тем же термином, и заключаем так: ‘Этими замечаниями о слове ‘вече’ отнюдь не предрешается вопрос о различии законных и незаконных народных собраний. Мы полагаем, что наши летописные факты не дают нам оснований устанавливать такое различие’. Яснее выразиться трудно. Между тем проф. Дьяконов пишет следующее о нашем взгляде: Попытка разграничить нормальные вечевые собрания от ненормальных поставила автора (т.е. меня) в весьма трудное положение: ему пришлось сделать такие уступки, после которых настаивать на том разграничении совершенно невозможно’. Как объяснить такой оборот, мы не знаем. Где были выражены наши попытки и уступки? Итак, проф. Дьяконов выбрал для полемики такой пункт наших разногласий (мнимый) с проф. Сергеевичем, в котором мы никогда не спорили. Что же могло подать повод проф. Дьяконову впасть в такое недоразумение? Вероятно, совершенно другая наша мысль, которой мы держались и теперь держимся, а именно: внешняя форма вечевых собраний постепенно упорядочилась, утвердился обычай собираться на одном определенном месте, определился способ созыва колоколом: самый колокол (‘вечный’) был специально для этого предназначен и стал символом народной свободы, на местах собрания установилась даже канцелярия веча и завелось письменное делопроизводство, обычаем определилось лицо, председательствующее на вече. Не сомневаемся, что все это давно известно проф. Дьяконову из новгородских летописей и других памятников. Мы лишь решили предположить (и даже подтвердить), что нечто подобное совершалось и в других землях, например, в Киеве. Едва ли кто-либо будет спорить, что и в Киеве обычно собирались на Софийской площади и Ярославовом дворе и лишь в виде исключения в других местах. Мы пытались объяснить эти самые исключения. Почему бы народ, привыкший собираться у св. Софии или у княжеского терема, ни с того ни с сего сбежался на торговище — на Подоле? Думаем, что произошло что-нибудь необычайное, ненормальное. II действительно, в 1067 г. произошло нечто весьма ненормальное: народ окончательно разошелся со своим князем и его боярами, князь не находит возможным продолжать борьбу с половцами, а народ рвется в битву и требует оружия. Странно было бы при таких условиях собираться чинно к княжескому дворцу и здесь творить спокойно свое совещание, результат которого — изгнание князя, творить его на глазах князя и его бояр! Народ сбегается, где ему удобнее, где больше всего бывает и без того людей — на торгу, поближе к собственным жилищам и подальше от князя. На гору он ломится уже тогда, когда дело решено. Это — несомненно вече, но происходящее в ненормальных условиях и формах. Впоследствии киевляне сами назвали это ‘злом’ (а мы, однако, нигде не называем и этого веча незаконным: как говорить о законности в минуту политических переворотов?). Мы и делаем вывод, что соблюдение форм, установленных обычаем, есть признак спокойного, нормального проведения веча, и наоборот. Внешние формы веча установлены обычаем, в этом смысле, т.е. в смысле обычных, мы употребляем слово ‘законность’. Но, как бы предчувствуя возможность недоразумения, поспешили в примечании добавить, что нарушение даже установленных обычаем форм само по себе не ведет к признанию веча незаконным (если нет других существенных условии для такого признания, например, собрания шайки ночью по домам и т.п.) и привели примеры других правовых явлений, показывающих это. Но тщетно: это не гарантирует нас от недоразумений — не по нашему адресу.

З. О ФЕОДАЛИЗМЕ НА РУСИ

Около 10 лет тому назад г. Павловым-Сильванским выдвинут вопрос о том, что мысль о существовании на Руси феодализма, прежде признаваемая некоторыми (г. Павлов-Сильванский говорит главным образом о С.М. Соловьеве), впоследствии подвергалась незаслуженному остракизму, так что между серьезными учеными ‘не принято ‘упоминать о ней. Г. Павлов-Сильванский мужественно отстаивает ее в целом ряде талантливых работ. В главной из них (‘Феодальные отношения в удельной Руси’) он проводит точную (иногда — буквальную) параллель между отдельными явлениями западного феодализма и русскими удельного периода, это — вассальные службы, ленное землевладение и раздробление суверенной власти. Все это — пункты весьма существенные: будучи взяты в совокупности и исключительно, они составляют политический и социальный строй государства, совершенно непримиримый с господствующими воззрениями на наше удельное государство. Для действия феодальных порядков отводится около 700 лет (т.е. 2/3 исторической жизни России) — время достаточное для проявления столь важной и столь выпуклой черты политического и социального быта. Нет надобности искать ее ощупью: она должна сама ярко выступать наружу.
Как могло огромное большинство историков и историков-юристов проглядеть ее? Надо полагать, что они сознательно отстранили ее. Почему? Неужели потому, как говорит один из современных сторонников идеи феодализма (Тарановский. ‘Феод, в России’, стр. 45), что ‘и славянофилы и западники в постройке исторических теорий прошлого руководились политическими соображениями о целесообразности устройства будущего’. Хотя эти блаженной памяти две школы потом сменились течением, пытавшимся примирить их, но уже сложилась известного рода условность, в силу которой ‘не принято даже говорить о феодализме в России’ (16-46). Обвинение тяжкое: историки или приносили историческую истину сознательно в жертву политике, или бессознательно подчинились чужому не голосу, а молчанию. Чей-либо могучий голос еще может гипнотизировать, но ничье молчание не может служить извинением для другого молчальника.
Не для обсуждения теории феодализма по существу ее (для чего, как увидим, еще время не настало), а в некоторое оправдание тех, кто молчал о ней, мы представим нижеследующие соображения.
Н. Павлов-Сильванский нигде не ставит вопроса, как относится его теория к установленным ныне воззрениям на историю русского государственного порядка. Эго создает ему весьма благодарную позицию не вступать в пререкания ни в чем (кроме подробностей и фактов). В сущности же его теория вносит не дополнение или поправку к существующим воззрениям, а ведет к полному пересмотру господствующей историко-политической догмы или, точнее, разрушению ее до глубочайших оснований. Будущее покажет, как отнесется к этому радикальному перевороту науки сам Павлов-Сильванский, тогда только и можно будет согласиться или не согласиться с ним. Теперь достаточно наметить существеннейшие черты противоположности его теории господствующим воззрениям.
Но чтобы сделать такое сравнение, нужно предварительно условиться насчет понятия об ‘удельной Руси’. Если согласиться, что эта так называемая удельная Русь простирается от IX до XVI в. (а по книге г. Павлова-Сильваяского так и следует: см. стр. 4, 5,1,19 и др.), то проверка теории феодализма и сличение ее с господствующими учениями становится в высшей степени трудным делом. На этом огромном промежутке времени сменились весьма различные стадии исторической жизни России. Считаем невозможным группировку явлений в такую громадную массу времени: Русь времен Олега и Игоря совсем не похожа на Русь времен Иоанна IV или даже III. Полагаем более правильным остановиться на XIII в. (до его середины, находя, что с середины XIII главный интерес жизни России сосредоточивается не на уделах (так называемых), а на зарождающемся единодержавии, т.е. образовании Литовского и. Московского государств. Особенно не следует присоединять вторую половину XV в., т.е. правление такого родоначальника и творца самодержавия, каким был Иоанн III. XIV и XV вв. — не удельная Русь, а Русь Московская (и Литовская). Главные явления этой эпохи имеют очень мало сходства с древними вечевыми и земскими порядками, даже в XIV в. единодержавие сделало значительные успехи, так что союз князей, основанный на равенстве членов, уступил место подчинению, а затем подданству мелких князей великим. Последние сохраняют еще в идее взаимное равенство (Московский, Тверской, Рязанский, Суздальский). В XV в. и это равенство разрушается под напором тенденции к единству государства. Во времена Иоанна III государство уже сложилось, именно государство самодержавного типа. Но как раз к XIV и XV вв. Павлов-Сильванский приурочивает окончательное ‘господство феодализма на Руси’. Полагаем, что самодержавие и феодализм — два понятия несовместимых. Из них надо выбрать какое-нибудь одно.
Обращаемся к обзору отдельных явлений феодализма нашей отечественной истории.
Относительно 1-го периода (от середины IX до середины ХIII в.) ныне установлено, что государственный строй того времени зиждется на отношении старших городов к пригородам, т.е. на территориальном подчинении, несмотря на некоторые частичные разноречия, сущность дела остается у всех исследователей той же. В системе западного феодализма, напротив, государственный порядок строится на личном подчинении, т.е. вассалитете. Но Н. Павлов-Сильванский находит, что и в удельной Руси общественный и государственный порядок строится также на вассалитете. Он отметил несколько частных явлений, напоминающих вассалитет: личную зависимость бояр-дружинников от князя и боярскях дружин от бояр. Но охватывает ли вассалитет весь общественный строй и заменяет л’ он начало территориального подчинения во всем населении государства, как в феодальной Европе? По-видимому, г. Павлов-Сильванский так и думает, он говорит ‘Служебный князь был слугою великого князя или удального — сеньора. В свою очередь он имел военных слуг-вассалов в лице бояр и детей боярских. Боярин, в свою очередь, имел своих слуг — мелких помещиков’ Получается то же, что и на западе: феодальная лестница землевладельцев, етязанкых вассального службою’ (‘Феод, отнош.’, стр. 40). Неизвестно, к какому времени относится эта картина, во всяком случае, не к 1-му периоду, когда ‘служебных князей’ еще не было, когда о ‘помещиках’ еще не упоминается. Но к какому бы времени она ни относилась, существует большое сомнение в ее правильности. У другого сторонника теории феодализма, Тарановского, мы находим следующую оценку выводов Павлова-Сияьванекого. ‘Иерархия феодализма, — говорит Тарановский, — имеет в высшей степени существенное значение. Строго говоря, на западе вне иерархии нет феодальных отношений. К сожалению, наш автор (т.е. Павлов-Сильванский) по вопросу об иерархическом строении русского феодализма ограничивается одними лишь случайными указаниями и общим неаргументированным замечанием’, а потому Тарановекий считает этот вывод недостаточно обоснованным (‘Феодал, на Руси’, 40-41). Мы расположены к не менее строгому суждению, зная манеру Павлова-Сильванского извлекать из источников все, что они могут дать для его мысли (иногда даже более того), поэтому полагаем, что не он виноват в скудости фактов, а источники, которые больше ничего не дадут и всякому другому исследователю. Мы отмечаем только, что скудные факты, подобранные им с такой тщательностью, призваны, однако, к тому, чтобы упразднить громадное количество материала, дающего противоположные выводы, т.е. выводы о территориальном строе древнерусского государства на пространстве 400 лет (1-го периода), вечевой строй должен быть вычеркнут из русской истории. Те же скудные факты должны победить и ту массу данных, которые говорят о начале самодержавия в XIV и XV вв. Мы не знаем на этот счет мнения Павлова-Сильванского, а потому должны ждать.
Точно так же он не говорит нам, примиримо ли установленное в господствующей исторической догме отрицание сословной тогдашнего общества с его идеей феодализма, за что и упрекает его последователь той же теории — Тарановский {стр. 30 и 34)), который признает начало сословности ‘крайне важным для феодализма’ и предрекает (пока преждевременно), что этот пункт господствующего учения (‘Древняя Русь не знала сословий’) обречен на отмену, так как своим установлением он обязан будто бы одному проф. Сергеевичу, склонному ‘к неподвижному догматизму’, и ‘грешит против верховного начала истории — идеи движения’, а ‘потому ‘нуждается в пересмотре в пределах так называемого ‘удельного периода’ (стр. 13, 14). Но такой пересмотр — дело будущего, пока его нет, и Павлов-Сильванский (как сказано) вообще обходит данный предмет молчанием. А пока еще у нас есть налицо факты, отрицающие сословный строй в 1-м периоде: связь боярства с общинами и отсутствие сословных привилегий (по землевладению, государственному управлению, гражданской правоспособности и уголовному праву). Несомненно, что и до появления книги ‘Вече и князь’ многие говорили об том предмете так же, а после появления ее у многих руках была не о дна эта книга, но и летопись. В будущем мы узнаем, когда на Руси сословий не было и когда они образовались ‘в пределах удельного периода’.
Господствующее учение признает, что Древняя Русь не знает боярских владений С государственными правами, княжеские дружинники (это главное подобие феодальных вассалов) сначала вовсе не обладали земельным имуществом, а потом, следуя за непрочной судьбой князей, перемещались из одной земли в другую, ‘лишаясь своих сел в имений’ (о том, какие воспоследовали порядки с оседлостью князей и бояр в XIII и XIV вв., скажем сейчас). Земские бояре в В. Новгороде или Пскове, обладая большими владениями, ‘е были чьими-либо вассалами, подчиняясь, наравне со всеми прочими гражданами, господину Великому Новгороду или Пскову, и их права в их владении не были государственными.
Это признают и приверженцы теории феодализма: по выражению Таранозского (там же, стр. 36), ‘у нас, как указывает Павлов-Сильванский, ни один боярин вассал не стал суверенным или полусуверевным владетелем’. Иммунитет, как бы широко он ни применялся на Руси, действительно, не превращался в суверенитет. Правда, Павлов-Сильванскнй вместо бояр-суверенов указывает у нас на князей-суверенов, т.е. таких, которые, сделавшись служебными, не потеряли верховенства в своих уделах даже в XVI в (‘Феод, отн.’, 53). Но князья не приобрели суверенные права, а временно сохранили некоторые из них, эти права не возрастали, а, напротив, сокращались с течением времени. Приобрели же они их первоначально не как чьи-либо вассалы, а как бывшие владетельные князья. Почему же бояре не получали хотя бы и полусуверенных прав? Ответ на этот вопрос, который дает г. Павлов-Сильванский, оказался неубедительным для последователей его теории, именно бояре не сделались суверенными владетелями будто бы что причине весьма случайной — вследствие быстрого размножения рода князей Рюриковичей: ‘окняженье’ земли, в противоположность Западу, предупредило ее ‘обояренье’ (‘Феод. отн. 52, ‘Феод, на Руси’,, стр. 21 и 36). Тарановский полагает, что такой ответ ‘ровно ничего не объясняет… представленное в таком виде ‘окняженье’ способно разве только подорвать научный авторитет полученных от исследования выводов и конструкции… Пока указанный вопрос не выяснен, учению автора (т.е. Павлова-Сильванского) о феодальных отношениях удельной Руси можно дать лишь частичное признание, и в смысле установления феодализации недвижимой собственности, и с исключением вопроса о феодализме суверенной власти, который остается открытым’ (‘Феод, с Рос.’, стр. 37). Так говорит г. Тарановский. Не беремся судить, насколько правилен такой суровый приговор, но, по-видимому, для него есть основания. Между тем, так называемая феодализация власти, или раздробление суверенной власти’, как называет это сам г. Павлов-Сильванский (‘Феод, отн.’, стр. 50), есть краеугольный камень феодализма. Он приводит определение, данное феодализму таким специалистом дела, как проф. Виноградов: ‘раздробление власти и переход ее к помещикам принято называть феодализмом’. Мы, со своей стороны, вполне присоединяемся к этому определению, считая все прочие черты феодализма менее существенными.
К таким менее существенным (но важным) чертам феодализма относится ленное владение. По господствующим воззрениям, на Руси существовало вотчинное землевладение, а затем поместное право. Н. Павлов-Сильванский отказался от параллели феодальных ленов с московскими поместьями, говоря: ‘Поместная система XVI и XVII вв. была принудительным испомещением служилых людей, обязанных службой. Поместье было связано с обязательной службой государству, ‘жалованье’ же — со свободным вассально-служебным договором слуги с господином’ (‘Феод, отн.’, стр. 34). Однако свою параллель он начинает с указания точного соответствия поместий бенефициям (стр. 28): ‘Поместье и бенефиции одинаково обозначают землю, пожалованную лицу в пожизненное (?) владение под условием военной (и гражданской?) службы’. Затем для наглядности сравнения он показывает, ‘как близко совпадала система поместной службы, установленная Иоанном Грозным, с порядками службы бенефициальной при Карле Великом (стр. 28-29). Г. Тарановский упрекает г. Павлова-Сильванского за такое смелое сопоставление явлений IX в. с фактами середины XVI в. Действительно, если эпоха Грозного у нас совпадает по характеру с эпохой Карла В., то развитие нашего феодализма надо относить к XVII и XVIII вв. и т.д., а не назад к IX, X и т.д. Иоанн Грозный есть истинный творец ‘принудительного испомещения’, что, по схеме Павлова-Сильванского, совсем не относится к системе феодализма. Затем действительную параллель он начинает с XIV в. (т.е. со времени первых известий о поместном владении) с поместьями, служними землями и кормлением (пожалованием должности, причем слово ‘кормление производится от ‘кормить’ — управлять). Оставив в стороне кормление (у нас ни один кормленщик не превратился в государя, кормления давались на весьма краткий срок — один, два года), сосредоточим свое внимание на поземельных отношениях. Имея преимущественно в виду поместья и служние земли, Павлов-Сильванский, с обычной своей добросовестностью не упускает из виду вотчин и говорит: ‘господствующим типом боярского землевладения было землевладение вотчинное’ (стр. 37), но затем доказывает, что это последнее ‘тождественно с вотчикно-феодальным’, вотчинный феод — не бенефиция, он ‘принадлежал лицу на праве собственности’ (стр. 56 и 39). Так как это совершенно не согласно с феодализацией имущества, то Тарановский, кажется, основательно замечает, что это ‘утверждение автора неверно, потому что… ленное право никогда не простиралось далее Gewere, существенно отличного от Eigen, под которым понималась собственность’ (стр. 34). Если так, то этим решительно подрывается теория феодализации имущества, непонятно только, почему г. Тарановский, несмотря на собственные только что приведенные слова, изо всех пунктов учения феодализма считает доказанным именно и только этот (см. выше). Если вотчинное землевладение у нас было господствующим (слова Павлова-Сильванского), и если вотчинное землевладение противоречит феодализму (мнение Тарановского), если поместья, равные бенефициям (по словам Павлова-Сильванского), противоположны феодальным ленам, — то пункт о феодализме собственности нельзя назвать доказанным.
Так падает и этот пункт, один из основных устоев здания, сооруженного Павловым-Сильзанским, разрушаемый не нами, а приверженцами феодализма на Руси.
Об остальных (впрочем, не менее важных) пунктах, а именно о феодальной военной организации (т.е. отсутствии народного ополчения и феодальной милиции под начальством сеньора) Павлов-Сильвакский ‘пока ничего не говорит и (тем) оставляет немаловажный пробел в картине феодальных отношений удельной Руси’ (Тарановский, стр. 35). Да и что же можно сказать об этом, когда у нас народное ополчение (преобладающие над дворянскими полками) дожило до XVII в. и когда дворянские полки выступали под начальством не каких-либо местных сеньоров, а воевод великого князя и царя?
Таким образом, об одних из существеннейших пунктов истории феодализма мы ничего незнаем, о других не имеем доказательных выводов. Вся теория является делом будущего, а пока исследователям отечественной старины приходится только ждать, имея перед собою громадное количество исторических фактов, не согласных с этой теорией или, по крайней мере, еще не примиренных с ней. Мы вовсе не расположены заранее предсказывать такую или иную судьбу какой-либо идеи, надо выжидать, когда она осуществится*. Подобранные же теперь отдельные факты обозначают пока не феодализм, знакомый нам по истории средневековой Западной Европы, а то всемирно-историческое явление смешения государственных и частных начал права, которое наблюдается и в дореформенной Японии, и в среднеазиатских тарханах, и в древнеримском клиентстве, и в византийских поместьях**.
_______________________
* Очень извиняемся перед Павловым-Сильванским, что в настоящем издании (1908 г.) нашей книги не можем становиться на его работе по истории феодализма на Руси с той внимательностью, какой она заслуживает. Мы имеем в виду его этюд, помещенный в сборнике ‘История Европы по эпохам и странам в средниевека’. Спб., 1907. Здесь, наконец, дана определенная схема основных явлений истории России (ее периодов) и в ней указано место для господства феодализма, именно от XIII до середины XVI в. — целых 3,5 века времени, почти совпадающего с эпохой господства феодализма в Западной Европе. Тогда уже признаки феодализма, относящиеся к 1-му периоду (IX-XII вв.) и к Московскому государству (XVI и XVII вв.) сами собою отпадают, а с ними вместе и наши замечания по поводу их, высказанные раньше и удержанные нами на предыдущих страницах нашей книги. Теперь можно бы сосредоточить все свое внимание на одном, вновь указанном периоде и сделать более определенные выводы. Но повторяем, что по особым условиям настоящего издания ныне сделать этого не можем и переносим свою речь на недалекий (как можно надеяться) будущий срок, когда, сверх того, автор сообщит нам не схему, а полное изложение системы. Тогда уже не останется места ни для каких недоразумений и недоказанных положений.
** Частно-правовая сторона теории Павлова-Сильванского (патронат) будет указана ниже, в разделе о правоспособности лиц.
_______________________

И. О ФЕДЕРАТИВНОМ НАЧАЛЕ НА РУСИ

Проф. Дьяконов спрашивает: ‘Что же такое союз князей? Действительный факт или акт идеального сознания? Если он весьма часто нарушается практикой, то значит он существовал не в действительности, а лишь в сознании современников’, и затем заключает: ‘Это общественный идеал, факт из истории общественного сознания, а не из истории’ (I, с стр. 295-296). Сначала — насчет признака бытия учреждений: если что-либо часто нарушается, то тут нет будто бы нормы. В наши времена ежедневно и даже ежечасно нарушаются нормы уголовного права (ворами, разбойниками и даже порядочными людьми из-за мести, самоуправства и пр.), отсюда не меньше того подлежат возможности нарушения нормы обычного права, тем не менее они существуют. Итак, из нарушения нормы никак нельзя заключать о небытии ее. Отвергнув этот отрицательный признак, мы должны лишь иметь достаточные положительные основания для признания бытия и нормы. Есть ли таковые у нас в данном случае? Текст нашей книги содержит в себе немало указаний для полной достоверности этой мысли. Теперь мы вынуждены кое-что добавить не к фактам, а к разъяснению их. Проф. Сергеевич полагает, что договоры (в том числе междукняжеские, см. Лекции и исследования изд. 1903 г., стр. 35-36) создают право, мы полагаем, что договоры выражают право (но могут и не выражать, а нарушать его сообразно с другими источниками распознавания права, но теперь не об этом речь). Согласимся на время с проф. Сергеевичем (что для проф. Дьяконова вовсе не трудно). Перед нами факт (1177 г.), по которому князья состоят в договоре между собою относительно следующего предмета: ‘Договор наш таков: если князь провинятся (совершит преступление), то наказывается лишением власти, а боярин — смертью’. Мы не знаем, когда и какие князья заключили такой договор, но знаем, что такой порядок установлен не в 1177 г. и не двумя тогдашними князьями — Киевским и Черниговским, мы знаем, что именно такой порядок соблюдался в 1097-1100 гг., когда князья наказывали князя Давида Волынского. По теории проф. Сергеевича, здесь договор создал новое право (по нашему мнению, здесь выразилась норма, установленная обычным правом). Во всяком случае — это норма. В чем же она состоит? Все князья признают, что обладают правом наказания над кем-либо из князей, совершивших преступление, и над его боярами. Какие же преступления князей и бояр могли подлежать суду прочих князей? Ни в каком случае не преступления против права, господствующего в той земле, где преступный князь правит: там вече судит его и смещает. Еще менее его бояре могли подлежать наказанию со стороны каких-то чужих князей, когда над ними есть власть своего князя и народного веча. Да и нет надобности делать какие-либо предположения и догадки, когда приведенные факты ясно указывают, что дело вдет о междукняжеских отношениях. Итак, в этой сфере существует норм (учреждение), установленная договором (по Сергеевичу)) или обычном правом (по нашему мнению), которая охраняется судом и санкционируется наказанием, здесь есть власть, производящая этот суд и наказание, именно комплекс (собор) прочих князей Sapienti sat.
Остается сказать, как мирится существование подобного учреждения с раздельностью земель в государственном отношении. Если даже в настоящее время, при сравнительной точности понятий государственного права, возможно существование союзных государств и государственных союзов (Bundes-Staat и Staaten-Bund), если теперь возможно существование нескольких королевств в одной империи и нескольких государств (штатов) в одном союзе, — то нечего говорить о временах, когда еще только вырабатывалась идея государства в нашем смысле слова, когда переходные оттенки между государственным и международным правом были многочисленны и разнообразны. В нашей исторической литературе давно заявлена мысль о федеративном начале древней России (Н.И. Костомаровым). Историки права совсем умалчивают об этой идее, вероятно потому, что находят ее несостоятельной. И мы находим ее несостоятельной в смысле обозначения основной и главной формы древнерусского государственного устройства, кроме того, у Н.И. Костомарова она и аргументирована шатко, без указания юридических основ ее. Еще менее годится такая теория как идеал русского государства на все его времена (мысль, которую некогда приписывали Н.И. Костомарову). Но мы не только не вправе замалчивать эту идею, но можем и должны дать ей отдельное место в ряду пережитых форм русского государственного порядка. Это переходная и временная форма, стоящая между государственной раздельностью русских земель и наступившим за нею единодержавием в двух русских государствах, наконец — в одном (империи). Нам казалось, что такая схема эволюции форм государства в нашей книге представлена довольно ясно и сознательно, а не по методологической ошибке, т.е. обмолвке. Судя по замечаниям проф. Дьяконова, нам следовало и здесь дважды подчеркнуть мысль о переходной форме от раздельности земель к единодержавию и даже создать особую рубрику для нее (в XII — XIII вв.). Но, увы, другой наш сотоварищ по науке упрекает нас в излишнем якобы множестве рубрик. Трудное положение!
Указанную переходную форму мы считаем временной и нетвердой. Идеальное представление людей XII и XIII вв. о единстве национального государства далеко не удовлетворялось такими суррогатами единства, каким был союз князей. Между тем проф. Дьяконов полагает, будто мы к этому союзу и относим идеальные стремления передовых людей того времени (например, автора Слова о полку Игореве).

а) Обычнее право и ‘дифференцирование индивидуальности’

К изложенной в тексте схеме образования обычного права некоторые, признавая ее в общем правильной, желали бы добавить еще одно положение, именно, ‘Индивидуальность еще не дифференцировалась, психическая организация всей массы населения почти одинакова’ (Л. Руднгв. ‘О дух. завещ.’ стр. 30). Необходимость такой прибавки аргументируется тем, что, ‘как бы ни были однообразны причины и способ их действия в приложении к разнородному материалу, разным психическим организациям, они могут не дать сходных результатов, и общая для всех сознаний норма обычного права не будет создана’. Мы считаем и считали эту добавку излишней, ибо единство психических (и физических) законов природы человека не теряется ни при каком дальнейшем дифференцировании личностей, групп населения и наций, главные, основные нормы остаются одинаковыми во всем роде человеческом, по нациям и частям их (но не по лицам) видоизменяются лишь частности (в зависимости от местных и экономических условий), без разрушения единства национального права (см. дополн. А.). Все это мы предполагали достаточно известным, между тем проф. Дьяконов упрекает нас в ‘намеренной’ уклончивости от ответа.

б) Обычное право и договоры

Проф. Сергеевич признает договорные сделки не одним из способов выражения обычного права, но особым источником, творящим новое право. Теперь договоры ‘определяют отношения сторон на основании существующего уже права. Нового права они не созидают. В древнее время роль договоров была гораздо шире: они не применяли только известное уже право, а установляли его вновь’. Это стоят в тесной связи с автономической теорией происхождения права: ‘Обычай… идет от действий автономной воли частного человека. Та же автономная воля во всех тех случаях, которые не определены еще обычаем или относительно которых он не ясен или шорен, наконец, он ей не нравится, к она желает отступить от него, — определяет свои отношения соглашением и этим путем творит новое право… Даже отдельные лица, определяя свои частные отношения путем договоров, творили для себя новое право, неизвестное обычаям и уставам’ (Рус. юр. др., изд. 1903, стр. 34-35). О международных договорах (т.е. о том, что они не создают норм для внутреннего, отечественного, права) было сказано в тексте. Что касается договоров как источников внутреннего государственного права (договоров между князьями или русскими землями и ‘рядов’ князя с народом своей земли), то о первых сказано уже, что они устанавливаются не произволом сторон, а на основании обычного права, договоры, нарушающие это право, признаются недействительными, о ‘ряде’ князя с народом сказано в отделе о верховной власти в земле, что отношения князя к вечу устанавливаются не частными условиями каждый раз, а опираются на известные устои государственного строя: ‘Изначала новгородцы и вся власти на веча сходятся’. Разумеется, фактические частности, безразличные для права, устанавливаются произвольно, например, смена тиунов Ратши и Тудора в Киеве в 1147 г. Что же касается договоров между частными лицами, то само собою разумеется, что только те из них правомерны, которые возникли на основании права, прочие или ничтожны, или даже преступны. Господин хочет продать своего закупа в рабство другому, состоялась сделка купли-продажи, но такая сделка не только ведет к уничтожению ее гражданских последствий, но и к высокому уголовном}’ штрафу в 12 гривен. Кто-то захотел купить заведомо чужого холопа, но зато ‘кун ему лишену быти’. Некто поймал вора с поличным и вошел с ним в соглашение — взять с него деньги и отпустить на все четыре стороны, кажется, сделка правильная, однако нет, это — ‘самосуд’, подлежащий наказанию. Часть этих примеров взята из Русской Правды, которая в главной основе своей есть сборник обычного права, другая часть — из древнейших законодательных памятников, относящихся к эпохе обычного права. Вообще договоры должны быть изъяты из числа источников права, которыми весьма резонно признаются лишь обычай и закон.

К. ДОБАВОЧНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ О ПРИКРЕПЛЕНИИ КРЕСТЬЯН

1. Об основаниях прикрепления

В тексте нашей книги изложена краткая история литературы о прикреплении, там указано, что:
а) старейшее и некогда господствовавшее мнение признает единственным основанием прикрепления волю законодателя (царя Федора Иоанновича, т.е., точнее, правившего тогда государством Бориса Годунова, и именно в 1596 г.). Этого мнения держались столь авторитетные историки, как Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, Н.И. Костомаров, И.Д. Беляев. В новейшие времена того же взгляда держится В.И. Сергеевич (с некоторой незначительной поправкой даты).
б) В первый раз сомнение в правильности этого мнения высказано М.П. Погодиным в статье, появившейся в 1858 г.: ‘Должно ли считать Бориса Годунова основателем крепостного права’? В ней лишь отрицается прежний взгляд, но недостаточно решается вопрос о других основаниях для прикрепления. В 1884 г. проф. Энгельман примкнул к воззрению Погодина и присоединил к нему несколько новых веских соображений. В 1885 г. появилось исследование проф. Ключевского о том же предмете, в котором он также, отвергая законодательное прикрепление в конце XVI в.. утверждает, что прикрепление образовалось постепенно и раньше вследствие бытовых (экономических) условий жизни крестьян или, как он сам выражается, ‘из кабального права, посредством приложения служилой кабалы к издельному крестьянству’, или ‘из принципа долгового холопства’. Фактическая сторона исследования Ключевского очень любопытна, но юридическая конструкция его положений (смешение прикрепления с служилой кабалой и вывод этой последней из долговых сделок) несостоятельна. К мнению проф. Ключевского примкнул и Н.С. Лаппо-Данилевский, который, разбирая книгу проф. Дьяконова, упрекает его в том, что он ‘довольно случайно в числе основных причин, вызвавших крестьянскую старину, указывает на задолженность крестьян, сопряженную с личной зависимостью должника от кредитора, и, следовательно, намекает на то (мы увидим ниже, что не намекает, а прямо выражает), что самая старина, поскольку она зависела от задолженности крестьян, не имела самостоятельного значения в процессе прикрепления’ (стр. 59). Сам Лаппо-Дашшевскнй, вопреки М. Дьяконову, на первый план ставит задолженность, а старину (давность) считает ‘производным фактором’.
в) В первом издании своего ‘Обзора’ ист. рус. права’, вышедшем в 1886 г., я имел перед собою два упомянутых воззрения на предмет. Остановив свое внимание на том, что в многочисленных случаях бытового прикрепления до Бориса Годунова речь идет о ‘старинных крестьянах’, или старожильцах, я пришел к убеждению, что здесь скрывается ключ к разгадке. В то время я занимался вопросом о крестьянах Западной России, где, как известно, никогда не было издано закона об общем прикреплении, между тем в XVI в. оно стало повсеместным, закон (статут) определил, что крестьянин, проживший на земле одного владельца 10 лет, теряет право выхода. Новым в этом законе было только назначение 10-летнего срока давности. Сама же по себе давность существовала много раньше: ‘отчичи’ — наследственные владельцы крестьянских участков — издавна не пользовались правом перехода. Закон лишь обобщил практику, не вводя ничего нового, устав о волоках, т.е. об описании и измерении земель, середины XVI в., вполне соответствующий московским писцовым книгам, рассматривает крестьянина, севшего на волоку, как на вечного колона, не имеющего права уйти, разве найдется охотник сесть на его место: но волочная система должна была распространиться на всю территорию государства, следовательно, таких охотников неоткуда было взять. Такие факты (которые для Северной России нельзя даже назвать аналогичными, так как они относятся к такому же русскому народу и одинаковому быту в экономическом, культурном и прочих отношениях), а равно и свидетельства московских памятников (о давнем бытовом прикреплении) расположили нас прийти к такому выводу в первом издании нашей книги (стр. 115): ‘Крестьянин, фактически не могший воспользоваться правом перехода долгое время, становился исстаринным и терял это право навсегда’. Почему он не мог воспользоваться правом перехода, это (в приблизительных чертах) было тогда же указано нами на стр. 111-115 нашего курса (1-го изд.). Но эти указания имеют, так сказать, обстановочный характер: крестьянин мог засидеться и по другим причинам. Он мог быть не только состоятельным, но даже богатым (как тот, которого митрополит пожаловал целой деревней), но во всяком случае он ‘исстаринный’. Юридическое основание прикрепления есть только давность.
г) 12 лет спустя после выхода 1-го издания нашей книги появилось специальное исследование проф. Дьяконова: ‘Очерки из истории сельского населения в Московском государстве XVI и XVII вв.’, 1989, эта книга была предварена его же брошюрой ‘К истории крестьянского прикрепления’, 1895 г. Новому автору предстоял выбор между тремя вышеизложенными мнениями, ибо трудно допустить, чтобы явилась возможность четвертого самостоятельного. Действительно, казалось, что он остановился также на мысли о давности как основании прикрепления, отвергнув мысль о единовременном законодательном прикреплении, в главной, первой части своей книга он трактует о старожильстве как причине прикрепления и свой собственный общий вывод формулирует почти буквально с нашим, а именно: ‘Крестьяне, лишенные возможности (вследствие задолженности) воспользоваться правом перехода, стали рассматриваться как утратившие это право в силу давности, или старины’ (‘Очерки’, с. 95). Сличая это положение с нашим, только что приведенным, находим разницу только в упоминании о задолженности, остальное — сходно. При этом проф. Дьяконов говорит, однако, будто я не решился предложить какого-либо определенного ответа относительно причин и условий старожильства (с. 73). Хотя в нашей книге и содержалось, как упомянуто, приблизительное, довольно подробное изложение экономических условий, но, действительно, от определения всех условий возникновения давности мы и теперь отказываемся, ибо внутреннее творчество обычных норм всегда скрыто от глаз историка. Хотя сроки давности (до установления их в законе) могли быть очень разнообразны, но у проф. Дьяконова (с. 48) отмечено: ‘Еще в XV в. перезванные крестьяне после 10-летнего жительства приравниваются старожилам’. Мы не доводили речи до такой точности. Итак, казалось, что мы вполне согласны с проф. Дьяконовым: прикрепление является результатом давности, а давность (между прочим) является последствием экономических причин. Но в книге проф. Дьяконова содержится нечто и совсем другое: он не согласен принять простое понятие о давности. По его мнению, от одной только давности прикрепления произойти не могло. В виде возражения нам он (на с. 22-23) говорит: ‘Сам по себе принцип давности не мог бы и найти применения в договоре аренды, если бы этому не содействовали обстоятельства побочные, вроде, например, хозяйственной зависимости (?), задолженности срочного арендатора собственнику земли’. Надо помнить, что в сделке между владельцем и крестьянином не владелец берет крестьянина в аренду, а крестьянин — землю. Арендатор, конечно, не может сделаться собственником по давности, но землевладелец не есть арендатор. Казалось бы, что исследователя., остановившийся на признании давности как основе прикреплении, уже не может в то же время перейти к признанию другого основания, противоположного ему. Если крестьянин попадает в крепость потому, что не может заплатить владельцу долга, то, конечно, он может попасть в кабалу и через год и менее того, т.е. отнюдь не будучи старожильцем, а главное, он потеряет право перехода в силу долговой кабалы, а не давности. Наоборот, крестьянин, просидевший множество лет на одном месте в не задолжавший, будет старожильцем, он (согласно с первой половиной мнения проф. Дьяконова) станет прикрепленным. Надо выбирать что-нибудь одно. Поэтому мы не можем признать удачным соединение нашей мысли о давности с мнением проф. Ключевского о ‘холопстве долговом’.
Справедливость требует сказать, что в последнее время мысль проф. Дьяконова становится определеннее, склоняясь к пршнанию давности за единственную (правовую) основу прикрепления и вместе с тем к признанию того, что эта давность могла возникнуть не из одной задолженности, в статье ‘Заповедные лета и старина’ (помещением которой он почтил нас в ‘Сборнике статей по истории права’ 1904 г., посвященном нам) он проводит параллель истории закрепощения наших крестьян и закрепощения колонов по Фюстен-Куланжу, Эсмену, Шультену, Бодуэну и др. Бодуэн, между прочим, указывая причины, почему колон, будучи свободным, засиживался на земле владельца и допускал образование давности во вред себе, говорит: ‘По закону (droil), конечно, колоны имели право бросить эту землю, во в действительности их удерживали всякого рода обстоятельства: привычка жить именно здесь, естественная привязанность земледельца к земле, бедность’ и т.д. Приводя такие выдержки, проф. Дьяконов заключает: ‘Итак, в западном средневековом праве и давность и задолженность играют заметную роль в истории прикрепления сельского населения. В литературе соотношение между этими явлениями не вполне установлено. По крайней мере в числе условий для применения давности к договору аренды (? см. выше), наряду с задолженностью, указываются и другие моменты, так привычка к месту поселения, злоупотребления землевладельцев’ и т.д. (с. 120), Мы считаем большим несовершенством кашей историко-юридической литературы, что она должна искать поучительных выводов в других литературах, относящихся к странам, весьма отдаленными несхожим с нашей, тогда как под руками у наших ученых огромная масса богатых параллелей в русской стране, жившей в условиях, совершенно одинаковых. Киев, Полоцк, Витебск, Могилев, Минск не за горами, и памятники истории этих земель изданы в большом числе на русском языке. Из них видно ясно, что русские крестьяне, хладевшие наследственной землей со времен Витовта, е может быть, и раньше — со времен дотатарских, зажиточные и не бродяги, когда их село или волость были пожалованы в частное владение какому-нибудь дворянину или монастырю, продолжали жить на собственных (как они думали) зекляк, ни у кого не брали подмоги и ссуды, никому не должали, а в силу ‘заседелости’ становились прикрепленными. Элементы же легковесные, бездомные бродяги, пользуются правом перехода.

2. Об отношении Уложения царя Апекс. Мих. прикреплению крестьян вообще

Высказанная в тексте мысль об Уложении как действительном общем законе о прикреплении крестьян встретила возражение со стороны одного историка русского права. Проф. Дьяконов (‘Очерки ист. селыж. сост.’, с. 57) говорит, что, хотя ссылка на XI, 3 Улож. ‘обыкновенно выставляется в подтверждение окончательного прикрепления крестьян по Уложению, но вывод оказывается неправильным’. Значит ли это, что Уложение само о себе говорит неправду, что до тех пор ‘государевы заповеди не было, чтобы никому за себя крестьян не приимати’, т.е. что уже до Уложения произошло окончательное прикрепление? Или строгий, ясный закон Уложения не установит окончательно прикрепления? Эти две мысли, хотя очень несходные, но обе принадлежат проф. Дьяконову, как увидим ниже. Первая утверждается тем соображением, что и в 1-й половине XVII в. случались взыскания владения за беглых крестьян и пени за держание беглых. Но все предыдущие страницы киши проф. Дьяконова посвящены доказательству той истины, что и до Уложения было немало прикрепленных крестьян, за них, если они бежали и подлежали возвращению по закону, т.е. до истечения давности, конечно, платились пеня и провлодение
В частности, а) по вопросу прикрепления Уложением подчиненных членов семьи, прoф. Дьяконов говорит, что, по общепринятому мнению, мысль о прикреплении членов крестьянской семьи впервые высказана в писцовом наказе 1646 г. и проведена в жизнь Уложением. Однако на практике задолго до Уложения дети крестьян и бобылей считаются ‘старинными’ (‘Очерки из ист. сельск. населения’ стр. 40). Но акты, которые приводит проф. Дьяконов, говорят нечто другое, а именно: из них оказывается, что жены и дети крестьян, именуя себя старинными, заключают новые условия и делаются крепкими не в силу своего ‘старинства’, а в силу этих условий (стр. 40-41). В одном случае (1623 г.) один ‘старинный’ к-ин выдастся владельцу в крепость потому, что он, ‘покинув в Троецкой вотчине отцовский двор и жеребей’, жил, переходов Шуе, Гороховце и Ярославле (стр. 42). Но он покинул отцовский двор, а не отца, т.е. ушел, когда, по смерти отца, сам стал главой дома. Таковы же и другие факты, кроме одного акта 1639 г. о ‘крестьянском сыне’ Гавр. Афанасьеве, который ‘по прежнему отца его бобыльству’ отдан Снетогорскому монастырю. Но это исключение кажущееся: во время своих похождений Таврило сам пришел к прежнему владельцу и ‘ему бил челом’, во затем сбежал. Таким образом, выражение ‘по прежнему отца его бобыльству’ оказывается лишь фразой. Впрочем, автор сам замечает, что ‘было бы рискованно утверждать, что эта практика (прикрепление детей до Уложения) не знала отступлений, или даже, что она была господствующи’ (стр. 43). Если так, то нельзя было сказать того, что сказано на стр. 40 книги того же автора.
Совершенно справедливо, что законы Уложения не выдуманы составителями его из своей головы, но были подготовлены предшествующей практикой, как и все узаконения Древней Руси. С этим, никто не спорит. Так, например, мысль о том, что следует прикрепить без урочных лет детей, братьев и племянников крестьян, ясно выражается в писцовом наказе за три года до издания Уложения. Важно, что закон окончательно закрепил и определил известную норму. Почтенный ученый знает и утверждает, что после Уложения крепостными или, как он выражается, ‘старинными’ крестьянами ‘становились не только записанные в писцовые книги, но и рожденные в крестьянстве’ (стр. 46). Сделаем общее замечание об исключениях из норм. Исключения бывают всегда, но они предполагают норму. Как нет правила без исключений, так невозможны одни исключения без правил. Жизнь без норм немыслима. Если мы ограничимся тем, что будем говорить: было то-то, но было и то-то, то мы ничего не скажем, а повторим факты без особой пользы. До Уложения были урочные годы — это норма, но были и исключения: после Уложения давность отменена — это норма, но были и исключения.
б) О прикреплении бобылей Уложением царя Алекс. Мих. Что касается бобылей, то проф. Дьяконов признает их всех прикрепленными до Уложения и, рассматривая (Журн, MIDI. юст. 1900, III) наши выводы по этому предмету, говорит: ‘Последний тезис дает повод к двум неправильным выводом: I) что бобыли не были тяглецами и 2) что они не записывались в писцовые книги’. Выводы, действительно, сделаны неправильно, и из наших слов не следуют: несомненно, что и до Уложения многие бобыли почти были тяглецами наравне с крестьянами (мы и указываем это там, где следует), здесь же отмечаем таких бобылей, которые тяглецами не были и в книги не записывались. Что такие существовали и после указов 1630-1631 гг. до Уложения, на это есть свидетельства. Так, у проф. Сергеевича (Р. Юрид. Др., изд. 1902 г., стр. 256) приведен акт 1634 г., по которому ‘Петр Никитин, государев бобылек, пришлый человек, порядился жить в монастырской вотчине в крестьянах’. До записи своей в крестьянство этот ‘государев бобылек’ мог заниматься дворовой и даже полевой работой, но в книги, конечно, нигде не записывался. Мнение проф. Дьяконова о том, что в XVII в. бобыли были уже все тяглецы, не встретило признания: проф. Сергеевич правильно заключает, что и в XVII в. не все бобыли были тяглые. Он же замечает, что речь может идти не о бобылях вообще, а лишь об отдельных видах их. Вопрос остается только о том, какой вид бобылей надо считать типическим, т.е. таким, которому в точном смысле принадлежит название бобыльства. Это, конечно, не бобыли-тяглецы, которые в сущности уже перешли в крестьянство и лишь по старой памяти носят название бобылей, это крестьяне на неполном тягле (о смешении понятий ‘крестьянин’ и ‘бобыль’, причем и крестьянин мог быть непашенным, и бобыль сидеть на пашне, см. у г. Шумакова: ‘Темные пункты истории русского права’). Истинный смысл бобыльства до сих пор жив в народном языке и быту: бобыль — человек бездомный, безродный, бессемейный, неимущий. Шумаков делает сближение между изгоем и бобылем: ‘бобыли — преимущественно пришлые, выбитые из своей колеи’. Такое же понятие дает и сам проф. Дьяконов в своих ‘Очерках’, говоря: ‘бобыль непашенный, безземельный человек… Дворовый бобыль — типическая и господствующая форма бобыльства’ (см. также его разбор сочинения Гурлянда, ‘Ямская гоньба’, стр. 21). Многие из бобылей примкнули к крестьянству, многие пошли в холопство, некоторые, при удаче, в посадские люди и в служилые (низших служб: в казаки, солдаты), но немало их оставалось в качестве вольных гулящих людей, не приуроченных к другим состояниям. Те из них, которые проживали в селах, были прикреплены Уложением. Прежде в писцовые книги попадали бобыли-тяглецы и этим теряли право перехода, теперь прикрепляются бобыли в точном смысле, т.е. не занимавшие никакого тягла. О них и идет речь у нас здесь. Понятие о бобылях как о ‘вольных людях’, в положении, равном с подчиненными членами семьи (до окончательного прикрепления тех и других по Уложению) не нами измышлено: оно точно выражено в актах 1-й половины XVII в., например, в наказе обонежскому приказчику дворцовых волостей 1612 г. читаем: ‘Старых крестьян из тех погостов никуда не выпущати и возити их из-за государя никому не давати, а за государя в те погосты крестьян до государства указу, ни из-за кого не возити же опроче вольных людей, а будет которые крестьяне — от отцов дети, и от братьев — братья, и от дядь племянники, бобыли и иные какие вольные люди похотят взяти пустые выти в жило и на лготу, — и ему тех людей на пустые выти на пашню в жило и на лготу сажати. Хотя этот акт относится ко времени до указов 1630-1631 г. г., в нем перечислены те категории вольных людей, на которых означенные указы простираться не могли.
в) По мнению проф. Дьяконова, давность исков о беглых крестьянах, уничтоженная Уложением, отнюдь не имела безусловного значения и до его издания, здесь оно опять говорит об исключениях, и прежде всего ссылается на следующее выражение челобитья дворян 1642 г. ‘А в прежних годах и при прежних государех в тех беглых крестьянах урочних лет не выбывало’. Мы считаем такое заявление дворян неправильным (Хрест. по истории рус. пр. III, стр. 154). Но автор спрашивает: ‘Как могли служилые люди в челобитье на имя государя сослаться на небывалый и заведомо ложный факт?’ (стр. 67). Однако как же в самом деле? ‘Урочные годы’ несомненно были установлены в 1597 г. и существовали в 1641 г., а дворяне пишут, что их не было. Неужели они врут заведомо? Если они лгут, то мы не виноваты. Но говорить (или писать) неправильно не значит непременно заведомо лгать: можно и ошибаться добросовестно. В данном случае дворяне не лгали, даже не ошибались. Они вспоминали догодуновскую старину, когда действительно урочных лет, т.е. сроков, не было (это не значит, что не было давности), и, говоря о ‘прежних государях’, имеют в виду государей до Ив. Грозного включительно и не оговариваются насчет преемников его. Старина не особенно большая: до 1641 г. прошло только 44 года, помнить можно. Таким образом, этот факт вовсе не годится для доказательства мысли о небезусловном значении давности до Уложения. Другие приводимые автором факты также плохо служат для этой цели, но уже по другой причине. Известно, что законы о давности устанавливали сроки владения, большей частью обхода прочие условия давности. Между тем в практике ценились больше не сроки, а именно эти другие условия как до издания законов о давности, так и после них. Так, Судебник содержит закон о 40-летней давности выкупа родовых имуществ, между тем после издания Судебника есть немало судебных решений, по которым люди, искавшие за 30 и менее лет, не получили выкупа, а те, кто искал более чем за 40 лет, получили. Так и в рассматриваемом вопросе: в отдельных случаях владельцы получали вывод крестьян за 8 лет, за 12 лет и т.д. (см. ‘Очерки’, стр. 68-69). Из таких указаний следует, что сроки давности, установленные в законе, не применялись безусловно, а не самая давность. При этих фактах отнюдь не следует делать вывод, какой сделан проф. Ключевским и какой принят проф. Дьяконовым, а именно, что ‘на старинных беглых крестьян, по-видимому, не простирается давность побега’ (там же, стр. 70). Если до Уложения прикрепленными считались только ‘старинные’ крестьяне, то на кого же простиралась давность иска о беглых? Прочие, имевшие право перехода, беглыми быть не могли. Факт 1647 г., когда велено дворцовых, записанных за дворцом в писцовых книгах, вывозить назад без сыска, случился накануне Уложения и указывает только на ясную тенденцию правительства уничтожить вовсе урочные года.
г) С другой стороны, проф. Дьяконов утверждает (стр. 63), что ‘Московское правительство и с отменою урочных лет (в Уложении) вовсе не отказалось от применения начала давности к искам о беглых крестьянах’ Такое явное противоречие закона самому себе (отмена давности и допущение ее) он видит в том, что Уложением запрещено давать суд в беглых крестьянах и бобылях, если в писцовых книгах они записаны беглыми, ибо владельцы ‘во многие годы о тех своих крестьянах ни на кого государю не бивали челом’ (XI, 5). В самом деле, неужели две статьи (2 и 5), стоящие почти рядом, так откровенно противоречат одна другой? Конечно, нет. Новый порядок закрепления, начинающийся с Уложения и им установленный, не мог получить обратного действия. Помещик, который до издания Уложения провладел крестьянином более 10 лет вообще ‘до тех писцовых книг’ и признавал за собою полное право на этого крестьянина, с издания Уложения тотчас терял бы это право, уже приобретенное им на основании прежних законов. Уже Судебник царский знает, что закон обратной силы не имеет, а потому необходимо было отделить в законе новый порядок от старого. О том и говорит ст. 5-я XI Уложения, отнюдь не противореча ст. 2. Но это мера единовременная, а не установление вновь давности на будущее время. Такая же единовременная мера устанавливается в XIX, 5, по которой при отписке слобод к посадам допускается возвращение владельцам их старинных крестьян, она вовсе не имеет отношения к делу, ибо такие крестьяне не бежали, а отписаны по распоряжению правительства. Мало имеют силы и другие примеры отступления от начал Уложения, а именно указ 1682 г. о невыдаче беглых крестьян, записавшихся в военную службу в окраинных городах, и указ 1685 г. о невыдаче их из дворцовых слобод. Все это специальные узаконения в изъятие из общего закона в интересах государства.

Л. О СУДЕБНИКЕ ЦАРЯ ФЕДОРА ИОАННОВИЧА

Несколько лет тому назад в Архиве министерства иностранных дел, в Москве, найден памятник, носящий название Судебника Федора Иоанновича и признанный его издателем за действительный кодекс, вышедший из рук законодательной власти (земского собора), но неопубликованный, а другими признанный за проект кодекса, представленный законодателю. Нами тогда же этот памятник был рассмотрен и результат нашего исследования напечатан в особом сочинении, результаты эти таковы: 1) это не законодательный памятник, т.е. не кодекс, рассмотренный законодателем, и не проект кодекса, 2) это — памятник литературный, составленный в конце XVI в. неизвестным грамотеем на севере России (в Двинской стране), 3) он составлен по Судебнику царскому с добавлением двух дополнительных статей к нему без внимания к прочим многочисленным законам, появившимся при Грозном (после издания царского Судебника) и при царе Федоре Иоанновиче, 4) составитель принадлежал к числу самоучек-начетчиков, которых было так много на севере России, он весьма часто не понимал смысла своих источников и переводил статьи царского Судебника и дополнительных указов на свое простонародное северное наречие, произвольно распространял их текст, 5) целью работы было приближение языка законов к местному народному пониманию и дополнение их тем, что казалось необходимым для тамошнего крестьянского (вообще сельского) населения, 6) эти дополнения он брал из местного обычного права. После издания нашего исследования появились в печати заметки о том, что среди актов, относящихся к той же северной местности, нашлись судебные решения (земских крестьянских судов) со ссылками на мнимый Судебник Федора Иоанновича, что может навести на мысль об официальном (законодательном) значении этого памятника. Для отстранения этой последней мысли достаточно сказать, что в правительственных актах лет ни одной ссылки на него до самого издания Уложения, наоборот, когда в XVII в. приказы один у другого справлялись о прежних законах, то получали, между прочим, выписки из царского Судебника, буквально сходные с нынешним известным его текстом, а не в том измененном (и искаженном) виде, какой находим в мнимом судебнике Федора Иоанновича. Например, 28 декабря 1627 г. поместный приказ запрашивал Московский судный о законах насчет родового выкупа и получил в ответ правильную и точную выписку 85-й статьи царского Судебника, именно той статьи, которая совершенно искажена составлением судебника царя Федора Иоанновича (см. Указы к. Пом. приказа IV, 8 по нашему изданию). Каким же образом объяснить ссылки на этот памятник в судебных актах? Повторяем, что судьи, пользовавшиеся им, — крестьяне Северной России (ближайших местностей). Надо иметь в виду, то не только крестьянские судьи, но и центральные приказы в Москве не всегда имели у себя все существенна важные законы (иначе зачем было судному приказу посылать выписку из Судебника в поместный приказ?): можно ли допустить при этом, что каждый земский судейка был снабжен экземпляром Судебника царского? При тогдашней дороговизне рукописей и малой распространенности юридического образования совершенно естественно допустить, что крестьянин-судья, запасшийся по соседству рукописью своего земляка с названием судебника, пользовался ею, нимало не сомневаясь, как книгой законной. Далее надо иметь в виду, что ссылка на Судебник царя Федора Иоанновича касается таких положений, которых нет в царском Судебнике, а есть в так называемом Судебнике Федора Иоанновича, именно по вопросам, близко касающимся сельского хозяйства. При недостатке же законов допускалось субсидиарное пользование всякими сторонними источниками даже в центральных московских приказах: так, разбойный приказ выписывал и применял статьи Литовского статута, не будучи уполномоченным на это законодательной властью.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

История русского уголовного права, гражданского права и процесса

История русского уголовного права

I) Понятие об уголовном праве и его отличительные черты. Уголовным правом называется право государства карать за преступления и проступки. Черты, определяющие понятие преступления, могут быть субъективные и объективные. Первые предполагают в деятеле присутствие сознания и злой воли. Присутствие сознания имеет свои степени: возможно временное потемнение сознания (состояние аффекта) к более или менее полная потеря его (душевная болезнь). Кроме того, полнота сознания развивается в человеке вместе с возрастом. Подобным же изменениям подлежит и деятельность воли: возможно сознательное посягательство на чужое право, но без злой воли, таковы состояния крайней необходимости, необходимой обороны и принуждения. На изложенных чертах основывается учение о вменении в уголовном праве. С объективной стороны уголовное право отличается от других сфер права не с такой ясностью. Преступному нападению могут подвергнуться всякие правовые нормы, но лишь посягательство на личные права (не по уполномочию со стороны государства), т.е. на жизнь, здоровье, честь и свободу лица, всегда относится к сфере уголовной. Что касается прав имущественных, то они могут быть объектом как уголовных преступлений, так и гражданских притязаний, здесь уголовная сфера может быть определена только указанными субъективными признаками (т.е. если деятель сознательно посягает на чужое право). Уголовными карами ограждаются также права непосредственно самого государства и других союзов, которые оно поддерживает.
Наказание есть возмездие, налагаемое за преступление государственной (судебной) властью, в то же время преступник отвечает и перед частным (потерпевшим) лицом по мере нанесения ему вреда. По указанным чертам понятий о преступлении и наказании различаются свойства уголовного права как по национальностям, так и по периодам развития уголовного права у каждого народа. Так, одним народам более свойствен объективный взгляд на преступление, т.е. оценка его по мере нанесенного вреда. У древних германских народов находим множество случаев суда и наказания животных и неодушевленных предметов за вред, нанесенный ими человеку, у славянских народов не встречаем вовсе подобных случаев, здесь весьма рано (сравнительно) преступление оценивается по количеству злой воли деятеля. Принципом наказания у одних народов остается воздаяние злом за зло (‘око за око, зуб за зуб’), у других — воздействие на преступную волю с целью произвести в ней реакцию. У одних народов более и дольше преобладает в наказании интерес частного потерпевшего лица, у других большей раньше берет перевес начало государственной кары.
1) Периоды истории уголовного права обычно различаются по свойствам наказания, именно: 1) период мести и частных композиций, 2) период устрашающих кар, 3) период наказаний, основанных на вменений. Те же три периода различаются и в истории русского уголовного права, совпадая е тремя периодами истории государственного права: уголовное право Русской Правды, уголовное право Московского государства и уголовное право империи. По этим эпохам изменяются не тальке свойства наказания, но и понятие о преступлении.

ПЕРИОД I. УГОЛОВНОЕ ПРАВО ВРЕМЕН РУССКОЙ ПРАВДЫ

СТУПЕНИ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНОГО ПРАВА В 1-М ПЕРИОДЕ

Время господства вести и денежных выкупов обычно считают временем отрицания уголовного права, а самую месть и выкупы — явлениями, противоположными уголовной каре (самоуправством, которое ныне само составляет деяние преступное). В действительности не так: последующее уголовное право развивается генетически из мести и выкупов, которые должны быть отнесены к явлениям правомерным. Лишь, в доисторическое время, быть может, возмездие имеет совершение животный характер (bdlum omnium contra eftmes): всякое право развивается из первоначальных инстинктов и природных чувств, мстительность свойственна я животным. Но, как скоро существуют союзы семейный, родовой и общинный, личная обида, нанесенная одному члену союза, чувствуется веем союзом (отсюда месть семейная, родственная и общинная и право союзов получать выкупы). Чем шире союз, чем дальше он от непосредственных кровных начал, тем больше личное чувство раздражения успокаивается, переходит в хладнокровное сознание неправоты, требующей наказания. Животное проявление инстинкта переходит в человеческое понятие о праве. В союзе государственном личный элемент мести не исчезает, ‘о уходит на второй план. Так как история нашего права застает славян в союзе государственном (земском), то в историческое время мы не находим уже явлений безграничной мести не только личной, но и родовой и общинной: месть регулирована властью и законом, деятельность мстителя постепенно обращается в орудие интересов общественных, хотя чувство раздражения и метательная жестокость кар далеко не вполне успокаиваются. Таков начальный момент истерии уголовного права, Но я в 1-й период государственной (земской) жизни, уже на глазах истории, уголовное право проходит несколько ступеней развития: а) эпоха до Русской Правды (до XI в.) есть время господства лести (с зарождающимся началом композиций), 6) центральная и главная эпоха (XI -XIII вв.), или время действия Русской Правды, есть эпоха вымирания мести и господства композиций (с зарождающимся началом уголовных кар), в) после Русской Правды, в эпоху судных грамот (XIV — XV вв.), уголовные кары берут перевес над выкупом (но с ясными еще остатками прежней системы композиций).
Обыкновенно полагают, что в эпоху полного господства мести нельзя уловить идеи нрава в произвольных карательных действиях потерпевшего: это тем более трудно сделать, что время чистого господства мести обычно не оставляет по себе никаких законодательных памятников. По счастью, русское право составляет в этом отношении исключение: русские % такую эпоху столкнулись с народом весьма высокой культуры (византийцами) и должны были установить с ними правовые отношения, между прочим (и главным образом) — отношения уголовно-правовые. Отсюда понято, какое большое значение для нас имеют договоры русских стрехами при определении исходного момента история нашего уголовного права. Здесь в соглашении права русского с византийским найдем яркое доказательство того, что период мести не есть эпоха отрицания права, если явления мести можно было согласовать с таким чисто карательным уголовным правом, каким было византийское. Поэтому, прежде изложения самой системы мести и денежных выкупов, как она выразилась в Русской Правде и современных ей памятниках, остановимся на уголовном праве договоров русских с греками.

I) Уголовное право договоров с греками

Искусственный характер постановлений договоров с греками (компромисс между обычным правом руссов и византийским правом) был уже указан нами в своем месте (см. часть I), но там же было сказано, что в них больше следов русского права. Это и подтверждается преимущественно уголовными постановлениями договоров. Благодаря влиянию греков, в договорах мы встречаем общие термины (иногда переводные с греческого) для выражения понятия преступления: ‘проказа’ (Дог. Олега, ст.3), ‘съгрешение’ и понятия о наказании: ‘казнь’, ‘епитимия’. Но из этого не следует, что эти понятия были навязаны русским византийцами, в договорах ясно видны уголовные воззрения, свойственные первобытному народу, в частности: а) Относительно убийства договор Олега (ст. 4) постановляет, что убийца должен умереть на том же месте (‘идеже’), где совершит убийство, договор Игоря (ст. 13) изменяет и дополняет это так: ‘убийцу должны держать родственники (‘ближние’) убитого, чтобы потом убить его’. Здесь, конечно, византийцы (редактировавшие договоры) стремились примирить свои понятия о смертной казни за убийство с русским обычаем мести так, чтобы для руссов сохранилась полная возможность применения мести. Именно: по договору Олега здесь разумеется месть досудебная, требующая, однако (по аналогии явлений других народов), последующего оправдания судом, иначе даже побежденные греки едва ли бы согласились предать себя на произвол руссов. Но при Игоре греки были победителями и поспешили более ограничить произвол руссов, потребовав, чтобы месть совершалась родственниками убитого после суда, это было обусловлено особой статьей (дог. Иг., ст. 12): руссы не имеют права казнить грека, подданного империи, ни за какое преступление, он получает наказание по приговору судов империи, т.е. в случае совершения убийства греков над русским преступник, уличенный судом и подлежавший смертной казни по византийским законам, выдается (взамен казни) руссам — родственникам убитого, которые совершают над ним кровную месть. (По древнееврейскому законодательству, ‘смертоубийство злоумышленное наказывается смертью, что совершается родственниками убиенного, которые ни в каком случае не имеют права взять от убийцы выкуп’. Неволин: Энцшслоп., II, 188. Ср. Судебник Казимира 1468 г., ст. 12). Наоборот, если русский убьет грека, то право суда над ним принадлежит русскому, они выдают его (в случае виновности) грекам, которые совершают над ним смертную казнь. Так договоры примирили право мести, свойственное руссам, с правом смертной казни по византийским законам. Но право мести не было безусловным произволом и у самих русских, соединение ее с судом мы укажем ниже и в национальном русском праве, а потому грекам легко было выговорить и другое ограничение мести. Именно месть непосредственная, допущенная договором Олега, позволяется только в момент совершения убийства (delicto flagrante), такой смысл имеет выражение: ‘идеже аще створит убийство’. Здесь указывается не место совершения убийства, а момент времени, как видно из следующих затем слов статьи договора: ‘если же убежит сотворивший убийство’, то наступает двоякое последствие: в случае состоятельности убежавшего преступника взыскание обращается на его имущество, которое поступаете пользу родственника убитого, за исключением части, следующей жене убийцы. В случае же несостоятельности преступника истцы ждут, пока он не будет найден, и тогда могут убить его. Здесь ясна полная уступка со стороны греков в пользу русских обычаев (ибо по византийским законам не существовало замены казни имущественным выкупом), в пользу греческого права выговорена только неприкосновенность имущества невиновной жены преступника. Случай замены мести денежным выкупом, указанный здесь, т.е. бегство преступника, есть именно самый первоначальный повод возникновения композиций у всякого народа. Представленное здесь разъяснение статей об убийстве одинаково устраняет как предположение о том, что в договорах вовсе отменена месть, вопреки обычному праву русских (как думают одни), так и предположение о том, что в них допущено безграничное право мести, вопреки интересам греков (как думают другие).
б) Относительно нападения на здоровье (нанесение побоев и ран) договор Олега (ст. 5) и договор Игоря (ст. 14) постановляют, что за удар мечом или другим орудием виновный платит 5 литр серебра по закону русскому. Действительно, по русскому закону (Русской Правде) за удары и раны полагается денежный штраф (различный по различию цели нападения). Хотя Русская Правда допускала наряду с денежными штрафами и месть за преступления этого рода, но и византийское право, конечно, позволяло безнаказанный ответ оскорблением за оскорбление. В этой сфере уголовного права явления мести дожили даже до наших дней. Из других преступлений против личных прав договоры упоминают о лишении свободы: ‘человека поработить’ (дог. Иг., ст. 9).
в) Относительно преступлений имущественных и прежде всего кражи: в договоре Игоря (ст. 6) содержится также ссылка на закон русский в такой форме: вор должен не только возвратить украденную вещь, но и уплатить еще столько же, сколько она стоит, и (сверх того) вор будет наказан по закону греческому и по уставу и закону русскому. В договоре Олега (ст. 6) постановлено тройное вознаграждение потерпевшему, но нет указаний на уголовную кару. Двойное, тройное или четверное вознаграждение при воровстве-краже находим у всех первобытных народов: по древнеримским законам ‘рое-па manifest! furti quadrupli est’. В литовско-русском праве установлено также двойное (‘совитое’) возвращение цены вещи. Подобное же находим у народностей Сибири (‘Сборн. обычн. пр. Сибир. инород.’, ст. 152, 227 и др.). В Русской Правде принята нерыночная цена вещи, а назначенная законной таксой, и, сверх того, известная сумма в пользу общественной власти (продажа), иногда совершенно равная частному вознаграждению (см. Акад. сп. Русск. Пр., ст. 30 и Кар. 86). Несомненно, что продажа и урок явились в Русской Правде из первоначального двойного вознаграждения. Что касается добавочного уголовного наказания (по договору Игоря), то его знает византийское право, полагавшее за воровство болезненные, членовредительные наказания и даже смертную казнь (за вторичную кражу). Этого не находим в Русской Правде, но встречаем в других памятниках, современной ей: арабские писатели сообщают, что у русских за воровство наказывали виселицей, наши летописи XII в. смертную казнь через повешение считают специальным наказанием для воров (князь упрекает галичан, что они князей Игоревичей повесили ‘как злодейев’, т.е. воров). В своем месте уясним, как согласуется это с постановлениями Руссской Правды.
К постановлениям о краже относится также позволение убивать противящегося вора на месте преступления (дог. Олега, ст. 6), если же вор сдается, то хозяин может только связать его (взять). Это согласно с византийским правом (по которому позволялось убивать в нощи крадущаго вора, если нельзя было без беды пощадить его’, но также согласно и с обычным правом русских, ниже будет представлено учение древнейшей Русской Правды о том, что позволяется убивать ночного вора лишь тогда, когда нельзя было его взять, и не позволяется убивать вора бегущего. Ограничения произвола над вором постановляют также и другие древние славянские законодательства (статут Винодольский). И здесь соглашение права византийского с русским было возможно и легко.
Из других преступлений против имущественных договоров (Олега, ст. 7, Игоря, ст. 5) отмечают явное отнятие вещи (грабеж) и дружинное похищение (разбой), но назначают за них такое же наказание, как и за татьбу. Древнему русскому праву (равно как и большей части прав первобытных народов) неизвестен грабеж как преступление sui generis, но из этого не следует, что такое деяние вовсе не считалось преступным и не наказывалось: напротив, он’ только не выделялось в особый вид из целой массы имущественных преступлений, заключенных под общим названием татьбы (факты, доказывающие это из времен Русской Правды, приводятся ниже).
Общее значение уголовных постановлений договоров с греками для истории русского уголовного права заключается в том, что ими определяется исходный момент развития этого права: если право народа столь первобытного, каковы были руссы X в., легко могло быть соглашено с правом народа такой дряхлой цивилизации, какими были византийцы, то очевидно, что основные уголовные понятия тождественны у людей всяких ступеней развития. И младенческие народы признают, что убивать, наносить побои, красть непозволительно. Уголовное право (как и всякое другое) исходит из общих законов физической и психической природы человека, а не из искусственных воспрещений законом тех или других деяний. Оно не есть явление позднейшей цивилизации, наступившее вслед за падением института мести, напротив, оно зарождается вместе с самим обществом: рукою мстителя действует (еще не ясно сознанное) чувство права,

2) Уголовное право Русской Правды и современных ей памятников

Эпоха Русской Правды охватывает время от начала XI до конца XIII в. Мы будем пользоваться памятниками всей этой эпохи в совокупности, отмечая хронологический рост уголовных постановлений в каждом отдельном случае.

а) Преступление

Термин ‘преступление’ хотя и известен был в эпоху Русской Правды (в переводной литературе с греческого языка), но самой Русской Правде не известен, ибо ей чуждо то понятие о преступлении, которое выражается этим термином, т.е. нарушение закона. Термин, употребляемый Русской Правдою, есть обида. В этом иногда видят доказательство частноправного взгляда на преступление как деяние, оцениваемое только по количеству вреда, нанесенного частному лицу. Мы увидим ниже, что разряд преступлений, караемых Русской Правдой, действительно ограничивается так называемыми частными преступлениями против личных и имущественных прав частных лиц. Но из этого отнюдь не следует, что оценка преступных деяний совершается только с точки зрения интересов лиц потерпевших, напротив, штраф за ‘обиду’ платится не в пользу потерпевшего, а в пользу общественной власти: так, за укрывательство беглого раба виновный, кроме возвращения раба его господину, платит 3 гривны уголовной продажи в пользу князя, древнейшая правда не указывает прямо значение этого штрафа, говоря только: ‘а три гривны за обиду’ (Акад., 10), но пространная Правда (Кар. 27) уясняет это вполне: ‘а оному платити 3 гривны продажи’ (продажей называется уголовный штраф в пользу князя). Даже такая личная обида, как позорный удар не обнаженным мечом или рукоятью его, влечет за собой общественный штраф, а не личный выкуп: ’12 гривен продажи за обиду’ (Кар. 19).
Субъект преступления. Благодаря указанной выше этнографической особенности русского права, уже в период мести мы находим явственные, хотя и несовершенные признаки уголовного вменения. Преступником может быть только яйцо, обладающее свободной волей и сознанием. Злодеяния, совершаемые холопами, не считаются преступлениями и не влекут на деятеля уголовных взысканий: ‘если ворами окажутся холопы, которых князь продажею не казнит, потому что они не свободны, то вдвое платить истцу за обиду’ (Кар., 43), но ‘если с ними свободные крали или хоронили (украденные вещи), то не подлежат княжеской продаже’ (Кар., 132). Ответственным лицом перед потерпевшими является господин холопа, который или выкупает холопа, или выдает его лицом потерпевшему. Исключение из этого (впрочем, мнимое) составляет удар, нанесенный холопом свободному мужу, за что, по законам Ярослава, оскорбленный мог убить его, но сыновья Ярослава ‘уставили на куны’ (установили денежный выкуп) с правом схватить холопа-оскорбителя и бить его, но не убить (см. Кар., 76). Во всем этом нет никаких следов уголовных взысканий (княжей продажи), напротив, если господин такого холопа укроет его у себя (не выдает), то платит 12 гривен уголовной продажи. Русская Правда молчит о возрасте при уголовном вменении, но об этом молчат памятники законодательства вплоть до 2-й полов. XVII в. (кроме судебника Казимира), отсюда нельзя, однако, заключить, что уголовные взыскания применялись одинаково и к малолетним всякого возраста: напротив, это именно немыслимо при применении мести. При совершении правонарушений всеми прочими, т.е. лицами дееспособными, в каждом отдельном случае требуется присутствие сознания неправоты действия. Так, в случае потери вещи или бегства холопа стороннее лицо, нашедшее вещь или принявшее беглеца, если не знает о потере или бегстве, может добросовестно владеть вещью, но если собственник ‘заповедал’ о продаже (закон предполагает, что такая заповедь должна сделаться общеизвестной в своем миру в течение 3 дней), то всякий, удерживающий у себя чужую вещь, превращается уже в преступника и подлежит уголовному штрафу (Кар., 22 и 27). ‘Если холоп бежит и господин его заповедает, а кто-либо слышавши, или ведая, или зная даст ему хлеба или путь ему покажет, то платит за холопа 5 грив! (Кар., 123). Хотя здесь разумеется не уголовный штраф, а частное вознаграждение, но обязательство платить его возникает из деликта. Точно так же для бытия преступления считается необходимым элементом злая воля деятеля, например,: ‘кто злонамеренно (пакощами) зарежет коня или скотину, то платить продажи 12 грив., а за ущерб хозяину платить урок — гривну’ (Кар., 98). Количество злой воли предполагается гораздо большим при истреблении, чем при татьбе тех же самых вещей, за кражу скота полагается уголовного штрафа 3 гривны, т.е. вчетверо меньше. Элемент злой воли с особенной ясностью выступает при оценке неисполнения гражданских обязательств: ‘если кто будет взыскивать на другом долг, а тот начнет запираться, то в случае окажется, что он злонамеренно (обидя) не возвращал ему денег, виновный платит за обиду 3 гривны’ (Ак., 14). Должник, набравший мошеннически (полагавши) чужих денег и скрывшийся от кредиторов, рассматривается как вор (Кар., 133). Вообще в этом отношении Русская Правда различает случайную несостоятельность (если товар, взятый в долг, погибнет от кораблекрушения, от неприятельских войск или от пожара), несостоятельность, возникшую из порочности (culpa) должника (пропьется), и несостоятельность злостную (dolus), первый случай рассматривается как деяние невинное (‘якоже пагуба от Бога есть, а не виноват’, Кар., 68). Такое распространение уголовных понятий на сферу обязательного права давало повод Чебышеву-Дмитриеву сказать, что в Русской Правде не гражданская неправда покрывает собою уголовную, а наоборот, но это другая столь же ошибочная крайность. Сознание и воля деятеля могут быть временно парализованы, вследствие чего деяние теряет свой преступный характер, это так называемое состояние аффекта: ‘если кто ударит другого ботогом… а оскорбленный, не стерпевши того, ткнет мечом, то вины ему в этом нет’ (Кар., 21). В этом именно лежит первоначальное основание права мести. Такое состояние нельзя смешивать с состоянием необходимой обороны: последняя предупреждает преступное нападение, а в первом карается уже совершенное. Что касается необходимой обороны, то это такое состояние, при котором для лица не остается выбора законных средств защиты своего права, когда ему угрожает преступное нападение. Выше было упомянуто о праве хозяина убить вора на месте преступления. Если таковое право дается безусловно, то это не что иное, как месть. Во 2-й Русской Правде (Ярославичей) содержится два постановления об этом, весьма различные: по первому (Ак., 20) — ‘если убьют огнищанина или тиуна у клети, или у коня, или у скотины, то убить его как пса’, т.е. без ответственности за это, никаких ограничительных условий не постановлено. Напротив, по другому постановлению той же Правды (Ак., 28) позволяется убить (всякого вора) не своем дворе, или у клети, или хлева, но если додержать вора до света, то вести его на княжий двор (к суду), если же убьют вора тогда, когда люди видели уже его связанным, то должны платить за него (уголовный штраф). Один из списков Русской Правды к этому прибавляет, что можно убить вора только на своем дворе, а если поднимут ноги (убитого) уже за воротами, то платить за него. Пространная Правда (Кар., 37) предоставляет право убить вора не только на дворе, но и повсюду, с прочими прежними ограничительными условиями, назначая плату за незаконно убитого вора в 12 гривен (продажа, а не вира). Из изложенных постановлений видно, что позволялось убивать ночного вора, но именно такого, который не сдается, и не такого, который бежит. Это совершенно не согласно с тем, что было постановлено и русскими и греками в договоре Олега, и есть не что иное, как необходимая оборона (вор, который в состоянии сопротивляться аресту, может также унести захваченные вещи). Но в таком случае как понять первую из приведенных статей о безусловном праве убивать вора? Едва ли можно усматривать здесь усиленную строгость закона по отношению к лицам высшего состояния — огнищанам и тиунам, совершающим столь гнусное преступление. Но точно так же нельзя предположить, что здесь мы имеем древнейший закон, соответствующий первоначальному безусловному праву убить вора, а в последующих статьях — ограничения, обусловленные новыми успехами права и цивилизации. Достаточно вспомнить, что тот и другой закон включены в одну и ту же Правду Ярославичей и потому могут быть разделены только весьма незначительными промежутками времени. Кроме того, гораздо раньше, в договоре Олега с греками, существовали уже указанные ограничения для произвола хозяина вещи, а, наоборот, гораздо раньше, именно в договоре с немцами 1229 г. (ст. 32), встречаемся опять с полным произволом над вором, схваченным на месте преступления: ‘если русин и латинянин поймает татя, то над тем ему свою воля — куда его хочет, туда и денет’. Остается предположить, что в ст. 20 2-й Правды (и в договоре 1229 г.) подразумевались те же ограничительные условия при убийстве вора, которые потом особо выражены в законе, можно думать, что случай татьбы, совершенной огнищанином, возбудил вопрос, может ли собственник так же поступать с княжими дружинниками, как и с простыми людьми, закон поспешил ответить в утвердительном смысле только на это, не имея в виду разрешения всего вопроса о праве обороны.
Виновность преступного деятеля может значительно изменяться, если в одном и том же деянии проявилась совокупность воли нескольких деятелей или один из них может подчинить себе волю других (главное виновничество, подстрекательство и приказание совершить преступление лицом, имеющим влияние или власть), или все деятели совершают преступление по взаимному уговору с равным участием воли каждого (сообщество), в первом случае главный виновник несет большую ответственность, во втором — все равную. Русская Правда знает только преступное сообщество и карает каждого преступника в равной мере: уже во 2-й Правде (Ак., 40) находим, что ‘если 10 человек украли одну овцу, то каждый платит по 60 резан продажи’. Правда пространная (Кар., 38) говорит точнее: за кражу скота из хлева или из кяети, если один крал, платить 3 гр. и 30 кун, а если их (воров) было много, то всем платить по 3 гр. и 30 кун (там же, ст. 39). Таким образом, за преступление, совершенное сообществом, каждый участник карается так, как если бы он один совершил его. Если бы Русская Правда держалась частного взгляда на преступление как на вред, нанесенный частному лицу, то она должна была бы назначить долевое вознаграждение со всех участников преступления, сверх того штраф, здесь положенный законом, есть уголовный штраф, независимый от частного вознаграждения. С другой стороны, Русская Правда и не повышает уголовной ответственности при сообществе, как ныне действующее право, это не опровергается испорченной статьей (Ак,, 29) 2-й Правды, по которой, если один крал, то платит гривну и 30 резан, а если было 18 воров, то по 300 гр. и по 30 резан каждый, здесь цифры в тексте’ очевидно, испорчены (вместо 18 надо читать 10, а вместо 30 резан — 3 грив, и 30 резан). Не только соучастие, но и пособничество и неприкосновенность караются наравне с главным виновничеством, что видно из следующей просгранкой Правды: если вместе с главным виновником-холопом крали или хоронили (плоды преступления) свободные люди, то они в продаже князю (Кар., 132), Как преступное сознание (умышленность), так и злая воля (преступная энергия) могут иметь различные степени, которые знает Русская Правда и которые будут указаны при анализе отдельных видов преступлений личных и имущественных.
Преступное действие. Для бытия преступления необходимо, чтобы преступное сознание и воля перешли в действие (произвели изменение в объекте). Но уже Русская Правда знает и наказывает действие, начатое, но не достигшее цели (покушение), относительно преступлений личных она выражает это с полной ясностью: ‘если кто вынет меч, но не ударит, то гривна кун’ (Кар., 20), за преступление оконченное — удар мечом — положено 3 грив, продажи (Кар., 25), таким образом, покушение наказывается в три раза слабее оконченного действия. Что касается покушения при преступлениях имущественных, то думают, что оно вообще ненаказуемо по древним законодательствам, в том числе и по Русской Правде, но это лишь недоразумение: вор, схваченный на месте преступления, т.е. не успевший совершить кражи, мог быть убит или схвачен и представлен на княжий двор для суда и наказания, несомненно равного наказанию за оконченную кражу, ибо здесь разумеется покушение, неоконченное не по воле деятеля. О наказании за покушение на кражу, остановленное по воле преступника, древние законы молчат потому, что так ее покушение обыкновенно остается не известным никому. Сообразно с этим наказание за покушение на грабеж и самый термин ‘покуситься’, встречаемые в договоре Игоря (ст. 5), не могут быть отнесены исключительно на счет византийского права. Присутствие понятия о покушении в древнейших памятниках русского права доказывает, что преступное деяние рассматривается в них не только как вред, т.е. не исключительно с точки зрения объективной. Но при наличии злой воли различие результатов преступления влияет на уголовную оценку деяния: удар мечом может иметь результатом или рану, или смерть жертвы, в первом случае штраф в три гривны, во втором — вира (Кар., 25).
Объект преступления. Сфера объектов по древнему праву очень тесная, это права лиц физических, так и определяется она в Русской Правде, но практика в то же время включала в число объектов и права государства и общественных союзов, защищаемых государством (религии, церкви и нравственности). Физическое лицо как объект преступления определяется следующими чертами. Человек, не обладающий достоинством лица, т.е. холоп или раб, не может быть объектом преступления, убиение раба сторонними лицами ‘без вины’ не есть преступление убийства, а истребление чужой вещи, оно направлено не против раба, а против права хозяина: ‘за холопа и за рабу виры нет, но если без вины убить, то платить урок хозяину, а князю продажи 12 грив.’ (Кар., 120), т.е. столько же, сколько за зарезание коня или скотины. Убиение (неумышленное) собственного раба ненаказуемо (Уст. Двин. грам., ст. 11). Точно то же нужно применять и к лицам, лишенным прав за преступление (через поток). Но права лиц с ограниченной правоспособностью ограждаются уголовным законом в одинаковой мере со свободными, таковы закупы, их честь и здоровье ограждаются от произвола самого их владельца: ‘как за свободного платить, так и за закупа’, за покушение на свободу их господин платит уголовной продажи 12 гр. (Кар., 73). Таковы и иностранцы, именуемые в Русской Правде ‘варягами’ (западноевропейцы) и ‘колбягами (восточные инородцы), в процессуальной защите их прав они даже имеют некоторые преимущества перед гражданами (Кар., 26). Договоры с греками и с немцами устанавливают полное уголовное равноправие между гражданами и иностранцами: ‘если убьют купчину-немца в Новгороде, то за голову 10 грив.’, что равняется 40 гривн. Русской Правды (дог. 1195 г., ст. 2). То же относится и к иноземцам (т.е. гражданам других русских земель), поэтому неправильно мнение (Чебышева-Дмитриева) о том, что сфера уголовного права исключительно определялось границами своей земли и что вообще безродный и никому не известный человек не пользовался никакой защитой, оно основано на следующей статье Русской Правды (Кар., 15): ‘а на костех и по мертвеце не платити виры, оже имени не ведають, ни знають его’, которая, однако, имеет другой смысл, а именно: община не обязана платить виру за скелет или труп человека, неизвестно от чего погибшего. Лица, имеющие полную правоспособность, пользуются уголовной защитой своих прав не все е одинаковой степени: именно в этом отношении они различаются. 1) По общественному положению. В преступлениях личных древнейшая Правда не различает общественного положения лиц потерпевших (Ак., 1), 2-я Правда ограждает уже двойной вирой жизнь огнищанина, княжего тиуна, княжего конюха и подъездного (Ак., 18 и 21), 3-я Правда обобщает эти классы в один — привилегированный, под именем княжих мужей (Кар., 3), ‘если кто убьет княжего мужа, то 80 грив., а если людина, то 40 гр.’, сюда же относятся тиун огнищный и конюший, хотя упомянутые отдельно, не в числе княжих мужей (Кар., 10). В поздних списках Русской Правды (Кн. Оболенского) принцип неравенства выражен так: ‘любо розсудити по мужу смотря’. Из остальных нападений на личные права неодинаковой каре подлежит ‘мука’ (незаконное истязание, пытка) огнищанина, за что полагается 12 грив. продажи, и смерда, за что — 3 грив. (Кар., 89 и 90). Один из смоленских договоров с немцами отличает бороду обыкновенного человека от бороды боярина и куноемца. В этом отношении русское право имеет, по-видимому, сходство с германскими законодательствами и противоположно славянским, не допускающим общественных различий в уголовном праве, но в германских законодательствах различаются родовые неравенства (по происхождению), в русском служебно-общественные, эти мнимые привилегии уже разъяснены нами в истории классов общества (см. выше, часть I). В договорах с немцами двойной вирой ограждаются послы и попы (которые обычно и бывали послами), т.е. лица общественных положений, важных в международном отношении. Наибольшим неравенством наказаний обыкновенно отличаются преступления против чести, но в Русской Правде вовсе не отмечена такая разница, за исключением одной неясной статьи (дополнит, 2), по которой высота штрафа определяется происхождением лица не по мужеской, а по женской линии (бабки и матери). Лишь в поздних редакциях церковного устава Ярослава штрафы за преступление против чести, действительно, очень резко отличаются по общественным классам (больших бояр, меньших бояр, нарочитых людей, простой чади). В отношении к правам имущественным выше оценивается собственность княжества, но лишь в частном вознаграждении, а не в уголовном штрафе (Ак., 25, 30). 2) По полу. Различие уголовной защиты прав женщины от защиты прав мужчины можно увидеть в следующей статье 3-й Правды (Кар., ст. 101): ‘если кто убьет жену, то тем же судом судить, как и мужа, если будет виновата (по другим спискам ‘виноват’), то полвиры — 20 грив.’, принимая слово ‘жена’ в древнем значении ‘женщина’, находят, что жизнь женщины оценивается вдвое меньше жизни мужчины (в противоположность большинству германских правд). Другие полагают, что за убийство женщины полагается вообще такая же вира, как и за убийство мужчины, но если убитая вызвала нападение собственной виной, то полвиры. Но за убийство в ‘сваде’ (вызванное ссорой) та же Правда назначает виру в 40 грив. (Кар., 4), и вообще было бы непонятно, почему понижение наказания допущено только тогда, когда речь зашла о женщине, а не вообще, когда убийство вызвано жертвой. Остается думать, что речь идет о жене как супруге и убиение ее мужем за преступление против семейных прав. Аналогия немецких законов не дает руководящих указаний. Важнее для нас аналогия других славянских законодательств и позднейшего русского права, по которым убийство женщины и мужчины оценивается одинаково.
Классификация преступлений делается в Русской Правде на основании их объектов, уже древнейшая Правда держится в этом случае определенной системы, рассматривая сначала преступления против личных прав: убийство, нападение на здоровье и на честь, затем преступления имущественные, того же порядка держится и 3-я Правда. Ему будем следовать и мы.
Преступления против личных прав, убийство. Преступления против жизни им снуются убийством’ (Кар., 3, над.) и ‘разбоем’ (Ак., 19 и Кар., 4), но первым термином называется убийство вообще, вторым — предумышленное (в уставе Ярослава оно именуется ‘душегубством’). Различие непредумышленного и предумышленного убийства не указывается в древнейшей Правде, с некоторой неясностью говорит об этом 2-я Правда (Ак., 18 и 19), вполне отчетливо различает упомянутые понятия 3-я Правда (Кар., 4 и 5), а именно различает убийство, совершенное в ‘сваде’ — ссоре, на пиру открыто (в таком случае община-вервь помогает убийце уплатить виру), и убийство в разбое, безо всякой свады, когда убийца выдается на поток и община лишь в том случае платит за него, если скрывает его и не выдает князю). Совершенно подобным образом различаются оба понятия в Полицком статуте(ХVII, 55-56): ‘где случится мертвая кровь, то 140 либр, т.е. когда кто убьет другого в ссоре, а если убьет способом ассасинским (разбойничьим), из засады, или по какой корысти, или убивши ограбит, то следует vraida’.
Увечье по древнейшей Правде относится вполне к преступлениям против жизни, именно за него полагается вира (Ак., 5). 3-я Правда смягчает наполовину наказание, ‘о ‘е выводит увечье из разряда преступлений против жизни, назначая за него почувирье. По древнейшей Правде увечьем называлось отнятие руки или ноги, и тогда было понятно, почему оно равнялось убийству: увечный (лишенный средств защищать себя) умалялся в своей правоспособности (в христианскую эпоху поступал под опеку церкви), т.е. выходил из ряда лиц: для кем наступала так называемая гражданская смерть. По 3-й Правде понятие увечья распространено на лишение глаза и носа, тогда уже не существовало оснований причислять это преступление в поп не к убийству. Отнятие прочих членов входите другой, низший разряд преступных действий, а именно:
Преступления против здоровья: легкие увечья — отнятие пальца (Ак., 6), нанесение раны обнаженным мечом (Кар., 25), побои и удары, не имеющие отношения к оскорблению чести (Ак., 9). За все эти виды преступных деяний, среди которых есть весьма тяжкие, взыскивается обычно средняя продажа (3 грив.).
Преступления против чести. Русская Правда знает оскорбление чести только делом, а не словом, а потому преступления этого рода по внешнему составу сливаются с преступлениями против здоровья. Различия между теми и другими устанавливаются гораздо большей наказуемостью некоторых деяний, не соответствующей величине материального вреда их, например, удар не обнаженным мечом или рукоятью, конечно, наносит гораздо меньше вреда, чем тяжкая рана мечом, между чем за деяние первого рода полагается штраф вчетверо больший (12 грив.), чем за второе (Кар., 19). Точно такое же значение имеет такой же высокий штраф за удар батогом, жердью, ладонью, чашей или рогом (орудиями пира или тупой стороной меча (Ак., 3 Дар., 21). Наконец, сюда относится вырывание бороды и усов как символов мужества, особо чтимых многими древними народами (Ак., 7, Кар., 78). Сюда же относится и выбитие зуба, очевидно, совершенное ударом по лицу (Кар., 79). Если за отнятие пальца взыскивалось 3 грив., то ничем иным нельзя объяснить штраф в 12 грив, за вырванье уса, как понятием психического оскорбления. Таким образом, психические мотивы преобладают в сценке преступных деяний над физическим вредом. Это особенно обнаруживается т привилегированного положения чести женщины. Русская Правда не отмечает особой тяжести этого преступления, но современный ей памятник (догов, с немц. 1195 г., ет. 7) назначает за удар женщине (замужней или девице) штраф, равный вире за убийство свободного человека, и столько же частного вознаграждения оскорбленной. В том же договоре есть постановление о наказуемости таких деяний против чести женщины, которые не имеют ничего общего с преступлениями против здоровья: ‘кто сорвет у чужой жены головной покров, е того 6 грив, за сором’ (ст. 8). В поздних редакциях церковного устава Ярослава (ст. 22) появляется оскорбление словом, и имеются в отношении к женщине, причем честь (вопреки Русской Правде) оценивается уже весьма различно, смотря по общественному состоянию оскорбленной.
Преступления против свободы известны Русской Правде в двух видах. Это, во-первых, продажа: полу свободного человека: ‘если господин продаст закупав полное холопство, то за обиду 12 грив’ (Кар., 73). Во-вторых, лишение свободы, по лживому обвинению (Кар., Ш), договор 1195 г. (ст. 4) объясняет, что деяние этого рода каралось как оскорбление чести: ‘если свяжут мужа без вины, то 12 грив, за сором’. Преступления против прав имущественных. Не все ныне известные виды преступных деяний этаго рода известны Русской Правде. Именно она упоминает о разбое только как о преступлении против жизни, но предумышленное убийство по Русской Правде есть убийство с корыстной целью, что и приближается к понятию разбоя в нашем смысле. В таком значении употребляется термин в бытовых памятниках времен Русской Правды, так, в житии Феодосия рассказывается, что ‘некогда были схвачены разбойники от людей, стороживших дом свой’. Грабеж, хотя и не выделяется как специальный вид преступления, несомненно наказывается наравне с татьбой и под именем татьбы, в бытовых памятниках встречается и самый термин с этим значением, в Изборнике ХIII в. читаем: ‘что есть мытоиметво? Грех, срама не имый, грабление насильное, то бо есть разбойничества злее, разбойник бо срамляется крадый, а с дерзновением грабит’, таким образом, все три термина: ‘разбой’, ‘грабеж’ и ‘кража’, употребляются для выражения одного и того же понятия, но несомненно, что каждый из них имеет и свой специальный смысл. Русская Правда не знает также и термина мошенничество, но имеет в виду некоторые виды деяний этого рода: злостное банкротство (Кар., 133) и торговый обман при продаже коней (дополн. ст. 1), последний случай, впрочем, ведет лишь к гражданскому удовлетворению.
Из имущественных преступлений, известных Русской Правде, первое место занимает татьба. В уголовной оценке татьбы по Русской Правде конкурируют субъективный и объективный взгляды на преступление: тяжесть татьбы определяется ценностью украденного, впрочем, все предметы разделены только на три категории: высшую, за предметы которой взыскивается 12 грив, продажи (холоп — Кар., 34, бобр — Кар., 81), среднюю с продажей в 3 грив, (рогатый скот — Ак., 29 и Кар., 38, пчелы — Кар., 87, охотничьи собаки и птицы — Кар., 93), прочие предметы включаются в низшую категорию с продажей в 60 кун. Но рядом с этим уголовная тяжесть татьбы измеряется и напряженностью преступной воли: ‘если кто украдет скот в хлеве, то 3 грив, и 30 кун, а если кто украдет скот на поле, то 60 кун’ (Кар., 38-39), т.е. кража вещей, охраняемых собственником, карается гораздо тяжелее кражи простой, так как в 1-м случае преступнику предстояло преодолеть больше препятствий для исполнения преступного намерения. О рецидиве при краже Русская Правда не упоминает, но, быть может, этим понятием объясняется высокая уголовная кара за конокрадство в 3-й Правде, именно коневый тать выдается князю на поток, тогда как клетный платит только 3 грив. (Кар., 31), между тем ценность предметов, сохраняемых в клети, может много превышать ценность одной лошади. Зарезавший коня злонамеренно (Кар., 98), т.е. совершивший преступление более тяжкое, чем татьба (см. ниже), карается лишь 12 грив, продажей. За простую кражу лошади полагается продажа, а не поток (Ак., 29, Кар., 33). Остается думать, что под коневым татем ст. 31-й разумеется конокрад по ремеслу и рецидивист. О святотатстве лишь упоминается в церковных уставах без назначения определенного наказания.
Истребление чужих вещей, именно движимых, сточки зрения материального вреда, должно бы оцениваться наравне с татьбой тех же вещей, однако, оно наказывается в три раза строже (Кар., 98, ср, с Кар., 38, о порче чужих вещей см Ак., 17). Поджог, по Русской Правде, не есть истребление огнем каких бы то ни было вещей, поджог борти, например, есть преступление особого порядка, наказываемое лишь 3 грив, продажею (Ак., 30), поджог в собственном смысле есть истребление огнем зданий, караемое потоком и разграблением, такое тесное и правильное понятие не встречается в других славянских законодательствах, по чешскому праву, за поджог леса — сожжение (Maj Carol. XXXV, по сербскому (Зак. Душана), за поджог сена вне села — сожжение. Под зданиями Русская Правда разумеет двор и гумно, т.е. как здания, назначенные для жилища человека, так и для хранения продуктов (Кар.,,97).
Незаконное пользование чужими вещами карается, по Русской Правде, наравне с татьбой: ‘кто поедет на чужом коне, не спросившись у хозяина, то 3 грив.’ (Ак., 11, Кар., 28). Истребление признаков частной собственности (знамений, меж) наказывается высшей продажей в 12 грив. (Кар., 82-83).
Этим и оканчивается система преступлений по Русской Правде, ограничиваясь, как сказано, деяниями, направляемыми против частных лиц. Дальнейшие сведения о других видах преступных деяний извлекаются уже из других, бытовых и законодательных, памятников той же эпохи.
Преступления против прав государства. Русская Правда не содержит постановлений о преступлениях этого рода частично по обыкновенной неполноте закона в сравнении со сферой действующего права, частично же потому, что преступность некоторых деяний из этого разряда не вполне была осознана. Так, понятие о верховной измене противоречило тогдашнему вечевому строю русских земель: борьба населения или одной части его со своим князем есть обычная политическая борьба партий, а не преступление, победившая партия могла потом принимать репрессивные меры, которые нельзя считать наказанием. Пример восстания киевлян на своего князя Изяслава в 1067 г. и казней, которые потом совершил этот князь, доказывает высказанное сейчас соображение, но вместе с тем и свидетельствует, что понятие о верховной измене начало уже складываться: сами киевляне называют свое восстание ‘злом’, летописец осуждает князя, что он произвел казнь без суда (Лавр, лет), князь отрубил головы 70 чел., которые выпустили Всеслава, других ослепил, а ‘иных без вины погубил’.
Понятие об оскорблении величества складывается в особенности в Суздальской земле и выражается летописцем по случаю убийства Андрея Боголюбского. Понятие земской измены было доступнее и легче, но не в отношениях между русскими землями: содействие стороннему князю, добывающему стол, могло неказаться изменой. Лишь тайный перевет с врагами своего князя всегда осуждается (пример Блуда, предавшего Ярополка Владимиру). В Новгороде и Пскове вообще яснее и раньше, чем в других землях, развивается понятие земской измены: в 1141 г. казнили в Новгороде Якуна, который бежал за удалившимся кн. Святополком: обнажив его, ‘свергли’ с моста в Волхов. В отношении к врагам-иногородцам земская измена везде и для всех была ясна: в 1194 г. в Новгороде казнили изменников, предавших дружину новгородскую Югре. Одновременно с политическими преступлениями уясняются и преступления по службе, причем ответственными лицами являются как сами князья, так и подчиненные власти. Вообще во всех землях князь, совершивший преступление по своей должности, подлежал суду и наказанию союза князей: ‘ряд наш так есть, оже ся князь извинит, то в волость’ (Ипат. лет., 1177). Но в Новгороде и Пскове, а отчасти и в других землях князья подлежали также суду веча: в 1136 г. новгородцы судили князя Всеволода за неисполнение им обязанностей князя как вождя и правителя. Что касается подчиненных властей, то, например, в 1209 г. в Новгороде судили и казнили посадника за превышение власти (незаконное наложение податей). В других землях подобные преследования высших властей совершались еще в форме народных восстаний, особенно при смене князя (в Киеве по смерти Святополка), а это показывает, как неясно должно быть в то время представление о преступлениях граждан против порядка управления, составление мятежных скопищ было обыкновенным явлением при вечевом складе общества: случай в Новгороде, описанный под 1071 г., когда весь народ стал за волхва и лишь князь Глеб с дружиной за епископа, показывает, как трудно было причислить подобные явления к обыкновенным преступлениям. Точнее были понятия о преступлениях судебной власти, почему только этот один род государственных преступлений и отмечен Русской Правдой, таких преступлений не могло быть, когда право восстанавливалось только самими потерпевшими, но во времена Русской Правды, когда произвол мстителей был полностью ограничен, было постановление, что за ‘муку’ огнищанина или смерда без княжеского слова полагается продажа (Ак., 31-32: Кар., 90-91, ср. Кар., 135).
Преступления против веры могли существовать и в языческую эпоху (как показывает казнь в Киеве варяга-христианина за отказ выдать сына на жертву богам при Владимире), но нынешнее понятие о них образовалось с принятия христианства и сформулировано по греко-римскому праву в церковных уставах. В уставе Владимира отмечено два вида их: зелейничество и ведьство. Устав Всеволода называет то же чародеянием и волхеованием. Первое имеет сложный объект: оно есть знание (знахарство) особенных сил природ (преимущественно ‘зелий’ — трав), соединенное с пользованием этими силами во вред другим (crimen roaleficoriim), почему зелейничеством называлось и отравление. Второе — это мнимое знакомство с миром невидимым (crimen mathematicorum). Так как действия такого рода не только не преследовались языческой религией, но и возникли от нее, то первоначально трудно было преследовать их как преступление (выше был приведен случай, когда весь народ стал на сторону волхва). Лишь в XII и XIII вв. господство двоеверия ослабело, и тогда начинается повсеместное и частое преследование волшебства: например, в Новгороде в 1227 г. ‘сожгли 4 волхвов, обвиняя их в том, что они делали потворы, а Бог ведает (правда ли это), их сожгли на Ярославе дворе’. Другие действия, воспрещенные, как противные вере и церкви, суть молениев рощах или у воды и под овином, ограбление трупов, посечение крестов (на могилах и на дорогах), отрезание частиц от священных предметов (для волхвования) и введение в церковь собак или птиц.
Преступления против семейного права и нравственности возникли также только со времени принятия христианства и отмечены в тех же церковных уставах. Сюда относятся: а) преступления против христианского строя семьи, подлежащие суду церкви и денежному штрафу в пользу церковных властей, но с добавочным уголовным наказанием со стороны князя: брак в близких степенях родства или свойства (церк. уст. Яросл., ст. 12), двоеженство в собственном смысле, т.е. одновременное сожительство с двумя женами (там же, 13), и двоеженство не в собственном смысле, т.е. женитьба на другой без правильного расторжения первого брака (там же, 7), двоемужие, при котором наказанию подлежат как сама двоемужница, так и второй муж (по сп. Макаркя), прелюбодеяние со стороны мужа (уст. Яр., ст. 6), самовольное отпущение жены мужем (развод — там же, ст. 3) и развод по согласию супругов без воли епископа (там же, 14), причем наказание весьма различается, смотря по тому, был ли брак венчанный или нет, злоупотребление со стороны родителей брачной судьбой детей, т.е. отказ в согласии на брак или принуждение к нему (там же, ст. 21), б) общие преступления, совершаемые в семейной сфере, которые подлежат суду князя или, может быть, общему суду церкви и князя, но вира и продажа делятся между церковной и государственной властями, таковы: убийство и душегубство (непредумышленное и предумышленное убийство), совершаемые при свадьбе или сговоре (ст. 26), поджог (ст. 10, быть может, здесь разумеется поджог церковных зданий и зданий в имениях церкви), кража между супругами (со стороны мужа) — конопля, льна, ‘жита’, под которым разумеются продукты, необходимые на общее содержание семьи, и женской одежды (ст. 24-25), в) преступления против нравственности: блуд в различных видах, похищение девиц с тройственным объектом как оскорбление нравственности, как нарушение прав родителей и как бесчестие похищенной (ст. 1), изнасилование, особенно квалифицированное (ст. 5), также с объектом сложным (как преступление против здоровья, чести и нравственности), скотоложство (ст. 16).
Как бы ни были сомнительны редакции устава Ярослава, но старейшие из них, несомненно, относятся к эпохе Русской Правды, а потому содержание их может и должно выражать действительное состояние уголовного права того времени.

6) Наказание

Так как наказание есть восстановление нарушенных преступлением прав общества, то основной интерес исторического изложения права наказания есть вопрос об общественном элементе его об очищении его от личной примеси (начиная почти с животной реакции и самозащиты).
Понятие о наказании. Термины общие для выражения этого понятия в законодательных памятниках не встречаются, кроме слова ‘казнь’, упомянутого выше (договоры русских с греками). Но в памятниках бытовых употребляются термины ‘наказание’ и ‘месть’ (в общем смысле наказания). ‘Месть’ в широком смысле означает наказание вообще: волхвы, наказанные Яном на Белоозере, приняли ‘месть от Бога’ (Лавр, лет.), в Законе судном людей (по изд. Рус. достопам., гл. 69) сказано: ‘Аще кто бьет раба своего жезлом, ти умрет от руку его, — судом да ся мьстит’. В частности, термин ‘месть’ применяется как к каре, налагаемой частным лицом, так и k наказанию, назначаемому судом: ‘местником’ в договоре Олега (ст. i 2) названа сторона в процессе. Местником называется также судья: в Законе судном людем (того же изд. 76) говорится, что если низшие судьи отказывают в правосудии, то ‘взиидут к великому отместнику, его же постави власть наша’. Юридический сборник (изд. во II ч. Русских достопамятностей) начинается так: ‘Нищего не помиловати яко месть’, что составляет перевод Исхода (XXIII, 3): ‘Нищего да не помилуеши на суде’, поэтому Дубенский справедливо говорит: ‘месть то же, что суд, %picriq’. Филологический смысл слова ‘наказание’ есть ‘научение и исправление’: ‘наказание — institutio, poena, каказатн — instituere (‘тыи въспитаме и наказа и наоучи), punire’ (Речник Даничича). В смысле слова ‘наказание’ (исправление) выражен основной взгляд на цель наказаний, взгляд, конечно, указывающий на будущее и мало применимый к самой эпохе Русской Правды. В эпоху мести целью наказания является возмездие, т.е. воздаяние злом за зло, что впоследствии усвоено и государством. В эпоху денежных выкупов к этой прежней цели присоединяется другая, уже чисто государственная, — финансовые выгоды: когда Владимир Св. ввел было, по совету епископов, вместо вир смертную казнь, то дума боярская настояла на восстановлении вир по следующему единственному основанию: ‘ожевира, то на оружии и на коних буди’, т.е. вира даст средства приобретать оружие и коней. Нет сомнения, что один из главных видов потока — обращение преступников в рабство князю — возник также из расчетов экономических. До некоторой степени финансовыми соображениями объясняется долговременное существование общинной (дикой) виры (см. ниже) и возможность для населения откупаться от уплаты виры постоянным (таксированным) налогом (см. Уст. грам. Ростислава Смолен. 1150 г.), а также и то обстоятельство, что государство жалует частным лицам имения ‘с вирами’. Из этого не следует, что государство за деньги отказалось вовсе от своего карательного права: право наложения наказаний переходит к общинам и, может быть, частным лицам*, но состоит под надзором государства.
_______________________
* См. грамоту Мстислава Юрьеву монастырю ИЗО г. в Хрест., вып. I и прим. к ней 4-е. Вопрос о частновладельческом карательном праве не может быть разрешен для древнего периода с достаточной точностью по недостатку источников.
_______________________
Вообще же право и отмены наказаний е 1-й период определяется понятием о мести и других видах тогдашних наказаний.
Виды наказаний в историческом порядке: 1) месть, 2) денежные штрафы, 3) уголовные кары.
Месть в тесном смысле есть возмездие за уголовную неправду, совершенное руками потерпевшего. В том понятии, какое дает о ней Русская Правда, месть совмещает и частный, и общественный элементы наказания, что видно из нижеследующего: 1) месть не только признана, но и предписана законом (Рус. Пр. Ак,, 1, Кар., 1), ‘если отсечет руку, то дети искалеченного должны смирить’ (Ак., 5). Обязательный характер мести ясен в особенности в договорах с греками, причем договаривающиеся стороны заботятся, чтобы преступник не оставался без наказания (‘да умрет’, ‘да убиют и’). 2) Месть соединяется с судом, т.е. требует или последующей за местью санкции суда (как обычно и бывало), или предварительного решения суда: древнейшая Правда требует, чтобы окровавленный или раненый доказал на суде справедливость обвинения и только после этого может или мстить, или взять за обиду 3 гривны (Ак., 2). Летопись под 1070 г. рассказывает, что когда-то раньше (конечно, до отмены мести) воевода княжий Ян схватил ярославских волхвов на Белоозере, осудил их за убийство многих женщин и наказал так: выдав их родственникам убитых, сказал им: ‘мстите своих’, родственники предали осужденных смерти. 3) Закон определяет: кто имеет право (и обязанность) мстить, а именно: за убийство мстят члены рода (отец и сын, брат, дядя и племянник, Ак., 1, Кар., 1), в 1-й ст. Русской Правды, однако, содержится неполное определение круга мстителей: не указано право мести за мать, сестру, жену и дочь, несомненно существовавшее, как видно из приведенного сейчас летописного факта. Но это есть результат обыкновенного недостатка обобщений в древних памятниках, которые, вместо этого, стараются перечислить частичные подробности, но всегда неудачно. Право мести за лиц женского пола подразумевалось под соответствующими степенями родства мужского пола. За увечье полагалась месть членов семьи: ‘тогда чада смирять’ (Ак., 5). За личное оскорбление и побои — месть личная: ‘оже ли себе не может мьстити, то взята ему за обиду 3 грив.’ (Ак., 2). 4) Этим определяется и то, за какие преступления полагалась месть. Именно: за убийство, увечье и нападение на здоровье и честь. Что касается убиения вора, т.е. мнимой мести за татьбу, то мы говорили, что здесь не самоуправство, а состояние необходимой обороны. 5) В чем состояла месть? В каждом ли случае преступник отдавался на полный произвол мстителя? Думать так не позволяет соединение мести с судом и ясное различение в Русской Правде относительной тяжести преступных деяний. За убийство должна была следовать смерть, но не за увечье (‘смирять’ не значит лишать жизни) и не за личные оскорбления, это показывает аналогия постановлений о мести холопу, ударившему свободного мужа: при Ярославе было позволено убить его за это. но сыновья Ярослава, отменив такой суровый закон, не вполне уничтожили месть и постановили, что оскорбленный может или связать его, или побить, т.е. месть состояла в лишении свободы и телесном наказании. 6) С заменой родовых союзов общинными и земскими месть вымирала постепенно, ибо в мщении участвует уже земская (государственная) власть, несомненно, что и христианство имело сильное влияние на ослабление мести, случаи замены мести выкупом по закону (при бегстве преступника) и по условию с мстителем делались чаще. Последнее не служит отрицанием уголовного характера мести, ибо прощение преступнику (с условием имущественных взысканий) совершалось при участии общества, на что указывает обряд покоры, известный не только у западных славян, но и у русских (галичан, см, Akta grodzkie и zernskie, T. VI, N 40). Уже при Владимире св. осуществление мести было редким явлением, тогда при решении вопроса о наказании за разбой речь шла о выборе между казнью и вирой, без упоминания о мести. Хотя месть не исчезла во второй половине XI в., как видно из Ярославовой правды и летописных фактов, но практическое ослабление ее дало возможность князьям Ярославичам отменять ее законом: ‘После Ярослава собрались сыновья его и отложили убиение за голову, и предписали выкупаться деньгами’ (Кар., 2), применение мести на Белоозере, записанное в летописи под 1070 г,, не может служить подтверждением той мысли, будто Яросяавичи отменили не месть, а смертную казнь, установленную Владимиром, последняя отменена самим Владимиром, случай на Белоозере только записан под 1070 г. Несмотря на указанные ограничения мести, одно существование ее указывает на важнейшее значение частного лица в сфере уголовного права.
Денежные штрафы. В мести соединялись нераздельно частный и общественный элементы наказаний, как скоро месть заменена денежными штрафами, то оба элемента тотчас выступают в своей раздельности, штрафы делятся на уголовные (в пользу общественной власти) и частное вознаграждение потерпевшему, а именно: за убийство — вира (в пользу князя) и головничество (родственникам потерпевшего), за прочие преступления — продажа (князю) и урок (потерпевшему).
Вира и головничество. Слово ‘вира’, не встречающееся в других славянских языках, считают заимствованным из немецкого языка (Wehrgeld), но корень его находится во множестве языков (между прочим, в финском). Уголовное значение виры известно со времен Владимира: когда он, по совету епископов, качал было казнить разбойников, то дума представила ему, что это невыгодно, ибо вира дает средства для приобретения оружия и коней (Лавр, лет., 996). По Правде Ярослава, вира взимается в том случае, если нет мстителя (Ак., 1), Ярослав установил ‘урок’ (таксу) в пользу вирника, собиравшего виры на князя (Ак., 42). Для XII в. уголовное значение виры не подлежит сомнению: в Суздальской земле княжеские чиновники притесняют народ вирами и продажами. Вир а взыскивалась не всегда с одного преступника, но иногда с общины — верви, к которой он принадлежит, в таком случае она называлась дикой вирой и взыскивалась в двух случаях: а) если совершено убийство непредумышленное и преступник состоит с членами общины в круговой поруке, б) если совершено убийство предумышленное, но община не разыскивает убийцу (прикрывает его и не выдает). В первом случае вервь платит с участием самого преступника (в соответственной доле), во втором случае уплата виры рассрочивается на несколько лет (Кар., 5). Происхождение круговой поруки объясняют иногда из полицейеко-финансовых целей государства, т.е. из стремления князей получать доход от преступлений не всяком случае вместе с тем заставить общины предупреждать преступления. Но оба эти соображения могли явиться и явились впоследствии при развитии государственной власти, первоначальная же круговая порука не является искусственным государственным учреждением, а возникает повсюду как из имущественной и личной солидарности родовых и территориальных общин, так еще более из права общин налагать на преступников наказания. Право общин не только преследовать преступления, но и карать за них в древнейшее время не подлежит сомнению, на основании соображений с последующими явлениями русского права, например, ‘копными’ судами в Западной России, которые представляют собой лишь остаток древних более полных прав общин. Но что это право общин не было безусловным (независимым от государства), доказательством служит именно дикая вира, а равно и некоторые фактические указания (в упомянутом выше случае воевода черниговского князя Ян требует от белозерцев поймать и выдать ему волхвов, производивших смуту). Вообще с ослаблением значения частного лица (с уничтожением мести) повышается значение общин в сфере уголовного права. Величина виры постоянна: за свободных людей вообще 40 грив., за лиц привилегированных — 80 грив., за жену — 20 грив., столько же за увечье по 2-й Правде. Величина головничества не определяется законом, только при изувечении назначается определенное вознаграждение — вполовину против уголовного штрафа (10 грив.) (Кар., 22).
Продажа и урок. Уголовное значение продажи видно из некоторых приведенных фактов относительно виры, во 2-й Правде оно вполне ясно, например, из следующего: ‘если украдет лодью, то за лодью 30 резан, а продажи 60 резан’ (Ак., 34), 3-я Правда не оставляет в этом никакого сомнения (см. Кар., 23, 25, 33, 43, 132 и др.). Цифры продажи постоянны: 12 грив, (за убиение вора без требования обороны, оскорбление чести, лишение свободы за кражу холопа и бобра, за истребление коня и скота, за порчу меж), 3 грив, (и 30 кун) за все прочие преступления, кроме самых маловажных, за которые взыскивалось 60 кун или резан. Урок таксирован в законе относительно преступлений личных, наносящих физический вред (за зуб — Кар., 79, за палец — Кар. 23, за рану — Кар., 25 по 1 гривке), за преступление против чести Русская Правда не дает таксы, между тем как церковный устав Ярослава содержит подробную оценку чести. При преступлениях имущественных или возвращается вещь, или цена ее, назначенная в законе (Кар., 40, 41, 42). Денежные штрафы в определенном количестве могли иметь правильное уголовное значение лишь в период экономического равенства. При несостоятельности преступника они должны были заменяться уголовными наказаниями, что действительно и находим прямо в правах других народов (например, сербского) и в позднейшем русском праве. Высший штраф, именно вира, уплачиваемая без помощи общины, обыкновенно был не под силу для одного преступника, а потому в 3-й Правде вираизаменена уже в законе потоком.
Поток и разграбление. Потоком называется лишение личных прав, а разграблением — лишение прав имущественных, и то и другое составляет одно наказание, а не два вида наказаний, хотя в одном случае (Кар., 31) упомянут один поток без разграбления (за конокрадство), но в другом случае термин ‘поточите’ употреблен в смысле разграбления (Кар., 97: за поджог или разграбление имущества преступника прежде всего удовлетворяется потерпевший, а ‘в остальном князю поточите’). Поток и разграбление не только заменили виру за предумышленное убийство, но и распространились на конокрадство и поджог, а практика распространяла это наказание и на политические преступления (Новг. 1-я лет. под 1209 г.), несомненно, что и за татьбу при несостоятельности следовало то же. Первоначально поток и разграбление имели неопределенное значение: с лишенным прав и его семьей можно было сделать что угодно: например, в Новгороде в 1209 г. ‘Мирошкин двор и Дмитров зажгоша, а животы их поимаша, и села их распродаша и челядь’, в 1230 г. там же ‘заутра убиша Смена Борисовичи, и дом его весь разграбиша, и села, и жену его яша’. Разграбленное имущество иногда делили ‘по всему городу по 3 гривны’, в княжествах оно поступало князю. При тесной солидарности имущественных и личных прав семьи, естественно, страдали жена и дети, причем, однако, могло следовать и предположение о их соучасти в преступлении мужа и отца и, по крайней мере, о пользовании плодами его (ср. Суд. Казим., ст. 1 и 5). Из этой неопределенной сущности потока развились уже в эпоху Русской Правды все виды уголовных кар, а именно:
а) Наказания, обращенные на свободу: изгнание и ссылка, например, в 1024 г. Ярослав ‘изымав волхвы, расточи’, кн. Мстислав в 1129 г. ‘поточи князя Полотские Царюгороду в греки’. Заключение является одним из древнейших видов наказания, при этом у русских различаются две степени: заключение в железе (цепи) — более легкая степень и заключение в погреб — более тяжелая (см. договор 1229 г., ст. 9 и прим, к ней в нашей Хрестом. по ист. рус. права, вып. 1). О последнем находим свидетельства, относящиеся к середине XI в. (заключение князя полоцкого Всеслава в погреб в Киеве и освобождение его оттуда народом). По сведениям из эпохи более поздней, следует думать, что подземные тюрьмы устраивались в фундаменте крепостных башен (почему немецкое наименование башни Thurm перешло в русское название ‘тюрьма’). Но заключение во всех его видах в древнейшую эпоху имело не столько карательное, сколько предупредительное значение и применялось как к преступникам до назначения им действительного наказания, так и к пленникам. Заключение, соединяемое со ссылкой, давало новый вид наказания — заточение. Например, в 1141 г. ‘заточиша Якун в Чудь с братом, оковавше ируцек шыи’. Обращение в рабство: в договоре с немцами 1229 г. (ст. 11) говорится: ‘если князь разгневается на своего человека и отнимет все — жену и детей в холопство, то платить наперед его долги немцам’.
б) Наказания, обращенные на здоровье, болезненные и членовредительные: кроме фактических свидетельств о применении их в XI — XII вв. (см. выше), в Русской Правде упоминается битье кнутом у колокольницы(Кар., 135), но это не наказание, а пытка, гораздо важнее то, что вместо слов ‘на поток’ в некоторых списках Русской Правды стоит ‘на бой’, что, по мнению Н.В. Калачова, может означать не только побои, но и смертную казнь*.
_________________________
* Тимофеев почему-то причисляет нас к писателям, отвергающих существование болезненных и членовредительных наказаний в до татарскую эпоху (‘Ист. телесн. наказаний’, стр. 51, см. нашу заметку по поводу сочинения Ступинав ‘Универс. Извест.’, 1888).
_________________________
в) Смертная казнь. Фактические указания о применении смертной казни относятся к древнейшим временам, выше было упомянуто свидетельство арабских писателей о том, что руссы казнят воров через повешение. При Владимире Св. временно была введена смертная казнь за разбой. В Киеве ‘розгневася князь (Ростислав), повеле связати ему (Григорию Чудотворцу) руци и нозе и камень на выи его обесить и въвреши в воду, и такс потоплен бысть’ (Памяти., изд. Яковлевым, стр. CXL). В Новгороде в 1141 г. ‘Якуна мало не до смерти убиша, обнаживше, яко мати родила, и свергоша с моста, но Бог избави, прибреде к берегу и боле его не биша’. Там же в 1228 г. ‘возметеся весь город и поидоша с веця в оружии… На Душильця — на Липиньского старосту, тако поспаша грабить, а самого хотеша повесит и, не ускоци к Ярославу’ (Новгор. 1-я лег., стр. 44). В 1224 г. сожгли четырех волхвов за волшебство (там же). В 3230 г. жгли людей за людоедство (во время голода). Ео многих из этих случаев можно вздеть расправу разгневанного народа или князя — месть за государственные и религиозные преступления, причем непосредственно оскорбленным и мстителем является само государство или его представитель — князь (в таком виде и зарождается первоначально кара за государственные преступления). Hо есть свидетельства о назначении смертной казни по решению обыкновенных судов: в житии Григория Чудотворца рассказывается, что пришли к нему трое, из которых двое искушали его, ложно говоря о третьем: ‘Это друг наш, он осужден на смерть, просим тебя спасти его, дай ему, чем искупиться от смерти’ (Пашгт., изд. Яковлевым, стр. CXXXVIII). Этот случай показывает, что смертная казнь назначалась при несостоятельности преступника. Подобный же случай рассказывается в житии Агапита, к которому привели уже не мнимо, а действительно осужденного на смерть (там же, стр. CXXXII). Классическое место поучения Мономаха имеет двойственный смысл: ‘не убивайте, ни повелевайте убити, аще будет повинен смерти’, очевидно, суды могли приговорить к смерти. Но это же самое поучение показывает, что смертная казнь противоречила национальным воззрениям русских и что последующее чрезмерное развитие ее можно объяснить лишь внешними влияниями, прежде и более всего византийского права, а потом татарских обычаев, церковные суды рано начали применять членовредительные наказания (см. в лег. рассказе о суздальском епископе Феодоре и суде над ним митрополита) и, вероятно, смертную казнь. Так развивались виды наказаний един из другого: в случае невозможности применялись денежные выкупы, в случае имущественной несостоятельности — уголовные кары.

3) Смешанная система судных и древнейших уставных грамот

В Псковской и Новгородской судных грамотах и древнейших уставных излагаются уголовные постановления, весьма сходные с постановлениями Русской Правды: из преступлений (кроме измены, Пек. судн. гр., ст. 7) отмечаются лишь частные: душегубство, нанесение ран, оскорбление чести (уже сословной), побои, татьба (и ‘свод’ для отыскания вора), порча межевых знаков (Двин. уст. гр. 1397 г., ст. 1-5), поджог, разбой и грабеж (Пек. судн. гр., ст. 7 и др.). Наказания состоят преимущественно в денежных штрафах — ‘вире’ или ‘продаже’ (Двин. тр., ст. 4, 5, 6), равной частному вознаграждению, о вире упоминается только как о дикой (общинной), и именно в случае неотыскания общиной преступника (там же, ст. 1). Смертная казнь введена в закон, но болезненные и членовредительные наказания еще не узаконены1 Смертная казнь полагается за татьбу в третий раз, конокрадство, за татьбу кромскую (или храмскую), за поджог и земскую измену (Пек. суд. гр., ст. 7-8)*. В одном случае упоминается дыба (за нарушение порядка в суде: Пек. судн. гр., ст. 58) Очевидное преобладание имущественных взысканий над уголовными карами и, кроме того, соразмерность уголовных штрафов с суммой частного иска весьма приближает уголовное право судных и уставных грамот к старой системе Русской Правды, впрочем, при этом не следует забывать, что денежные штрафы могут получить (и получили) чисто карательное значение, так, например, большое экономическое неравенство между классами общества, уже сложившееся в эту эпоху, заставило законодателя в некоторых случаях разнообразить денежные штрафы по состоянию преступников, а именно назначать тем больший штраф, чем выше состояние виновного (Новг. суда, гр., ст. 10). Поэтому одним преобладанием имущественных кар еще нельзя измерять степень близости уголовного права этой эпохи к прежней системе композиций. Существенным и главным вопросом является право наложения и отмены наказаний, поскольку в нем конкурирует частное потерпевшее лицо с государственной властью.
______________________
* На практике в эту эпоху применение смертной казни увеличивается как в Новгороде (в 1442 г. совершена казнь над многими людьми по обвинению в поджоге), так и в княжествах (в 1444 г. в Можайске был сожжен боярин Андрей Дмитр. за чародейство).
______________________
Известно, что в смысле преобладания прав частного лица над правами государства система композиций удерживалась (наряду с уголовными штрафами) весьма долгое время у многих народов, в особенности в западнорусском праве, где до позднейших времен допускались мировые по уголовным делам, преимущественно по преступлениям личным (убийству и др.): стороны могли вступать между собою в непосредственное соглашение, могли избирать посредников (compositores-ледначей’). Даже суд, когда к нему обращаются с жалобой по таким делам, приглашает к примирению или обращает спор к частным посредникам. Условиями мировой могли быть денежный выкуп (соединяемый с покорой), а также назначение уголовного наказания (преимущественно тюремного заключения) на сроки, условленные в мировой записи. Акты мировой записи вносятся в книги суда и получают силу судебного приговора (ср. Демченко ‘Наказание по Литовскому статуту’: стр. 259-266, особенно последняя). Правда, в западнорусском праве содержится довольно раннее ограничение мировых по уголовным делам (в судебнике Казимира 1468 г., ст. 12), а именно: ‘Когда выдадут злодея по приговору суда, то (тот, кому выдадут) должен ‘казнить’ его, как велят. Но если тот, кому выдадут татя, не захочет его казнить, а возьмет с него выкуп (‘заплату’), а его пустит или его себе в неволю возьмет, — тот уже ‘из прававы ступает’ (совершает правонарушение)… и нам (вел. князю) его наказать’. Но так как потом (в XVI в.) статут допускает мировые в большом числе случаев, то следует думать, что судебник Казимира имеет в виду исключительно преступление татьбы. Статуты 2-й и 3-й расширили право композиции и на это преступление.
В северорусских памятниках XIV и XV вв. воля частного истца как в преследовании преступлений, так и в наложении наказания раньше и больше ограничивается правами государства, хотя в главных чертах остатки системы композиций проявляются так же, как и западнорусском праве, а именно: мировые по делам о татьбе воспрещаются раньше, чем по преступлениям против личных прав. Этому, по-видимому, противоречит следующее постановление Пек. суда. гр. (ст. 52): ‘А на татии и на разбойники же, чего истец невозмет, и князю продажи не взяти’. Если бы истец всегда мог посредством мировой отклонить все последствия уголовного преследования, то это противоречило бы другой статье (97) того же памятника, по которой продажа в пользу князя берется и тогда, когда преступление совершено над отцом или братом, т.е. когда нет частных истцов. Всего больше возбуждает недоумение то обстоятельство, что в приведенной статье речь идет именно о татьбе, т.е. таком преступлении, которое, как мы видели сейчас, раньше других изымается из сферы произвола потерпевших лиц. Эта статья, очевидно, означает только соразмерность пошлин с частным иском.
В древнейших северорусских уставных грамотах есть следующее постановление ‘о самосуде’ как самостоятельном преступлении (Двин. Уст. Гр., ст. 6): ‘А самосуд то, кто, изымав татя с поличным, да отпустит, и себе посул возмет, а наместники доведаются до заповеди, ино то самосуд, а опричь того самосуда нет’. Русская Правда взыскивала за самовольное наказание вора, здесь содержится запрещение самовольного освобождения от наказания, в чем нельзя не видеть дальнейшего развития уголовных понятий, вопреки мнению Б.Н. Чичерина, который полагает, что и в эту эпоху общество прикрывает преступников, а правительство преследует преступления лишь ради доходов (и потому система кормления наместников принесла будто бы громадную пользу)*. Запрещение самосуда вызвано, очевидно, не финансовыми целями государства, а сознанием государственного вреда преступлений. Запрещение мировых по делам о татьбе с поличным не следует понимать совершенно буквально, т.е. в том смысле, что по всем прочим преступлениям мировые оставались позволенными, мы уже знаем, что подтатьбой подразумевались и многие другие имущественные преступления (разбой, грабеж). Однако нет сомнения, что такое раннее запрещение мировых относилось преимущественно к татьбе и притом только к преступникам ‘ведомым’, как именно говорят об этом последующие узаконения. Уставная книга разбойного приказа редакции 1566 г. постановляет, что если кто начнет иск пред губными старостами против разбойников и ‘татей ведомых’, а затем предъявит старостам мировую, то такая мировая не имеет силы, а обвиненных судить ‘для земских дел, чтобы лихих вывести’. Редакция 1617 г. той же книги назначила уже уголовное наказание за такие мировые (см. Уст. кн. разблрик., ст. 41 и УК. кн. зем. прик., IV). То же повторено в Уложении (XXI, 31) и в новоук. ст. 1669 г. По отношению к преступлениям против личных , прав и к лицам, не имеющим репутации заведомых воров и разбойников, мировые допускались долго (например, мировая 1560 г. между Новинским монастырем и крестьянами Кириллова монастыря о непредумышленном убийстве, 1684 г. между Дрошевым и Аникеевым об увечье и др., см. ак. юрид., N 270, 276 и др.). Во всяком случае, неполное запрещение мировых по уголовным делам, хотя и составляет важную особенность эпохи судных и уставных грамот, но указывает на продолжающееся значение частного лица в уголовном преследовании, т.е. продолжающееся применение системы композиций.
______________________
* В том, что финансовые расчеты при этом имеют свое удельное (не исключительное) значение, не может быть сомнений: древние цели наказания (см. выше) не скоро уступили место карательным задачам государства.
______________________

ПЕРИОД II. УГОЛОВНОЕ ПРАВО МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И РАЗВИТИЕ УГОЛОВНОГО ПРАВА В МОСКОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕ

В Московском государстве русское уголовное право вступает в период устрашающих кар: преступление окончательно понято как деяние противогосударственное, значение лица (потерпевшего) и общины в преследовании преступлений и наказании постепенно ограничивается государством. Но государство действует еще как частный мститель, стараясь воздать злом за зло, по возможности, в равной, если не в высшей степени, имея в виду и другую цель — устрашить еще не совершавших преступления, поэтому наказания принимают вполне уголовный и весьма жестокий характер.
Эти общие черты являются, однако, не сразу и не остаются неизменными в течение всего периода. В нем надо различить эпоху Судебников (XVI в.) и эпоху Уложения (XVII в.). Судебник царский объявил закон единственным источником права (ст. 97), а потому нужно было ожидать, что здесь установится понятие о преступлении как нарушении закона и сразу получит силу принцип nuilum crimen sine lege. Однако в действительности в самом законе определяется далеко не вся сфера деяний, признанных на практике преступными и подлежащих наказаниям, такова почти вся область политических и религиозных преступлений, множество преступлений против порядка управления — финансовых и полицейских (например, подделка монеты, караемая со времен вел. кн. Василия Ив.), несколько видов имущественных преступлений*. Кроме того, почти вся уголовная сфера была предоставлена народной совести: преступниками собственно признаются ведомые лихие люди, а такими людьми признаются, по договору общества, люди, даже не уличенные ни в каком отдельном преступном деянии: ‘скажут в обыску про них, что они — лихие люди, а лиха про них в обыску именно не скажут, — и старостам тех людей по обыску пытати, не скажут на себя в разйве… и старостам тех людей по обыску посадити в тюрьму на смерть’ (Белозер. губн. грам. 1571 г.). В Уложении эта черта отпадает (повальный обыск является одним из многих судебных доказательств). Таким образом, уголовное право судебников (особенно 1-го) оставляет почти неприкосновенной роль общин оценке преступных деяний. Преступление, лихое дело, совершаемое людьми, не опороченными обществом, подлежит наказанию, но гораздо меньшему. В губных учреждениях населению предоставлено преследование и казнь преступников как право и как обязанность его перед государством. Этим, между прочим, объясняется полное отсутствие в судебниках определения условий вменения, хотя само собою разумеется, что осуждение людей, неуличенных ни в каком отдельном факте преступления, основывается не на материальном вреде от их деяний, а на внутренней оценке их нравственной испорченности. Напротив, в Уложении находим хотя и несовершенные, но обильные указания на условия вменения.
______________________
* Круг деяний наказуемых определяется в судебниках шире, чем в Русской Правде и в уставных грамотах, кроме преступлений частных, церковной татьбы и крамолы, сюда включаются и несколько видов преступлений по службе: подлог, умышленное неправосудие, взяточничество и несколько видов преступлений против порядка суда и управления (лжесвидетельство, ябедничество). Среди частных преступлений специализируются такие виды их, о которых молчала Русская Правда, именно: мошенничество, грабеж, подмег, кража людей, убийство господина. Но только в Уложении классификация преступлений является полной (включая преступления религиозные, политические и др.).
______________________
В числе наказаний денежные штрафы, продажа и пени остаются в судебниках, хотя и уступают преимущество уголовным, среди которых преобладает смертная казнь (почти за всякое преступление, если преступник ведомый лихой’, равно при 1-м рецидиве и при поличном), здесь же в первый раз узаконена торговая казнь (битье кнутом), тюремное заключение (большей частью как мера охранительная) и порука. Судебники не знают членовредительных наказаний (хотя в современных км памятниках — губных грамотах — они есть, а также — изгнание в форме выбытия вон из земли: (см. губн. гр. Кириллова мои. 1549 г.). В Уложении и новоуказных статьях система наказаний становится исключительно карательной, направленной и к устрашению. Права потерпевшего на вознаграждение с осужденного преступника хотя уступают в судебниках праву государства на применение к нему наказаний (если преступник осужден на смерть, а у него не будет имущества, чтобы вознаградить потерпевшего, то уже 1-й Судебник запретил выдавать его истцу для отработки долга, а велел казнить его смертью, (Суд. 1497 г., ст. 8,11, Суд. цар., ст. 55), но еще принимаются во внимание: осужденный за первую татьбу, при несостоятельности, выдается истцу головой до искупа (Суд. цар., ст. 55). Уложение отменяет такую выдачу (XXI, 9). Право наложения наказания и освобождения от него определяется в эпоху судебников (особенно 1-го) так же, как и в предшествующую: преследование преступлений против личных прав (в частности, убийства) вполне предоставлено частному потерпевшему, т.е. ведется обычным обвинительным процессом, а следовательно, подлежит прекращению по мировой на всех стадиях. Наказание за убийство ограничивается уплатой заголову в пользу родственников убитого и пошлины в пользу наместника. В 1539 г. по делу об убийстве Пронякина Нееловыми великий князь приговорил: доправить в пользу жены убитого за голову 4 руб., дожу убитого 1 руб. и заграбленных убийцами 2 руб., а судье великий князь велел взять с ответчиков пошлину по их уставной — Медынской грамоте, а если нет грамоты, то по Судебнику. В случае несостоятельности обвиненный отдается истцу головой до искупа, как именно и было в данном случае. Само собой очевидно, что частный истец мог простить долг, и тогда для обвиненного оставалась лишь обязанность уплатить пошлины наместнику (см. Русск. истор. библиот., т. II, N 186). Б эпоху Уложения (Уст. кр. разб. прик., ст. II, Улож. XXI, 69-72) за убийство умышленное полагается уже смертная казнь, за непредумышленное — тюрьма (для детей боярских) и кнут (для крестьян и др.). О мировых по таким делам закон молчит (о мировых по делам о татьбе и разбое см. выше).
Прочие черты различия двух эпох будут указаны при рассмотрении отдельных вопросов о преступлении и наказании.

а) Преступление. Субъект преступного действия

С конца XVI и в XVII в. государство окончательно принимает на себя прежнюю роль частных лиц и общин в преследовании преступлений, обращая те и другие в свои орудия для означенной цели: соседи обязаны давать помощь жертве преступления (Уст. кн. разб. прик., ст. 25), село и деревня, куда приведет след, обязаны его отвести под угрозой наказаний (там же, ст. 26), обыскные люди обязаны указать воров и разбойников в своей общине, если они есть, под угрозой битья кнутом, если после таковые сыщутся (там же, ст. 27), если, поймав разбойника, сотня, улица, волость, село или вотчина не представят его в губу (к суду), подвергаются имущественному взысканию (там же, ст. 28). Таким образом, древнее соотношение карательных прав государства и общин переходит в групповую ответственность общин перед государством. Это, однако, еще не может быть признано одним из случаев применения наказания к людям невинным: общины несут ответственность за действительную вину — неисполнение своих полицейских обязанностей.
Взяв на свою обязанность преследование и оценку преступных деяний, государство должно было в законе определить условия вменения, что оно и делает в Уложении и новоуказных статьях, хотя крайне несовершенным образом.
а) Уголовная ответственность распространена на всех, в том числе на холопов (Устав, кр. разб. прик., ст. 13), господин отвечает (отнятием поместья) за непредставление к суду своих холопов и крестьян-преступников даже в том случае, если наложит на них наказание сам (там же и Улож. XXI, 79).
б) Прямого закона о возрастем уголовном праве и теперь нет, но в новоуказных статьях есть ссылка на постановление кормчей, по которому от уголовной ответственности освобождаются отроки до 7 лет и ‘бесные’, т.е. сумасшедшие (новоук. ст. 1669 г., ст. 108). Несовершеннолетние свыше 7 лет подлежали уголовному преследованию, но за преступления, за которые полагалась смертная казнь, подвергались другим, смягченным наказаниям.
в) Психические болезни и неправильное устройство органов сознания также не определяются в законе (кроме сейчас упомянутого), практика, хотя и сознавала важность этого условия вменения, допускала иногда суд и смягчение наказания для лиц, не имеющих его: ‘Оска Мосеев пытан… он, Оска, глух и нем, дураковат и не в уме’, судья приговорил: бить его кнутом и освободить на чистую поруку (угол, дело 1697 г.).
г) Степень участия в деянии сознания и воли деятеля уясняется в законе более подробными чертами, чем прежде: так, имеющий ‘нарядные письма’ (подложные документы), не ведая того, что они сделаны воровски, не подлежит наказанию (Улож., IV, 4). Различие умышленного и непредумышленного деяния ясно выражено в отношении к убийству: ‘убийца пытают: которым обычаем убийство учинилось — умышленьем ли, или пьяным делом — неумышяеньем (в драке)’, за первое полагается смертная казнь, за второе — кнут или тюремное заключение (Уст. кн. разб. прик., ук. 1625 г.). Но неправильный язык заимствованных источников иногда вводит Уложение царя Алекс. Мкх. в непоследовательность, например: ‘А будет кто с похвальбы, или с пьянства, или умыслом наскачет на лошади на чью жену, и лошадью ее стопчет или повалит, и тем ее обесчестит, или ее тем боем изувечит…велеть его бить кнутом нещадно’ (XXII, 17), если потерпевшая от этого умрет, то его казнить смертью, но если ‘такое убийство учинится от кого без умышления, потому что лошадь… разнесет и удержать ее будет не мощно, и того в убийство не ставить и наказания… не чинить’ (Ул. XXII 17,18). Здесь смешаны умышленное деяние с неумышленным, а это последнее со случайностью, но такие обмолвки закона не выражают действительного его смысла. К случайности применена также неосторожность (ненаказуемая): ‘Будет кто, стреляючи из пищали или из лука по зверю, по птице, стрелой или пулькой убьет кого за горою, или за городьбою, или кто каким-нибудь обычаем убьет ненарочньш делом, без умышления: и за такое убийство никого смертью не казнить и в тюрьму не сажать, потому что такое дело учинилось грешным делом, без умышления’ (Ул. VII, 20). Ненаказуемая неосторожность иногда смешивается с умыслом по причине той же неправильной редакции заимствованных источников: если кто произведет лесной пожар ‘по недружбе’, или если такой пожар произойдет ‘по небрежности’ пастухов, раскладывающих огонь, то полагается пеня, которая не взыскивается, если пожар произведен ‘без хитрости’ (Улож., X, 223). Вообще разделение деяний на ‘умышленные и бесхитростные’ не выражает действительного взгляда на предмет, изложенного московским законодательством еще в уст. кр. разб. прик. Византийские источники, с которыми справлялись тогда постоянно, содержат в себе следующее точное определение: ‘Убийства суть ОБО вольные (умышленные), ово невольная (случайные), ово близ вольных’ (непредумышленные).
д) Условия необходимой обороны изложены следующим образом в статьях, заимствованных из Литовского статута (ст. 19): кто убьет другого, обороняя себя, а прежде не был в ссоре с убитым, тот должен немедля известить в съезжей избе воеводе, здесь, принеся присягу, освобождается от наказания. Уложение, не повторив этого, дало свое определение: кто при нападении на его дом убьет кого-либо из нападавших, тот должен представить побитых к судьям, которые производят сыск, результатом сыска может быть безнаказанность деяния (Ул. X, 200). Кроме этого основного условия (проверки судом), при обороне требуется настоятельность опасности, но не требуется соразмерность средств обороны с целями нападения (если кто, в присутствии суда, поссорясь с соперником, начнет его бить, а тот, обороняясь, его убьет, то не подлежит наказанию, Ул. Ож, 105), допускается убиение при обороне как жизни, так и собственности: позволяется убить вора с поличным в своем доме и во время погони за ним, когда вор ‘учнет драться’ и ‘изымать себя не даст’ (Ул. ож., 88 и 89). Что здесь разумеется не самоуправство, а оборона, доказывается тем, что, если кто, поймав вора, станет его пытать, то платить татю бесчестье и увечье. Оборона чужих прав не только дозволяется, но и вменяется в обязанность соседям и слугам (Улож., XXII, 16, 22), точно также оборона прав государственных — всем гражданам (кто догонит изменника и убьет его, тот получает награду, (Ул. II, 15).
е) К учению о состоянии крайней необходимости относится постановление о безнаказанном истреблении чужих животных при защите от них (Улож., X, 283), причем, как признак действительной крайности, указывается на то, что животное убито ‘ручным боем, а не из ружья’.
ж) Соотношение воли нескольких деятелей в одном преступлении излагается гораздо полнее, чем в памятниках 1-го периода. В отношениях интеллектуального виновника (подустителя) к физическому (исполнителю) различается приказание господина своему слуге, которое не освобождает последнего от наказания, но смягчает его, слуги, произведшие ‘наругательство по наученью господина’, подвергаются битью кнутом, а слуги, совершившие это преступление ‘собою, не по чьему научению’, подлежат смертной казни (Улож., XXII, 12). Во всех остальных отношениях исполнитель наказывается или в равной мере с подустителем (там же, 7,26), или в высшей, хотя бы подуститель был начальником исполнителя (У. X. 12: ‘который дьяк… велит судное дело подьячему написать не так, как в суде было… дьяку учинить за то торговую казнь — бить кнутом… а подьячего казнить — отсечь руку’). При сообществе (‘скоп и заговор’) Уложение различает главного виновника — совершителя преступления и его ‘товарищей’: за убийство при наезде — смертная казнь, ‘а товарищей его всех бить кнутом’ (Улож., X, 198). В таких преступлениях, которые могут быть совершены по способу разделения труда (подделка монеты), закон уменьшает наказание каждого сообщника с той степенью наказания, которой подвергался бы виновник, если бы он один совершил все составные элементы преступления. Пособничество, г. е. указание средств для совершения преступления (‘подвод’) и устранение препятствий при его совершении (‘поноровка’), наказывается наравне с совершением самого преступления, ‘указ им чинити так же, как разбойником’ (уст. кн. разб. пр. ст. 31, Ул. ц. A.M. XXI, 63). Прикосновенность в некоторых своих видах также сравнена по тяжести с самим преступлением: так, ‘стан’, т.е. постоянное пристанодержательство, и ‘приезд’, т.е. доставление временного убежища разбойникам, караются наравне с разбоем (уст. кн. разб. пр., ст. 30), напротив, ‘поклажея’, т.е. прием на хранение вещей, добытых преступлением, и покупка таких вещей ведет лишь к отдаче на поруки или к тюремному заключению (там же, ст. 32 и 34, Улож. XXI, 64). Различные виды укрывательства преступников от судебной власти переходят уже в самостоятельные преступления (Улож., XXI, 19, 20, 77, 78, 79, 80, 83, 84): ‘А будет кто таких воров (татей, игроков, грабителей), видя где, не изымает и в приказ Не приведет, а изымать было их мощно… и на тех людях имати заповеди по полтине’ (Улож., XXI, ст. 15). Недонесение о преступлении имеет огромное значение в разряде преступлений политических, именно оно наказывается наравне с самим преступлением, если виновными в нем оказываются ближайшие родственники преступника: жена, дети, отец, мать, братья родные и неродные, дяди и др. (Улож., II, 6 и 9) — закон, идущий прямо вразрез с психологическими началами уголовного права, но объясняемый полицейскими целями, ибо замыслы преступника всего ближе известны его семье и родне.

Преступное действие

Учение о степенях осуществления преступной воли в действии принадлежит к числу наименее развитых в московском праве, причина этого, по мнению одних, в том, что закон, считая и теперь преступлением лишь внешний материальный вред, не мог признать наказуемости действий, еще не нанесших никакого вреда (проф. Богдановский), по мнению других, наоборот, в том, что при субъективном взгляде на преступление в понятии ‘ведомого лихого человека’ исчезали отдельные моменты осуществления преступной воли Власьев). Во всяком случае, до Уложения закон молчал о покушении, в Уложении (преимущественно относительно преступлений политических) различается: умысел, быть может, выразившийся в каких-либо приготовительных действиях, ибо для обвинения в нем требуется произвести сыск: ‘кто учнет мыслить на государево здоровье злое дело… казнить смертию’ (Улож., II, 1). Умысел несвободного человека на жизнь своего господина наказывается (наравне с покушением) отсечением руки (Улож., XXII, 8). Угроза (относительно поджога) ведет к сыску и затем отдаче виновного на поруки, если пожар действительно произойдет, то угрожавшие подвергается пытке, и в случае оправдания не получает удовлетворения за муку (Улож., X, 202). Угроза в убийстве (похвальба) может вести к непосредственному применению наказания, если виновным оказывается беспоместный человек, с которого впоследствии нечего будет взять, его заключают в тюрьму, с поместного человека взыскивается ‘заповедь’ (специальное дополнение наказания — угроза, противопоставленная угрозе), если он действительно совершил преступление, хотя бы и не достигшее цели (если ранит, а не убьет). Покушение отмечается в Уложении относительно преступлений личных и государственных: вынувший меч, но не ранивший, подвергается тюремному заключению (Улож., III, 5). В преступлениях, требующих для своего совершения сложного и долговременного приготовления (изготовление фальшивой монеты), отдельные акты приготовления подлежат различным наказаниям, вообще же покушение в этом случае ясно отделено от совершения преступления: если ‘деньга делать хотели, а не делали’, то следует усечение пальцев, а если делали, то усечение руки (указ 8 сентября 1661 г.). Не удавшееся преступление не отличено от покушения (равно как действие, превысившее намерение деятеля, сравнено с совершением преступления).

Объект и классификация преступных действий

Понятие об объекте преступления в праве Московского государства, сравнительно с правом Русской Правды и судных грамот, изменяется: уголовный закон ограждает не только права лиц физических, но защищает строй, установленный государством, церковью, нравственным учением и кодексом бытовых приличий. Кроме того, уголовный закон (в Уложении, но не в судебниках) создает немало новых видов преступлений путем запрета безразличных деяний из целей полицейских и финансовых, чем понятие о преступлении уже приближается (но еще не равняется) к понятию о нем как о нарушении закона (усвоенному в период империи). Законодательство того времени не задается мыслью об основаниях и правильности классификации преступных деяний, но Уложение царя Алекс. Мих. дает понять свою классификацию той последовательностью, в какой оно излагает свои уголовные постановления, а именно: оно излагает (хотя не без отступлений) сначала преступления против религии (гл. I) и против государства (гл. II), потом против порядка управления (гл. IV, V, VI, VII, IX) и суда (гл. X, XIV), против законов о состояниях (XIX), наконец, против прав частных лиц (XXI-XXII). Этой классификации будем держаться и мы.

Преступления против религии и церкви

Хотя Московского государство приняло в значительной степени теократический характер, но, по сравнению его с современными ему католическими и протестантскими государствами, отличается меньшим вмешательством в дело веры. По крайней мере преступления против веры, вовсе не упоминаемые в судебниках, отмечаются лишь в Уложении царя Алекс. Мих. с осторожной краткостью.
Богохульство. Так как государство ограждает лишь христианское вероучение, то воспрещается хула на святыню христианскую (Христа, св. Богородицу, св. крест и святых), однако это преступление могло быть совершено не только христианами, но и людьми других вероисповеданий (‘Будет кто иноверцы какая-нибудь веры, или и русской человек возложит хулу на Господа… того сжечь’, 1,1).
Совращение (именно в мусульманскую веру — обрезание) из православия, ‘насильством’ или по согласию — ‘обманом’, безразлично, ведет совратителя к смертной казни через сожжение (XXII, 24). Закон умолчал о совращении в другие нехристианские религии (буддизм, иудейство) конечно, потому, что не предвидел практической возможности подобных случаев, но о совращении в другие христианские вероисповедания он мог умолчать намеренно, между тем практика распространяла применение этой статьи и на последний род деяний. Вероотступничество не подлежит уголовному суду государства: совращенный отдается на суд церкви (там же).
Насильственное обращение в православие не предусматривается в кодексах, но определяется в наказах воеводам (Астраханским, 1628 г.): ‘Наказати всякими мерами и накрепко с угрозами, чтобы тайно в неволю не крестили’. В этом выразился остаток древней русской веротерпимости, которая постепенно ослабевала в Московском государстве, но поддерживалась и тогда существом вещей: огромная масса подданных принадлежала к нехристианским религиям.
Волхвование и чародеяние, на которые было столько обращено внимания в 1-м периоде (в церковных уставах и в практике), теперь не так интересует государства, впрочем, постановления Стоглава об этом были подтверждены особым указом: ‘к волхвам бы и к чародеем и к звездочетцам волхвавати не ходили’, под неопределенной угрозой царской великой опалы и ответственности перед духовным судом (ук. 1552 г.). Это постановление не принято в Уложении царя Алекс. Мих. По мере удаления от времен язычества ослабляется внимание к преступлениям этого рода: в Московскую эпоху практика указывает весьма мало случаев уголовного преследования волшебства сравнительно с современной ей практикой Западной Европы и нашей собственной XVIII в., что может быть объяснено тем, что с ослаблением языческих верований мысль о волшебстве направляется на успехи научных знаний и изобретений, которых у наев то время вовсе не было, но несомненно, что в этом имеет некоторую долю и практическое здравомыслие русского права, рассказ Олеария о медике Квирине, обвиненном в волшебстве за нахождение у него скелета, якобы двигающегося под звуки музыки, но помилованном и высланном из России, доказывает вышеприведенные соображения.
Ереси и расколы также не входят в круг предметов уголовного законодательства (в Уложении), но практика с XV в. заинтересована ими гораздо более: ереси стригольников и жидовствующих подрывали глубокие основы христианства. Церковная власть (Геннадий Новгородский и Иосиф Волоцкий) обвиняла светскую в послаблении еретикам-жидовствующим и указывала на пример испанской инквизиции, но русский великий князь (Иоанн III) был осторожен и долго не вмешивался в вопросы совести, пока собор 1504 г. не вынудил его прибегнуть к казням (сожжению, урезанию языка, заточению). Последующие преследования ересей (мнимых и действительных) объясняются иногда посторонними мотивами (заточение Максима Грека при Василии Иоанновиче), наказание, постигшее в 1554 г. еретиков Башкина и его товарищей, отличается мягкостью (их заточили по монастырям, Косой бежал). Самое активное участие светская власть принимает в цепе раскола XVII в., очевидно, по связи его с вопросами государственного характера, фактическое преследование раскола узаконено статьями 1685 г., которыми положены: за состояние в расколе — ссылка, за распространение его — смертная казнь, за укрывательство раскольников, передачу их писем — кнут и ссылка.
Умышленный перерыв литургии, за который Уложение (I, 2) полагает смертную казнь, есть не только преступление против церковного благочиния, но может быть и проявлением фанатизма неверующих. Этим можно объяснить тяжесть наказания сравнительно с деянием, определяемым следующей затем статьей Уложения (1,3), именно оскорбление священнодействующих в церкви и произведенный этим ‘мятеж’, т.е. тот же перерыв богослужения, карается лишь торговой казнью, в последнем преступлении объект сложный (против церкви и прав чести частных лиц).
Несоблюдение церковных обрядов признано деянием наказуемым в отдельных указах после Уложения: указом 1674 г. предписано хождение в церковь, исповедь и причащение под угрозой наказания, род которого не определен (П. С. 3., N 570).
Преступления против нравственности. В светских законодательных памятниках Московского периода отражен довольно верный взгляд на преступления этого рода, наказуемой безнравственностью признана общественная: в эпоху судебников — азартная игра и общественный разврат (содержание притонов), в Уложении запрещается сводничество (XXII, 25), но косвенно и блуд (там же, ст. 26). Еще в уставных грамотах запрещалось скоморошество как в целях охранения нравственности, так и соблюдения полицейского порядка. В законах, подтверждающих церковные постановления, круг запрещенных деяний этого разряда распространялся на божбу, брань непотребными словами (УК. 1552 г.). Из деяний безразличных закон воспрещал, как преступные, бритье и обстрижение бород, подстрижение усов (там же), а в наказах воеводам запрещение простиралось на пение народных песен, праздничные обряды и игры, катание на качелях и пр. Ничто из этого, однако, не попало в Уложение*.
______________________
* Табакокурение было запрещено указом 1634 г., но в Сибири (см. А. ст. IV, 19) и после этого была табачная регалия. Уложение (XXV, ст. 11 и 16) воспрещает табакокурение под угрозой кнута, урезание ноздрей и ссылки.
______________________

Преступления государственные

Что касается политических преступлений, то в судебниках отмечаются только два вида их: крамола (верховная измена, хотя крамольниками называются иногда и ябедники, см. указ 9 октября 1582 г.) и земская измена (в форме сдачи города неприятелю, Суд. 1-й, ст. 9, Суд. ц. ст. 61). В то же время практика, особенно в эпоху Грозного, знала и карала все виды деяний этого рода. Вообще царствование Грозного и Бориса Годунова, а равно Смутное время представляли самую плодородную почву для практического развития учения о политических преступлениях. Уложение довольно точно определяет три вида политических преступлений: а) оскорбление величества делом (об оскорблении словом оно молчит, но, по бытовым памятникам: ‘за поносные слова, бив кнутом, вырезывают язык: Котошихин, стр. 92). В качестве объекта этого преступления признано не только лицо государя, но и его ‘двор’ — местожительство: общие преступления и проступки, совершенные на государевом дворе, подлежат большему наказанию, чем когда бы они были совершены в другом месте (Улож., III). Зато Уложение не рапространяет понятия этого преступления на другие лица и предметы (например, подделку монеты), что нередко можно встретить в законах других народов. Верховная измена определяется как покушение на ниспровержение власти (заговор и бунт), реализованное составлением сообщества и собором вооруженных людей (Улож., II, 2), но здесь Уложение отступает от своей осторожности и разумеет как нападение на верховную власть, так и на подчиненные органы управления (думу, воевод, II, 20, 21): недонесение о замысле такого рода карается смертью (там же, 18, 19). Земская измена определяется, во-первых, как передача неприятеля) части территории, во-вторых, как помощь неприятелю и для этой цели сношения с ним, в-третьих, как побег в неприятельскую землю или армию (Улож.., II, 2, VII, 20). Все три вида Уложение иногда соединяете один под именем’измены’, что соответствует римскому понятию ‘pordueffio’, перешедшему к нам через статут, но также соответствует и состоянию государственного права в Московокий период, когда государево и земское дело совершенно отождествлялось. Преступления по службе. В эпоху кормления не было почвы для образования понятия об этих преступлениях: ‘обида’, причиняемая управляемым от наместников, могла возбудить лишь частный иск первых против последних (уст. Бел.грам. 1488 г., ст. 23). Однако преступления этого рода проникают в законодательство уже в эпоху судебников, когда кормление, и прежде заключавшее в себе государственный элемент, начинает превращаться вполне в государственную службу. Из них в особенности правительство и закон боролись с лихоимством. Посул (плата судье или правителю от заинтересованных лиц) был сначала деянием дозволенным (Губ. Моск. зап. ст. 4), затем закон таксировал эту плату и запрещал взимание лишка (сверх таксы, отсюда и термин ‘лихоимство’), наконец совсем запретил посуды (Суд. 1497 г., ст. 1). Но такой переход частноправовых понятий в государственные совершался нелегко: по свидетельству Герберштейна, в Москве все правосудие (в начале XVI в.) было продажно, когда господствовало мнение, что человек, давший больше, есть человек более богатый и знатный, а потому ему нужно более верить, чем бедняку (пер. Аноним, стр. 84-85). Уличенного в лихоимстве подвергали телесному наказанию, навязывая ему при этом на шею кошелек, или мягкую рухлядь, или соленую рыбу — словом, ту вещь, которой он взял взятку. Судебники принимают чрезвычайные меры против подкупа и взяточничества, приказывая прокликать по торгам в Москве и во всех городах и по всем волостям заповедать, чтобы истцы и ответчики не давали посула ни судье, ни приставам (Суд. 1-й, 67, Суд. ц., ст. 99). Самое взяточничество наказывалось в связи с преступными деяниями, происшедшими из него (умышленным неправосудием, подлогом, выкупом преступников: ‘посул возмет и обвинит кого не по суду’, Суд. ц., ст. 3, ср. ст. 4 и 53). Подобным же образом рассматривает взяточничество и Уложение (X, 5-8). Независимо от лихоимства складывается понятие о следующих преступлениях: умышленное неправосудие вследствие мести или дружбы (Суд. 1-й, ст. 1), отказ в правосудии (Суд. ц., ст. 7), медленность суда — ‘волокита’, доставление средств преступнику уклониться от суда. Что касается злоупотреблений администрации, то наказуемость их определяется лишь в Уложении (X, 150): если ‘приказные люди учнут… людям чинить продажи и убытки’, то следует денежное удовлетворение истцов и пеня.
Преступления граждан против порядка управления. Выше было указано, что ‘бунт’ против административных властей сравнен с верховной изменой, в частности, к этому разряду отнесены нарушения карантинных постановлений и устава о проезжих грамотах (Улож. 1632 г. и Улож., VI, 4). Но законодательство более интересовалось преступлениями против финансовых прав государства. Дальнейший вид их есть корчемство, которое, впрочем, сначала рассматривалось в основном как преступление против нравственности: церковная власть, а за нею и государственная запрещали его потому, что ‘в корчмах беспрестанно души погибают без покаяния и без причастия’, потому в уставных грамотах оно рассматривалось наряду с душегубством, разбоем и татьбой. В XVII в. (в Улож., XXV) заметна уже двойственная точка зрения на это преступление с преобладанием финансового элемента, так как винная продажа стала окончательно регалией государства. Ответственными лицами признаются ‘корчемники’ (самовольные продавцы спиртного), винопроизводители, сбывающие питье в незаконные корчмы, и ‘питухи’, т.е. потребители в таких корчмах, наказания постепенно усиливается, смотря по повторению преступления до 4 раз (когда, наконец, следовала ссылка в дальние города и конфискация имущества). В XVII в., с установлением запрещения к вывозу некоторых товаров (‘заповедных’), появляется понятие контрабанды: так, запрещен был вывоз за рубеж соли, льна, сала, юфти и др. под угрозой смертной казни (указы 1662 и 1681 г. г.). Ввоз некоторых товаров запрещался в целях карантинного ограждения от морового поветрия, причем в постановления закон а вкрадывались суеверные понятия, свойственные тому времени: в 1632 г. царь уведомлял: ‘Писали к нам из Вязьмы воеводы наши: посылали они за рубеж лазутчиков, и те лазутчики пришед сказывали им, что в литовских городех баба-ведунья наговаривает на хмель, который из Литвы возят в наши города, чтобы тем хмелем в наших городех навести на люди моровое поветрие’, поэтому царь запрещает ввоз хмеля под страхом смертной казни без всякой пощады (А.А.Э. III, 197). Но это уже относится к преступлениям против полицейской власти государства, а не финансовых прав его. Из этих последних важнейшая — монетная регалия, а потому подделка монеты была тягчайшим видом преступлений этого разряда. Памятники 1-го периода не знают такого преступления, ибо монетной регалии тогда не существовало (орудиями обращения были металлы по весу), можно предположить тогда только особый надзор государства за частными производителями денег, которые и подвергались наказанию за выпуск их ниже установленной пробы. Исключительное производство монеты государством устанавливается только в XVI в. и только с того времени начинаются практические исследования и узаконения о подделке монеты: при вел. кн. Вас. Иоанновиче (1533 г.) ‘казнили многих людей в деньгах, а казнь была — олово лили в рот да руки секли’. При Елене карали за подделку и за обрезку монеты, Михаил Федорович смягчил было наказание, установив вместо залития горла расплавленным металлом вечное тюремное заключение, но подделка монеты чрезмерно увеличилась, и царь в 1637 г. восстановил смертную казнь в ее прежней форме для ‘пущих воров’ (главных виновников) и простую для пособников, укрывателей и сбытчиков (ак. арх. эксп., III, 266), при царе Алексее Михайловиче пособников карали различно: отсечением руки, урезанием ноздрей. Учение Уложения об этом предмете, заимствованное из статута, весьма ошибочно: правда, оно не смотрит на подделку монеты с точки зрения статута (как на оскорбление величества), но полагает одну казнь — залитие горла оловом, не различая пособничества и укрывательства, и ставит рядом с этим преступлением мошенническую примесь в вещи из благородных металлов мастерами золотых и серебряных дел (Улож., V, 1-2). В 1654 и следующих годах неудачная финансовая мера правительства (уменьшение веса серебряной монеты и выпуск медной в одинаковой стоимости с серебряной) вызвала массу преступлений: в числе подделывателей были и высшие правительственные лица, и казенные денежные мастера, и простые граждане: тогда (в течение 9 лет) было наказано 22 тыс. фальшивомонетчиков. Это привело к изданию полного и точного закона о подделке монеты 1661 г. К преступлениям против монетной регалии относятся: выделка монеты, равной по достоинству с казенной, частными лицами, посеребрение медной монеты для обмана и, наконец, выделка монеты низшего достоинства. Закон 166! г. различает между преступниками, во-первых, главных виновников — подделывателей, доставителей металла, сбытчкков, пристанодержателей и, во-вторых, пособников и покушавшихся. Первых он карает усечением левой руки, вторых — отсечением двух пальцев на той же руке. Впоследствии эти казни заменялись: в 1663 г. ссылкой в Сибирь (П. С. 3., N 348) и членовредительным наказанием высшей степени, т.е. отсечением руки и обеих ног для главных виновников (П. С. 3., N 510 — ук. 1672).
Преступления против судебной власти. Из преступлений, вводящих судебную власть в ошибку и ведущих к неправильным решениям, лжеприсяга занимает в московском праве высшее место. Понятие о ней как о преступлений не могло образоваться в 1-й период, когда присягали стороны и их послухи, прибегая к роте как суду Божию — безапелляционному и не допускающему поверки. В XVI в., когда послушество обратилось в простое свидетельское показание, стало возможным принесение лживой прясяти. В постановлениях Стоглава и Уложения она имеет двойственный объект, как преступление против религии и государственной власти, в Уложении эта двойственность выразилась в противоречащих постановлениях двух глав кодекса (XIV и XI), в одной из них выписываются постановления кормчей книги (Василия В.), в которых за лжеприсягу полагаются церковные эпитимии (‘два лета да плачется, три лета да послушает св. писания’) и императора Льва (об урезании языка), напротив, в другой главе московский закон дает свое простое определение: ‘бить его кнутом по торгам, посадить в тюрьму на год’ и лишить права исков. Лжесвидетельство (без присяги) признано также деянием преступным {Суд. ц., ст. 99), обыскные люди повального обыска, показания которых уже приравниваются к свидетельским, за лживые показания наказываются так: выбираются из 100 чел. лучшие люди (5-6 чел.) и подвергаются битью кнутом, сверх того, на всех солгавших возлагается удовлетворение того, кто был неправо обвинен или был пытан по лживому обыску (указ 1556 г., ст. 5 и др.). Уложение еще усиливает эти показания (X, 162, XXI, 36). К тому же разряду относится лесничество, которое в судебниках стоит в одной категории с убийством и разбоем (Суд. 1-й, ст. 8, Суд. ц. — 59 — присоединяет сюда еще подписку). Субъектами этого преступления могли быть как сами истцы, так в особенности их поверенные, последнее вызвало особый указ 12 марта 1582 г., в котором преступники этого разряда разделяются на ябедников, крамольников и составщиков (т.е. лживых обвинителей в частных преступлениях, лживых доносчиков в государственных преступлениях и составителей лживых гражданских исков), закон к некоторым из них применяет те же наказания, каким подвергся бы ложно обвиненный ими. Объект преступления ябедничества довольно сложный: кроме главного предмета (против судебной власти: ‘казнить смертью для того: в жалобнице и в суде не лай’), ябедничество имеет и другой объект — права частных лиц, ложно обвиняемых: ‘а будет лаял кого… а не докажет, чим лаял, ино его быв кнутом, доправити бесчестье без суда’. Особенный вид преступлений того же порядка есть подмет поличного с целью обвинения невинного в татьбе (Улож,, XXI, 56).

Преступления гражданские

Права всех частных лиц пользуются равной защитой уголовного закона, Различие тяжести взысканий по общественному состоянию потерпевших удерживалось только в преступлениях против чести и связанных с ними преступлениях против здоровья. Личные права холопов и крестьян (прикрепленных) признаны самостоятельным объектом преступления*, сам господни не может убить своего холопа даже в том случае, если холоп попадется в разбое (Уставная кн. разбойн. прик. II, Улож., XXII, 70). Убийство чужих крестьян наказывается независимо от частного вознаграждения (Улож., XXI, 71).
______________________
* Некоторые ограничения равенства уголовной защиты, отмеченные в 1-м периоде, теперь исчезают.
______________________
Преступления против жизни мало-помалу отделяются от преступлений имущественных, именно убийство от разбоя, в Судебниках душегубство и разбой являются самостоятельными и раздельными преступлениями: ‘А какого доведут татьбу или душегубство, или иное какое лихое дело, опричь разбоя’,.. (Суд. цар., 6)). Различие умышленного и непредумышленного убийства отмечено выше. В Уложении появляется определение квалифицированных видов убийства, лишение жизни другого может быть более или менее тяжким преступлением, смотря по отношениям, в которых состоял убийца к жертве, из отношений родства и служебной зависимости римское право создало понятие ‘parrieidium’, что через немецкое право перешло в Литовский статут, а оттуда в Уложение. Но, по литовскому статуту, из этих отношений возникают только более тяжкие виды убийства, по Уложению же, семейные отношения убийцы и жертвы могут быть причиной не только повышения, но и понижения наказания за убийство. Так, мужеубийство карается самой страшной казнью — зарытием живой в землю, а женоубийство вовсе не отмечается как особый вид (из тогдашней практики видно, что оно наказывалось иногда мягче, чем убийство постороннего человека). Отцеубийство карается смертью ‘безо всякой пощады’, детоубийство — тюремным заключением на один год (но ‘детоубийство’ в тесном смысле, т.е. убиение матерью незаконнорожденного ребенка карается смертью).
Убийство господина слугой еще в Судебниках отмечается как тягчайшее деяние, наравне с государственной изменой, по Уложению, даже покушение на такое убийство наказывается отсечением руки (XXII, 8-9). Из этого видно, что такое возвышение и понижение тяжести одного и того же преступления основано не на субъективных мотивах, а на стремлении закона поддержать установленный гражданский порядок (власть родительскую, власть мужа и власть господина). На этом основании соучастие в отцеубийстве и мужеубийстве сторонних лиц карается наравне с главным виновничеством: в 1682 г. в Москве были закопаны две женщины за убийство мужа одной из них (Ак. ист., V, 80).
Преступления против здоровья. Мы видели в своем месте, что по Русской Правде разряд преступлений против здоровья колебался между преступлениями против жизни (причинение увечья) и преступлениями против чести (легкие побои). В московском праве нанесение увечья четко выделяется из разряда преступлений против жизни, но зато в судебниках (Суд. цар., ст. 26) смешивается с преступлениями против чести (‘смотря по человеку и по увечью’). Очевидно, что сохраняется еще остаток древнего взгляда на увечье как на умаление личных прав. В свою очередь, нанесение тяжких побоев в Судебниках всегда рассматривается в связи с грабежами. Такое смешение преступлений против здоровья с преступлениями против прав собственности объясняется так же, как древнее смешение смертоубийства и разбоя, т.е. два разряда преступных действий сливаются в один по единству цели преступления (отнятие имущества), одно является лишь средством другого. В Уложении причинение увечья, нанесение ран и тяжких побоев более изолируются от преступлений против чести и имущественных прав (Улож. XXII, 10-12), именно бесчестие соединяется с тяжкими побоями, но не с увечьем, побои наказываются независимо от предположения о последовавшем грабеже.
Низший вид преступлений против здоровья, легкие побои, не упоминается в Уложении и, по всей вероятности, сливается еще с преступлениями против чести.
Мы видим, что уже в эпоху уставных грамот определилось чистое понятие об оскорблении (словом), но тогда это понятие применялось только к служилым людям. Московское право уже знает чистую форму преступлений против чести в отношении ко всем лицам — ‘лай’ и ‘непригожее слово’ (Суд. ц. 26, Улож., X, 99). Благо, которое закон в этом случае защищает, отнюдь не признается благом равным для всех, честь различается, во-первых, по положению в обществе, церкви и государстве как оскорбленного, так и оскорбителя, царский Судебник (ст. 26) имеет в виду лишь общественные классы, но Уложение (Х, 27-28) перечисляет особо не только чины и звания, но и должности, назначая для каждой категории особые нормы возмездия. Во-вторых, честь различается по происхождению (роду), различие, основанное на этом начале, применялось в местнических счетах, но в общих уголовных кодексах его нет. Честь, как личное достоинство, не обнаруживается ничем в уголовных кодексах, но в судебных актах в обозначении того, какие именно слова считались оскорбительными, можно уловить уже присутствие и этого понятия, вообще оскорбление могло заключаться или в простой брани, или в ненадлежащем обозначении отчества и фамилии, или в названии ‘малопородным’, уменьшительными титулами или ‘неслугою’, но также считалось оскорбительным и название мужчины ‘жонкой’. Несмотря на это последнее обстоятельство, оскорбление женщины признавалось квалифицированным (тягчайшим) видом преступлений против чести, за оскорбление жены взыскивается штраф вдвое против оклада мужа, за оскорбление дочери-девицы — вчетверо (тогда как за оскорбление несовершеннолетнего сына — только вполовину). Первоначально из оскорбления не выделялась клевета как особый вид, причина этого в том, что понятие клеветы поглощалось в понятии ‘ябедничество’, считалось важным не обвинение кого-либо в противозаконных и постыдных деяниях перед обществом, а лживое обвинение в этом перед судебной властью. В Уложении понятие клеветы существует, но только как квалифицированный вид бесчестья, причем ‘бесчестье’ (штраф) взыскивалось двойное. В составе этого преступления заключался не только упрек в постыдных действиях самого оскорбляемого, но и упрек в незаконности происхождения, в развратной жизни жены и т.д. При этом закон допускал поверку на суде возведенных обвинений и наказывал оскорбителя лишь в том случае, если бы обвинение оказалось лживым (Улож., X, 270).
Преступления против имущественных прав. Мы видели выше, что одной из особенностей древнейшего уголовного права было отсутствие в нем определений о явном отнятии чужого имущества, но что в практике несомненно существует уже понятие о грабеже. В московскую эпоху сюда присоединяется еще разбой, включаемый уже в разряд преступлений против имущественных прав (‘будет повиниться, что он разбивал впервые, а убийства не учинил…’ — указ 1663 г.). Впрочем, объект этого преступления и теперь остается сложным: в нем все еще подразумевается и нападение на имущество, а нападение на жизнь и здоровье, но именно с целью отнятия имущества. Для полноты состава этого преступления следует присоединить еще субъективные черты: обращение преступления в ремесло и совершение его шайкой. Ко обе последние черты не необходимы для образования понятия о разбое: так, понятие о разбое как о ремесле парализуется тем, что после Судебника в разбое различаются рецидивы (два по уст. кн. разб. прик. ст. 10, в один по Улож. XXI, 16-17). Таким образом, по первому источнику, разбой совершенно равняется татьбе, по Уложению — лишь несколько выше ее, т.е. смертная казнь полагается за вторичный разбой, после Улож. наказуемость разбоя то понижается, то возвышается*.
_____________________
* В 1653 г. положен вместо смертной казни кнут, отсечение пальца и ссылка (П. С. 3., N 105), в 1659 г., напротив, смертная казнь за первый разбой, по указу 1663 г.. вторичный разбой опять наказывается не смертью, а отсечением обеих ног и левой руки (что, впрочем, на деде равняется мучительной смертной казни), по новоуказным статьям 1669 г., восстановлены узаконения Уложения. Такие изменения, очевидно, возникали не из уголовных воззрений, но из полицейских соображений, вызванных обстоятельствами.
______________________
Грабеж, по судебникам (Суд. цар., ст. 25), причисляется к разряду преступлений наименее тяжких: он, по-видимому, считается не более как самоуправным отнятием имущества у другого лица после драки, возникшей по каким-либо личным или имущественным счетам. Затем взгляд на него становится строже: он уже приближается к разбою, так что в начале XVII в. сами судьи спрашивали иногда законодателя: ‘Те статьи во что ставите: разбой или в грабеж’? (Уст. кн. разб. прик., 65). Однако и в Уложении грабежом называется собственно самоуправство, например, самовольные реквизиции ратных людей в поход (VII, 22,30), причем закон назначает или только двойное вознаграждение потерпевшему, или, сверх того, наказание, не определяя именно какое. Очевидно, что древний снисходительный взгляд на явное отнятие имущества еще не исчез вполне (ср. XXI, 15).
Татьба, т.е. тайное похищение чужих (движимых) вещей, с древнейших времен привлекает к себе более и более строгое внимание законодателя. В первой половине московского периода резко отличается татьба с поличным и без поличного, так что собственно татьбой в уголовном смысле называется лишь первая (см. Суд. 1497 г., ст. 10, И, 13). Прежде поличным называлось, когда преступник схвачен на месте преступления, в таком случае раздраженное общество вместе с потерпевшим или расправлялось с ним на месте, или сохраняло в себе более сильное неприязненное чувство, что и влияло на большую наказуемость. Потом, когда поличным уже называются украденные вещи (и находимые у похитителя под замком), падает и уголовное понятие о татьбе с поличным, так что, наконец, в Уложении вовсе нет упомянутой разницы (Улож., XXI, 9 и 30). Другое обстоятельство, влиявшее на высшую наказуемость татьбы, есть повторение: по судебникам, татьба во второй раз влекла к смертной казни, по всем прочим памятникам уголовного законодательства, предшествующим и последующим, к смертной казни ведет лишь троекратная татьба (Суд. 1-й, ст. И, Суд. цар., ст. 56, уст. кн. разб. прик., ст. 37-39, Улож., XXI, 10 и 12). В законах повторение не отличается от стечения преступлений. Кроме татьбы, понятие повторения применено к разбою и к корчемству (см. выше), в последнем случае ясно говорится не о стечении, а о повторении. Для характеристики древнего русского уголовного права достойно замечания, что ценность украденного нисколько не влияет на степень наказуемости татьбы (следы такой материальной оценки преступления, находимые в Русской Правде, теперь исчезают). В этом отношении делается только одно исключение, а именно: похищение мелких предметов для непосредственного потребления (в садах, в огородах) вовсе не подводится под понятие татьбы, и грабеж таких вещей наказывается также снисходительно (Улож., X, 221-222). Но московское право знает и квалифицированные виды татьбы по предметам кражи: головную татьбу, т.е. кражу людей — холопов (Суд. 1-й, 9, Суд. цар., 61), и святотатство — церковную татьбу (Суд. 1-й, 9, Суд. цар., 61, уст. кн. разб. прик., 40, Улож., XXI, 14). Сущность церковной татьбы уясняется лишь в ‘соборных статьях’ 1667 г. (П. С. 3., N 412) и новоуказных статьях 1669 г. Здесь святотатством называется кража вещей изнутри алтаря и церкви, и именно священных (‘святых сосудов’ и пр.), а не кража всяких вещей, находящихся в церкви (‘аще ли кто украдет нечто, еже Богу не освящено, а постановлено быть в церкви сохранения ради, таковый не святотатец именуется, но токмо тать’ г- статьи 1667 г.), не кража вещей, принадлежавших церкви, где бы они ни находились, и не кража священных предметов из частных домов. Новоуказные статьи (ст. 12) различают наказуемость кражи из алтаря и кражи из церкви, но не различают священных предметов от неосвященных.
Мошенничество как похищение чужих вещей посредством обмана не отмечено в древнейших законах. В Судебнике царском (ст. 58) появляется в первый раз этот термин, но неясный смысл статьи Судебника подает повод к сомнению, что разумеется в нем под мошенничеством: преступление ли, называемое так ныне, или карманная кража (от слова ‘мошна’), как думает проф. Фойницкий. Но несомненно следует признать здесь первое, ибо рядом с словом ‘мошенник’ стоит в той же статье — ‘оманщик’ (обманщик). Уложение (XXI, 11) подтверждает это, противопоставляя мошенничество татьбе.
Из разряда преступлений, направленных к истреблению чужой вещи, поджог остается и теперь в ряду тягчайших: по Судебникам (Суд. 1-й, 9, Суд. цар. 61), это преступление наряду со многими другими ведет прямо к смертной казни (без других условий, поставленных относительно прочих преступлений), по Уложению назначается за поджог весьма тяжкий вид смертной казни — сожжение (X, 228). Состав этого преступления уясняется не более, чем в Русской Правде (где упомянут поджог ‘двора’ и ‘гумна’): по Уложению, поджогом называется именно поджог ‘двора’ ради вражды или разграбления*, в других статьях того же кодекса речь идет о поджоге других вещей (кроме зданий), чем уясняется главное понятие поджога. В частности, поджог нив или леса не карается уголовным порядком, а взыскивается лишь частное вознаграждение (Улож. X. 223-224). Зато Уложение знает квалифицированный вид поджога — поджог укреплений (‘города’) с целью предательства неприятелю (II, 4), впрочем, в наказании этот вид отличается только тем, что преступник должен быть сожжен ‘без всякого милосердия’.
_____________________
* Это постановление почти буквально взято из кормчей, а туда из римского права, но римское право и кормчая различали поджог ‘во граде’ (‘intra oppidum’) и ‘вне града, селища, села или дома’ ‘casum, aut villam’). По римскому праву, за последнее не полагается смертной казни, по кормчей — смертная казнь, но простая. Поджог первого рода считался общеопасным преступлением. Уложение не усвоило этой разницы.
_____________________
О порче и истреблении других вещей (хмельника, птичьей привады, бортей, леса) Уложение (X, 214-220) говорит словами литовского статута, и потому здесь вовсе нельзя уловить характерных свойств московского права.

б) Наказание

1) Несовершенства определений московского уголовного закона о наказаниях

В эпоху судебников (именно 2-го) закон (как замечено было выше) в принципе признал себя единственным источником права и, следовательно, только закон мог определить наказания за всякие преступления. Однако в действительности в большой массе случаев воспрещенные деяния в законе не были обложены никакими наказаниями. Судебник 1-й воспрещает взяточничество, неправосудие по мести и дружбе и отказ в правосудии, но не назначает за эти преступления никакого наказания. Судебник 2-й восполняет этот недостаток, но далеко не в полной степени: например, за отказ в правосудии ‘быти от государя в опале’ (Суд. 2,7). Опала не есть какое-либо определенное наказание, а гнев государя, который мог привести к самым различным видам наказаний или окончиться прощением*. Если присоединить к этому еще обстоятельство, (указанное выше), а именно умолчание в законе о многих преступлениях, которые карались на практике, то в обоих случаях мы видим огромное отступление от принципа: nullapoena sine lege. В этих случаях определение рода наказаний было предоставлено практике, которая руководствовалась или усмотрением судьи (‘что государь укажет’ — Суд. ц. ст. 25), или обычным правом. Хотя в высшей степени трудно обозначить, какая часть из массы наказаний, применяемых помимо закона, должна быть отнесена на счет обычного права, но нельзя сомневаться, что при обычном течении уголовного процесса с участием представителей населения (судных мужей) наказания применялись согласно с обычным правом. С другой стороны, кары, измышляемые иногда помимо суда (например, Иоанном Грозным), должны быть, несомненно, отнесены к действию произвола.
_____________________
* См. возражение против этого нашего мнения в книге проф. Сергеевича ‘Наказание в рус. праве XVII в.’, стр. 284, и там же его собственное понятие опалы, сводное с нашим.
_____________________
В эпоху Уложения закон уже менее страдает этим несовершенством*. Зато другой недостаток его, а именно отсутствие определения степеней наказания, одинаково присущ и эпохе Судебников, и эпохе Уложения: так, в царском Судебнике стоит: ‘казнити торговою казнию, да вкинута в тюрьму’ (6,8-10), причем ни степень торговой казни, ни срок заключения в тюрьме не определяются. Уложение в соответствующих статьях (X, 8-9) определяет: ‘в тюрьму до государева указу’.
_____________________
* Однако в Уложении встречаются случаи безусловно неопределенной санкции: например, за продажу и покупку табака предписано ‘чинить наказанье большое без пощады под смертною казнию’.
____________________
В памятниках поражает, далее, множественность и различие наказаний за одно и то же преступление. Так, за татьбу вообще (Улож. XXI, 9) полагается наказание кнутом, урезание левого уха, тюремное заключение на два года и по отбытии его ссылка в окраинные города (это о татьбе в первый раз). Но за кражу пчел (X, 219) полагается только ‘жестокое наказание — бить кнутом’. Из этой огромной разницы в наказаниях отнюдь нельзя заключать, что закон почему-либо считает кражу пчел деянием менее преступным. Это объясняется тем, что постановления главы X Уложения взяты из Литовского статута, а главы XI — из местных источников. Тем же разнообразием источников уголовного закона объясняется назначение нескольких видов наказания без обозначения, какой из них должен быть применяем: например, за лжеприсягу в главе VI, 27 назначается кнут на торгах три дня, тюрьма на один год и лишение права искать чего-либо по суду, а в гл. XIV (10 ст.) выписываются канонические постановления и закон императора Льва Философа, по которому за лжеприсягу следует урезать язык.
Но, несмотря на такие несовершенства закона, существенные черты понятия о наказаниях могут быть уяснены в нем.

2) Принцип и цель наказания

Московское государство не задавалось вопросами, на каком основании и для какой цели оно применяет карательные меры к преступным деяниям. Прежняя бессознательная реакция мстителя переходит естественным образом к государству, когда оно становится на место мстителя. Но мы можем отчасти уловить и отделить тогдашние цели наказания от действительного применения карательной деятельности.
Во-первых, Московскому государству не чужды цели, которыми руководствовались мститель и власть 1-го периода истории — это возмездие и имущественные выгоды. Принцип наказаний, который указывают в московском уголовном праве с большой основательностью, есть возмездие внешнее или материальное, т.е. воспроизведение в составе наказания состава преступления, или лишение преступника того блага, которого он лишил другого. Действительно, в Уложении можно найти не один след этого принципа, особенно последовательно он применяется к наказанию за нанесение увечья (‘око за око, зуб за зуб’): ‘А будет кто… отсечет руку, или ногу, или нос, или ухо, или губы обрежет, или глаз выколет, — и за такое его наругательство самому ему тоже учинить’ (Улож., XXII, 10). То же проявляется и в наказании за смертоубийство: ‘А кто кого убьет с умышления… и такова убийцу самого казиити смертию’ (XXI. 72). Принцип материального соответствия наказания преступлению, кроме того, можно видеть в казни сожжением за поджог, в залитии горла расплавленным металлом за подмесь простых металлов в серебряные деньги. Тот же принцип материального возмездия проявляется, наконец, в направлении казни на тот орган, которым совершается преступление: за кражу — отсечение руки, за лжеприсягу — урезание языка. Именно этим началом внешнего воздействия возмездия объясняется в некоторых случаях явное нарушение внутреннего соответствия между тяжестью преступления и тяжестью наказания: мы упоминали выше, что дьяк, приказавший подьячему составить подложный протокол судебного дела, наказывается кнутом и лишением должности, а подьячий, действовавший по приказанию и, стало быть, несравненно менее виновный, подвергается усечению руки. Почему? Конечно, потому, что рука, писавшая лживый протокол, принадлежала подьячему*. Но принцип возмездия (материального) не может считаться не только единственным, но и главным принципом московского уголовного права: он замечается в Уложении преимущественно в постановлениях, заимствованных из чужих источников, и прилагается далеко не ко всем видам преступных деяний.
_____________________
* Проф. Сергеевский не видит в отсечении руки признаков материального возмездия, ибо рукой совершались весьма многие преступления. В приведенном примере нельзя объяснить разницы наказаний дьяка и подьячего без предположения о возмездии.
_____________________
Вторая цель наказания, унаследованная Московским государством от 1-го периода, есть имущественные выгоды. Сюда нужно отнести только те виды наказаний, которые избраны и установлены по соображениям имущественным: пеня, продажа, конфискация, ссылка (хотя в то же время, конечно, они достигают и чисто карательных целей), но нельзя относить сюда такие наказания, которые установлены по другому принципу, но допускают при своем применении извлечение финансовых выгод, иногда необходимых для самого осуществления таких наказаний: таковы обязательные работы заключенных в тюрьму, необходимые для содержания сидельцев в тюрьмах. И эта цель наказаний не имеет уже в московском праве самостоятельного значения и совершенно подчиняется другим чисто карательным соображениям.
Этими двумя древнейшими целями отнюдь не исчерпываются задачи Московского государства: напротив, уголовное право Московского государства отличается от уголовного права Русской Правды и судных грамот именно новыми карательными задачами чисто государственного характера. Эти задачи состоят в защите общества от преступников и преступлений. Такая обширная задача может быть осуществлена различными способами.
Существует мнение, что в Московскую эпоху основной целью наказаний должно быть признано истребление преступников: иногда, действительно, в памятниках попадаются выражения: ‘чтоб лихих вывести’, но согласиться с этим можно было бы лишь тогда, когда бы за всякое преступление полагалась лишь смертная казнь или вечное изгнание и заключение, однако мы увидим, что тогда было множество других разнообразных видов наказаний, которые отнюдь не вели к указанной цели.
С большей основательностью указывают на устрашение к главную цель наказаний в московском праве: действительно, в Уложении весьма часто повторяется: ‘чтобы иным, на то смотря, не повадно было так делать’. Принцип устрашения можно отыскать только в одном Уложении, в судебниках его следов нет. Однако и в Уложении он применяется главным образом к наказаниям за такие деяния, которые, будучи сами по себе безразличны, сделались преступными лишь в силу воспрещения их законом, например, Уложение (X, 20), воспрещая подачу жалобы государю помимо низших инстанций и назначая за это наказание, прибавляет: ‘чтобы иным, на то смотря…’ Население в прежнее время не только не видело в этом ничего преступного, но полагало, что суд государя есть лучший и справедливейший. Подобная же угрожающая прибавка присоединена к назначению наказ ания за проезде другое государство без паспорта (VI, 4), употребление табака (XXV, 16). Это начало развивалось в московском праве отчасти под влиянием византийского права: в кормчей (Прохирон, грань 39) полагается следующее наказание за разбой: ‘Нарочитии разбойницы на местех, на них же разбои творяху, повешени да будут, да видения ради убоятся начинающий таковая и да будет утешение сродников убиенных от них’. Из русских памятников начало устрашения в первый раз выражено в Стогааве (‘да и прочий страх приимут таковая не творити’).
Принимая во внимание пропорциональное отношение друг к другу видов наказания, мы можем в русском праве того периода признать одним из главных принципов наказания — лишение преступника средств повторять преступления, не применяя к нему бесповоротных казней, на это указывает широкое применение тюремного заключения, ссылки и уголовного поручительства, заменяющих как друг друга, так и другие виды уголовных кар (см., например, Суд. цар., 55-56 и др.). К указанной цели ведет прежде всего предположение об исправлении самого преступника: государство только тогда прибегает к бесповоротным карам (смертной казни, пожизненному заключению), когда общество (через обыскных людей) признает преступника неисправимым (‘лихует’ его). Таким образом, первоначальное понятие о наказании, выраженное в самом термине (‘наказать’ — научить, исправить), не совсем изгладилось под влиянием новых и отчасти чужих понятий.

3) Виды наказаний

Московское право не дает общей схемы наказаний (как и классификации преступлений). Однако в более древних памятниках этого периода, близких к эпохе Русской Правды, можно уловить разделение наказаний на пеню и казнь, т.е. наказания имущественные и личные (Губн. запись, ст. 6, Суд. цар’ 25). В дальнейшем развитии уголовного законодательства имущественные наказания постепенно уступают место личным, а уцелевшие теряют самостоятельность (становятся добавочными к личным).
Имущественные наказания были следующих видов: продажа, пеня и конфискация. Продажа, остаток времен Русской Правды, в начале московского периода имеет широкое применение — заменяет все наказания, кроме смертной казни, в начале эпохи Судебников продажа заменяется или дополняется телесными наказаниями, со времен губных учреждений она соединяется постоянно уже с телесными наказаниями и изгнанием: ‘Как наместники… на тате продажу свою учинять, и вы б, старосты губные, тех татей велели, бив кнутьем, да выбита их из земли вон’ (Губ. Кирилл, грам.). В царском Судебнике продажа исчезает (ст. 55), заменяясь тюремным заключением или порукой. Пеня прежде, т.е. в начале московского периода, означавшая то же, что и древняя продажа, становится самостоятельным видом наказания по уничтожении продажи и применяется главным образом к преступлениям против порядка государственного управления (Суд.цар., 2-4,8-11,69, Улож., X, 5 и др.). Одинаковое значение с пеней имеет заповедь, т. ё. денежный штраф за проступки против полицейских распоряжений правительства (Улож., XXI, 19-20, XXV, 1-2), заповедью этот штраф называется потому, что деяние, наказываемое им, само по себе безразличное, ‘заповедуется’, запрещается из соображений полицейских или финансовых. Другой вид заповеди — это добавочное денежное наказание за общие преступления, если преступник раньше совершения преступления угрожал им и тем вызвал против себя угрозу со стороны власти в виде заповеди*. Что касается конфискации (‘взять на государя’), то она, как древнее ‘разграбление’, сопровождает собой смертную казнь: ‘Которых разбойников казните, и тех бы разбойников подворья, животы и статки… отдавали тем людям, которых те разбойники разбивали… А что будет у исцовых исков останется разбойничьих животов, вы б то все переписали на список, да клали, где будет пригоже, да о том бы естя отписывали в Москву’ (губи. Белозер. гр.). ‘Которых разбойничьих животов, за исцовою вытью, останется, и те достальные животы оценя продать на государя’ (Уст. кн. разб. пр., ст. 54, Улож., XXI, 26). Но при смертной казни за измену (и вообще по политическим преступлениям) конфискация применяется лишь в том случае, если законные наследники преступника окажутся виновными в знании и недонесении на изменника (Улож., II, 7, 9, 10). Часто конфискация соединяется со ссылкой (ук. 1678 г. — П. С. 3., N 724) и другими наказаниями (Улож., XXV, 3, 11). Самостоятельное применение конфискации крайне редко.
_____________________
1 См.выше, ср. Н.Д. Сергеевского ‘Наказание в рус. праве XVII в.’. стр. 270 и 271 и нашу заметку об этом сочинении в Унив. Извест. 1888 г. Проф. Сергеевский, отвергая наше понятие о заповеди, сам дает определение ей, совершенно согласно ее нашим.
_____________________
Личные наказания всех разрядов (направленные против свободы, жизни, здоровья и чести лица) были известны в московскую эпоху Нормальное развитие их шло следующим путем.
Одна из форм древнего потока — изгнание — в начале московского периода имеет точно такое же значение, как и в земскую, эпоху, т.е. означает изгнание из той земли, где жил преступник (а не из целого государства, см. губн. Белозер. гр.), но это не годилось уже при новом понятии о государстве: одна провинция его изгоняла бы своих преступных граждан в другую. Поэтому уже в XVI в. взамен изгнания появляется ссылка. В первый раз мы находим ее в указе 1582 г. против ябедников, которых велено ссылать в Курск и Вевск. Ссылка в этих случаях соединяется с телесным наказанием (кнутом), членовредительными наказаниями и тюремным заключением (см. Улож., XXI, 10 и др.). В Уложении вид наказания не получил надлежащего развития: оно применено лишь несколько раз за кражу и разбой (XXI, 9-10), за самовольный переход из городского состояния в крестьяне или в холопы (XIX, 13), за корчемство и употребление табака (XXV, 3,17), за невнесение судного дела в книги из корыстных целей (X, 129) и за участие в наезде (X, 198). После Уложения применение ссылки в законе постепенно расширяется: за непредумышленное убийство (1657), за ябедничество (1660), за укрывательство татей и разбойников (Новоук. ст. 1669, ст. 8,17), за разбой при отсутствии собственного сознания (там же, ст.’) и пр. (см. там же, ст. 47, 61, 103). Таким образом, лишь во второй половине XVII в. ссылка становится одним из самых употребительных видов наказания, в особенности было важно применение ссылки к раскольникам (в статьях 1685 г.), что привело к колонизации Сибири преимущественно раскольниками. Всякая ссылка была вечной (или лучше — предполагалась такой). Ссылаемые лишь в особых случаях заключались на месте ссылки в тюрьму, по общему же правилу, определяемы были на месте или в службу (в дворяне или низшие роды службы), или в посады, или на пашню (в крестьяне, последним на месте выдавалась ссуда деньгами и вещами). Место ссылки в законе обычно не определялось, но каждый раз назначалось правительством. Кроме Сибири и северных окраин, такими местами были северные районы Европейской России, поволжские и приазовские города — словом, места, куда государство распространяло свои границы путем укреплений. Несамостоятельность этого вида наказаний и недостатки организации его заставляли обращаться к другим видам наказаний.
Следствием этого было чрезмерное применение тюремного заключения за счет ссылки. В более старых памятниках московского законодательства тюремное заключение не имело значения собственно карательного, оно употребляется в виде предупредительной меры взамен поручительства (когда его нет), а потому и не разнообразится по степеням (преступник заключается в тюрьму, пока не найдется порука, в противном случае на всю жизнь, см. Суд. цар., ст. 55). Карательное значение тюрьмы начинается с царского Судебника (ст. 41) и окончательно утверждается в Уложении (заключение татей в тюрьму на два года, XXI, 9). Но и этот вид наказания не мог получить надлежащего развития в Московском государстве, потому что устройство и содержание тюрем были крайне несовершенны: то и другое возлагалось в провинциях на посадские и уездные общины, целовальников и сторожей к тюрьмам выбирали те же общины, исполняя это с большой небрежностью. Поэтому тюрьмы были немногочисленны и тесны*, заключенные постоянно уходили целыми толпами (‘вырезывались’) из тюрем, питались они или на свой счет, или подаянием: ходя артелями по городу и выпрашивая милостыню.
______________________
* Для одиночного заключения служили каменные ‘мешки’ (ниши, закладываемые камнем) и ямы в земле. В общих тюрьмах преступники и подследственные размещались по родам преступлений отдельно в тюрьмах губных и опальных.
______________________
Это заставляло правительство предпочитать другие личные уголовные кары как более простые и дешевые, а именно: наказания болезненные, развившиеся, несомненно, под влиянием татарщины (хотя в Европе они появились и без всякого влияния со стороны Востока и у нас начались еще до татар). Виды их: батоги, наказание прутьями толщиною в палец и кнут, наказание которым различалось как простое и как торговая казнь, т.е. наказание, повторяемое несколько раз на торгу во время сборищ народа (Улож., X, 186-188, XI, 27). Болезненные наказания явились первоначально как альтернатива продажи (в случае несостоятельности) и уже потом получили вполне самостоятельное значение. Они применяются ко всем преступлениям, не влекущим за собой смертной казни, в соединении с другими (тюрьмой, ссылкой, изгнанием).
Наказания членовредительные имеют двоякое значение: полицейское — для того, чтобы оставить преступнику навсегда отметку (‘улику’) его злодеяния, и чисто карательное. К первой категории относятся: урезание уха (за татьбу и мошенничество в 1-й и во 2-й раз, за разбой в 1-й раз — Улож., XXI, 9,10,15,16, 90, за непредумышленное убийство: ук. 1657 г), клеймение (пятнание), известное уже с XIV в. (Двик. устар.), но в XVII в. малоупотребительное (при существовании других, более тяжких ‘отметок’).
Наказания увечащие второй категории являются, так сказать, уменьшенной формой смертной казни, будучи применяемы к тем же преступлениям, какие повели бы к смертной казни при обстоятельствах, увеличивающих вину. Фактически они появляются уже в земском периоде, в московском праве особенно развились под влиянием Прохирона и литовского статута (Улож., III, 5, X, 12, ср. XXII, 10, взятую прямо из литовского статута).
Смертная казнь, развитию которой противились лучшие князья земского периода, в московскую эпоху получила громадное применение. Впрочем, до судебников и в судебниках она назначалась только за самые высшие уголовные преступления: измену, убийство господина рабом, крамолу, подмет, святотатство. Прочие преступления вели к ней лишь при предположении о неисправимости преступника, т.е. при ‘лихованном’ обыске или рецидиве. В Уложении сфера ее применения гораздо обширнее: она полагается за богохульство и совращение, за все политические преступления и участие в них, за составление фальшивых актов, делание фальшивой монеты, за умышленное убийство в некоторых случаях (на государственном дворе, в походе, в присутствии суда), за изнасилование женщины, за поджог. Вместе с тем усложнились и ее формы, из которых не все определены законом, а многие практикуются, не будучи установлены в законе. В законе определяется простая смертная казнь (повешение и обезглавливание) и квалифицированные формы ее (сожжение, зарытие живым в землю, залитие горла металлом). В практике употреблялись и другие формы как простой (расстреляние, отравление и утопление), так и квалифицированной смертной казни (колесование, рассечение на части, перетирание тонкими веревками, посажение на кол, распятие на кресте).
Бесспорно, жестокость московского уголовного права чрезмерна, но для правильной оценки его нужно иметь в виду сравнение с современными нашему Уложению кодексами Западной Европы, например, Каролиной, а кроме того, нельзя упускать из виду, что, по свидетельству исторических памятников, большая часть смертных приговоров не приводилась в исполнение в силу древнего обычая печалования, одного из драгоценнейших прав православного духовенства, которым оно и пользовалось постоянно. Освобожденного от смерти по таковому ходатайству обыкновенно пожизненно заключали в монастырь*.
______________________
* Проф. Сергеевский так объясняет относительную жестокость уголовного права XVII в.: ‘Обходиться гуманными мерами не было никакой возможности, потому что все государственное управление неизбежно построено было на постоянной борьбе с массою элементов антигосударственных’. И затем автор приводит пример из актов г. Шуи 1639 г., когда все шуяне ‘учинились сильны и супротивны’ против сыщика Тарбеева, присланного ‘для табачного и корчемного сыску’ (‘Наказание’, стр. 70). Приведенный пример показывает противодействие населения ошибочным мерам государства (каковы несомненно были меры, относящиеся к табакокурению и корчемству). Что же касается здравых начал государственности, то у того же автора мы находим следующий правильный взгляд на дело: ‘XVII век русской истории не только не был веком разложения, но наоборот — веком созидания и наибольшего напряжения народных сил, хотя напряжения одностороннего. .. это могучая, конструктивная сила служения началу государственности’. Затем автор ссылается на движение 1612 г..т.е. воссоздание государства силами самого населения (стр. 62 и 65). Трудно примирить это с идеей о ‘богатырских’ подвигах антигосударственных элементов, будто бы вызвавших героические уголовные средства (см. 66 и ел.). Жестокость карательной деятельности увеличивается по мере увеличения ошибочных мер государственного управления, яркий пример представляет вмешательство государства в XVII в. в дело религиозной совести при возникновении раскола, а также ошибочные финансовые меры 1654 и следующих годов, в особенности же наиболее роковая ошибка — прикрепление крестьян в той форме, как это сделано Уложением, т.е. со слабой, недостаточной гарантией прав прикрепленных крестьян. — главный источник всех смут XVII в. (Разина) и большей части обыкновенных преступлений.
______________________
Следует иметь в виду, что после Уложения и до Петра I жестокость уголовного закона постепенно смягчается, это смягчение начинается уже в новоуказных статьях. ‘В период от новоуказных статей до воинских артикулов смертная казнь за татьбу почти совсем была изгнана, и весь период представляет историю постепенного смягчения наказаний за общие преступления, т.е. за татьбу, грабеж и разбой’ (Л.С. Бел.-Котляревский: ‘О воростве краже’, ст. 114)

ПЕРИОД III. УГОЛОВНОЕ ПРАВО ИМПЕРИИ

Хотя месть преступнику, совершаемая руками частного лица или государства, с древнейших времен предполагает и сознание об общественном вреде преступления, но первой целью ее остается воздать злом за зло. В последнем периоде истории нашего права постепенно уясняется мысль о том, что основная цель уголовного права есть благо общества: раздражение против преступника сменяется хладнокровным изысканием средств оградить общество от вреда, стараются устанавливать наказания на основании тех условий вменения, которые могут быть приложены к данному преступлению, наказания, естественно, смягчаются, в кодексах появляется понятие наказаний ‘исправительных’. Впрочем, такое направление русского уголовного права становится вполне заметным лишь со 2-й половины XVIII в., особенно со времени издания Наказа. При Петре и ближайших его преемниках находим только попытку точнее определить в законах условия вменения, жестокость кар при Петре даже усиливается.

1) Преступление

Преступным действием именуются теперь деяние, воспрещенное законом, хотя практика XVIII в. подвергала иногда наказаниям за деяния не воспрещенные* или применяла законы по собственному выбору, ввиду их противоречия, но это составляло лишь исключение из общего принципа. Но какие именно деяния должны быть воспрещаемы под угрозой наказаний, в первой половине XVIII в. оставалось неопределенным. Петр I, воспрещая постоянно деяния безразличные и невинные из целей полицейских и финансовых, высказал, однако, в одном указе следующую мысль: ‘Многие, якобы оправляя себя, говорят, что сие не заказано было, не рассуждая того, что все то, что вред и убыток государству приключити может, суть преступления’ (ук. 1714 г. дек. 24), очевидно, и законодатель может воспрещать только деяния, вред которых ясен для каждого из подданных. Екатерина II (Наказ, VI, 41-42) говорит: ‘Ничего не должно воспрещать законами, кроме того, что может быти вредно или каждому особенно, или всему обществу, все действия, ничего такого в себе не заключающие, нимало не подлежат законам’.
______________________
* См., например. Г. Липинского ‘К истории уголовного права XVIII в.’. стр. 10.
_____________________

а) Субъект преступления

Равенство ответственности перед уголовным законом, признанное вообще и теперь, подвергалось, однако, изъятиям в сословных учреждениях Екатерины II: дворяне, освобожденные от телесного наказания, подвергаются большему наказанию за преступления позорные (разбой и воровство). Возраст преступника при уголовном вменении долго оставался неопределенным и в XVIII в., в толковании к артик. 195 воин. уст. Петр I дал следующее неопределенное положение: ‘Наказание воровства обыкновенно умаляется или весьма ослабляется, ежели вор будет младенец, которых дабы заранее от сего отучить, могут от родителей своих лозами наказаны быть’. При императрице Елизавете в Сибири 14-летняя девочка убила двух девочек, не имея в виду закона о возрасте, генерал-прокурор предложил сенату собрать президентов всех коллегий и сообща решить вопрос, который и решен в том смысле, что несовершеннолетними считаются до 17 лет и не подвергаются ссылке, кнуту или смертной казни, а лишь наказанию плетьми и отсылке в монастыри на 15 лет (П. С. 3., N 8601, ср. Соловьева Ист. Рос., XXI, 176). Но этим неразрешен вопрос о возрасте полной невменяемости, лишь указ 2 мая 1765 г. дал более точные определения: ‘По криминальным делам мужескому и женскому полу совершенный возраст считать в 17 л.’ , по преступлениям, влекущим к смертной казни или к кнуту, преступники до 17 лет предоставляются на усмотрение сената, ‘где с ними поступано быть имеет по благоусмотрению и по м ере их вин’, по прочим преступлениям преступники 15-17 лет могут подвергаться наказанию плетьми, от 10 до 15 лет — только розгами (а не батогами), 10 и менее лет отдаются для наказания родителями или помещику, ‘не считая те сделанные ими преступления впредь ни в какое им подозрение’. Однако, вопрос о несовершеннолетии и малолетстве оставался неясным для практики и в XIX в., по Учреждению о губ. 1775 г. дела по преступлениям малолетних предоставлены совестному суду, в 1818 г. смоленский совестный суд отказался рассматривать дело о поджоге, в котором обвинялся имеющий уже 15 лет от роду, ссылаясь на мнение консистории, что с 15 лет начинается уже возраст юношеский, тогда как, по мнению губернатора, пределом малолетства следует считать 17 лет, с чем согласился сенат и выразил в особом указе.
Умопомешательство. В том же толковании к арт. 195 воин. уст. Петр I, говоря о краже, дает такое же неопределенное положение об ‘умалении’ или полном освобождении от наказания, ‘если кто в лишенки ума воровство учинит’. Практика, подобно московской, умаляла, но не освобождала от наказания в таких случаях.
Закон XVIII в. упоминает о состоянии аффекта (раздражения) как обстоятельстве, уменьшающем наказание. Московское право указывало на опьянение как на признак непредумышленности деяния (чем совершенно отстраняется мысль о намеренном приведении себя в опьянение для большей дерзости при совершении преступления), воинский устав Петра I смотрит (неправильно) на опьянение как на обстоятельство, отягчающее вину.
Понятие о различии умысла и непредумышленности в узаконениях Петра В. стоит ниже определений этого, данных в московском праве: ‘кого кто волею и нарочно, без нужды и без смертного страху умертвит… онаго кровь паки отомстить’ (Уст. XIX, 154), толкование Петра к этому артикулу изъяснено комиссией 1754-1761 гг. так: ‘Надлежит ведать, что то учинено было с умысла к убивству’ (гл. 25), вероятно, такому пониманию следовала и практика, хотя воинский устав (толкование к артик. 158) прямо говорит, что непредумышленное убийство карается также смертью: ‘Ежели кто кого с ненависти толкнет, или что с злости на него бросит… от чего умрет, то оный обыкновенной смертной казни подвержен’. Вообще определение степеней вины исчезает в огульном применении бесповоротных кар, так как законодатель всецело занят мыслью об устрашении общества, а на преступника смотрит как на орудие для этой цели. Воинский устав знает наказуемую неосторожность, за которую, сверх других наказаний, полагает церковное покаяние (см. арт. 158). ‘Весьма неумышленным и ненарочным убийством, у которого никакой вины не находится’, воинский устав (XIX, 159) именует случайность: например, убийство человека при стрельбе войсками в цель, если сама жертва очутится перед или за целью.
Необходимая оборона излагается в воинских уставах (XIX, 156) весьма ясно: ‘Кто прямое оборонительное супротивление для обороны живота своего учинит, и онаго, кто его к сему принудил, убьет, оный от всякого наказания свободен’, но в последующих артикулах оборона ограничена различными условиями до невозможности ее применения, требуется: 1) чтобы оборона соответствовала нападению: против безоружного не позволяется действовать оружием, если силы равны, 2) чтобы опасность еще не миновала (запрещается убивать бегущего оскорбителя), 3) чтобы опасность уже наступила. Несоблюдение условий обороны влечет виновного к наказанию, хотя и не к смертной казни. Об обороне имущественных прав здесь умалчивается, в толковании к арт. 185 говорится: ‘В правах позволено вора, который в ночи в дом ворвется, без страху наказания, умертвить, ежели его без своего опасения преодолеть было невозможно, ибо надлежит рассудить, что вор не для единой кражи, но уже и умертвить в дом ночью врывается’, т.е. и здесь имеется в виду лишь оборона жизни.
О состоянии крайней необходимости воинский устав говорит по поводу кражи (толк, к арт. 195) следующее: наказание ослабляется или вовсе отменяется, ‘ежели кто из крайней голодной нужды (которую он доказать имеет) съестное или питейное, или иное что невеликой цены украдет’.
Стечение многих деятелей в одном преступлении законодательство Петра рассматривает с прежней точки зрения равенства ответственности всех сообщников (‘яко убийца сам, так и прочие имеют быть наказаны, которые подлинно к смертному убийству помогали или советом или делом вступались, воин, уст., арт. 155), точно так же уравнена ответственность интеллектуального и физического виновника (там же, арт. 160): в случае найма на совершение убийства наемщик и наниматель подвергаются высшей, квалифицированной смертной казни (арт. 161). Исполнение противозаконного приказания начальников подчиненными воспрещается, они должны донести о полученном приказании высшему начальству (указ 20 января 1724 г.). Екатерина II (Наказ, ст. 202) рекомендует ‘положить наказания не столь великие сообщникам… как самим настоящим ‘исполнителям’, за исключением наемных злодеев.

б) Преступное действие

Голый умысел (в преступлениях против величества), по воинскому уставу, наказывается наравне с совершением преступления, причем ясно определяется: ‘хотя в действо не приведено, но только воля и хотение было’. Практика 1-й половины XVIII в. широко пользовалась таким толкованием. Напротив, Наказ отвергает наказуемость голого умысла и в отношении к политическим преступлениям: ‘законы не обязаны наказывать никаких других, кроме внешних и наружных, действий’.
Покушение, не оконченное по внешним препятствиям, воинской устав наказывает то как преступление совершенное, то меньше (артик. 164 — толк, о самоубийстве, арт. 161 — толк, о наемном убийстве, причем вид смертной казни смягчается, но по арт. 167 — толков.: ‘начато изнасильствие женщины, а не оконченное, наказуется по рассмотрению’ без объяснения, почему оно не окончено. По артик. 185 — толков, ‘ежели вор … пойман, или отогнан, или помешает ему кто, что ничего с собою не унес, шпицрутеном полегче наказать надлежит’). Екатерина II (Наказ, ст. 201) утверждает, что ‘законы не могут наказывать намерения’, но что ‘нельзя сказать, что действие, которым начинается преступление… не заслуживало наказания, хотя меньше, нежели какое установлено за преступление, самою вещью уже исполненное’.

в) Объект и классификация преступлений

Екатерина II разделяет (Наказ, ст. 68-72) преступления по объектам их на 4 группы: 1) преступления против веры, 2) против нравов, 3) против тишины и спокойствия и 4) против безопасности граждан.
Преступления против веры. Воинский устав крайне неумеренно заимствует из немецких источников суеверные средневековые понятия, безобразившие кодексы того времени: ‘Ежели кто из воинских людей найдется идолопоклонник, чернокнижец, ружья заговариватель, суеверный и богохулительный чародей, оный… гонением шпицрутен наказан или весьма сожжен имеет быть’. Для применения смертной казни законодатель требует, чтобы ‘он своим чародейством кому вред учинил или действительно с диаволом обязательство имеет’ (арт. I). Введение этого преступления в кодекс, несомненно, подействовало на практику, ибо масса дел о колдовстве XVIII в. несравненно превосходит число подобных преследований в XVII в. Впрочем, к середине XVIII в. вера в колдовство, очевидно, ослабела, так что Елизаветинская комиссия назначала в проекте смертную казнь за это преступление только в том случае, если ‘чародеи кореньями, травами и проч. чье здоровье повредят’, а за простое ‘шептание’ назначали плети или батоги. Богохуление воинский устав отличает от хулы Божьей Матери и святых как особого преступления (арт. 3, 4), но и различаете этом преступлении злостность и легкомыслие, за последнее назначаются лишь шпицрутены (арт. 6, го же Морск. уст. кн. IV. гл. I, ст. 5). После Петра было установлено, что богохульник отсылается к духовному суду для покаяния, если он православный, или для обращения, если иноверец, чем тот и другой могут избавиться от смертной казни (ук. 1738 июля 4 и проект Елизавет, ком. XVI, 1). В вероотступничестве проект Елизавет, ком. различает (в 1-й раз) переход в другое христианское исповедание (за что назначается вечное заключение в монастыре) и принятие нехристианской религии (за что сохраняется сожжение). Совращение в раскол, по указам Петра(1722 и 1724 гг.), карается вечной каторгой и конфискацией, переходе раскол православных священников наказывается как святотатство, т. е смертной казнью и возложением тела на колесо (ук. 1722 мая 15 и июля 16). Затем в этом разряде преступлений воин. Арт. различает божбу и клятву (арт. 7), неприсутствие в церкви (арт. 10), прибытие в церковь в пьяном виде (арт. 11). Екатерина II (Наказ, гл. XX, 7), рекомендуя веротерпимость (ст. 494-499), замечает: ‘Надлежит быть очень осторожным в исследовании дел о волшебстве и еретичестве., тогда уже гражданин всегда будет в опасности, для того, что ни поведение в жизни самое лучшее, ни нравы самые непорочные… не могут быть защитниками его противу подозрений в их преступлениях’, затем законодательница иллюстрирует свою мысль примерами из византийской истории.
Преступления против нравственности воинский устав перечисляет в таком же изобилии (в первый раз появляются в кодексах содомия и скотоложство, гл. XX, арт. 165-177) с назначением большей частью жестоких наказаний. Исправляя это, Екатерина II (Наказ, ст. 77) рекомендует назначать за эти преступления ‘наказания, зависящие от судопроизводства исправительного’ (основанные на ‘стыде и бесславии’), которые, по ее мнению, достаточны, чтобы ‘укротить дерзость обоего пола. И воистину сии вещи не столько основаны на злом сердце, как на забвении и презрении самого себя’. Но она исключает из этого похищение женщин и изнасилование.
Преступления государственные составляли особый предмет внимания законодательства 1-й половины XVIII в. Воинский устав (арт. 2) ввел в прежний круг политических преступлений словесное оскорбление Величества и осуждение действий и намерений правящего государя. Так как практика того времени чрезмерно злоупотребляла этим законом, относя к оскорблению Величества иногда самые невинные выражения, то Екатерина II сочла нужным в Наказе (гл. XX) посвятить особый отдел доказательству того, что слова тогда только преступны, когда содержат в себе призыв к действиям против верховной власти и государства(ст. 478, 480): ‘таким образом, человек, пришедший, например, на место народного собрания увещевать подданных к возмущению, будет виновен в оскорблении величества’. Впрочем (благодаря замечаниям сторонних советников), Екатерина признала наказуемыми и словесные и письменные оскорбления, но в низшей степени.
Преступления по должности, составлявшие главнейшую язву государства того времени, когда начало самоуправления заменено было бюрократическим, в XVIII в. получили высшую степень интенсивности и вызвали усиленные меры уголовной борьбы с ними. Петр I (в указе 5 февраля 1724 г.) сравнивает их с изменой во время битвы и считает даже ‘вяще измены’, так как они могут причинить государству ‘не только бедство, но и конечное падение’. Поэтому за такие преступления в упомянутом указе положена натуральная или политическая смерть (смотря по важности дела) и полная конфискация. Зло, однако, увеличивалось в дальнейшем течении века, и хотя учреждениями Екатерины II одна причина его (бюрократизм) была подорвана, но зато другие (недостаток материальной обеспеченности и отсутствие общего образования) продолжались и в 1-й половине XIX в. Что касается преступлений граждан против порядка управления, то мы выше указывали, какую массу новых видов преступлений создал уголовный закон времен Петра I своими полицейскими и финансовыми запретами, большая часть которых во 2-й половине периода отпала.
Преступления гражданские. В разряд преступлений против жизни, в сферу parricidium, вводится убийство дитяти-младенца (без пояснения: собственного или всякого) и убийство офицера (нужно разуметь — солдатом), в толковании присоединено ‘и жены’ (арт. 16). К квалифицированным видам убийства относятся также отравление и наемное убийство. В проекте Елизаветинской комиссии различаются: умышленное убийство законорожденного ребенка (за что полагается вечное заключение в монастыре), непредумышленное убийство того же ребенка (за что 1 год покаяния), вытравление плода (кнут и каторга), наконец, ‘подкинутое’ незаконнорожденного в опасном месте (приравнено к убийству). Что касается убийства жены, то по проекту Елизавет, ком., за убиение мужем жены-прелюбодейницы на месте совершения преступления полагается лишь церковное покаяние. Далее, воинский устав вводит (по образцу своих немецких источников) преступления против собственной жизни — самоубийство и поединки. При самоубийстве наказывается не только покушение, но и исполнение: наказание совершается над трупом самоубийцы (палач влечет его по улицам или по обозу в бесчестное место), при покушении суд определяет причину самоубийства, если причины были мучение, досада или беспамятство, то полагается (для военных) бесчестие и изгнание из полка (что при обязательности службы едва ли могло быть применено), а если другие причины, (которые, однако, трудно придумать при самоубийстве), то назначается смертная казнь (арт. 174). По проекту Елизав. ком., в первом случае назначается не наказание, а лечение, во втором — наказание плетьми или тюрьма. Для наказуемости поединков можно подыскать и другой объект этого преступления, именно нарушение прав судебной власти. По воинскому уставу, оба соперника и секунданты подлежат повешению, а если одни из них или оба убиты, то наказание исполняется над трупами (арт. 139-140), за покушение, т.е. вызов на дуэль, полагалось лишение чести и конфискация части имущества. Екатерина II (Наказ, 234) рекомендует наказать только оскорбителя, подавшего повод поединку, в своем указе 1787 г. она определила наказание не за самый поединок, а за те деяния, которые были совершены при нем (раны, увечья, смерть), согласно с проектом Уложения 1754 г.
Относительно имущественных преступлений петровское законодательство заключает в себе важное отличие от предшествующего русского права, вводя в оценку преступлений (по образцу немецкого права) цену вещи (при краже), отличая кражу на сумму не свыше 20 руб. от большой кражи (свыше 20 руб.). К большой краже отнесены также кража в четвертый раз, кража при наводнении и пожаре, кража из военных хранилищ, кража у своего господина или товарища, кража, совершенная стоящим в карауле (арт. 191), за малую кражу полагаются различные наказания, смотря по повторению преступления (до 3 раз), за большую — смертная казнь (здесь о повторении не может быть речи). В Воинских артикулах не отличено стечение преступлений от рецидива. Но в проекте Елизаветинской комиссии (на основании указа 18 июля 1726 г.) эти два понятия различены ясно: за все случаи кражи, если они в совокупности не превышают 40 руб., полагается наказание как за воровство в первый раз: ‘ибо и за те первые кражи наказания, отчего бы было можно им воздержаться, не было’ (XXXIII, 10). К краже приравнены утайка вещей, взятых на сохранение (арт. 193), растрата казенных денег (арт. 194) я присвоение находки (арт. 195). Относительно святотатства законодательство XVIII в. уступает в достоинстве новоуказным статьям, не различая места и предмета кражи, особенно же кражи на малую сумму ‘из убожества’, впрочем, практика XVIII в. применяла обыкновенно к этому преступлению не Воин, артик.., а узаконения XVII в., а именно статьи о священническом и монашеском чине 1667 г. Как особенный вид кражи отмечается казнокрадство, под которым разумеется не только присвоение казенных вещей, но и употребление казенных денег для личных торговых оборотов, а также злоупотребления при подрядах, за эти деяния полагается смертная казнь чрез повешение (воин, уст., арт. 191, инстр. 16 февр. 1719, Морск. уст., ст. 130, ук. 30 окт. 1720 г).
Мошенничество и в XVIII в. неясно отличено от кражи (см. проект Елизавет, ком, XXII, 22). Но из этого не следует, что никакой вид обманного присвоения движимого имущества не был наказуем до Екатерины II: по проекту Елизаветинской комиссии, наравне с подлогом наказываются следующие виды обманного присвоения имущества: предъявление к уплате найденного векселя (под угрозою наказания кнутом и вечной каторги), злостное банкротство (под угрозой смертной казни), отказ от своей подписи, употребление фальшивых мер и весов (указ 25 декабря 1758 г.). Екатерина не наименовала бы мошенничеством обманного присвоения чужих вещей, если бы и прежде под этим термином не разумелся и этот вид преступлений. Во всяком случае Екатерина II (ук. 1787 г. апр. 3) вводит в наше законодательство различие понятий кражи, мошенничества* и грабежа.
______________________
* Мошенничество в указе 1781 г. определяется так: ‘Буде кто на торгу. ..из кармана что вымет… или внезапно что отымет… или обманом или вымыслом продаст, или весом обвесит, или мерою обмерит’.
______________________
Воинский устав стоит ниже Уложения в определении поджога, смешивая поджог зданий с истреблением и порчей частей зданий и движимых вещей (арт. 178 и 180: ‘печи или некоторые дворы сломает, також крестьянскую рухлядь потратит’), все эти деяния подлежат смертной казни через сожжение. Проект Елизаветинской комиссии различает: а) поджог зданий (города, двора, лавки, мельницы, деревни, церкви, завода, гумна и корабля), за что назначает смертную казнь через сожжение, б) поджог хлеба, леса и сена, за что полагается простая смертная казнь (XXXIX, 1 и 3).

2) Наказание

Свойства уголовного закона в период империи совершенствуются сравнительно с законом Московского государства в том отношении, что неопределенные санкции встречаются все реже. Но зато в эпоху Петра появился новый недостаток, который хотя и знала старая Русь, но не в значительной степени — это разнообразие и противоречение законов друг другу, обстоятельство особенно пагубное в отношении к уголовному закону Здесь имеется в виду, во-первых, противоречие петровских законов Уложению царя Алекс. Мих. и новоуказным статьям. Эти последние кодексы не только удерживались, но считались еще главным источником действующего права, между тем массы новых указов и Воинские артикулы, получившие при самом Петре общегражданское применение, были также действующим законом. Если по Уложению непредумышленное убийство карается тюрьмой, а по Воинским артикулам — смертью, то произволу судьи предоставляется выбор между столь различными видами наказания, и при каждом случае судья будет прав. По Уложению, только поджог дома карается сожжением, а о порче недвижимых вещей око вовсе молчит, по Воинским артикулам к одной категории с поджогом отнесено (как мы видели) и это последнее преступление и даже порча движимых вещей, все это также ведет к сожжению. За татьбу вещей на любую сумму в 1-й раз Уложение назначает кнут, двухгодичное тюремное заключение и ссылку, по Воинским артикулам, татьба 1-й раз на сумму свыше 20 руб. ведет к смертной казни. Во-вторых, самые указы и уставы Петра I нередко противоречат друг другу (см. выше о законодательстве).
Цель наказания в воинском уставе указывается (яснее, чем в законах XVII в.) с древней точки зрения — мести: ‘кто кого убьет… оного кровь паки отомстить и без всякой милости оному голову отсечь’ (арт. 154, см. также арт. 3,196,145 и др.). Но возмездие и другие цели наказания совершенно стушевываются перед главной (почти единственной) — устрашением: почти каждый указ снабжается прибавкой: ‘под жестоким страхом’ (см. Филиппова, стр. 146 и ср. Воин. арт. 154). Отсюда увеличение жестокости наказаний и более широкое применение высших наказаний к преступлениям низшего порядка*. Екатерина II (в Наказе) в первый раз ясно определяет другую цепь наказания — охранение общества от преступлений (ст. 144-147), иногда проскальзываете Наказе и мысль о том, что цель наказания — ‘возвратить заблудшие умы на путь правый’ (ст. 93). Она считает наказание необходимым злом: ‘наказание действительно не что иное есть, как труд и болезнь’ (ст. 84), а потому более рассчитывает на предупредительные меры, чем накарательные (ст. 83), а именно рекомендует не запрещать в законе деяний безразличных (ст. 242), требует, чтобы закон не благодетельствовал одним во вред другим (ст. 243), чтобы ‘просвещение’ распространилось между людьми’ (ст. 245). ‘Самое надежнейшее обуздание от преступлений есть не строгость наказаний, но когда люди подлинно знают, что преступающий законы непременно будет наказан’ (ст. 222). Отсюда Екатерина выводит следствие относительно меры и родов наказания: по ее мнению, наказания должны быть рассчитаны не на один страх, который притупляется по мере усиления жестокости наказаний: ‘в тех странах, где кроткие наказания, сердце граждан оными стольже же поражается, как в других местах жестокими’ (ст. 85), ‘надлежит с бережливостью употреблять средства естеством нам подаваемые’ (ст. 87). Если мы уже привыкли к жестокости наказания, следует поступать ‘скрытым и нечувствительным’ образом, т.е. смягчать по возможности наказания не в законе, но при их применении (ст. 93). Вообще ‘когда бы жестокость наказаний не была уже опровергнута добродетелями, человечество милующими, то бы к отриновению оные довольно было и сего, что она бесполезна, и сие служит к показанию, что она несправедлива’.
______________________
* Проф. Филиппов приписывает усиление жестокости наказаний при Петре I ‘боевому’ характеру наказаний в период реформ: ими пользовался законодатель-реформатор как сильнейшим орудием для проведения новых начал в праве. На это возражают (проф. Сергеевский), что карательное право всегда имеет ‘боевой’ характер: этим оружием сражается государство с противниками государственного порядка. Но большая разницав том, с кем идет бой: в обычных обстоятельствах меч, ‘кривды карающий’, направляется на воров, разбойников, поджигателей, изменников и т.д., в эпохи ломки государства сила ломающая весьма часто имеет своими врагами людей, искренно и твердо стоящих за право, как оно понималось раньше и как они понимают его. С такими людьми сражаться труднее, приходилось усугубить жестокость нападения, ибо в таких случаях другого стимула, кроме страха, нет (хотя и страх является тогда средством сомнительным). Блистательный пример в подкрепление этой мысли представляет дело известного подьячего Докукина. Он написална форме присяги, которую должны были приносить все новому порядку престолонаследия, следующее: ‘За неповинное отлучение и изгнание всероссийского престола… цесаревича Алексея Петровича… не клянусь и… не подписуюсь… и хотя за то царский гнев на мя произлиется, будь в том воля Господа моего И. Христа, по воли его святой, за истину аз раб Христов Иларион, по реклу Докукин, страдати готов’. Он и был колесован (Есипов ‘Раскольн. дела’, стр. 157, Филиппов, стр. 8). Люди эти шли на казнь, защищая иногда не свои частные дела, а права государственные, которые лично их не касались. С такими людьми, говорим, бороться труднее, чем с ворами, в главное — окружающее общество нечем отвратить от протеста, кроме ужасающих примеров казней. Мы говорили выше, что в Уложении царя Алексея Михайловича начало устрашения применено к таким деяниям, которые сами по себе безразличны и прежде невоспрещались, например, табакокурению. Теперь законодатель воспрещает не безразличные вещи, а правовые норма, освященные вековым признанием, — нормы, с которыми срослось сознание многих поколений. Чем, кроме страха, можно было бороться с ними ревностному реформатору? Следует иметь в виду, что петровская эпоха составляет самую высшую ступень карательной строгости во всей истории русского права (так как время Иоанна IV богато практическим применением казней, в уголовном же законе ничем не выделяется из предыдущей и последующей эпох). Таким образом, проф. Филиппов был вправе выделить эпоху Петра как особый предмет для исследования по уголовному праву и охарактеризовать ее как ‘боевую’.
_____________________
Виды наказаний. В 1-ой половине XVIII в. по количеству применения за преступления всех разрядов смертная казнь занимает первое место. Воинский устав ввел новые квалифицированные виды ее: колесование (за измену, отравление, отцеубийство, грабеж), четвертование (за оскорбление Величества действием) и аркебузирование (расстрел). Императрица Елизавета 25 мая 1753 г.* дала указ о неприменении смертной казни по приговорам низших судов и представлении таких в сенат. Дела эти во множестве накопились в сенате, и преступники, ожидая неизвестной участи, сидели в тюрьмах, тогда (в 1754 г.) сенат издал указ, имеющий временное значение (впредь до издания общего закона), чтобы таких преступников, по наказании кнутом и вырвании ноздрей, ссылать в Рогервик.
_____________________
* Впрочем, еще в 1744 г. дан был подобный указ сенатом, а 29 марта 1754 г. даже предписано: заменить вообще смертную казнь кнутом и вечной каторгой. Но согласить этот закон с последующими трудно.
_____________________
Комиссии 1761 г. дан был словесный указ императрицы не вводить смертную казнь в будущее уложение, которое, однако, не было издано. Екатерина II в Наказе (ст. 209) ставит вопрос: ‘смертная казнь полезна ль и нужна ли в обществе для сохранения безопасности и доброго порядка?’ и решает: ‘при спокойном царствовании законов… в том не может быть никакой нужды, чтобы отнимать жизнь у граждан. Двадцать лет царствования императрицы Елизаветы Петровны подают отцам пример к подражанию изящнейший, нежели самые блистательные завоевания’ (ст. 210) Наказ допускает возможность применения смертной казни ‘во время безначалия’*, этому следовала императрица и на практике: смертная казнь обыкновенно заменялась другими наказаниями, кроме таких волнений, как пугачевщина. Император Николай I уже законом определил применение смертной казни исключительно к преступникам политическим, карантинным и воинским.
______________________
* См., впрочем. 79-ю ст. Наказа.
______________________
Законодательство Петра умножило прежние виды членовредительных наказаний, назначая их то как средство увеличить мучения при смертной казни (например, за богохуление преступнику до казни прожигают язык, Воин, уст., арт. 5), то как меру, препятствующую побегам преступников (рвание ноздрей и клеймение при ссылке), то как наказание самостоятельное (отсечение рук, суставов и пр.). Екатерина II (Наказ, 96) выразила следующее начало: ‘все наказания, которыми тело человеческое изуродовать можно, должно отменить’. При ней членовредительные наказание и не применялись, кроме рвания ноздрей при ссылке и каторге, что, наконец, отменено было Александром I. Точно так же применение болезненных наказаний увеличено Петром I, употреблялись: щпицрутены (нередко оказывавшиеся мучительным видом смертной казни) для сухопутных военных и кошки для моряков, торговая казнь кнутом, которую ставили тогда по тяжести на второе место после смертной казни (кнут уничтожен Уложением о наказаниях 1845 г.), затем наказ анве плетьми и розгами. Екатерина освободила от телесных наказаний дворян, вообще же этот вид наказаний уцелел до общей отмены телесных наказаний Александром II (17 апреля 1863 г.) и Николаем II (1904 г.).
К древним наказаниям, направленным против свободы, узаконения Петра присоединили принудительные работы, или так называемые каторжные (потому что первой формой их были работы на морских судах, затем при ссылке в Рогервик и, наконец, в сибирские заводы). Со времени указа 1753 г. установлено два вида ссылки: на вечное поселение (с обязательными работами) и на житье. Этот вид наказания получил организацию в уставе о ссыльных (Сперанского) 1822 г. Екатерина II желала упразднить смертную казнь, заменив ее вечным заключением, соединенным с работой: ‘смерть злодея слабее может воздержать беззакония, нежели долговременный и непрерывно пребывающий пример человека, лишенного своей свободы для того, чтобы наградить работою своею, чрезо всю его жизнь продолжающеюся, вред им сделанный обществу’ (Наказ, ст. 212).
Закон XVIII в. впервые установил лишение прав как добавочное при других наказаниях, при Петре один вид его называли ‘ошельмованием’*, при нем же возник и другой вид ‘политической смерти’, которая сопровождала вечную ссылку после наказания кнутом и означала лишение всех прав,
_____________________
* Шельмование, по приписке самого Петра, означает собственно лишение чести, как последствие других наказаний, но при дальнейшем изъяснении его же оказывается, что оно сопряжено с лишением всех личных прав: всякий может безнаказанно ограбить, побить или ранить ошельмованного: не позволяется только убить его. Словом, это древняя банниция, или лишение огня и воды. По генеральному регламенту, ошельмование соединяется с церковной анафемой.
_____________________
Конфискация всего имущества, против которой высказывалась Екатерина, отменена ею в жалованной грамоте дворянству, что при императоре Александре I распространено на все имущества и сословия.
Изложенная история наказаний показывает, что кары, направленные против жизни, здоровья и имущества преступников, постепенно ив силу исторической необходимости отпадали, уступая место наказаниям, направленным на свободу преступника (тюремное заключение, ссылка и каторга). Новое отражение старых взглядов на преступление и усиление жестокости наказаний, явившиеся в Европе в эпоху реакции начала XIX в., не коснулись России и не отразились ни в своде законов, ни в уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.

ИСТОРИЯ РУССКОГО* ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

А. ЛИЦО (СУБЪЕКТ ЧАСТНОГО ПРАВА)**

1) Понятие о лице и общие моменты развития этого понятия. В основе гражданского права лежит понятие лица (persona), лицу принадлежит власть (dorainium) над вещами, оно может входить в соотношение с другими лицами посредством обязательств, и бытие его может быть продолжено в бесконечность через право наследства. Понятие лица как субъекта частного права, кажущееся ныне столь простым, есть продукт долговременных и сложных усилий истории. Первоначально, при смешении публичных и частных начал, лицами, владеющими на частном праве, были союзы общественные: семейный, родовой, общинный и государственный, лицо физическое еще не выделяется. В частности, в древнейшем русском праве отсутствие понятия о лице видно из отсутствия терминов, его выражающих, правда, в литературных и законодательных памятниках с древнейших времен встречаются переводные термины: ‘лице’ — с греч. […], и ‘особа’ с латин. persona, но из них первый означает не лицо в нашем смысле, а напротив — отрицание достоинства лица, а именно один из видов рабства: по хронографу Эйнама, морав Богу-та, состоявший на службе византийского императора, так говорил послам чешского короля Владислава II в 1164 г.: ‘servus domino bellum illaturus venis, non tamen servus, cui per vim imposita est servitus, sed servus voluntarius, ut vos dicitis — ‘tо Xtvov’. В русских памятниках (Догов. Олега с гр. ст. 9) лицом называется или раб-пленник (‘возвратят искупленное лице в свою страну’), или вещь (Рус. Пр. Кар. 29: ‘свое ему лицем взяти’). Неясность понятия о лице физическом в древнейшем русском правевидна из явлений потока, изгойства и рабства, а также из древних форм семейного и вещевого права (что будет изложено ниже). Вообще весь 1-й земский период (вопреки распространенному мнению) представляет собой эпоху не безграничного преобладания частного лица, а, напротив, полного подавления его правами общественных союзов. Во II-м периоде Московского государства лицо высвобождается (хотя и не вполне) из-под влияния союзов семейного, родового и общинного, но права его подавляются правами государства, в особенности в сфере вещного права и права наследования, напротив, в Литовском государстве замечается ранее весьма сильное и даже чрезмерное развитие прав частного лица за счет прав государств (под влиянием права немецкого, а отчасти — римского), отчего все институты частного права здесь быстро развиваются и специализируются. В период империи в общерусском праве, особенно со времен Екатерины II, постепенно указываются и определяются границы деятельности и власти лица по отношению к правам государства.
_______________________
* Для большей сжатости курса этот отдел истории русского права излагается не по трем общим периодам, а по отдельным частям гражданского права, периоды развития будут указаны в каждом из этих отделов.
** Этот отдел истории права вовсе не имеет у нас своей литературы, лишь в 1903 г. появилась книга Н.Н. Деболъского ‘Гражданская дееспособность по русскому праву’.
_______________________
Имея в виду такой общий ход развития понятия о лице, мы не Должны искать в древнейшем праве каких-либо точных определений условий правоспособности лица физического. Некоторые из них мы найдем в первый раз в московском праве.
2) Условия правоспособности (и дееспособности) определяются или физическими и духовными свойствами лица, или положением его в обществе.
а) Пол. Древние законы большей части народов мира полеоезначение гражданского лица приписывают лицам мужского пола, ограничивая правоспособность, или, по крайней мере, дееспособность женщин во многих отношениях. Существенной отличительной чертой русского права (разумеется, во всем его развитии, а не с древнейших времен) по справедливости считается возможное приближение к признанию равной правоспособности за мужчиной и женщиной. Это достигается в истории со следующей постепенностью. Как известно, в первоначальные эпохи положение женщин в гражданском обществе подлежит гораздо меньшим ограничения?!, чем в последующие затем периоды начинающейся цивилизации. И древнеславянские общества в языческую эпоху не составляют в этом отношении исключения. Языческие браки заключались соглашением невесты с женихом на игрищах, выбор жениха для полоцкой княжны Рогнеды между Владимиром и Ярополком предоставляется ей самой. Послы для заключения договора с греками при Игоре отправлены от каждого члена княжеского семейства, в том числе и от женщин: от княгини Ольги, от Предславы, от жены Улеба. Ольга управляла государством с полными княжескими правами даже при взрослом сыне и владела частным имуществом (с. Ольжичи). Нет, однако, сомнения, что в то же время собственно гражданские права женщин терпят значительные ограничения правами мужа. После принятия христианства к нам принесены, вместе с высоким учением самой христианской религии, воззрения другого свойства, именно византийской литературы, проникнутой идеями восточного дуализма, по которому два попа представляют собою два начала — доброе и злое. ‘Сотворих тя, рече, равночьстьну… не стрьпе свободы, то приими работу, не уме власти, то буди убо обладаема и мужа позна(й) и господина, и тъ да господствует ти’, — учит древний книжник (‘О злых женах’ в Изборнике Святослава). Последовавшие затем ограничения гражданских прав женщин в законе отчасти объясняются этими наносными воззрениями, хотя и без того древний быт заключал в себе самом много внутренних оснований для таких ограничений: по Русской Правде, дочери в классе смердов не наследуют в имуществе отца, жена, вместе с детьми, отдается на поток за преступление мужа, за убийство жены (мужем) платится не полная вира, а полувирье, в процессуальных действиях женщина не участвует (послухом должен быть ‘муж’). Но положение женщины, как дочери и жены, не дает простора для точных наблюдений за влиянием пола на правоспособность, ибо дочь (как и сын) подлежит власти родителей, а жена — власти мужа. Дело больше уясняется в положении вдовы. В древнейшие времена вдова, лицо эмансипированное, подпадала в силу этого под опеку церкви, в церковных уставах вдовы исчисляются в разряде людей церковных. В псковском и новгородском законодательствах гражданские права женщины заметно возвышаются сравнительно с эпохой Русской Правды: имущественные права мужа и жены вполне уравниваются (Пек. суда, гр., ст. 88,89 и 91), женщина призывается к активному участию во всех действиях процесса, даже в судебных поединках (женщины против женщины: там же, ст. 119, в исках против мужчин на поединке женщина заменяет себя наймитом, там же, ст. 36). Вдовы не причисляются к людям церковным (ст. 109). Женщинам принадлежат права по обязательствам, в частности право входить в договор займа от своего лица (ст. 36). В Московском государстве также заметно постепенное возвышение прав женщины по сравнению с периодом Русской правды, но меньше, чем в Пскове и Новгороде. Именно в законах Московского государства уничтожается строгость древнего правила о вдовах и в судебниках обозначено, что в разряд церковных людей входят только вдовы такие, которые питаются от церкви Божией: ‘а которая вдова не от церкви Божий питается, а живет своим домом, то суд не святительской’ (Суд. 1-й, ст. 59, Суд. цар., 91). Как главе дом а вдове принадлежит вся сумма частных прав, какой мог владеть в то время полноправный мужчина: право собственности, право входить в обязательства и полная процессуальная правоспособность, эта последняя обозначена в судебниках и для женщин вообще, где, впрочем, женщина становится в один разряд с ребенком, старым, больным, увечным и лицами духовными. Весь этот разряд лиц призывается не только к ведению исков или ответу, но даже и к послушеству, что в древнейшее время было немыслимо. Уложение (X, 185), признавая также за вдовой и девицей способность к процессуальным действиям, признает, однако, что эти лица обыкновенно ‘не умеют’ отвечать за себя, и потому дает им отсрочку для высылки в суд за себя ‘родимцов’ — их естественных представителей. Из пользования некоторыми правами женщины исключаются только в некоторых особых случаях, обозначаемых законом: так, вдовы и дочери князей не могут владеть родовыми вотчинами, по особому политическому характеру этих последних. Дальнейшее расширение прав женщины как жены совершается в период империи, именно относительно права распоряжения имуществом и вступления в обязательства без согласия мужа(о чем ниже), б) Что касается возраста как предела наступления и окончания дееспособности, то он определен в древнем законодательстве весьма неточно, лишь в применении к некоторым частным юридическим отношениям. Вообще срок наступления совершеннолетия определяется периодом от 15 до 20 лет. С наступлением 15 лет кончалось малолетство, с наступлением 20 — несовершеннолетие вообще. Первый срок был более общим и признавался обычным правом и законом с древнейших времен. В первом периоде еще Патерик Печерский извещает нам, что некоторый славный муж от города Киева Иоанн оставил, умирая, своего сына Захарию 5 лет под опекой побратима Сергия, ‘заповедав тому, да егда возрастет сын его, тогда отдаст ему сребро и злато, сия устроив, не по мнозе преставися. Доспев же Захария пятнадцати лет, восхотевзяти сребро и злато своеу Сергия’ (Пат. Печ., изд. 1665 г., 117, см. Неволин, т. III, стр. 396). Рязанский вел. князь Василий, взятый под опеку вел. князем В.В. Темным, освобожден от опеки 15 лет отроду. Хотя в договорных грамотах между князьями XV в. сроки совершеннолетия определяются иногда и ранее 15 лет, а именно в 12 лет, но это есть срок политического совершеннолетия, который обычно бывает короче гражданского: ‘Целуй ко мне крест… и за свои дети, а исполнится, господине, твоим детем по 12 лет, ино, господине, тогды целовати им самим по нашим докончалным грамотам’, — писал можайский князь в своем договоре с вел. кн. Московским Вас. Вас. (ок. 1447 г. Собр. гос. гр. и д. 1,738). Однако и политическое совершеннолетие часто определялось 15-летним возрастом: ‘Нарече(вел. кн. Василий) сына своего при своем животе вел. князем и приказа его беречи до 15 лет своим боярам немногим’ (Карамз. VII, прим. 322). Иногда, впрочем, срок и в этом случае возвышался по причинам, которые мы угадать теперь не можем. Так, Грозный отдал своего сына Ивана, собираясь умирать, под опеку митрополита Макария и кн. Василия Андреевича до 20 лет (Собр. гос. гр. и дог. I, стр. 463).
Нормальный и общий срок совершеннолетия в 15 лет применялся в московскую эпоху:
1) К правам пользования поместьями для лиц служилого класса: с 15 лет дети служилых людей верстались поместьями. Впрочем, это право имеет более государственный, чем частный характер, оно означает собственно право вступления на службу (доп. к ак. ист., I, стр. 94, ср. ук. 20 октября 1652 г. в П. С. 3., N 86). По Уложению, престарелый или увечный дворянин может посылать за себя на службу своих детей, братьев и племянников только тогда, когда последние достигли 18 лет и отнюдь не ниже (Улож. VII, 17). Едва ли этот срок не имел приложения только к замещению отца на службе, а не вообще ко вступлению на службу и обладанию поместьями, ибо в том же законе говорится, что за отца на службу идут 18-летние такие, которые ‘ни в какие государевы службы не написаны’, следовательно, на службу могли поступать лица, и не достигшие 18 лет.
2) К праву девицы владеть своими прожиточными поместьями и сдавать их посторонним лицам под условием содержания их и выдачи замуж. По законам Ивана IV, девицы могли владеть прожиточными поместьями только до 15 лет (доп. к ак. ист., I, стр. 89,108,115), но впоследствии, когда право обладать ими предоставлено было до выхода замуж, то 15-летний возраст назначен для сдачи поместий: ‘А здавати девкам свои прожиточные поместья, которая девка будет в возрасте 15 лет. А будет девка в малых летах, менши 15 лет… и девкиных прожиточных поместий не справливать’ (Улож. XVI, И).
3) К праву лиц служилых давать на себя кабалу. Это постановление Уложением царя Алексея Михайловича распространено на всех лиц, дающих на себя кабалу: ‘А та будет на него кабала, по которой взыщут, писана в тех летех, как ему минуло пятнадцать лет, и по тем кабалам государь приговорил… суд давати…, а меньше 15 лет, — и те кабалы государь приговорил оставливати’ (Ук. 1 сент. 1559 г. УК. кн. казн., ст. XII. ср. Улож., XX, 20).
4) За родителями сохраняется право записывать своих детей в кабальное холопство заочно только до 15-летнего возраста. Дети же совершеннолетние могут быть записаны в кабальные книги, только находясь налицо: ‘А которые холопы учнут кому давать на себя и на детей своих служилые кабалы, а дети у них в те поры будут лет в 15 или в 20 и больше… и тех холопьих детей в кабалы и в кабальные книги за очи не писать’ (Улож., XX, 110).
5) Родители-холопы сохраняют за собой право держать при себе своих свободных детей только до 15 лет. По закону Шуйского, крестьянин, женившийся на беглой крепостной и потому отданный в холопство, берет с собой детей, рожденных от первой жены, только до 15 лет (ук. 9 марта 1607 г.).
Срок до 20 лет применен к праву принимать крестное целование в суде. Лица, которым ‘переменитца неким’ могут целовать крест, если им нет еще 20 лет, но отнюдь не ниже 15 лет. За малолетних целуют крест их представители: ‘А возрастом быте люди были, кому целовать крест, в 20 лет, а менши 20 лет не целовати, а ко кресту таких не припускать’ (Улож. XIV, 1). Такой же двойственный срок (15 и 20 лет) назначается для права жалобы на незаконные действия опекунов и попечителей (промен поместий несовершеннолетних yа свои). Такое право иска наступает для обиженных в 15 лет и кончается в 20 лет (Улож. XVI, 54). Впрочем, отнюдь не следует думать, чтобы лица несовершеннолетние или даже малолетние не пользовались активно никакими гражданскими правами, напротив, из вышеприведенных статей судебников и Уложения видно, что они призывались к личному участию в процессуальных действиях и лишь, в виде льготы для них, им предоставлялось право выслать родственников и своих представителей: ‘А будет кто в каком деле нибудь приставить к недорослю … и учнут они бити челом государю, чтобы за них отвечать родимцам их на отсрочный срок, и таким недорослям… в истцовых исках срок давати’ (Улож. X, 185).
Крайний предел старости, за которым оканчивалось бы признание за лицом правоспособности, не определен в законодательных памятниках. Но из юридических актов убеждаемся, что совершенная дряхлость отца служила основанием для того, чтобы допустить сына к совершению юридических действий взамен его без уполномочия.
В период империи гражданское совершеннолетие определено указом в единонаследии (23 марта 1714 г., п. 4 и 6), а именно: для главных наследников недвижимого имущества в 20 лет, а для наследников движимости двоякий срок: для мужчин в 18 лет, а для женщин в 17, впрочем, и женщина может освободиться от опеки и уйти от своего родича-опекуна только по достижении 18 лет (п. 6). Тогда же и брачный возраст был определен для мужчин в 20 лет, а для женщин в 17, несовершеннолетние не могут вступать ни в какие гражданские сделки. Но, по Воин. уст. 1716 г. (‘Крат, изображ. проц.’, гл. III, п. 14), достигшие 15 лет допускаются к свидетельству на суде. Установление пределов малолетства (14 лет) и несовершеннолетия (17 лет и 21 год) принадлежит Екатерине II (см. ниже об опеке).
в) Физическое и умственное здоровье и нравственное состояние как условия обладания частными правами и защиты их в древнерусском праве определены были еще менее точно. Физические недостатки вообще тогдатолько влияют на правоспособность лица, когда они затрудняют или совсем уничтожают способность активного пользования правами, таковы слепота и глухонемота. Таким образом, лица, подверженные этим недостатками, вполне могут обладать вещами, но их способность вступать в обязательства, делать завещания и вести процессуальные действия подлежит естественным ограничениям. Согласно с этим, Уложение царя Алекс. Мих. призывает глухонемых к пользованию правами собственности наравне с лицами здоровыми: ‘А будет после которого умершего останутся дети глухи и немы, а братья их или сестры учнут обидить их и отцова или материя имения учнут их отлучать, разделити по жребьям всем поровну, чтобы из них никто изобижен не был’ (Ул. XVII, 15).
Ограничения прав таких лиц вступать в обязательства и вести иски мы находим в памятниках того времени лишь в связи с предположением о малоумии.
Ограничения, возникающие из душевных болезней (недостатка или повреждения умственных способностей), определяются законами 1676 г. (П. С. 3. N 683, 10 марта, ст. 2 и 23) и 1677 г. (N 700, 10 августа, отд. I, ст. 5 и 27) не совсем одинаково. Первый закон не допускает никаких исков против сделанного кем-либо распоряжения имуществом на том основании, что лицо действующее — глупо, глухонемо: ‘которые всяких чинов люди глупы, и глухи, и слепы, и немы, и службы не служат, а поместья свои учнут кому поступаться, а матери их и жены, и дети, сродники учнут челобитьем спорить, чтоб по той их поступке поместья не справливать для их скорби… великий государь указал и бояре приговорили: поместья свои сдавать всякому вольно’. Второй закон, оставив в этом же виде постановление о сдаче поместий, иначе решает дело относительно их мены, а именно: ‘буде по розыску окажутся плуты, глупы и пьяницы, — и меновых поместий неросписывать’.
Петр Великий указом ‘о свидетельствовании дураков в сенате’ (6 апреля 1722 г.) ограничил семейные и имущественные права идиотов (ср. ук. 1723 г. дек. 6). То же понятие (т.е. идиотизм) выражается термином ‘безумные’ в указах 1762 г. 23 апреля, 23 и 6 августа, по которым велено отдавать их не в монастыри, а в специально устроенные дома умалишенных, с отдачей имений в опеку их наследникам. В Учреждении о губ. 1775 г. (ст. 389) употреблен термин ‘с ума сшедшие’, чем обозначается не только идиотизм, но и острые случаи душевных болезней.
г) Общественное состояние. Различие правоспособности по общественному состоянию, по-видимому, противоречит общему порядку постепенного возвышения прав лица с течением истории, здесь замечается как бы регрессивный ход: незаметное вначале различие прав по классам общества с течением времени постепенно возрастает по мере развития и обособления классов и превращения их в сословия (см. в истории уголовного права постепенное появление различия вир). В 1-м периоде такие различия гражданских прав есть, но едва заметные, они развиваются преимущественно в московскую эпоху и в период империи, продолжаясь во многих отношениях до времени императора Александра II, т.е. до освобождения крестьян. Но ограничения гражданских прав, возникшие из сословных отношений, касались лишь некоторых видов этих прав, тесно связанных с государственным значением того или другого сословия или класса, и потому не имеют никакого значения в сфере собственно гражданской: так, служилые лица вознаграждались вместо денег поместьями, а потому естественно, что неслужилые не имели прававладеть поместьями, наоборот, служилые люди лишались прававладеть городскими имуществами. Служилые лица не могли давать на себя частной кабалы, чтобы не избегать службы. Крестьяне лишены были прав менять местожительство (что потом повело их к лишению всех прочих гражданских прав). Посадские люди также прикреплены к своему пасаду. Все эти и подобные ограничения уже указаны в истории государственного права или будут указаны в соответствующих частях истории гражданского права.
3) Ограничения правоспособности. Доказательством того, что общественные условия в древнейшее время влияли на правоспособность не меньше, а гораздо больше, чем в последнее время, служат ограничения правоспособности иностранцев, изгоев и явление рабства.

а) Иноземцы и чужестранцы

Иноземцами в Древней Руси назывались жители других русских земель, чужеземцами (теперешние иностранцы) — жители стран нерусских. Права иноземцев уясняются в памятниках новгородского права. Ст. 22-я Новгородской судной грамоты не допускает их к свидетельству на суде, а ст. 19 Договора новгородцев с Казимиром запрещает им владеть недвижимой собственностью на новгородской территории. Других ограничений в памятниках не встречается. Что касается прав чужеземцев, или иностранцев, то надо сказать, что в новой Европе вообще они не терпят столь больших ограничений в правах, как у восточных и классических народов. По греческому, например, понятию об эллинизме, между греками и негреками, именуемыми общим названием ‘варвары’, должна существовать постоянная война до полного истребления варваров. Впрочем, у греков отношения к иностранцам были несколько мягче, нежели у восточных народов, где всякий иностранец, попавший на чужую территорию, являлся бесправной вещью. У греков же иностранцы только не могли приобретать недвижимой собственности на их территории и должны были иметь опекуна из граждан. Римское право тоже только путем длинных постепенных уступок провинциалам и иностранцам переродилось из узкого строго-национального jus civile в jus gentium, допустив последних к полному участию в правах. Из новейших европейских народов немцы обнаружили наибольшую строгость по отношению к иностранцам: до XVI в. у них удерживались следующие постановления, касающиеся иностранцев: 1) Wild=fangiatus, т.е., право каждого гражданина охотиться за иностранцем и в случае поимки обращать его в рабство, 2) право берегового владельца на вещи и личность иностранца, потерпевшего у его владений кораблекрушение, 3) droit d’aubain — право государства наследовать имущество после иностранца. Славянское право в своих отношениях к иностранцам несравненно мягче. Оно не только наделяет их некоторыми гражданскими правами, но даже иногда дает им привилегии. Все иностранцы делились у нас на иностранцев — временных гостей и иностранцев оседлых. Гости, по общему праву всех первобытных народов, временно входят в семью, принявшую их. Способы такого усвоения были различны, самым же обыкновенным и вместе с тем простым способом было прикосновение гостя к семейному очагу, после чего он становился священным членом семьи и под кровом ее считался неприкосновенным. Таким образом, в основании отношений к иностранцам лежала временная натурализация в семье. У древних же славян, по свидетельству императора Маврикия, гости получали такое временное признание прав не только в семье, но и в целом племени: ‘Если чужеземец подвергается несчастию по вине того, кто должен охранять его (домохозяина), то соседи идут войною на этого последнего, вменяя себе в благочестие отомстить за иностранца’. Однако, даже и в историческое время такая натурализация была недостаточна. 8-я ст. Договора Олега с греками показывает, что до заключения этого договора иностранец, потерпевший кораблекрушение у берегов, населенных славянами, подвергался возможности ‘убиену’ или, по крайней мере, ‘биену быти’. Упомянутой 8-й ст. договора эта возможность для греков уничтожена. Кроме этого ‘берегового права’, другие немецкие постановления, такие как Wild-fangia-tus или droit d’aubain, в славянском праве не имели места. После принятия христианства иностранцы (‘сторонники’) отдаются под опеку церкви, и ‘гостиницы’ и ‘странноприимницы’ считаются церковными учреждениями. С течением времени права, предоставляющиеся иностранцам посредством временной натурализации, становятся недостаточными. Договорами им была предоставлена большая сумма прав, но не вся полнота их: взамен того за ними были укреплены их отечественные права. В договоре с немцами 1229 (ст. 16) читаем: ‘Если латинские гости бьются между собою мечем или деревянным орудием, то князю (русскому) до того дела нет: они судятся сами между собою’. О правах их приобретать недвижимое имущество нет и не может быть и речи, но ст. 30-й того же договора немцам предоставлено право приобретать движимое имущество, они могут также вступать в обязательственные отношения с гражданами и в таких отношениях пользуются значительными привилегиями. Ст. 69-я Русской Правды Кар. постановляет, чтобы при конкурсном взыскании с должника из его имущества был выплачен сперва долг кредитору-гостю, если таковой, конечно, существует, и потом уже оставшееся имущество делится между ‘домашними’ кредиторами: ‘отдать прежде всего долг гостю, а домашним, что останется’. Такими же привилегиями пользовались немцы и при переходе имущества должников по наследству или в фиск: получавший ‘статок’ (наследство) должен был выплатить долги немцу, если они были на этом наследстве, при конфискации имущества (за преступления) выплачивались долги иностранцам (дог. 1229 г., ст. 12). Впрочем, все эти права и привилегии весьма естественно обусловливаются экономической пассивностью Древней Руси, получавшей необходимые товары из других стран при посредстве гостей-купцов.
Переходную ступень между гостями и оседлыми иностранцами составляют гостиные дворы или фактории. Это были отдельные замкнутые общины, которые иностранцы создавали для того, чтобы, при невозможности пользоваться лично, в отдельности, полными правами гражданства, пользоваться ими в совокупности — коллективно. Такие дворы во множестве были рассеяны в Древней Руси. Южная Русь вела торговлю преимущественно с Южной Германией, и потому в Киеве был двор регенсбургских купцов. В Северной Руси — Смоленске, Полоцке, Пскове и особенно в Новгороде — торговали с весьма раннего времени купцы скандинавские и преимущественно из Северной Германии. Немецкий двор в Новгороде упоминается в XII в., но несомненно, существовал и прежде. Собственно в Новгороде было два двора — немецкий и готский, но юридически они составляли одно учреждение. Население двора менялось два раза в год между зимними и летними гостями. Тем не менее гостиный двор, как юридическое лицо, обладал своими постоянными правами по отношению к государству, которыми гости отдельно вне его не пользовались. Важнейшим из таких прав было право владения недвижимым имуществом, и притом не только внутри его (домами, лавками, церковью), но даже и за его пределами, как, например, лугами. Внутренние права и вообще устройство двора были основаны на принципе полной экстерриториальности, это было как бы государство внутри другого.
Кроме иностранцев, живших в факториях, с древних времен известно и частное оседлое население городов из иностранцев. Названия ‘ворота лядские’, ‘ворота жидовские’ в Киеве указывают на части города, населенные иностранцами этих наций. Особенно силен был наплыв западноевропейцев в земли Галицкую и Волынскую в ХIII в., после нашествия татар: ‘Идяху день в день (в новоотстроенный город Холм) мастеревсяци бежаху от татар, седельницы или лучници и тульници и кузкеци…’ Они поселялись в особых частях города и соединялись в отдельные общины с внутренним устройством по отечественному образцу, но были подчинены общей системе податей и повинностей. Сначала они пользовались, только в высшей степени, такими же правами и привилегиями, как и гости, но уже в 1-й период за ними было признано право приобретать недвижимую собственность. Впоследствии, достигнув мало-помалу всех гражданских прав и удержав в то же время прежние привилегии, они положили основание особому классу привилегированных горожан в Литовско-Русском государстве и таким образом возникло немецкое (магдебургское и др.) право в местечках и городах всей Литвы.
Права иностранцев в Московском государстве первоначально ничем не отличаются от прав их в 1-м периоде: иноземные выходцы-дворяне принимаемы были охотно и получали права на службе тотчас же без всяких условий индигената (см. ч. I). Иностранцев-художников и ремесленников вызывало само правительство со времени Иоанна III. Вообще оседлые иностранцы тотчас же становились подданными государства и, следовательно, переставали быть иностранцами и пользовались всеми личными и имущественными правами. Некоторая нетерпимость к иностранцам-иноверцам замечается лишь с середины XVI в., а права их определяются законом лишь в XVII в. В частности, права иностранцев — городских жителей определены указом 9 марта 1643 г. (ук. кн. зем. прик., ст. XXXIV) по инициативе православного духовенства, которое жаловалось, что немцы ставят СБОИ кирхи (‘ропаты’) близко к церквам, принимают к себе на службу русских людей и скупают дворы у русских. Законодатель установил тогда, что немцы не могут вновь приобретать дворы у русских в Москве: в Китай-городе, Белом городе и за городом (приобретенные остаются за ними), ‘ропаты’, стоящие близ церквей, велено сломать. Вопрос о праве иноверцев держать русскую прислугу оставлен без ответа, указом патриарха Филарета 1628 г. было запрещено держать русских людей только некрещеным иноземцам. Уложение царя Алекс. Мих. (XIX, 40) дополнило закон 1643 г. постановлением, что кирхи вообще не могут существовать внутри Москвы, а лишь за Земляным городом. Немцы-иноверцы сосредоточились в особой слободе за Москвой (П. С. 3., N 386). Точно так же права иноземцев служилых равнялись правам русских дворян и детей боярских и терпели некоторые ограничения лишь права иноверцев: в XVII в., а именно в 1653 г. (П. С. 3., N 103). вотчины и поместья неправославных немцев были отписаны на государя, ‘за утеснение крестьян в нашей православной христианской вере’ (‘многие без отцов духовных без покаяния помирали, и в великий пост… всякой скором с ними немцы ели…’). Права иностранцев в собственном смысле, т.е. не русских подданных, а торговых приезжих людей, опирались на привилегии, дарованные англичанам в XVI в. (со времен Грозного, т.е. с открытия морского пути из Архангельска), по правам, утвержденным за ними при Михаиле Федоровиче, они пользовались беспошлинной торговлей по всему государству, а для ведения ее приобретали оседлость во всех городах и в самой Москве. Эти привилегии были существенно ограничены лишь в 1649 г. (П. С. 3,, N 9), вследствие злоупотреблений со стороны самих англичан: они тайно ввозили табак и другие запрещенные товары, а также товары из других стран, прикрывая их своим флагом, закупали и вывозили из Московского государства товары, прибывшие сюда с востока, наконец, завладели и внутренней торговлей (покупая и продавая товары русским внутри государства). В числе проступков англичан было выставлено и то, что они ‘всею землею учинили большое злое дело — государя своего Карлуса короля убили до смерти’. Англичане были лишены права жительства в Москве, и им позволено торговать только в Архангельске. Торговые права иностранцев установлены окончательно Новоторговым уставом 1667 г. (П. С. 3., N 408).
В период империи уничтожаются и те немногие ограничения, которым подлежали иностранцы (иноверцы) в Московском государстве, наоборот, со времен Петра Вел. иностранцев привлекали на территорию государства особыми льготами, которые усилились во времена Екатерины II в отношении к колонистам, привилегии этих последних во многом превышали права граждан. В период империи в первый раз определены условия принятия подданства.
Принятие подданства иностранцем может или тотчас же сообщить ему все права гражданства, или иногда (для некоторых категорий лиц) дать лишь ограниченную правоспособность. К последней категории относятся права евреев. Изгнанные в XIII, XIV и XV вв. из многих государств Западной Европы (Англии, Франции, Испании) и преследуемые в Германии, евреи постепенно подвигались к востоку и проникали в Польшу и русские земли. После возникновения Литовско-Русского государства они нашли здесь особое покровительство со времен Витовта (при полной свободе вероисповедания они пользовались всеми гражданскими правами с некоторыми привилегиями шлехетства). В Московском и Новгородском государствах до XVI в. они пользовались правом въезда, так, в Новгороде известный Схария сделался ‘ересеначальником жидовствующих’. Но с XVI в. в Московское государство въезд евреям был воспрещен, Иовий пишет о москвитянах: ‘они не впускают их (евреев) в свои пределы’. В 1550 г. Иоанн Грозный дал такой ответ польско-литовскому королю: ‘Жидам ездити в Россию не пригоже’. Московские бояре, составляя известную избирательную грамоту для королевича Владислава, включили в нее следующий пункт: ‘Жидам в Российское государство с торгом никоторыми делы не ездити’ (см. также П. С. 3., N 730). По присоединении Малороссии евреям запрещен въезд в нее, отмена этого запрещения, последовавшая в 1729 г., удержалась недолго (П. С. 3., N 5324, п. 14, 5852, 6610, 6614, 6898, 7869 и 8169). В 1743 г. сенат представил императрице Елизавете о дозволении евреям въезда в пограничные места (Малороссию и Остзейский край), но императрица дала следующую резолюцию: ‘От врагов Христовых не желаю интересной прибыли’ (П. С. 3., N 8840). Екатерина II, по присоединении части Литовско-Русского государства со значительным процентом еврейского населения, объявила в указе 1786 г., что позволяет новым подданным пользоваться правами ‘без различия закона (веры) и народа’ (П. С. 3., N 16391), сообразно с этим она в 1791 и 1794 г. г. позволила евреям селиться в Малороссии (в Черниговской и Новгород-Северской губерниях) и Новороссии (П. С. 3., N 17006,17224 и 17605). Император Александр I (в положении 1804 г.) распространил район дозволенной для евреев оседлости на Астраханскую и Кавказскую губернии и разрешил им приезд во внутренние губернии по торговым делам. В то же царствование (в 1813 г.) состоялось узаконение о воспрещении евреям владения населенными имениями (что, как известно, предоставлено было только одним дворянам), а в 1819 г. воспрещено для них право аренды таких имений (П. С. 3., N 28240, 29501,30543). Затем с 20-х гг. XIX в. начинается поворот к сокращению района оседлости евреев: сначала они лишены права жительства в Киеве, Николаеве и Севастополе, а также в селах, по положению 1835 г, потеряли право жительства в Астраханской и Кавказской губерниях. При Александре II права евреев расширены в некоторых отношениях (ук. 27 ноября 1861 г.). Наряду с этим законодательство стремится приурочить главную массу еврейского населения к сельскому состоянию, обращая их деятельность на земледельческий труд (полож. 1804 г., п. 14-18, ук. 1829 г. о еврейских колониях в Новороссии, и общее полож. 1844 г.), при этом колонистам были даны многие льготы (относительно отвода земли, путевых издержек по переселению, постройке домов и льготы от податей и рекрутства), но зато были приняты весьма решительные меры к тому, чтобы удержать их в состоянии землевладельцев: выход из состояния колонистов до 1837 г. был вовсе воспрещен, а потом разрешен с ограничениями. Эти меры, однако, не увенчались успехом.

б) Изгои

Взгляд нашей литературы на происхождение изгоев двоякий. Калачев на основании филологического происхождения слова ‘изгои’ (из и гоитъ — жить) признает, что изгоем назывался тот, кто вышел из родового союза. Общинники же утверждают, что изгоем становился вышедший из общинной связи, ибо возможность существования родовых мстителей за убийство изгоя (Рус. Пр. ст. 1) указывает на возможность связи его с родом. Чтобы решить, какой из этих взглядов и насколько верен, обратимся к памятникам. Русская Правда ставит изгоев рядом с младшими членами княжеской дружины и ограждает их жизнь вирой, равной вире за голову свободного человека. Устав о мостовых разумеет под изгоями людей епископских. Уставная грамота Всеволода о церковных судах называет их людьми церковными и указывает троякий источник изгойства: безграмотность для детей священника, банкротство для купцов и освобождение от рабства для холопов. К этим видам изгойства сам князь прибавляет четвертый источник его — сиротство для князей. Ясно, что условием изгойства был выход вообще из своего прежнего состояния, ибо вполне понятно, что безграмотный сын священника, обанкротившийся купец или вольноотпущенный холоп — уже не могли оставаться в нем. Сиротство как источник изгойства для князей имеет более тесный смысл — лишение наследования в уделах русской земли. На основании приведенных узаконений можно заключить, что изгои или примыкали к княжескому двору, или принимались под опеку церковью. Что касается прав изгоев, то они, несомненно, ниже прав свободных лиц. Уравнение вир за голову изгоя и за голову свободного человека еще не доказывает равенства всех прочих прав. Члены младшей дружины князя (к числу которых принадлежали и некоторые изгои) были в уголовном отношении сравнены со свободными лицами, а между тем они были большей частью лица несвободные.
Все прочие изгои, не входившие в состав младшей дружины князя, составляли обыкновенно крепостное население сел. Ростислав Смоленский своей грамотой 1150 г. передает церкви ‘села с изгои и землей’. Это происходило оттого, что главным (и типичным) источником изгойства был либертинат. На это указывает ‘изгойство-имание’, т.е. увеличение уплаты за детей холопа при освобождении отца, против чего вооружалось духовенство в своих поучениях. Вольноотпущенные так же, как и в римском праве, не становились в силу своего отпущения вполне свободными, а оставались в некоторых как бы зависимых, обязательственных отношениях к прежнему господину. Весьма часто случалось, что вольноотпущенный, не имея средств к жизни, селился на земле своего господина и мало-помалу делался его крепостным. Изгои, попадавшие под опеку церкви, поступали или в крепостное состояние на церковных землях, или в состояние городских обязанных церкви ремесленников.

в) Холопы

Состояние холопства есть только наибольшее ограничение прав, но не окончательное лишение их, холопы обладали некоторыми правами, почему и речь о них должна быть отнесена к учению о субъектах, а не к учению о вещах (объектах). Даже строжайшее (вообще и в частности по отношению к институту рабства) из прав — право римское — не вполне низводит рабов на степень вещи, славянское же, отличающееся мягкостью своих основных положений, — тем более.
Происхождение холопства. Факты языка указывают, что древнейший первоисточник рабства находится в связи с семейным правом. Слово ‘семия’ (по словарю Востокова) означает ‘рабы’, домочадцы. Вместо термина ‘холоп’ с древнейших времен употреблялось слово ‘сирота’: так, епископ Лука (ок. 1036 г.) учил: ‘и своим сиротам милостиви будете’. В Московском государстве служилые люди в отношении к государю именовались холопами, а тяглые — сиротами. Термины ‘челядь’ (чадъ, чадо), ‘раб’ (робя, робенец, ребенок), ‘холоп’ (в малорос. хлопец = мальчик, сын) одинаково применяются как к лицам, подчиненным отеческой власти, так и к рабам. Вследствие такой связи института рабства с семейным правом и самый характер его обусловливается характером последнего. У народов с суровыми семейными отношениями и институт рабства получает строгий характер, напротив, у народов таких, у которых отеческая власть менее сурова, и рабы почти приравниваются к подчиненным членам семьи. К таким народам принадлежат и славяне.
Источники холопства. Переходя к уяснению юридических источников холопства, находим, что оно могло возникать из отношений международных (т. е, отношений к иностранцам), семейных, обязательственных (в сущности, экономических) и уголовных (лишение права за преступления). К этим основным источникам потом присоединяются производные.
Отношения к иностранцам в древние времена могли доставлять рабов и независимо от войны, т.е. можно было овладеть личностью иностранца и не в виде военной добычи. У русских только в отношении к азиатским народам это сохранялось довольно долго, но в отношении к европейским народам было предотвращено международными трактатами еще с X в. С того времени источником рабства для иностранцев остается только плен, который в то время имел совсем иной характер, чем теперь. Целью войны тогда было обогащение различным имуществом и челядью, и, следовательно, попавший в плен иностранец (воин или мирный житель — безразлично) поступал в рабство. Такому понятию о плене как об источнике рабства, по-видимому, противоречит известие о славянах императора Маврикия, который говорит, что ‘пленники у них остаются не в вечном рабстве, как у других народов, но назначается им определенное время, по прошествии которого предоставляется их произволу или остаться у них в качестве свободных, или возвратиться к своим, заплатив выкуп’. Это можно объяснить тем предположением, что приведенное известие относится к пастушескому быту славян, когда личность пленника не имела экономической ценности для них в силу отсутствия спроса на рабочую силу. При захвате в плен иностранца победители рассчитывали не на труд его, а на выкуп, который они могли получить за его освобождение, поэтому, при неосуществлении их расчетов, выгодней было просто выпустить пленника на свободу. Доказательством такого отношения к пленникам может служить русское сказание о половчине, долго сидевшем в оковах у своего господина и потом отпущенном последним под честным словом, что он принесет выкуп. Содержание пленных в заключении и даже убиение их случалось и в более позднюю, христианскую эпоху в XII, XIII и даже XIV в. (в 1322 г. множество пленных немцев было повешено новгородцами у Выборга), но это были исключения. Вообще же мягкость славянского права имела место и здесь (освобожденного пленника, например, не бросали на произвол судьбы: он получал права гражданства и очень часто определялся на службу к князю).
Вообще плен как источник рабства известен с X в. Но в этом веке пленные поступали в рабство не к частным лицам, а к предводителям на войне, т.е. князьям, которые и делили их между своими сподвижниками в смысле дара: ‘Ольга (пленных древлян) овых изби, а других работе предаст мужем своим’. С XI в. и частные воины получают непосредственно право на плененных ими как на военную добычу (‘пленил боярин — боярина, гражданин — гражданина, смерд — смерда’). Тем не менее значительная часть пленников и тогда отделялась в пользу князя (в Московском государстве эта часть называлась пленниками ‘в государеве имени’) и обращалась в служилых людей (см. ‘Обзор’ ч. 1, об иноземцах — служилых людях).
В вечное ли рабство поступали пленные, или же только во временное, кабальное? По договорам русских с более цивилизованными народами (особенно греками), пленные должны были быть возвращены или в обмен, или же за выкуп, для чего выкупная цена пленных была таксирована (20 зол. по дог. Ол., ст. 9, и от 10 т. зол. до 5 зол., смотря по возрасту и качеству, по дог. Игоря, ст. 7). В случае несостоятельности пленного и, следовательно, невыкупа его, можно думать, применялось на Руси правило Закона судного, по которому такие пленники остаются в рабстве до отработки цены выкупа. Этому предположению, на первый взгляд, может показаться противоречащим существование в этот же период права продавать пленных. Но это кажущееся противоречие разрешается тем же Законом судным: по его постановлениям, пленник продается не в вечное рабство, а только до окончания отработки выкупа, продается право на остающуюся отработку выкупа, причем отработанная часть его засчитывается и покупщиком. Применением в земский период правила Закона судного можно объяснить возникновение в Московском государстве постановления о том, что пленный поступает не в вечное, а пожизненное, кабальное холопство (его дети свободны, см. Указн. книгу вед. казначеев, ст. V, 17). Удержался ли этот закон в последующее время? Полагают*, что нет: ‘В Уложении от этого указа (говорит проф. Сергеевич) не осталось ни малейшего следа’. Действительно, Уложение (XX, 61) постановляет, что предметами сделок (приданой, купчих, завещаний и дарственных) могут быть холопы полные, докладные, купленные и полоняники (но не кабальные). Однако след указа 1556 г., и след довольно яркий, есть и в Уложении, а именно: если литовские пленники, женившиеся на русских крепостных или старинных рабах в боярских дворах, а также пленницы литовские, вышедшие замуж за холопов, заявят, что не хотят ни возвращаться в Литву, ни оставаться ‘у своих бояр’, то могут жить ‘на воле, где кто похочет’, даже со своими супругами, но при этом прибавляется: ‘а которые литовские полонянники были у записки перед бояры, и по-хотели жить у тех же, у кого прежде того жили, — и те отданы тем людям, кто у кого живет’ (XX, 69). Эта последняя прибавка, думаем, составляет ключ к пониманию предыдущего узаконения (ст. 71), т.е. пленники в XVII в. вообще не остаются в холопстве, если сами добровольно не вступят в него, и тогда становятся уже полными холопами. По общему же правилу, при заключении мира пленники могут возвратиться в свое отечество или остаться жить в своем новом отечестве в качестве свободных граждан (ср. ст. 37). Впрочем, следует иметь в виду, что Уложение говорит о литовских пленниках и тем дает право предполагать, что не всякие пленники пользовались такой льготой, что к пленникам из восточных народов едва ли применялись те же правила (см. XX, 99), хотя и с такими племенами уже заключались международные трактаты об освобождении, выкупе или размене пленных (см. дог. 1670 г. в П. С. 3., N 479). Зато правило, применяемое к литовским пленникам, не могло не применяться к пленникам из других европейских государств, как это и постановлялось в трактатах со Швециею, например, 19 октября 1649 г. (П. С. 3,, N 19). Впрочем, в действительности большая часть пленных, попадавшая в руки частных лиц, получала от своих владельцев земли и обращалась в крепостных крестьян (как и обыкновенные вольноотпущенные) или оставалась в качестве дворовых слуг. Остальные же пленные, поступая на службу к князю, получали привилегированное значение в государстве.
_____________________
* В.И. Сергеевич: Рус. юрид. древн., I. стр. 133.
_____________________
Вообще плен как источник рабства все более и более сокращается уже в XIII, XIV и XV вв. Причины этого в том, что прежний частный интерес войны постепенно переходит в политический, т.е. война превращается в средство достижения интересов исключительно государственных (приобретение части территории и т.д.). Этот переход ознаменовался запрещением захватывать в плен мирных жителей и их имущество (в первый раз по договору с ляхами, в 1229 г.).
Семейные отношения. Оба рода семейных отношений, как супружеские, так и отношения родителей и детей, могли служить источником рабства (впрочем, собственно производным источником, когда уже существовало рабство как институт, отдельный от семьи).
Супружеские отношения. В древнейшее время брак с несвободным лицом влек для свободного потерю свободы. Но в Русской Правде это правило было существенно ограничено (Кар., ст. 120). Только женившийся на рабе без договора с ее господином лишался свободы и поступал в рабство к ее господину, договором же такое последствие можно было устранить. Выход в замужество за холопа, по-видимому, всегда вел для свободной женщины потерю свободы (хотя памятники об этом не говорят). В московском праве разбираемое влияние брака между рабом и свободным на правоспособность последнего было определено весьма строго и безусловно: ‘по робе — холоп, по холопу — роба’ (Суд. цар., ст. 76, Уложение XIX, 37 и XX, 31). Из этого можно бы заключить, что институт рабства идет к усилению, на самом же деле это было не так. В XVII в. упомянутое постановление имело небольшую возможность применения. В это время население всех классов строго прикрепляется к своим занятиям, службе или земле. Поэтому служилый муж, женившись на рабе, не выходит из своего состояния и не обращается в раба, а, напротив, влечет свою жену в свободное же состояние (уплатив ‘вывод’ за рабу 50 руб. по таксе). Равным образом посадская женщина, вступив в бегах в брак с холопом, могла не только сама возвратиться в посад, но и мужа ввести в городскую общину, без всякого возмездия его господину (ибо последний, дав согласие на брак, конечно, в силу желания обратить посадскую женщину в свою рабу, становился как бы нарушителем интересов государства, желавшего увеличить численность посадского населения). Точно так же и крестьянка, вышедшая замуж за холопа своего помещика, освобождала его (см. Улож., XIX, 38 и XI, 17,18). Таким образом, и этот источник, благодаря отсутствию поддержки со стороны государства, мало-помалу иссякал. Что касается отношений родителей и детей, то здесь имело место то общее правило, что рожденный от холопа — холоп. Русская правда рассматривает ‘от челяди плод’ (Кар., 111) как естественное приращение имущества господина. Но в первоначальную эпоху христианства на Руси, когда рядом с законносупружескими отношениями допускалось и наложничество, возможно было, что отец свободный давал жизнь сыну или дочери от наложницы, в таком случае становилось неясным, в какое состояние дожжен поступить рожденный. Русская Правда разрешила этот вопрос (ст. 110 Кар.) так: дети от рабыни до смерти отца не считаются свободными, но после смерти его, хотя наследства не получают, но становятся свободными вместе с матерью. Это подтверждается историческими фактами: Владимир Св. был сын рабыни-ключницы, а между тем в своих правах ничем не отличается от братьев, хотя в общественном мнении такое происхождение представляло неисправимый порок (как это видно из приема, оказанного Владимиру Рогнедой). Наконец о детях, рожденных до поступления их родителей в рабство, в памятниках земского периода никаких постановлений нет. В Судебнике же определяется, что дети, родившиеся до поступления их родителей в рабство, остаются свободными, но несовершеннолетние могли быть записаны отцом при поступлении его в рабство в общую кабалу (Суд. цар., ст. 76).
Вопрос о праве отца на свободу своих детей относительно древнейшего времени можно a priori решить утвердительно. Отеческая впасть в то время равнялась власти господина над его рабами, следовательно, и отец мог распоряжаться своими детьми наравне с рабами. В праве Московского государств а в этом отношении есть некоторая неясность, которая разрешается в истории семейного права. Герберштейн, вероятно, по аналогии с римским правом, утверждает, что в Москве отец мог продать своего сына три раза, после чего отеческая власть будто бы прекращается, но в наших источниках указаний на это нет.
Отношения обязательственные. Говоря вообще, обязательственные отношения древнего времени существенно отличаются от современных: теперь право одного контрагента (обязывающего) простирается только на известное действие другого (обязывающегося), тогда же оно большей частью простиралось на всю личность последнего (приближаясь к вещному праву). Среди обязательств как источников рабства надо различать: обязательства, самое исполнение которых влечет рабство, и обязательства, устанавливающие рабство только при невыполнении их. К числу первых относится личный наем, к числу вторых — договор займа. Личный наем locatio conduc-tio operatum, а не operis), т.е. поступление в личное служение, при некоторых условиях ведет к лишению свободы. По Русской Правде, тот делается холопом, кто примет тиунство или ключ себе привяжет без договора, договором же можно было предупредить это последнее. Однако из других мест Русской Правды видно, что такие договоры заключались редко, так что тиуны вообще считались людьми несвободными (Кар., ст. 77). В Московском государстве первоначально удерживались приведенные постановления Русской Правды с некоторыми лишь изменениями: по судебникам (суд. 1-й, ст. 66 и суд. цар., ст. 76), ключничество только в селах сопровождается холопством, в городах же ключники остаются свободными. Кроме того, сельское ключничество и тиунство, по царскому Судебнику, ведут к холопству лишь тогда, когда они укреплены (письменно) ‘докладною грамотою’. С конца XVI в. личный наем, по-видимому, все ближе подходит к рабству, и в начале XVII в. устанавливается то общее правило, что всякое личное услужение ведет к пожизненному (кабальному) холопству, если поступивший на службу пробыл известное количество времени у одного хозяина. Указ 1597 г. всякое личное услужение, длившееся более полугода, обратил в источник кабального холопства. Царь Василий Шуйский в 1608 г. без совета и согласия боярской думы отменил постановление 1597 г. и запретил выдавать обязательные кабалы на таких вольных слуг, но в следующем году боярская дума собственной властью отменила этот указ царя и восстановила действие закона 1597 г. Уложение еще более сократило срок свободной службы: полугодовая давность была уменьшена до трех месяцев. Такой ход законодательства указывает, очевидно, на стремление законодателя усилить рабство, но надо припомнить, что полное рабство, сопровождающееся личным наймом, по Русской Правде, с XVII в. обращается уже только в кабальное холопство. Кроме того, в XVII в. дворовая служба по договору вошла в общий обычай и не влекла уже в рабство (см. ниже о договоре личного найма, а также о службе без договора, но и без укрепления в холопство ‘вольных гулящих людей’. Особенно много было таких вольных работников при монастырях и архиерейских домах: ‘живут временно, Бога ради тружаются…, а иные из найма живут по году и по два и сколько кто захочет, а которые и есть работники устарелые, и те живут по своим волям, не хотят жить — и прочь пошел, а неволить их не почему’ (см. ‘Челобит. XVII в.», изд. Куприяновым в ‘Отечеств, зап.’, т. С1).
Столь же обильным источником холопства служил первоначально договор займа, который, впрочем, вел к нему не прямо, а косвенными путями и особенно своим неисполнением. Заем в древнее время обеспечивался обыкновенно личным закладом (т.е. закладом личности должника кредитору). Таким образом и устанавливалось временное холопство, именуемое в земский период закупничеством, а в Московском государстве — служилой кабалой.
Закупничество продолжалось до отработки долга с процентами или до уплаты его, а служилая кабала — до смерти или холопа, или его господина, не переходя к преемникам ни того, ни другого. Права господина на закупа или служилого холопа отличались от прав на полного холопа, они состояли в праве владения и праве пользования им наравне с полным, но без прав а распоряжения, имеющего место в полном рабстве. В случае продажи закупа его господином, по Русской Правде, он становился свободным (Кар., 73), а купивший его мог получить заплаченную цену обратно, если же закуп был перезаложен его господином другому, то сделка считалась недействительной, но закупничество продолжалось. К полному рабству договор займа вел в случае нарушения его со стороны должника или несостоятельности последнего. Относительно нарушения его Русская Правда делает следующие постановления: если закуп бежит, то ‘обель’ (полный холоп, Кар., 70), если же закуп не тайком, но явно идет к князю или судьям жаловаться на обиды господина, то ему должна быть оказана справедливость, очевидно, потому, что в первом случае он нарушает свое обязательство, а во втором нет. В московском праве ‘беглые грамоты’ являются одним из источников рабства, но в самых памятниках законодательства Московского государства нет соответствующих постановлений о беглых кабальных холопах. Несостоятельность (банкротство) ведет к полному холопству, хотя и не непременно. В Русской Правде различаются три рода несостоятельности: I) несостоятельность, происшедшая не по вине должника, из случайных причин (пожара, кораблекрушения, истребления имущества), в таком случае наступает обязательная рассрочка долга, 2) несостоятельность, возникшая по вине должника (пьянство, расточительность), при этом предоставляется выбору кредитора — или отсрочить уплату долга, или же продать должника в рабство, 3) несостоятельность мнимая (злостное банкротство), когда должник преследуется и наказывается, как вор, уголовным порядком (Кар. ст. 68 и 133). Для нас интересен в настоящее время по своим последствиям второй род несостоятельности — несостоятельность, происшедшая по вине должника. П. С. 3., При конкурсе нескольких кредиторов несостоятельный, по Русской Правде, может быть продан с публичного торга (Кар. ст. 69: ‘вести его на торг и продать’). То же можно разуметь и при отсутствии конкурса (ст. 68 говорит о несостоятельности вообще: ‘ждут ли ему, продадут ли его — своя им воля’). Впрочем, нужно думать, что продажа в холопство при одном кредиторе наступала лишь тогда, когда несостоятельность была безнадежна вполне, если же долг мог быть отработан, то несостоятельный выдавался кредитору для отработки долга. Если неясную 122 (Кар.) ст. Русской Правды: ‘Вдачь — не холоп, и ни по хлебе робят, ни по придатце’ — перевести: ‘Выданный головой для отработки (выдачь) — не холоп, равно как и работающие за прокормление (во время голода) и за проценты’, — то. в этой статье мы получим категорическое отрицание холопства несостоятельного должника, отрабатывающего свой долг. В этом убеждает определение в Русской Правде таксы для отработки долга в продолжение известного срока (года): именно годичная работа жонки с дочерью оценивается ею в 1 гривну (ст. 65). Конечно, при такой таксе значительный долг не мог быть отработан за всю жизнь должника и, переходя на детей должника, приближал его к состоянию полного холопства. В московском праве несостоятельность никогда не ведет к холопству, но должник выдавался головою кредитору до искупа, причем, в случае невозможности для одного должника отработать долг, в такое ‘закупничество’ поступала и его семья. Вообще же несостоятельность дебитора к концу московского периода мало-помалу перестает служить источником холопства, как полного, так даже и кабального. Кроме этих обязательств, влекущих холопство, надо указать еще на договор купли-продажи как на первоначальный источник его, т.е. на самопродажу. В Русской Правде на ее существование нет указаний, но из того, что судебниками (Суд. 1-й, ст. 76, Суд. цар., ст. 66) она допускается, можно предположить существование ее и прежде, вообще же большого значения она не имела и к XVI в. совершенно исчезла.
Преступления ведут к рабству в трех случаях: 1) в наказание за известные преступления полагалось полное лишение прав (поток — лишение личных прав к разграбление — лишение прав имущественных), при этом могло наступить и лишение жизни, но обычно применялось лишение свободы: преступник делается рабом князя (договор смоленского князя с немцами 1229 г., ст. 11: ‘Если разгневается князь на своего человека, и отнимает все, и жену и детей в холопство, то наперед надо уплатить долги его немцу’), 2) если преступник оказывается несостоятельным для уплаты денежных взысканий или штрафов за преступление, то он поступает в рабство или к князю, или к потерпевшему, 3) для закупа всякое преступление вело к полному холопству: если закуп, украв что-либо, убежит, то господин его не отвечает, но если он будет пойман, то предоставляется выбору господина или уплатить штраф и обратить закупав полного холопа (как нарушившего обязательство), или же продать его и из вырученных денег вознаградить потерпевшего, а остальное взять себе в удовлетворение нарушенного обязательства (Рус. Пр. Кар., ст. 75). В московском праве преступления уже не в едут к холопству. Несостоятельный преступник в эпоху Судебников выдавался головою истцу (до искупа), но в эпоху Уложения и это было отменено. Рабство за преступления было почти во всех случаях заменено лишением жизни.
Из производных источников холопства самым важным является купля-продажа рабов (а не самопродажа, которая принадлежит к первоначальным источникам). Сделка купли-продажи, по Русской Правде, считается состоявшейся, хотя бы покупщиком был дан незначительный задаток, но в присутствии самого продаваемого раба (Кар. ст. 119). Этим выражается как бы необходимость согласия раба на его продажу, чем отличаются права на рабов от вещного права.
Виды холопства. Из предыдущего можно было видеть, что существовало рабство двоякого рода: временное и вечное или, иначе, неполное и полное*. Рабство первого рода отличалось от второго не только продолжительностью, но и существом прав господина. В эпоху Русской Правды временное холопство определялось сроком действия обязательства, из которого оно возникло, в московском же праве (с очень ранней эпохи) оно получило определенность независимо от обязательств, а именно сделалось пожизненным, предел его обозначался не только смертью холопа, но и смертью его господина, не переходя на наследников того и другого. Этот вид рабства сделался особенным (sui generis) и самостоятельным под названием служилой кабалы. Он возникает уже по особому договору (кабале) независимо от договора займа или личного найма, хотя прежние признаки личного заклада за долг все-таки сохраняются. Такое древнее понятие служилой кабалы в первый раз оформлено в законе 1597 г.
______________________
* Проф. Сергеевич (Юр. др. I, 140) говорит, что составитель Русской Правды ‘различил два вида холопства, обельное и полное’, но обельное и есть полное (последний термин в Русской Правде не встречается), вид неполного холопства — закупничество — проф. Сергеевич не признает таковым.
______________________
Права господина на кабального отличались от его прав на полного холопа только отсутствием права распоряжения, но кабальное холопство вообще представляло путь весьма скользкий к полному холопству. Могло ли кабальное холопство повести к полному? Известно, что в Московском государстве до 1597 г. было множество случаев владения холопами без крепостей, так называемых ‘старинных’. Какой первоначальный источник можно предположить для такого вида холопства? Конечно, можно думать, что крепости на таких людей утратились, но можно также думать, что холопство могло образоваться путем давности. Если кабальный холоп перешел по наследству, что можно доказать духовной грамотой, и при этом не протестовал (допустил такой переход), то он превращался из кабального в полного*. Правительство принимало меры против перехода кабального холопства в полное, для чего была установлена специальная форма укрепления их у постельничего, было воспрещено брать кабалу на отца и сына вместе, а также на брата с братом и дядю с племянником, чтобы таким образом фактически кабальное холопство не превращалось в вечное, полное**.
______________________
* В этом именно смысле (гипотетически) можно истолковать статьи обоих судебников о духовной грамоте как источнике холопства (Суд. 1-й, ст. 66 и Суд. 2-й, я. 76), которые, впрочем, могут иметь и другой (общепринятый) смысл, а именно тот, что по духовной холоп принадлежит тому из наследников, кому он назначен в духовной. В виде предположения мы выразили первую догадку в своем толковании ст. 76 царского Судебника (Хрест. Вып.П, изд. 1887 г., стр., 163), употребив такие оговорки: ‘По-ендимому, дается (такой) смысл’, ‘если принять духовную за один из источников рабства… ‘ Между тем проф. Сергеевич (Рус. юрид. древн., I, 145, прим.) приписывает нам эту мысль как положительное утверждение и затем излагает известное общепринятое толкование, указанное тогда же и нами.
** См, доп. Л.
______________________
В XVII в. источники полного холопства исчезли почти все.
Укрепление холопства. Первоначально государство невмешивалось в отношения рабства, в период Русской Правды нет ясных следов укрепления государственной властью прав господина на новоприобретенного раба: известно только, что приобретение раба посредством купли требовало особого условия в формах заключения договора, но это не означало еще вмешательства государства. Проф. Сергеевич, относя ст. 119 Кар. сп. Русской Правды не к купле-продаже холопа от стороннего владельца, а к самопродаже холопа, полагает, что выражение ‘ногату даст’ означает не задаток, а пошлину, и видит здесь свидетельство об укреплении холопства в эпоху Русской Правды. В доказательство того же можно привести то, что в некоторых списках Русской Правды при перечислении пошлин упоминается пошлина ‘от головы’. Но все эти указания не ясны и сомнительны. Лишь в московском праве начали устанавливаться особые формы государственного укрепления, в чем выразилось, что государство придает значение этому институту и берет его под свою опеку. Сначала, до 1568 г., укрепление холопства совершалось или в Москве (у казначеев), или в провинциях у наместников с судом боярским, т.е. таких, которым вверялась вся полнота центральной власти. Прочие наместники, не обладавшие правом высшего уголовного суда, не могли и укреплять холопства. Но, по второму Судебнику, и наместники первого рода не могут выдавать правых и ‘беглых’ грамот на холопство, а только полные и докладные. В 1536, особенно в 1597 г. законом были установлены подробные правила укрепления как для новых будущих случаев, так и для возобновления старых крепостей. По этим указаниям, укрепление должно совершаться в Москве, в холопьем приказе, а в городах — у приказных людей.
Юридическое положение холопов и права господина на холопа. Относительно правоспособности холопов, так же как и относительно прав на них господина, в наших памятниках замечается двойственность. По одним источникам, определяющим юридически положение холопов, последние лишены всякой правоспособности, по другим же, говорящим о фактическом положении их, они являются наделенными некоторыми правами. Русская Правда не допускает для холопа права собственности и вообще имущественных прав (кроме права на peculium, т.е. на то, что находится всегда на нем и с ним), по ее постановлениям, если раб в бегах приобретет имущество, то, так как он сам принадлежит господину, и долги, которые он может сделать, падают на господина, и приобретенное имущество принадлежит господину же. Холопы не могут по закону вступать в самостоятельные обязательства: по Русской Правде, если холоп задолжает, то господин обязан или уплатить долги, или выдать кредитору самого холопа, если только кредитор не знает, что он имеет дело с холопом, в противном случае он лишался своих денег (Рус. Пр. Кар. 128-129). Наконец, холопы не допускаются законом к послушеству на суде (Р. Пр. Кар. 99), кроме некоторых незначительных исключений. Такова правоспособность рабов по определению закона. Фактически же они вовсе не были так бесправны, что мы можем видеть из других памятников. В договоре 1229 г. говорится, что если немец даст княжему холопу или другому доброму человеку деньги в долг, а он умрет, не заплатив их, то тот, кто получает его наследство, должен платить немцу. Здесь холоп уравнивается ‘доброму человеку’ и ему приписываются права входить в обязательства, владеть имуществом и передавать его по наследству. По новогородскому законодательству, холоп обладает и процессуальными правами иска, ответа и свидетельства (против холопов же, Нов. судн. гр., 12). По договорам Новгорода (1195) и Смоленска (1229) с немцами, насилие над рабыней есть деяние наказуемое, как преступление против чести. Когда в договорах между князьями постановлялось: ‘А хто холоп или раба имет ся тагати с осподарем’, то здесь разумеется иск о свободе перед властями другого княжества, куда перешел ответчик. Иски о свободе всегда допускались как единственное средство против насильственного закабаления. Быть может, в приведенных выше случаях разумеются именно ‘княжие холопы’, которые, действительно, не только равнялись по правам со свободными лицами, но и превосходили их.
В Московском государстве холопы пользуются правами личными, именно на честь (Суд. цар. 26, Улож. X, 94). Что касается имущественных прав, то холопы княжие (великих и удельных князей) владеют вотчинами купленными и пожалованными (Ак., отн. до юр. быта I, N 103 и др.). Люди боярские также владели вотчинами по пожалованиям своих господ, даже более: слугами бояр были нередко богатые вотчинники древнего благородного происхождения: по свидетельству Авраамия Палицына, боярин Борис Годунов и его родственники и клевреты привели к себе в неволю на службу в свои дома многих не только из простых, но и почетнейших людей со многими имениями, с селами и вотчинами. Иногда в дарственных на землю какому-либо помещику даритель обязывал этого последнего, ‘чтобы он с тою деревнею не отдавался в холопы’ без ведома собственника (Ак., отн. до юр. быта, N V, 63 и JSfR XVI). Такие слуги сами владели холопами, Уложение царя Алекс. Мих. упоминает в числе рабовладельцев ‘дворовых людей’ (XX, 4). Но все это уже не холопы, а скорее клиенты (см. выше). Но в московский период многие права распространены (фактически) и на простых холопов частных лиц, особенно того их разряда, который называется задворньши холопами, т.е. и с помещенными на землях господина. Они уже по одной необходимости имеют право на движимое имущество (‘животы’), необходимое при обработке земли, оно после их смерти переходит по наследству к их родственникам. Обязательства, заключенные ими, признаются законом (Ук. 1624 и 1628 г. г.). Указаний о правах холопов по обязательствам из договоров можно отыскать в источниках весьма значительное количество (см., например, Ак. Юр. N 237). Уложение царя Алекс. Мих. упоминает о холопах, владеющих лавками и дворами в посадах (и запрещает это: XIX, 15-16). Закон 1582 г. говорит о холопах как истцах и ходатаях по делам, обращающих адвокатуру в свое ремесло. Все это показывает, что на практике холопы обладали некоторыми правами и что права их росли с течением времени.
Что касается прав господина на холопа, то первоначально они ничем не были ограничены Некоторые следы ограничений замечаются с христианской эпохи, но эти ограничения более нравственного, чем юридического характера*. В Двинской уставной грамоте — памятнике XIV в. — говорится, что ‘если господарь огрешится, ударит своего холопа или рабу и случится смерть, в том наместники не судят и штрафа не берут’ (уст. Двин. грам., ст. 11). Из этого можно вывести, что убийство холопа считалось грехом, или же, что непредумышленное (‘огрешится’ — ошибется) убийство его не карается штрафом. Во втором случае специальное упоминание об отсутствии штрафа за непредумышленное убийство холопа заставляет думать о существовании штрафа за намеренное убийство его. По Уложению царя Алекс. Мих., господин уже не имеет права на жизнь своего холопа: ‘кому выдадут вновь его беглого холопа, то господину приказать накрепко, чтобы он того беглого своего человека до смерти не убил и не изувечил и голодом не уморил’ (XX, 92). Еще ранее законом было определено право холопов требовать от своего господина прокормления во время голода (ук. 1603 г.) и дано им в некоторых случаях право иска (например, рабыне-наложнице) против своего господина (Ул. XX, 80). Наконец, указом 1606 г. было установлено, что господин обязан выдавать замуж своих рабынь по достижении ими 18-летнего возраста, женить холопов, достигших 20 лет, и овдовевшую рабыню вновь выдать замуж по прошествии двух лет после смерти ее мужа.
_____________________
* В статьях, заимствованных из византийских источников, но приписываемых к Русской Правде, между прочим, читаем: ‘Аще кто бьет раба своего или рабу свою жезлом, а умрет от руку его, судом за ся мстить (т, е. подлежит уголовной ответственности), Аще ли пребудет день или два, да не мстит, свое бо есть имение’ (т.е. смерть, последовавшая не тотчас за побоями, не влечет наказания).
_____________________
Таким образом, мы видам, что права господ ограничиваются и рабство получает все более и более мягкий характер. Этому смягчению содействовали многие условия, главнейшим же образом следующие три: I. Относительная национальная мягкость славянского права вообще. 2. Более значительным условием было проникновение и распространение на Руси христианского учения и его начал. Под влиянием этого учения, как учения морального (а не политического и юридического), юридические институты, не гармонирующие с ним, не уничтожаются, а только получают соответствующий характер. В дошедших до нас поучениях и вообще в духовной литературе мы действительно видим, что церковные учители стремятся всеми силами ослабить рабство, смягчить отношения господ к холопам. Ввиду человеческого и религиозного равенства всех людей они (епископ Лука, митрополит Иоанн и др.) требовали от господ давать рабам достаточное содержание, регулировали право наказания (от 6 до 30 ударов лозой, по поучению XIII в., ‘а больше 30 ран не велим’), запрещали увеличивать выкупную плату за раба (сравнительно с покупной), продавать раба-христианина нехристианину и вообще советовали относиться к ним по-человечески. Иосиф Волоцкий изобличает тех, которые ‘только обременяют холопов работою и наказывают ударами, а одежды и пищи не дают, голодом морят и о душах их не заботятся, между тем как мы все одинаковы и по тепу и по душе’. Особенно ярко выразилось учение церкви и обычного права о рабах в Домострое, где они приравниваются к членам семьи. Все это не могло, конечно, не оказать сильного влияния на весь институт рабства. Наконец, последней немаловажной причиной смягчения рабства было изменение государственных интересов. Очищаясь от начал частных, государство не находит для себя выгодным укреплять массы граждан за единицами и, усиливая некоторых, ослаблять самого себя. Перестав дорожить этим институтом, государство перестало и поддерживать его законодательными мерами.
Освобождение холопов. Освобождение холопов от рабства бывает или по воле господина, или при известных обстоятельствах по требованию закона, Освобождение по закону, как видно из памятников, существовало только в московском праве, в первом же периоде нашей истории практиковалось только освобождение по воле господина. Сначала мотивом освобождения был только выкуп за деньги, Нет, однако, сомнения, что и тогда были случаи дарового освобождения, преимущественно перед смертью, по духовной господина — случаи, особенно умножившиеся с принятием христианства под влиянием тех условий, которые, как указано выше, содействовали смягчению рабства. Впоследствии это перешло в обычай: нередко по завещанию умирающий освобождал всех своих рабов, и, почти по общему обычаю, всякий освобождал по крайней мере часть их. То же часто происходило по случаю какого-либо торжественного события. Освобожденный получал обыкновенно ‘наделок’, который в большинстве случаев состоял из коня со сбруей и одежды, но все-таки оставался в доме своего господина и в некоторой зависимости от него или его наследников. В Московском государстве такой зависимости уже не существовало, закон требует от освобожденного обязательного выхода из дома его господина под страхом нового обращения в холопство. Господин обязан при освобождении холопа при жизни выдать ему за своей подписью отпускную грамоту, при освобождении же по завещанию такую грамоту выдавал душеприказчик. Эти грамоты укреплялись в приказах, а в городах — у наместников, имевших право боярского суда. Освобождение по закону, как уже сказано, встречается только в памятниках московского права. Оно следует при известных отношениях или господина к рабу, или господина и раба к государству. К первому роду относятся следующие случаи (упомянутые выше): 1) если во время голода господин, не желая содержать холопов, прогнал их, то правительство освобождало их (Улож., XX, 41, 42), 2) освобождение наступало также в том случае, если господин не выдавал замуж или не женил достигших узаконенных лет рабов (девица 18 и парень — 20 лет), а также препятствовал новому замужеству вдовы по прошествии 2 лет после смерти ее мужа,
3) холоп, принявший христианскую религию, становится свободным, если его господин оставался некрещенным (Улож. XX, 71)*. Из отношений второго рода освобождение возникает в следующих случаях:
______________________
* При этом господин получает выкуп в 15 руб. за человека. Но кто платил выкуп? Проф. Сергеевич говорит: ‘давался за них выкуп’, Уложение говорит: ‘И платить те деньги им собою’.
______________________
4) если холоп захвачен в плен и потом убежал или каким-либо образом освободился из плена, то он остается уже свободным (Суд. 1-й разумеет только плен татарский, Цар. Судебник и Уложение — всякий). В этом выразилась полная противоположность воззрений новых народов античным (где постлимития имела всегда строгий характер). Холопы рассматриваются уже как граждане, потерпевшие за свое отечество. 5) Наконец, освобождение холопа наступало и по вине его господина, именно в случае обвинения его в политическом преступлении, как, например, в изменническом отъезде в другое государство (Улож. XX, 33). В этом надо видеть последствия прежней полной конфискации. Если вместе с господином перебежал и холоп, то по возвращении последний (по Суд. цар., 80) не освобождается, только сам государь может дать ему вольную грамоту*.
_____________________
* ‘Опричь того, нечто кому государь пожалует даст вольну грамоту’, Дебольский под ‘государем’ здесь разумеет рабовладельца, а ‘вольную грамоту’ считает ‘отпускной’, но такой терминологии не было (см. ст. 72 Суд. цар.). Равным образом выражение ‘государь пожалует’ есть специальный термин для актов, исходящих от царя.
_____________________
Освобождение убежавшего холопа по давности вовсе не полагалось: бежавшего господин мог отыскать когда бы то ни было (‘холопу и робе суд от века’), но приобретение бежавшим некоторых знаний (поступление в духовный сан) тем самым освобождало его (Улож. XX, 87), впоследствии, в XVII в., вступление холопа в брак с лицом свободного состояния лишало его господина права над его личностью.
Кроме того, существовало фактическое освобождение — побег в степи, в казачину. Он практиковался в обширных размерах, но уже далеко не к пользе государства, что и показывают события начала XVII в.
Конец института рабства и новое его возникновение. В XVI в. на окраинах Русского государства образовались свободные общины казаков: донских и днепровских. В них выразился протест против существовавших государственных форм, притом у первых протестующих элементов было меньше, чем у вторых, что обусловлено было характером жизни государств, в которых они возникли, т.е. Московского и Литовско-Русского. До начала XVII в. эти общины были полезны для государства, особенно в борьбе с мусульманами. Но с течением времени усилившиеся побеги холопов в эти общины увеличили их и сделали опасными для государства. Этим государство должно было быть побуждено к решению вопроса о жизни или смерти института холопства, особенно, когда Смутное время показало все невыгоды его последствий. Татищев и Новиков (Древ. рос. библ. XX, стр. 255). действительно, указывают, что цари Борис Годунов и Василий Шуйский издали законы об освобождении холопов, но ‘сии, получа свободу, употребили оную во зло’, по мнению Татищева, вольность холопов и крестьян ‘полезна для государства’, но будто бы ‘с нашею формою монархического правления не согласует’. В действительности же освобождение холопов не согласуется не с монархической властью, а с интересами бояр и других владеющих классов. Поэтому мы и думаем, что Годунов и Шуйский едва ли могли стремиться к эмансипации, вовсе не соответствовавшей интересам их избирателей, притом же они и сами были бояре. Поводом к такому известию о Борисе мог служить действительно изданный им указ о временном позволении перехода крестьянам (а не холопам). Относительно же Шуйского известие это имеет больше оснований, а именно: его указ о добровольной службе и особенно указ 21 мая 1609 г., несколько загадочный по своему содержанию, могли быть приняты за эмансипационные узаконения. Указ 1609 г. говорит: ‘Которые дворяне и дети боярские и всякие люди держат у себя людей по отцов своих крепостям, по кабалам и докладным, а отцов их не стало, и тех людей велел государь, по прежнему своему государеву указу, отпущать на волю, и кому они учнут на себя давать служивые кабалы, тому они и холопы’. Это не могло относиться к кабальному холопству, ибо о нем далее в том же указе есть особый пункт, признание прав господ только на холопов, ими самими приобретенных, и освобождение всех перешедших по наследству могло бы сильно ослабить холопство. Доказательством действительного применения закона 1609 г. в указанном смысле служат акты кабал 1610 г., по которым человек дает на себя служилую кабалу господину, у которого он и прежде был старинным холопом: ‘а в распросе сказал: наперед сего служил у него же по старинному в холопстве’. (П. С. 3., т. I, стр. 121, примеч. к Уложению царя Алекс. Мих.). Но во всяком случае ни Годунов, ни Шуйский не издавали общих узаконений об отмене холопства. Оно уничтожилось путем естественного вымирания за истощением его источников. К началу XVIII в. его можно считать окончившим свое существование.
Но в то же время возникло новое условие для оживления и расширения его. Петр I при первой ревизии велел вносить в одну категорию крепостных крестьян и холопов. Таким образом оба эти состояния были соединены в одно. До некоторой степени холопство потеряло свою прежнюю строгость, что иногда только и признают результатом этой меры Петра I. С другой же стороны, положение крестьян гораздо больше приблизилось к холопству, последнее заразило его своим бесправием так, что в конце XVIII в. оно почти ничем уже не разнилось от прежнего холопства: продажа отдельных душ без земли, легкость наказания за убийство крестьян, полное лишение их имущественных прав — все это ничем не отличало положение крестьян от холопов.
Эмансипационной мерой императора Александра II было уничтожено не только крепостное состояние, но вместе с ним и прежнее рабство. Только с 1861 г. точно определилось в нашем гражданском праве понятие лица.

Б. ИСТОРИЯ РУССКОГО СЕМЕЙНОГО ПРАВА

Понятие о семье. Семьей называется сложный союз супругов между собой и родителей с детьми. Для бытия семьи (в теоретическом и законодательном смысле) достаточен один из этих двух союзов: семьей признаются муж и жена, не имеющие детей, семью также может составлять один из родителей вместе с детьми. Но в историческом, древнеславянском значении для бытия семьи необходимы оба союза: так, союз супругов, не имеющих детей, не выполнял функции семьи, и бесплодие было причиной расторжения брака. По древним законам других славянских народов, смерть одного из родителей прекращала родительскую власть, и дети освобождались.
В юридическом основании первого, т.е. супружеского, союза лежит договорное начало, в основании второго — кровное начало. Но и в отношениях между родителями и детьми может присутствовать договорное начало: стороннее лицо, посредством договора, может получить значение и права сына (усыновление). В древнеславянском значении семьи договорное начало преобладает над кровным, как видно из самого термина ‘семья’, который на древнерусском языке означает товарищество, основанное на договоре, соглашении: так, техническое значение слова ‘семья’ на языке московского законодательства есть ‘стачка’, ‘заговор’: тогда предписывалось ‘не семьяниться ни с кем на государя’, т.е. не составлять заговор против государственной власти, запрещалось на повальных обысках ‘лгать семьями и заговорами’ (ук. 21 августа 1556 г. см. ук. кн. вед. казн., ст. V, 1). Что здесь не имеются в виду стачки по семействам в нашем смысле, доказывается тем, что в некоторых списках тех же узаконений слово ‘семья’ заменено словом ‘артель’ (там же, п. 13). Вообще термины семейного и договорного права смешиваются: люди, совершившие сделку купли-продажи, называют друг друга сватами.
Преобладание договорного начала в семейном праве древнерусском и вообще славянском (задруга) дало весьма важные и характерные отличия славянской семьи от семьи древнеримской и германской, именно отсюда проистекает неприменимость к славянской семье понятий potestas и manus (mundium) и вообще более мягкие формы славянского семейного права.
Происхождение семьи. По теориям новейших европейских авторов, семья не есть первоначальный и первый из кровных союзов: до образования семейного союза общество жило в родовом и даже племенном кровном союзе, в котором не было индивидуального брака не только моногамного, но и полигамного: женщины всего племени составляли достояние мужчин всего племени. Такой союз можно наименовать общетеметым супружеским союзом. За этой первой ступенью наступает вторая форма в историческом развитии кровных союзов, т. н. материнское право (Mutterreeht), тогда племя делится уже на отдельные кровные группы, каждая под властью матери, ибо мать всегда известна, а отец неизвестен. Наконец, наступает третья форма кровных союзов — это -индивидуальный брак и полигамная семья под властью отца-патриарха, отсюда форма общества — патриархальная. Объяснения происхождения этой последней формы из двух предыдущих до сих пор дают весьма неудачные (что служит доказательством малоразработанности и малопригодности для науки выводов по этому вопросу).
Так, происхождение индивидуального брака из родового Леббок объясняет тем, что члены племени начали похищать женщин от чужеродцев. Но само это явление, в свою очередь, требует объяснения: почему не довольствовались женщинами своего племени, а прибегали к похищению? По мнению Мак-Леннана, это зависело от обычая убивать новорожденных девочек (конечно, не всех). Но это объяснение недостаточно: несмотря на детоубийство, Направленное на девочек, взаимное отношение числа мальчиков и девочек все-таки уравнивалось бы, по известному статистическому закону, по которому смертность среди мальчиков несравненно выше, чем среди девочек. Поэтому Морган дает другое объяснение — воспрещение браков в близких степенях родства. Но это объяснение никуда не годится для коммунального брака. Иногда объясняют переход от коммунального брака к индивидуальному влиянием перехода от кочевого быта к оседлому и утверждением земледельческого труда. Не отвергая важности исследований об общеплеменном браке и материнском праве, мы должны признать оба эти явления доисторическими, относящимися к эпохе животного состояния человека и, во всяком случае, ко времени до образования правовых идей. Семейное право, как и всякое другое, первоначально развивается из животных инстинктов, которые превращаются в человеческие учреждения лишь с того времени, когда они проникаются сознанием и разумной волей, лишь с этого момента начинается историческая жизнь общества. Что касается древнеславянских племен, то отсутствие у них коммунального брака и материнского права в историческое время не подлежит сомнению. Все факты, которые приводятся в доказательство существования этих явлений у славян, имеют другой смысл. Так, Козма Пражский говорит о древних чехах, что у них будто бы ‘брачный союз длился лишь с вечера до зари’, но стихотворное сказание Козмы есть поэтический вымысел. Наш прозаический и трезвый летописец говорит, что ‘брака у них (древлян) не бываше, но умыкиваху у воды девиця’, значит, брак был, но такой, который вовсе не согласовался с христианскими воззрениями летописца-монаха, именно брак, основанный на похищении. Подобное же он говорит о радимичах, вятичах и северянах: браци не бываху в них, но игрища межи селы: схожахуся на игрища, на плесанье и на вся бесовская игрища, и ту умыкаху жены себе, с нею же кто съвещашеся’ (Лавр, лет.): здесь опять описывается брак, основанный на похищении. Переяславская летопись, на которую иногда ссылаются особенно, есть произвольная перефразировка первоначальной летописи, сама обличающая позднейшие христианские воззрения автора, он рассказывает, что древние славяне браков не возлюбили, но сходились на игрища, где происходило физическое сближение полов, после чего некоторых из женщин мужчины брали за себя замуж, а других ‘поругавше’ оставляли на посмеяние до смерти. Здесь есть и прямая речь об индивидуальном браке, но, кроме того, ‘посмеяние’ над брошенными женщинами при коммунальном браке невозможно. Еще менее исторического значения имеют проявления половых отношений на народных праздничных сборищах в новейшие времена у русского народа. Нельзя находить также исторического свидетельства о материнском праве у русских в тех сказаниях былин, в которых богатыри часто, не упоминая о своем отце, говорят лишь о матери, в тех же былинах древнейшего цикла богатыри обыкновенно именуются и честятся по отчеству.
Вообще, хотя семья есть явление довольно высокой культуры, добытое путем долгого предварительного процесса, но славяне уже с незапамятных времен вышли из дикого досемейного состояния и мало сохранили о нем воспоминаний.

I. Супружеский союз

Супружеский союз возникает из брака и предполагает затем определенные юридические — личные и имущественные — отношения между мужем и женой.

Брак

I) Формы брака в языческую эпоху. Как видно из истории возникновения семьи, похищение должно быть признано первой формой индивидуального брака. Именно это указывается нашими летописными сказаниями о древлянах, радимичах, вятичах и северянах, таким образом, похищение было господствующей формой брака у многих славянских племен пред принятием христианства, но не у всех. В обрядовой форме похищение сохранилось до сих пор в разных краях славянского мира: так, по свадебному обряду великорусов, поезжане жениха, отправляясь за невестой, приносят клятву во взаимной верности так, как бы отправлялись в опасный военный поход: ‘Но цалуй же Божие милосердие, шоб стоять друг за друга, брат за брата, за единую кровь’. (Этногр, б., I, 254). По свидетельству Вука Караджича, ‘в Сербии доселе похищают девиц: на отмицу (похищение) выходат с оружием, как на войну, иногда похитители поджидают девушку у стада или когда она пойдет за водой, хватают ее и уводят’ (‘Речник’, под словом ‘отмица’). Но похищение может быть или действительным, или мнимым, последнее бывает тогда, когда родители и невеста согласны на брак и до похищения. В такой форме совершаются браки и теперь у русских — это свадьба убегом или уходом, то же самое надо сказать о сербской отмице и римском usus. Практическое основание этого есть желание избежать сложных форм религиозного брака. Быть может, действительное похищение господствовало только у одних древлян, у прочих племен похищение, по-видимому, имело уже мнимое значение: ‘с нею же кто совещашеся’. С какого момента возникает брак при похищении? Если с момента похищения, то основанием брака служил бы грубый факт насилия. Брак при похищении (как показывает римский термин usus), возникает с момента истечения известной давности, правильнее, с момента примирения обеих сторон, соглашения воли, признания факта.
Вторым способом заключения брака в языческую эпоху была покупка, некоторые из русских историков не признают ее за первоначальную форму, потому, что при ней необходимо предположить весьма сильную отцовскую власть, чего нельзя признать при коммунальном браке. Однако продажа могла быть совершена не непременно отцом, но и матерью, а также главой рода и родового союза. Последнее уцелело и при переходе родовых союзов в государственные, так что плата (выводная куница) взималась или князем, или его местными правителями. Другой способ происхождения платы за невесту связывает его с похищением: именно она является следствием примирения жениха-похитителя с родом невесты, причем первый платит второму выкуп. Несомненно, что покупка была одной из древнейших форм у славян. Арабский писатель Казвини говорит о россах: ‘Тот, у кого родилось две или три дочери, обогащается, тогда как имеющий двух-трех сыновей делается бедняком’. Кроме того, свидетельство о покупке невесты как древнейшей форме брака у славян содержится в терминах брачного права: так, ‘вено’ (обеспечение приданого жены на имении мужа) значит собственно цена: ‘не пять ли птиц вениться пенязема двема’,, — говорится в древних переводах Евангелия. Позднейшее, вторичное распространение ее у северорусов нужно приписать влиянию татар (она и называется ка-лымом). О нынешней обрядной форме покупки у русского народа этнограф Терешенко свидетельствует так: ‘В некоторых местах, особенно в городе Нерехте, покупают невесту за деньги. Не только бедные, но и богатые поселяне почитают себе за бесчестие отдать дочь безденежно: чем выше цена, тем более чести для невесты, о чем провозглашается немедленно по деревне. Продажная цена называется калымом’ (‘Быт русского народа’). У других славян эта форма исчезла, и потому брак через покупку сделался характерной особенностью германского бракав отличие от славянского. Эта форма брака состоит в передаче (за известную цену) власти от родителей или родственников на женщину ее жениху. Но, судя по нынешним свадебным обрядам, простая передача купленной невесты уже в древние времена развилась в весьма сложные формы, очень напоминающие римскую форму брака через coemptio. Она состоит из предварительного договора (запродажной сделки), который, в свою очередь, распадается на два акта: ‘сватовство’, т.е. осмотр предмета сделки (невесты) чрез посторонних, и ‘рукобитье’, т.е. заключение сделки самими сторонами. Стороны, заключающие ее, суть родители жениха или сам жених и родители невесты. Содержанием сделки служат условия о величине выкупа и о сроке совершения брака, форма совершения ее обыкновенно — словесная и символическая (‘рукобитье, зарученье, т.е. связыванье рук’), сюда впоследствии присоединились некоторые религиозные формы (‘богомолье’, ‘литки’ или пропоины, т.е. языческая жертва через возлияние). Плата за невесту бывает и действительная (‘вывод’ или ‘кладки’), получаемая отцом невесты (уже без всякого участия родовой или общественной власти), и обрядовая — ‘выкуп’, получаемый братом невесты или ее подругами, но здесь также скрывается действительная продажа, как видно из следующей свадебной песни:
‘Осударь ты мой, ясен сокол, милый брат, Уж не кидайкося ты на злато-серебро, Уж не продавайко ты меня в цузи людзи’, (Этногр. сборн., 1,155)
Самый брак при покупке состоял только в передаче невесты жениху. Для понятия о семье важны вопросы, кто имеет право передавать невесту и что именно передается, личность ли невесты или власть над нею. Что касается первого вопроса, то показания русского обычного права двоятся: в западных частях империи передают оба родителя, в восточных — один отец, первое совершенно согласно с двойственной формой родительской власти у славян, второе следует объяснить долговременным влиянием татар. Передается не невеста как вещь, а символы власти над нею. В различии символов выражается разная степень такой власти: так, у германцев таким символом служит меч, а у русских — плеть, т.е. в последнем случае передается не право жизни и смерти, а лишь право наказаний.
Уже в доисторическую эпоху у одного из славянских народов, а именно полян, появляется третья форма брака, основанная на свободном соглашении и на религиозных обрядах — приведение. Сущность ее, по летописи, состоит в том, что не жених идет в дом невесты за ней, а ее приводят к нему в дом, и в том, что не он платит за невесту, а за нее приносят приданое. Первой чертой приведение отличается от похищения, второй — от покупки. Но по обрядам, и сейчас сохранившимся, можно полнее восстановить эту форму: она заключается в религиозных действиях. Нынешние свадебные обряды служат самым верным и самым точным историческим свидетельством о древнеязыческой религиозной форме брака, так как в них, с одной стороны, ясно отображаются языческие религиозные обряды, которые не могли образоваться в христианское время, а с другой стороны, замечается полное сходство сримской формой брака через соп-farreatio, без всякой возможности заимствования последней славянами у древних римлян. Как известно, важную роль при конфарреации играет panis farreus, который есть не только символ общения имущественных прав в браке, но и жертва богам, такую же роль занимает в русских свадебных обрядах так называемый коровай, который есть священная жертва божеству. Затем центральным моментом религиозного заключения брака при конфарреации было посажение брачущихся на коже жертвенных животных, точно то же значение имеет у нас ‘сажание на посад’ на шубе. Затем, как в римской конфарреации, так и у нас брак освящается молитвой и священными формулами (благословением) и употреблением символов огня и воды. Таким образом, ив языческую эпоху брак возвысился до своего последнего, т.е. религиозного значения. Жена вводимая уже существенно отличается от наложницы, брак получает прочность и обязательность не только для жены, но и в равной степени для мужа. Нет сомнения, и в языческую эпоху брак предварялся актом обручения и требовал для совершения известных условий. Но из языческих времен мы не имеем свидетельств о них: лишь отдельные, которые требовались и требуются обычным правом, могут быть отнесены ко временам язычества. Они будут указаны ниже.
2) Брак в христианскую эпоху установился постепенно в течение столетий, представляя смешанный результат действий русского обычного права, византийских светских законов и церковного права.
Обручение. Брак предваряется обручением, которое на языке обычного права называется сговор или своды. Это есть договор между сторонами о будущем совершении брака. Но взгляд церковного права и русского обычного права на обручение весьма различен: церковное право придавало обручению все более и более самостоятельное значение: между родственниками обрученных возникает свойство, препятствующее совершению брака, обручение признано нерасторжимым и получает религиозное освящение в особом обряде. Между тем, по обычному праву, этот договор есть только имущественный, неисполнение его ведет к уплате неустойки — заряда, договор облекался уже с древних времен (см. рядную Тешаты XIII в) в формальную письменную сделку — рядную запись, совершаемую в Московском государстве крепостным порядком, по ней стороны имели право иска в суде. По словам Котошихина, если отец жениха или сам жених проведает после сговора, что невеста ‘в девстве своем нечиста, или глуха, или нема, или увечна, и что-нибудь худое за нею проведает… и тое невесты за себя не возмет, и тое невесты отец или мать бьют челом патриарху, что он по сговору и по заряду тое невесты на срок не взял и взята не хочет, и по зарядным записям на виноватом возьмут заряд…’ То же и в обратном случае — если отец невесты проведает про жениха, что ‘он пьяница, или зернщик, или уродлив’.
Несмотря нато, что, по взгляду обычного права, обручению придана гораздо меньшая сила, на практике и в этой форме обручение вело к большим неудобствам: активными сторонами в договоре обручения являлись родители или опекуны и иногда совершали его в малолетстве обручаемых задолго до наступления брака, и этим совершенно устранялось участие в деле свободного волеизъявления брачущихся. Далее, хотя уплата заряда освобождала от необходимости совершать брак, но заряд обыкновенно назначался большой и уплата его не всегда была возможна. Относительно церковного обручения еще византийские императоры (Лев) предвидели эти невыгоды и для обручения назначали те же условия, что и для брака (возраст 14 и 12 лет), тогда церковное обручение начали совершать вместе с браком. К этому же способу прибегли (как увидим) и у нас.
Петр В., реформируя семейное право, имел перед собою двойную задачу: во-первых, лишить сговор имущественно-обязательной силы и, во-вторых, отнять у церковного обручения его религиозную обязательность. То и другое совершено указом 3 апреля 1702 г. (П. С. 3., N 1907), по которому рядные и сговорные записи велено отставить и впредь их в приказ крепостных дел не писать, а вместо этого писать расписки приданому за руками, т.е. за подписью. Таким образом, удержана одна часть прежнего договора, именно обязательство выдачи приданого, если брак состоится, заряда же (неустойки) в этих записях писать не велено. Так исчезла прежняя имущественная обязательность обручения. После Петра и последняя черта этой обязательности — роспись приданого — отменена обычаем. Но это только половина дела: оставалось церковное обручение с его обязательностью. На этот счет тот же указ продолжает: обручение должно быть за 6 недель до венчания, и ‘буде обручатся, а после обрученья жених невесты взять не похочет, или невеста за жениха замуж идти не похочет же, и в том быть свободе по правильному св. отец рассуждению’. Такая ссылка на св. отцов, как мы видели выше, совсем не оправдывается нашей кормчей: в ней обручение имеет почти такую же силу, как и брак. По каноническим постановлениям, причины для расторжения обручения почти те же, что и для расторжения брака. Русский законодатель старается уничтожить именно эту строгость и потому определяет: ‘Обручение упражнятися может вин ради сицевых: аще бы жених обручил себе невесту сущу неблагообразну или во удеси коем пагубну, поврежденну, мнящи яко красна есть и благообразна, нескорбна и здрава, по обручении же аще бы уведал, яко есть безобразна, скорбна, нездрава, может от нея быти свободен’. Здесь основной причиной расторжения является то, что жених плохо ознакомился с физическим видом и здоровьем невесты, или, говоря проще, ему невеста не понравилась после обручения. Это вызвано предшествовавшим состоянием дела когда обручались совсем незнакомые друг другу лица, а иногда взамен кривой, хромой или рябой невесты на смотринах подставлялась ее красивая сестра или служанка. Само собою разумеется, что при этом удерживаются и канонические причины расторжения обручения. Естественно рождается вопрос: зачем же в таком случае было удерживать обручение и еще требовать 6-недельного промежутка между ним и браком? Это опять объясняется обстоятельствами эпохи: до обручения молодые люди могли вовсе не знать друг друга, после обручения нравы того времени позволяли большую свободу обращения между женихом и невестой, и тогда могли установиться между ними симпатии или антипатии. Но этого же, конечно, можно достигнуть и без обручения: с переменой общественных нравов лица разных полов могли узнавать друг друга, и не будучи обрученными. Об этом постарался сам Петр, уничтожив азиатскую и несколько лицемерную раздельность полов в обществе, например, посредством своих знаменитых ассамблей. После него, в XVIII в., общество впало в противоположную крайность — дошло до общественной распущенности, уже нечего было заботиться, что молодые люди до брака могут не знать друг друга в лицо. В 1744 г. сделана была попытка возвратить обручению его прежнюю каноническую строгость, тогда (П. С. 3., N 9088) дела о расторжении обручения велено было представлять через синод на высочайшее усмотрение. В связи с этим вновь появились все прежние затруднения перехода от обручения к браку, но такой порядок удержался недолго: в 1775 г. существование обручения как отдельного акта было уничтожено синодским указом (П. С. 3., N 13357), с тех пор обручение стало простым церковным обрядом, который совершается вместе с самим браком, а сговор превратился в семейный обряд без всякой юридической силы.

Условия совершения брака

а) Возраст. Определение его в законе необходимо не только ввиду физических целей брака, но и моральных, т.е. для того, чтобы можно было предположить в брачущихся ясное сознание и свободную волю при решении вопроса о браке.
Византийские источники колебались в определении возраста: Прохирон назначает для мужчин 14, для женщин 12, Эклога — 15 и -13 л. Сроки эти не исполнялись на Руси, браки совершались в возрасте гораздо низшем: даже мужчины женились в 11 лет, а женщины выходили замуж в 10 лет. По словам Олеария, ‘это довольно обыкновенно в Московии’, примеры браков малолетних в княжеских семействах многочисленны. Русское каноническое право (Стоглав) установило свои сроки, взяв для мужчин высший возраст (по Эклоге) 15 лет, а для женщин — низший (по Прохирону) 12 лет. Этот закон при сильной борьбе с обычным правом не получил всеобщего признания не только в XVII, но и к концу XVIII в. (что можно, между прочим, видеть из приведенного свидетельства Олеария и из случаев XVIII в). Вопрос о брачном возрасте в XVIII и начале XIX в. колеблется: по указу о единонаследии (см. выше), брачный возраст определен для мужчин в 20 лет, а для женщин — в 17. Но с отменой указа, надо думать, исчезло и это определение брачного возраста: в 1774 г. синод предписывал духовенству, между прочими обстоятельствами, разведывать, ‘чтобы они возраст имели, юноши не менее 15 лет, а девицы в 13 лет’ (П. С. 3., N 14229), т.е. синод возвращается к постановлениям Эклоги*. Возраст, назначенный указом 1774 г., в XIX в. признан чрезмерно низким: в 1830 г. не церковным, а уже государственным законом (указом 19 июня, данным синоду) установлены новые сроки. ‘Желая предохранить, — говорит указ, — верноподданных от тех известных по опыту вредных последствий, кои происходят от сочетания браков между несовершеннолетними и потрясают добрые нравы, признали мы за благо повелеть, дабы воспрещено было священникам отныне впредь венчать браки, если жених и невеста не достигли еще первый 18, а последняя 16 лет’. Вредные последствия, которые здесь видит закон, двоякого рода: физические и нравственные, последние состоят в неприменимости свободного волеизъявления к мальчику и девочке. Но в том же указе сделано исключение для природных жителей Закавказского края, где дозволен брак для мужчине 15 лет, а для женщин — в 13, т.е. согласно с постановлениями Эклоги, но не согласно с древнерусскими каноническими постановлениями.
_____________________
* В проекте брачного права, составленном в св. синоде (архиеп. Петербургским Гавриилом, 1765-1767). положено: ‘не венчать жениха, коему нет от рождения 17. також и невесту, коей нет же 15’ (см. Павлова, стр. 346).
_____________________
Что касается определения крайнего старческого возраста, за пределами которого запрещается брак, то ни в византийских узаконениях светских и церковных (кроме правила Василия В.), ни в законах древнерусских не находим об этом никаких определений. В инструкции поповским старостам 26 декабря 1697 г. (П. С. 3., N 1612) патриарха Адриана приказывается писать в венечной памяти, чтобы ‘попы узнавали о женихах и невестах разыскивали, вдовцы мужи и жены не в престарелых ли летах’. Но точного обозначения возраста престарелости, препятствующего совершению брака, указано не было. Да притом в инструкции почему-то говорится только о вдовцах. Мы не имеем также фактов для уяснения, как справлялась с этим древнерусская практика.
После Петра, при знакомстве с узаконениями Западной Европы, появляются в обществе запросы и на этот счет. Петр повенчал известного Никиту Зотова, имевшего возраст более 70 лет. Когда потом сын Зотова Конон поссорился с мачехой, то писал Петру: ‘Ученейшие меня легислаторы во Франции положили, что человек, который перешел за 70 лет, не может ничем и ни в чем определять, и тако женитьба в летах отца нашего весьма не почитается женитьбою, что надлежит до наследства. Дай Боже, чтобы сенат все сии права знал’. Но желание Зотова и других в его положении о введении у нас французского легислаторства исполнилось не скоро: постановление о старческом возрасте дано было лишь в 1744 г., но по частному случаю вступления в брак 82 лет от роду. Синод разлучил брак на следующих основаниях: I) брак от Бога установлен для умножения рода человеческого, ‘чего от имеющего за 80 лет надеяться весьма отчаянно’, ибо, по словам псалмопевца, человек может быть в силах только до 80 лет, ‘а множае труд и болезнь, которые труд и болезнь клонят к смерти человека, а не к умножению рода человеческого’. 2) Правило 24-е св. Василия Великого гласит: ‘Аще по 60 летам вдовица идет замуж, без сообщения да будет, дондеже отступить нечистоты’. Получил ли этот указ уже тогда и общее применение в смысле запрещения брака, заключенного в возрасте свыше 80 лет, неизвестно: но свод законов, устанавливая это общее правило, сослался на указ синода 1744 г. Следовало бы ожидать, что из упомянутого указа будет сделан и другой вывод: крайний старческий возраст будет установлен неодинаковый для мужчин и женщин, ибо правило Василия Великого, единственное каноническое основание, приводимое синодом, говорит именно о женщинах и назначает предел брачного возраста в 60, а не в 80 лет, поэтому, если уже не распространять это правило на мужчин, следовало бы думать, что оно будет оставлено для женщин*.
______________________
В упомянутом проекте архиеп. Гавриила читаем: ‘не венчать… коему уже 60. також и невесте, коей 50 лет от рождения миновало’.
______________________
По вопросу о пропорциональности лет жениха и невесты ничего не находим в узаконениях, ни древних, ни новых, ни византийских, ни наших, хотя наше правительство не раз обращало внимание на этот вопрос, а именно еще в 1756,1765 и 1766 гг. (П. С. 3., jsro 10.676). В синоде стало известно, что в Белогородской и Воронежской епархиях между однодворцами есть ‘непотребный обычай, что они малолетних своих сыновей, лет 8,10,12 женят и берут за них девок лет по 20 и более, с которыми свекры их многие впадают в кровосмешение, за что несколько из них на украинской линии и к смерти приговорено’. В 1774 г. синод узнал, что некая крестьянка Татьяна Иванова призналась в костромской провинциальной канцелярии, что умышленно удавила своего мужа, малолетнего крестьянина Ивана Гаврилова, которому было тогда 12 лет. И по другим делам, говорит синод, такие же поступки обнаруживаются, поэтому синод предписывает священно- и церковнослужителям не венчать, ‘в противность св. правил, таковых малолетних с возрастными девками’, за нарушение этого полагается лишение звания священникам и церковникам, а самый брак расторгается. Что собственно было предписано этим указом синода и как поняла его практика — не знаем: следовало ли не венчать браков по непропорциональности лет жениха и невесты или только не венчать браков при недостижении кем-либо из брачущихся узаконенных лет? По-видимому, практикой усвоенатольно последняя мысль указа, идея же о пропорциональности лет жениха и невесты не принесла никаких плодов в дальнейших узаконениях незаконного сочетания браков (П. С. 3., N 14.356)*, где указывается, что в жизни не соблюдается ни одного из постановлений о браке, и в частности, вступают в брак ‘б летах между собою весьма не сходственных, женят же в крестьянстве малолетних ребят с возрастными девками, а сии малолетних своих мужей умерщвляют, за что некоторые по гражданскому и к смертной казни были приговорены’. Для предотвращения этих и других злоупотреблений синод предписывает завести метрические книги и соблюдать вообще канонические постановления, не указывая, какие именно, и в частности никак не определяя относительный возраст брачущихся.
_______________________
* Этот указ положен в основу постановлений о браке Свода законов.
_______________________
б) Правильность сознания (умственное здоровье). Византийские источники не оставили нам ясного учения об этом условии совершения брака. Правда, в них (в брачном праве) нередко упоминается о бесновании как явлении, имеющем значение для совершения правильного брака, но речь идет о бесновании родителей как обстоятельстве, уничтожающем родительскую власть, можно думать, что это понятие могло применяться и к брачущимся. Но прямых узаконений об этом не находим нив Византии, ни у нас до времени Петра I.
В 1722 г. (6 апреля, N 3949) вышел такой указ под заглавием ‘О свидетельствовании дураков в сенате’: ‘Понеже как после вышних, так и нижних чинов людей движимое и недвижимое имение дают в наследие детям их таковым дуракам, что ни в какую науку и службу не годятся, а другие, несмотря на их дурачество, но для богатства отдают за оных дочерей своих и свойственниц замуж, от которых доброго наследия к государственной пользе надеяться не можно… того ради повелеваем как вышних, так и нижних чинов людям, и ежели у кого в фамилии ныне есть или впредь будут таковые, которые ни в науку, ни в службу не годились и впредь не годятся, отнюдь жениться и замуж идтить не допускать и венечных памятей не давать’. Имущество же их отдается в опеку родственникам, ‘а их негодных с тех деревень кормить’. Если же по свидетельству (в сенате) донесение не подтвердится, то употреблять их в службу и науку и жениться ‘в урочных летах’ позволить. По толкованию государственного совета (18 июня 1815 г.), этот указ о дураках относится к людям, не имеющим здравого рассудка от рождения. При Петре и его ближайших преемниках, когда военная служба и профессиональное образование были обязательны для дворян, изложенный указ мог иметь применение именно к дворянскому сословию: неявка в школу и на службу оправдывалась только официальным признанием скудоумия у не явившихся. Но по освобождении дворян от службы и в отношении к прочим сословиям едва ли этот закон находил себе надлежащее применение. Священник, венчающий брак, или церковная власть, выдающая венечную память, не были компетентны в разрешении этого щекотливого и трудного вопроса. Та же трудность остается и ныне, когда в своде установлено: ‘запрещается вступать в брак с безумными и сумасшедшими’, такое запрещение может простираться только на тех, кто признан таковым по свидетельствованию надлежащей власти.
в) Свободная воля и согласие родителей. По учению византийских кодексов, при браке требуется непременное участие воли родителей или опекунов, без этого условия брак может быть совершен лишь при следующих обстоятельствах: если отец (или дед, имеющий власть) находится не в здравом уме (‘неистов’), если он находится в плену, если он пропал без вести более чем за три года перед тем (впрочем, в последнем случае брак может быть заключен и до истечения этого срока, но с тем, что отец, возвратившийся до истечения трех лет, может, если захочет, расторгнуть брак). Во всех прочих случаях не эмансипированные дети вступают в брак не иначе, как при позволении родителей. В случае беспричинного сопротивления браку детей со стороны отца обиженный может обратиться к гражданской власти, которая в таком случае дает позволение взамен отца и выдает вено. По наступлении эмансипации дети могут вступать в брак без позволения родителей, впрочем, для эмансипированной дочери такое право наступает лишь по достижении ею 25-летнего возраста, Эклога уничтожает различие между эмансипированными и не эмансипированными детьми и потому требует разрешения родителей (уже не одного отца) без ограничения времени. Что касается брака рабов, го их сожительство не есть брак в юридическом смысле, а потому и составляется их господами без всякого участия их свободной воли (Прохир. гр., 34, гл. 2 и 4). Требование свободной воли для брачущихся заявлено христианской церковью с особенной силой. В нашей печатной кормчей (гл. 50) находим следующее определение: совершающий брак ‘весть приим о хотящих браку сочетатися, в первых да увесть… — аще своим вольным произволением, а не принуждения ради от родителей и сродников или от господий своих… сочетатися хотят’. В русском обычном праве уже для языческой эпохи можно указать на требование согласия брачущихся при браке через приведение.
Когда кн. Владимир хотел жениться на дочери полоцкого князя Рогнеде, еще не прибегая к насилию и похищению, то родители невесты обратились за согласием к ней самой, предоставили ей выбор между Владимиром и Ярополком и получили в ответ: ‘Не хочу разувать (это символ подчинения мужу) сына рабыни’ (каким действительно был Владимир). Но более общим обычаем долгое время и в христианскую эпоху оставалось то, что браки составлялись по воле родителей, принуждавших детей или вступать в брак, или невступать в него, церковь издавна боролась с этим воззрением, церковный устав Ярослава назначает наказание родителями в случае, когда они принуждают дочь к браку и она что-либо сделает над собою. Вместе с этим русская церковь не только допускает, но и требует свободного произволения и для рабов. Несмотря на это, и в Московском государстве браки составлялись не свободной волей самих брачущихся, а родителями невесты и женихом или его родителями: ‘А случится которому боярину и ближнему человеку женити сына своего, или самому, или брата и племянника женити… и посылают к отцу невесты, или к матери, или к брату гозорити друзей своих… И тот человек, будет хотеть дочь свою или иного кого, выдать замуж, на те речи скажет ответ, что он девицу свою выдать замуж рад, только подумает о том с женою своею и сродичами… А дочере, или кому-нибудь о том не скажут, и не ведает до замужества своего’. Когда невеста жениху по росписи приданого понравится и обе стороны назначат сговор, то жених приезжает в дом родителей невесты, пишут рядную запись и пируют, ‘а невесты ему не покажут, и невеста его, жениха, не видает’ (Котошихин). Некоторое отличие царских свадеб в этом отношении состоит в том, что тогда жених сам выбирает невесту из множества девиц, свезенных со всех концов государства.
Петровскому законодательству предстояла трудная задача — примирить две противоположности: охранить свободное произволение брачущихся и дать в то же время место для участия в заключении брака воле родителей. Такую задачу Петр надеялся выполнить своим узаконением 5 января 1724 г. ‘В прошлом 1722 г. (пишет он сенату), в бытность нашу в сенате, предлагали вы нам пункт о принужденных браках, которые бывают в детях за страх родителей, а в рабах по принуждению господ их, без произволения сочетанных, — и требовали на оный решения: и по оному предложению повелеваем учинить во всем российском государстве такое запрещение, дабы отныне родители детей и всякого звания люди — рабов своих и рабынь к брачному сочетанию не принуждали и не брачили под опасением тяжкого штрафования’. Но законодатель знал, что угроза ‘штрафования’ останется пустой фразой, обращаясь в такую замкнутую среду, как семья, что провозглашаемый им принцип свободы совершенно противоположен началу старорусской семейной власти, и потому изобрел следующую меру: ‘А понеже много случается, что и неволею сочетаемые не дерзают во время брака см ело спорить, один за стыд, другие за страх, что уже после является от несогласного тех неволею сочетанных жития, — того ради в прилучающихся у знатных персон и у шляхества и прочих разночинцев браках (кроме крестьянства), прежде венчания брачных приводить родителей их обоих совокупляющихся персон, как отцов, так и матерей, а которые в живых не имеют плотских родителей, то тех, которые вместо родителей действительно вменяются, — к присяге в том, что одни не неволею ль сына женят, другие не неволею ль замуж дочь отдают, также и господа с рабами не так ли поступают’. Присяга приносится чинами первых классов в синоде, прочими — в епархиях ‘при архимандрической персоне’, а мелкими разночинцами при знатных священниках, для этого специально назначенных. В форме присяги, приложенной к этому указу, говорится, что клянущийся подлежит истязанию церковному и политическому, если откроется впоследствии, что он прибегал к мерам принуждения. Слугам, по этому же указу, господа должны давать письма, ‘заруча под клятвою суда Божия и присяги своей, что он их не неволит’ (П. С. 3., N 4406).
Эта гарантия свободы произволения не удержалась в нашем законодательстве, в Своде стоит голословное требование согласия на брак со стороны родителей, опекунов и попечителей и о непринуждении к браку. Первое требование и после издания Свода возбуждало законодательные вопросы (1836), однако оставлено в своей силе. Некоторое ограждение прав брачущихся со стороны произвола опекунов содержится лишь в местных законах (Черниговская и Полтавская губ.), по которым девица, состоящая под властью опекуна, может объявить в суде о препятствии ей к браку со стороны опекуна, желающего продлить управление ее имением. Но это ограждение вызвано особенностями опеки по Литовскому статуту, по которому опекун не только управлял, но и владел имуществом, и притом опека продолжалась не до совершеннолетия, но до выхода в замужество. По уничтожении этих отличий в опекунском праве для Малороссии падает практическое значение приведенного закона. Впрочем, по уголовным законам, было постановлено значительное различие между вступлением в брак без позволения родителей и с таковым же действием без позволения опекунов.
г) Позволение начальства. Это требование, не существовавшее в византийском праве, встречаем лишь в отечественных памятниках и в обычном праве. Первоначально оно имело общее применение не только для служилых лиц, но и для неслужилых, так как брак, по русскому праву, есть не только личное и семейное дело, но и общественное. Служилые люди испрашивали дозволение от князя (и царя), неслужилые — от местного начальства.
Исторические основания этого явления недостаточно ясны. Эверс думает, что оно происходит от древнего родового начала, которое состояло не только во власти родоначальника, но и в супружеских правах (jus primae noctis есть древнерусское ‘княжее’, по мнению Татищева и Срезневского). Неволин полагает, что это возникло из обычая принесения подарков начальству при браке.
В древнейший период князья активно устраивали браки своих слуг, как это видно из остатков в праве литовско-русском. Формы этого права в Московском государстве: выводная куница — плата наместнику или волостелю, если девица выходит за пределы общины или земли, и новоженый убрус, когда она выходит замуж в той же волости. Последний имеет, действительно, значение только подарка, первая есть выкуп, получаемый местной властью за потерю лица в обществе. Это стало особенно ясно, когда распространилось крепостное право: тогда помещики видели в выводе продажу крепостной девки другому владельцу. Но само начальство (государство или мирское) не имело уже дела с женихом, а требовало платы от отца невесты, предоставляя последнему расчеты с женихом (впрочем, иногда взимало и непосредственно с жениха). После Петра это право долго оставалось неотмененным, отмирая естественной смертью. Иногда воеводы и губернаторы не пользовались им, иногда пользовались, пока, наконец, в 1775 г., по поводу мира с Турцией, Екатерина II в числе разных льгот установила и следующее: ‘Где в которой области империи нашей состоит запрещение вступать в брак без дозволения губернаторского или градоначальника, и за таково дозволение собирается сбор или деньгами или скотом, чрез сие всемилостиво отрешаем таково запрещение и сбор и дозволяем всякому роду и поколению людей вступать в брак без подобного дозволения и платежа’ (N 14275). Но затем тотчас возникли недоразумения, выпускать ли свободно девиц и вдов из казенных селений в городское сословие или замуж за крепостных. Законодательная власть разрешила эти вопросы в положительном смысле (N 19443 и 26914) с некоторыми гарантиями прав выходящей замуж девицы в последнем случае.
Со времен Петра образовалось новое условие брака — это дозволение на брак гражданским и военным чиновникам от их начальства. Оно исходит уже не из права начальства устраивать браки, а из обязанности государства опекать своих подданных (заботиться о их личном благосостоянии) и вместе с тем из обязанности подчинять личные интересы служебным. Прежде всего (в 1722 г.) запрещение вступать в брак без дозволения начальства сделано для флотских офицеров (гардемаринов — Реглам. адм., П. С. 3., N 3937) под штрафом трехгодичной каторжной работы (в 1765 г. это постановление дополнено тем, что гардемарину вообще до 25 лет не дается разрешения на брак), затем в 1744 г. — для ландмилиции (впрочем, последнее по представлению синода и из других оснований), в 1764 г. — для некоторых полков, здесь уже определенно выражена цель таких узаконений: ‘ибо ежедневная практика показывает, сколь много добрых, молодых офицеров от причины таковых браков в косность приходят’ (инструк. пех. полка, П. С. 3., N 12289), в 1766 г. то же распространено и на кавалерийскую службу. Впоследствии появилось новое основание для удержания в силе этого постановления, а именно опасение двоеженств (П. С. 3., N 18521). В 1800 г. был даже дан указ, по которому на каждый брак генералов, штаб- и обер-офицеров должно испрашиваться высочайшее соизволение (N 19244), но это отменено в 1808 г. (N 22823). Откуда явилось в Своде запрещение браков гражданских чинов без дозволения начальства — неизвестно.
д) Единоженство. Брак не может быть заключен при существовании другого, предшествующего. Это правило образовалось только в христианскую эпоху, в языческую эпоху господствовало многоженство. Впрочем, и тогда оно не было безграничным: наш первоначальный летописец о самых нецивилизованных из славянских племен, т.е. о радимичах, вятичах, северянах, говорит: ‘имяху же по две и по три жены’, что в его глазах, очевидно, составляет высшую степень дикости и варварства. Подобно этому Козма Пражский говорит о чехах: ‘binas vel ternas conjuges habuere licuit’. Итак, три жены для обыкновенных людей считались высшей дозволенной мерой многоженств а. Князья, особенно такие, как Владимир, могли превышать эту норму, но и у них число жен было очень ограничено, при полной неограниченности наложничества: у Владимира в язычестве было 6 жен водимых, а наложниц 800 (300 в Вышгороде, 300 в Белгороде и 200 в Берестове). По сказанию Ибн-Даста, ‘если у покойника (русса) было три жены… то самая любимая приносит себя в жертву’. Сожжение вдовы (одной) указывает на наклонность славян к единоженству, что, по-видимому, было уже осуществлено у полян.
Тем не менее и в христианскую эпоху следы многоженства оставались долго. В уставе Ярослава ясны следы борьбы христианства со старыми привычками: церковь боролась как с тем, что люди произвольно отпускали жен и потом вступали в брак с другими (это не есть двоеженство в действительном смысле, а нарушение законов о правильности развода), так и с двоеженством в собственном смысле: ‘Если две жены кто водит, то епископу 40 грив, а которая подлегла, ту взять в церковный дом, а первою держать по закону, если муж будет дурно обращаться с нею, то подлежит казни’ (ст. 13). Преследовалось и многомужие, но опять в смысле нарушения закона о разводе: ‘Если жена пойдет от своего мужа за иного замуж, то взять ее в дом церковный, а новоженя митрополиту в продаже’. Победа церкви в земскую эпоху далеко не была полной: ‘без труда и без срама две жены имеютвопреки вере нашей’, — говорит митрополит Иоанн. На это же указывает и то обстоятельство, что церковные уставы последующих времен повторяли постановления устава Ярослава: например, уст. смоленского князя Ростислава 1150 г. в числе дел, подлежащих епископскому суду, упоминает двоеженство.
В Московском государстве (преимущественно на окраинах его) частые случаи двоеженства в несобственном смысле происходили от неустойчивости форм совершения и расторжения брака. Во многих случаях допускался, как увидим, брак невенчанный. Другое обстоятельство, ведшее к тому же, — это рабство. Уложение, говоря о двоеженстве холопов, озабочено только тем, кому должна принадлежать та и другая жена: если холоп сбежит и женится в бегах на другой у другого боярина, то, если жива его первая жена у прежнего господина, холоп возвращается без новой, второй жены, если же первая жена умерла, то холоп возвращается с новой женой (XX, 84).
В XVIII в. относительно двоеженства решались следующие вопросы: Какой брак расторгается при двоеженстве? По правилу основному, при двоеженстве первый брак признается действительным, а второй — незаконным. Но в 1723 г. синод подверг рассмотрению тот случай, когда один супруг произвольно оставляет другого и вступает в новый брак, по решению синода, в таком случае надо войти в рассмотрение того, не был ли оставленный супруг сам виноват в бегстве другого, если так, то предписывается первый брак развести, а второй оставить в силе. Затем, в 1741 г. (П. С. 3., N 8450), рассмотрен вопрос, может ли человек вступить в новый брак, если он заведомо имеет живую жену, но в другом государстве (речь идет о военнопленных). Еще в Московском государстве митрополит разрешил князю Вельскому вступить в Москве в новый брак, несмотря на то, что в Литве у него осталась жена, мотивируя это тем, что где нет сожительства, там и брака быть не может. Теперь (в 1741 г.) сенат решил в противоположном смысле. Впрочем, здесь основная цель была сторонняя — предупредить насильственное закрепощение военнопленных.
Вопрос о судьбе супругов при восстановлении первого брака. Случаи двоеженства во множестве продолжались ив XVIII в., еще в 1767 г. (П. С. 3., N 12935) синод свидетельствовал в своем указе, что ‘в епархиях обыватели многие от живых жен, а жены от живых мужей в брак вступают’. Обстоятельства, препятствовавшие утверждению единоженства, были все те же, — крепостное право. Восстанавливая первые браки, законодатель каждый раз был озабочен судьбой супругов при этом. Приведем примеры: отставной поручик Мих. Апухтин, женившись на своей крепостной девке Татьяне Даниловне, потом, не хотя с.нею жить, выдал ее замуж за елецкого казенного кузнеца Ивана Маркина. Дело это решалось несколько раз: первый раз, в 1766 г., синод, согласно с каноническими постановлениями, решил: брак Татьяны с кузнецом расторгнуть, позволив кузнецу жениться (предполагается, что кузнец не знал о первом браке), Татьяну признать законной женой Апухтина, а для того, чтобы он принял ее, как действительную жену, увещевать его, и в случае неудачи увещаний заключить в монастырь на покаяние, пока не покается, а между тем на содержание Татьяны, как законной его жены, выдавать из имения Апухтина. Но когда во второй раз, в 1770 г., дело дошло до синода, то синод уже нашел вину и в самой Татьяне, именно ту, что она при втором браке не объявила о первом, поэтому решено: быть им обоим (т.е. и Апухтину) безбрачным, т.е. можно бы подумать, что и первый брак, подобно второму, расторгнут, оба они подвергнуты наказанию архиерейскому за прелюбодеяние. Но здесь следует видеть первый и единственный случай установления у Hacseparation du corps, как видно из нижеследующего. В 1774 г. то же дело вновь явилось уже в сенат: Татьяна просила выдать ей и сыну ее от Апухтина на пропитание из имущества первого ее мужа указную часть, а также отдать ей ее отца и братьев, остающимися у Апухтина в крестьянах. Сенат нашел, что просьба ее заслуживает внимания, так как Апухтин от сожительства с ней отказывается: ‘да и она, Татьяна, ныне к тому с ним сожитию объявляет уже свою опасность’. Однако, сенат затруднился удовлетворить ее просьбу, потому что указной части при живом муже выдавать не велено, но, с другой стороны, сенат признал ее законною женою Апухтина, а потому подал на высочайшее усмотрение, не уважить ли исключительные обстоятельства жалобщицы и не выдать ли ей 4-ю часть из имения мужа. Императрица согласилась (П. С. 3., N 14160). Отсюда можно вывести следующие положения: при двоеженстве второй брак расторгается, первый брак, хотя и восстанавливается, но супруги разлучаются и жена получает вдовий выдел из имущества мужа. Но эти начала и в XVIII в. нельзя считать постоянно действующими. В 1784 г. был другой, более простой случай двоеженства: Осип Ганнибал (предок Пушкина), будучи женат на Марье Пушкиной, женился во второй раз на Устинье Толстой. Дело решено верховной властью (указ дан сенату, а не синоду), и решено вполне в духе канонов: первый брак удержан в силе, второй — расторгнут, Ганнибал в наказание послан (‘для покаяния’) на кораблях на целую кампанию в Северное море, ‘дабы он службою своею прегрешения свои наградить мог’. В просьбе Пушкиной о назначении ей указной части отказано, но сам Ганнибал назначил часть имения на воспитание своей дочери от Пушкиной, это имение велено отдать в опеку для означенной цели. Очевидно, законодательство, признавая первый брак за расторжением второго, каждый раз было затруднено вопросом, как урегулировать восстановленный брак, зная, что ни муж, ни жена не вступят опять охотно в сожительство, которое уже было расторгнуто ими, и когда один го них имеет уже другого супруга, конечно, более любимого.
Вопрос о судьбе детей, рожденных от второго брака, Затем возникает вопрос: какова судьба детей при двоеженстве или двоемужии, особенно если один из супругов был признан невиновным (вовлечен в брак неведением о прежнем браке)? В 1788 г. из сената поступил на высочайшее рассмотрение такой казус: опять Апухтин, будучи женат на своей крепостной, женился при живой жене на Марье Бахтеяровой. Бахтеярова вступила в супружество, не зная, что он женат, и полагалась на его уверение, что он холост. Брак этот был расторгнут, но дело шло о судьбе детей, прижитых от Бахтеяровой. Императрица решила ‘рожденных от нее в том браке детей допустить к наследству, званию и достоинству наравне с прочими его, Апухтина, детьми, тем паче, что не предъявлено ни от кого и никакого опровержения на то, чтобы они рождены были не в том браке и не от него, Апухтина, и что вступление Апухтина во второй брак, будучи уже женатым на крепостной девке, не может относиться к виновности прижитых со второю его женою детьми, а виною состоит единственно он, Апухтин, за что и долженствует с ним поступлено быть по законам’ (П. С. 3., N 16627).
От этого мудрого и человеколюбивого начала последующее законодательство уклонилось вполне. Не только было признано, что дети, рожденные во втором браке при существовании первого, суть незаконнорожденные и потому никаких прав на имущество и состояние своего отца предъявить не могут, но однажды было постановлено, что такие же невыгодные последствия наступают для них и при предполагаемом двоеженстве.
Предполагаемое двоеженство или двоемужие. Для предупреждения двоемужия в 1812 г. было постановлено, что ‘солдатская вдова не прежде правом вдовства своего может пользоваться, как по получении от инспекторской военной коллегии экспедиции паспорта, удостоверяющего о смерти мужа ее’, так как синод изъяснил, что ‘вторые браки без законного удостоверения о смерти первых мужей суть противозаконны’. На этих основаниях сенат в 1812г. постановил: ‘На сем основании и с прижитыми в таковых вторых браках детьми надлежит поступать, как о незаконнорожденных от солдатских жен установлено’ (П. С. 3., N 25140).
е) Условия, возникающие из последовательности браков одного за другим. Траурный год установлен византийскими кодексами для вдов из понятных физиологических причин (для различения отца). Русские узаконения в XVIII в. распространили его на вдовцов, конечно, из чисто моральных оснований. Ныне постановление о траурном годе не удержалось в нашем законодательстве.
Повторение брака. Брак одним лицом может повторяться по прекращении предшествующих лишь определенное число раз. Учение христианской церкви в этом отношении шло вразрез с древнеримской практикой: церковь вовсе не одобряла повторение брака. Светское право Византии в христианскую эпоху колебалось, воспрещая то третий брак, то четвертый и во всяком случае с повторением брака соединяя разные имущественные невыгоды. Церковь, уступая плотским стремлениям, не расторгала повторных браков, но преследовала их эпитимиями. Когда христианское учение было принесено на Русь, то здесь языческое обычное право неодинаково решало вопрос для вдовца и вдовы. Конечно, для первого брак мог быть повторен неограниченное число раз, но для вдовы не всегда или, лучше, не для всех вдов: главная жена сжигалась, в чем выразилось, между прочим, понятие, что она может быть женою только одного мужа и здесь и на том свете. Но прочие вдовы могли вступать в повторные браки, как показывают сватовство Ольги и пример Владимира, женившегося на вдове брата. Словом, и здесь для строгого учения церкви почва была весьма неблагоприятна. Однако, это не помешало и у нас церкви относиться с такой же строгостью к данному порядку вещей: ‘на тот брак не ходи, иже двоеженец, или триженец’, — предписывала церковная власть еще в 1499 г. Впоследствии церковь стала несколько уступчивее, хотя лишь первый брак получал венчание, а второй и третий только благословлялись. В случае брака первобрачного супруга с второбрачным первый из них венчался, а второму клали венец на плечо. Свидетельства Герберштейна и Майерберга подтверждают тот взгляд, что церковь лишь первый брак признавала таинством, а два остальных она терпела, как зло, и признавала лишь гражданские последствия таких браков. Но жизнь противилась этому строгому учению, допуская и 5,6, и 7-й браки (пример Ив. Грозного), даже 10-й, как показывает пример вятчан. А так как светский закон не регулировал этих отношений, то до Уложения царя Алекс. Мих. четвертые браки признавались граждански законными. Лишь с Уложения (XVII, 15) и указа 1651 г. 4-й брак лишен был юридической силы: вдова после 4-го брака и ее дети не получали наследства после смерти мужа и отца (П. С. 3., N 64, Уложение запрещает жениться на 4-й жене, а указ 1651 г. — выходить замуж за 4-го мужа). Что именно со времени издания Уложения нужно признать это правило действующим, доказывается указами 1670,1676(П.С. З.,N 633) и 1677 гг. (N 700), согласно им, те жены, с которыми муж вступил в 4-й брак до Уложения, могут получить прожиточные поместья, а дети их — поместья и вотчины их отца. Здесь не устанавливается какого-либо искусственного срока давности, это видно из того, что за такими женами и их детьми не только оставляются те поместья и вотчины, которые даны им до Уложения, но и такие, которые даны были после воспрещения 4-го брака в Уложении. По указу 1676 г., дети таких вдов пользуются правами наследства и от боковых родственников своего отца.
По инструкции поповским старостам патриарха Адриана 1697 г. 4-й брак признается уже преступлением: супруги разводятся по монастырям и содержатся в смирении до указа (П. С. 3,, N 1612).
На окраинах России, и в частности в земле войска Донского такие постановления исполнялись и в XVIII в. не с достаточной строгостью. В 1767 г. (П. С. 3., N 12856) св. Тихон, епископ Воронежский довел до сведения синода о нескольких четвертых браках у донских казаков, как мужей, так и жен: из них некоторые в 4-м браке прожили уже 30 лет, другие — 19 и прижили детей. ‘Да и впредь, — прибавляет святитель, — в оном войске Донском уповательно таковых же беззаконных браков оказаться может не малое число’. Синод предписал немедленно развести все такие браки, назначить церковную епитимию и воспретить вступление в новые браки тем из супругов, которые сами вступили в 4-й брак или знали, что вступают в брак с лицом, бывшим уже в браке 3 раза, впрочим. вступившим в брак по неведению о четверобрачности другого супруга, позволить, по разводе, вступить в новые браки. О судьбе детей от таких браков ничего не сказано. В 1814г. (П. С. 3., N 25545) предписано и католическому духовенству при венчании смешанным браком справляться о православном, в какой брак он вступает.
ж) Отсутствие известных степеней родства или свойства. Историю этого последнего условия брака здесь излагать не будем, так как в определении его светское законодательство не участвовало. Заметим только, что и в этой части брачного права история идет тем же путем, от безусловной строгости церкви (за запрещения брака до 8-й ст.) к постепенному снижению требований (до 4-й ст. и даже ниже). Смягчение это в особенности становится заметным по отношению к родству духовному.

Формы совершения брака

Формы совершения брака зависят от различия понятий о самом браке, по римскому и византийскому праву, брак есть договор. Таким понятием римское право отличало его от простого физического сожития. Поэтому формы его совершения, по византийским источникам (Прохирону и Эклоге), ничем не отличаются от форм совершения прочих гражданских сделок. Брак может быть совершен или письменно, или символически, но символы языческого брака (соетрtio, confarreatio) уже отброшены в христианскую эпоху византийского права, остался только один — приведение жены в дом мужа — момент существенный и неизбежный. Что касается письменной формы совершения, то через нее брак может быть совершен заочно и через адвоката. Византийские кодексы, заключенные в нашу кормчую, ничего не упоминают о церковном венчании. Но императорский эдикт Льва Философа узаконил венчание.
Церковь и в этом расходилась со светским правом Византии, признавая брак не договором, а таинством и единственной формой совершения его — церковное венчание. Впрочем, можно сомневаться, было ли это требование так настойчиво проводимо церковью с самого начала (в Византии и у нас), как впоследствии.
У нас правила митрополита Иоанна в XII в. засвидетельствовали, что в то время, т.е. двавека спустя после принятия христианства, ‘не было на простых людях благословенного венчания, но бояре только и князья венчались. Как же совершался брак у простолюдинов? ‘Простым же людей яко именем и плесканием…’, в этих неясных словах памятник указывает, что браки у простых людей продолжали совершаться при помощи языческих обрядовых форм. Церковь вооружалась именно против языческих форм брака. Митрополит Максим (1283-1305) писал в своем поучении следующее: ‘Да держатся жены от св. соборныя и апостольския церкви, зане жена спасения ради человеческого бысть. Аще же их держите в блуде — без благословения церковного, то что ти в помощь есть? Но и молися и нуди их, аще и стари суть, да венчаются в церкви’.
Строгие поучения духовенства против невенчанных браков доказывают, что в обычном праве такие браки были в употреблении не только в XII и XIII вв., но и в XV и XVI. Именно это находим у новгородцев, судя по посланию митрополита Фотия 1410 г.(Ак. арх. эксп., I, 461): ‘а который не по закону живет с женою, без благословения поповска понялися, тем эпитемия 8 лета, как блуднику, да пакы совокупити их’. Отсюда видно, что это было не наложничество, а брак. Тот же митрополит в общем поучении (Д.А.И. I, 329) опять возвращается к этому вопросу, из чего следует, что такие браки совершались не в одном В. Новгороде. О том же у вятчан свидетельствует послание к ним митрополита Ионы около 1456 г. (Ак. ист., I, 498): ‘многие христиане у вас с женами незаконно в невенчании живут’. То же о Вотской пятине говорит грамота Макария 1534 г. (Д.А.И., I, 29): ‘а которые живут с девками и женками по любви снявся, и те б отроки с девицами венчалися, и вдовцы бы со вдовами молитвы имали у вас, у отцов своих духовных’.
Во всяком случае в Московском государстве церковь провела, наконец, в жизнь свое учение о сущности брака как таинстве и о единственно законной форме его совершения — венчании, делая исключение в этой форме для повторных браков, как мы видели выше, в последнем случае венчание заменилось простым благословением.
Самое совершение брака было обставлено в Московском государстве более сложными формами, чем ныне. Власть, разрешавшая брак, была тогда власть епархиального архиерея, а не местного священника, последний производил лишь сам обряди приводила исполнение решение архиерея. От этого последнего к первому давалась гак называемая венечная память. Венечная память, или ‘знаменные грамоты’, не были установлены в греческой церкви, а утвердились обычаем в России, Стоглавый собор рассуждал о них так: ‘О знаменных грамотах… в божественном писании и в священных правилах, ниже в царских законах… не обретохом, то токмо писание глаголет: земский обычай — неписанный закон’ (Стогл., гл. 46). Получив венечную память, священник должен совершить еще несколько действий чисто юридического (скажем — нотариального) характера: он должен произвести обыск, т.е. опрос брачущихся и свидетелей о неимении законных препятствий к совершению брака (ср. ак. юрид., N 403), и, кроме того, сделать известным предполагаемый брак своей приходской общине через троекратное оглашение в церкви (которое повторяется, если брак не был совершен по прошествии двух месяцев). Постановление о предварительном производстве оглашений в первый раз установлено печатной кормчей (1646-1653), а именно ее 501-й главой, которая в своей первой части заимствована не из древних канонических постановлений, а из требника Петра Могилы (1646), в этот же требник взята из ритуала римской церкви 1651 г. (польское издание 1634 г.). Тем не менее на 50-ю главу преимущественно опирается все последующее установление брачного права в России. Проф. Павлов (стр. 75 и ел.) полагает, что постановления об оглашении оставались мертвой буквой в XVII и даже XVIII вв., ссылаясь на то, что в указе св. синода 1765 г. (по поводу отмены венечных памятей) говорится, что желающие вступить в брак обязаны объявить о своем намерении за неделю, а по правилам кормчей, оглашения должны совершаться в три воскресных или праздничных дня до венчания. Как общая мера (по его словам), оглашение предписано синод, указом 5 августа 1775 г. Но сам проф. Павлов приводит наказную грамоту рязанского митрополита Павла 1683 г., где предписывается оглашать браки в приходских церквах по ‘Правильной книге’ (т.е. кормчей, см.: Павлов. ’50-я глава кормчей книги’, стр. 76). Быть может, церковное оглашение не везде и не постоянно практиковалось (не будучи, однако, мертвой буквой). Следует думать, что постановление кормчей, как одна из мер публичности совершения брака, вполне соответствовало исконным формам брака, который и по обычному праву объявляется заранее.
Все эти формы введены в русской церкви, в византийских источниках о них не упоминается. Поэтому естественно ожидать, что они могут быть смягчены, и действительно упрощались в XVIII в. Так, по личному указу Екатерины II в 1765 г. (П. С. 3., N 12433) отменен сбор денег за венечную память, но затем синод не нашел уже резонов для самого существования венечных памятей и отменил их, совершение брака было полностью предоставлено приходским священникам. Что касается основного требования, чтобы брак совершался посредством церковного венчания, то оно не только остается в силе, но и получает новое подтверждение в XVIII в. Например, тогда до сведения синода дошло, что в Малороссии венчание и свадьба совпадают, что первое предваряет последнюю, а затем повенчанные не считаются мужем и женой, последняя возвращается в дом родителей впредь до свадьбы. В указе 16 октября 1744 г. (N 9052) читаем: ‘По отправлении церковном брачного таинства тогож времени разлучився по нескольку лет до называемого по их обычаю брачного веселия, живут в разных домах, а некие из них после оного таинства, к вечному между собою разлучению поступают’. Синод осуждает этот обычай, который косвенно истекает из непризнания венчания определяющим моментов в браке.
Далее, в XVIII в. точнее определено правило, что обряд венчания совершается при личном присутствии брачущихся. Из этого правила сделано в 1796 г. (П. С. 3., N 17505) исключение в пользу особ императорского дома при женитьбах их на иностранных принцессах и обратно: синод сослался на известное уже нам постановление византийских светских законов о том, что ‘муж в отсутствии от дому своего может ходатаем или посланием писания, сиречь грамотами, брак сотворите и жену в дом свой привести’ (Прох. гр., 4, ст. 5). При этом требуется только чтобы в брачных контрактах была обозначена доверенность брачущихся лиц присутствовать вместо них при обрядах обручения и браковенчания заочно, ‘потому что, — прибавляет синод, — обручение и бракосочетание по разуму благочестивой христианской веры, имеет все свое основание на взаимном сочетающихся согласии’.
Точнее определено также, что браки могут совершаться только в церкви (ук. 1853 г., 2-е П. С. 3., N 27286), за исключением случаев прямой невозможности. Это есть подтверждение указа, данного еще в 1769 г. (П. С. 3., N 13334), ‘чтобы священники, мимо церкви, в часовнях никого не венчали, а если же где по весьма дальним расстояниям церквей, оказалась в том необходимая нужда, оное оставляется на собственное рассмотрение тех епархий преосвящ. архиереев’. Тогда же (1775 г.) уяснено правило, что браки могут совершаться только в своей приходской церкви (П. С. 3., N 14356).
Но в то же время появились обстоятельства, принуждающие к отступлению от основного правила о совершении брака, т.е. требования церковного венчания. Появились смешанные браки лиц православных с лицами других христианских исповеданий, этого обстоятельства не было в Московском государстве, ибо и браки такие допускаемы не были. Смешанные браки в первый раз допущены при Петре: в 1721 г. от синода издано об этом особое ‘рассуждение’, основанное на св. писании, именно, что ‘сие православной церкви противности не заключает’, приведены и примеры из истории греческой и славянской, а в частности примеры брака дочерей русских великих князей (что действительно и бывало часто в земскую эпоху, когда разлад между церквами восточной и западной не был еще так силен, но не в Москве). Однако это обстоятельство не заставило еще отступать от требования церковного венчания, ибо лица других признанных христианских исповеданий допущены были и в церковь для совершения венчания по православным обрядам. Но в XVII в. возник раскол, исповедание раскольников не признано государством: браки их между собою не признавались, поэтому и требование венчания при таких браках не имело уже места. Но так как в раскол перешла огромная масса граждан, то государство не могло не регулировать их брачного права ввиду большого значения брака для многих юридических отношений (преимущественно прав наследования). При Петре, во время наибольшего разгара расколоучения, вопрос этот был самым настоятельным. Но как относился к нему Петр, об этом существует разногласие в нашей литературе (Вельяминов-Зернов и Невелик). Дело в том, что в 1719 г. Петр велел брать с раскольников, женящихся тайно, не у церквей, без венечных памятей, по три рубля с человека, с богатых и больше (П. С. 3., N 3340). На этом основании современники Петра думали, как можно думать и ныне, что браки между раскольниками, не освященные церковью, утверждались государством со взятием изестных пошлин. Такое толкование, по-видимому, правильно. Недаром же между современниками Петра укоренилось мнение, что Петр и его сподвижник Феофан лишили брак значения таинства. Однако при том же Петре, в 1722 г. (П. С. 3., N . 4052), конференция сената и синода постановила, что раскольники не могут венчаться у своих священников, не придавая таким бракам и государственно-юридического значения. Такое состояние дел продолжалось в XVIII и в прошлом столетии до недавнего времени. Ясно, что из коллизии двух обстоятельств — непризнания за раскольниками свободы вероисповедания и необходимости регулировать гражданские последствия брака — был единственный выход: позволить им совершение брака гражданским порядком перед светской властью, что, наконец, и было разрешено им указом 19 апреля 1874 г. Другая форма допущения совершения законного брака, но без церковного венчания в нашем законодательстве, относится к лицам нехристианского вероисповедания. Правда, совершение брака у евреев, магометан и буддистов предоставлено их духовным лицам — раввинам, муллам и ламам, но гражданские последствия брака рассматриваются светским судом. Более того, когда из двух супругов-нехристиан один принимает православную христианскую веру, то брак удерживается в своей силе, тогда церковного венчания, очевидно, совершить нельзя (Св. зак., X, 79). Еще в 1729 г. (П. С. 3., N 5400) был дан синодский указ: ‘Которые калмыки супружество имели до восприятия св. крещения, и ныне, как мужи, так и жены их крещение приняли, тем бракосочетаемого венчания не чинить, но велеть им жить в том супружестве невозбранно’. Здесь, по-видимому, речь идет об обоих супругах, обращающихся одновременно в христианство. Но в 1825 г , по поводу вопроса об обращающихся из еврейства, синод постановил, что если один из супругов остается необращенным, то брак ке расторгается. Для магометан существует лишь то ограничение, что муж иноверный должен отказаться от многоженства и жить с одной женой-христианкой.

Прекращение и расторжение брака

Браки, совершенные с нарушением главных приведенных выше условий, как акты незаконные, не являются браками. Уничтожение таких союзов не может быть названо ни прекращением, ни расторжением брака. Развод таких союзов тем в особенности отличается от расторжения брака, что в последнем случае все последствия, возникшие при существовании брака, остаются в силе (например, дети признаются законными), между тем в первом случае никаких законных последствий такой союз иметь не может. Здесь будет идти речь лишь о прекращении и расторжении действительного брачного союза. По учению церкви, брак прекращается только физической смертью (и то не вполне, ибо только этим можно объяснить сопротивление церкви допустить повторение брака), расторгается же брак единственно вследствие прелюбодеяния. Византийское светское право (Юстиниан и Прохирон), регулируя прежнюю безусловную свободу развода, какая допускалась древнеримским правом, распространило причины расторжения брака, допускаемые церковью. Причинами расторжения брака были признаны тогда следующие обстоятельства: 1. Обстоятельства сторонние, но препятствующие осуществлению цели брака: а) безвестное отсутствие супруга, для находящихся в плену была назначена 3-летняя давность, для прочих случаев отсутствие не служит причиной прекращения брака: жена, не получая известий от отсутствующего мужа и даже услышав, что он умер, должна идти на место его предполагаемой смерти и удостовериться в ней письменным свидетельством, б) неспособность мужа к супружескому сожитию (если до брака она не была известна), в) болезнь, в частности проказа (заразительная болезнь). 2. Обстоятельства, зависящие от воли супругов, как непреступные (поступление в монашество даже одного из супругов), так в особенности преступные, а именно: а) прелюбодеяние, доказанное судебным порядком, но с различными определениями для мужа и жены (прелюбодеяние мужа тогда только признается причиной развода, когда оно ведет к разрушению семейной жизни, т.е. когда оно совершено в доме или когда муж заводит другую постоянную семью на стороне), б) действия жены, указывающие на возможность прелюбодеяния: если она пьет с посторонними мужчинами или моется с ними в бане, если проведет ночь (без ведома мужа) вне дома, кроме дома своих родителей, если она присутствует на конских ристалищах, в спектаклях и на охоте, в) другие преступления, совершаемые одним супругом по отношению к другому, как-то: покушение на жизнь, посягательство на целомудрие жены, ложное обвинение в суде мужем своей жены в прелюбодеянии, г) общие преступления, не имеющие связи с семейным правом: необъявление другому супругу о заговоре против государя. Из этого видно, что причины расторжения брака, основанные на преступлениях и пороках, неодинаково оцениваются по отношению к мужу и жене. Та же разница к невыгоде жены замечается и в последствиях развода: муж в любом случае мог вступить в брак, жена же, признанная виновной, заключалась в монастырь, откуда в течение первых двух лет могла быть извлечена только волею мужа, в противном случае оставалась там навсегда.
По учению древнерусского права, прекращение брака обусловливалось только физической смертью. В языческую эпоху господствовало понятие, что брак (с одной женой) простирается и за пределы гроба: на это указывает сожжение вдовы у руссов при смерти мужа, так подробно описанное арабскими историками. Массудирао сказывает: ‘Если умирает муж, то сжигают вместе с ним и его жену живою, но если жена умирает, то мужа не сжигают. Если умерший был холост, то его женят после смерти, а женщины стремятся сами быть сожженными, чтобы войти в рай’ (ср. Котляревского ‘О погребальных обычаях’).
Смерть политическая (лишение всех прав состояния, поток и разграбление), а равно и отдача в рабство не прекращали брака. На поток выдавали именно с женой и ‘ детьми (см. Рус. Пр. Кар., 5). Согласно с установившимся воззрением на политическую смерть, и в новой истории (после Петра), хотя установился новый взгляд на дело, уцелели остатки прежнего. Именно Петр в 1720 г. (П. С. 3., N 3628)) позволил женам сосланных в вечную каторжную работу или выходить замуж за других, или поступать в монашество, или оставаться вне брака. Но здесь не указано, должна ли в таком случае жена испрашивать на то особое разрешение от духовной власти, т.е., иначе, неизвестно, признана ли здесь ссылка за обстоятельство, прекращающее брак или за причину расторжения брака. Но потом в указах, издаваемых на основании предыдущего, законодатель усвоил определенный взгляд на это, именно, что вечная ссылка ведет лишь к дозволению оставшемуся супругу подать просьбу о вступлении в новый брак и что такое разрешение дает синод (ук. 1753), который, впрочем, в 1767 г. делегировал это право епархиальным архиереям (П. С. 3., NN 10086, 10101, 12934). Уже в XIX в. это право жен распространено и на мужей (1804 г., П. С. 3., N 21276). Но какая именно ссылка ведет к расторжению брака или что называется вечной ссылкой, оставалось неуясненным до 1808 г., когда, по особому запросу синода, было разъяснено, что под этим разумеется всякая ссылка на поселение. При этом, очевидно, имелось в виду более то обстоятельство, что супруг, помимо своей волн, должен уйти на далекое расстояние от местожительства другого супруга, более чем лишение прав состояния, соединенное со ссылкой. Этим объясняется, почему весьма поздно (в 1843 г.) то же правило распространено на жен преступников, заключенных в арестантские роты. То же еще более открывается из того обстоятельства, что в случае желания другого супруга следовать за осужденным на место ссылки это ему позволяется (1818 г., N 27231), и брак в таком случае остается в своей силе, чего, конечно, не могло быть, если бы определяющим моментом прекращения брака было лишение прав (смерть гражданская). Это в высшей степени утешительная черта непоследовательности закона, который хотя и лишает человека всех прав, но не решается лишить его самого драгоценного из них. Если оба супруга одновременно лишены прав, брак между ними остается в силе.
Поступление в монашество одного супруга было в Древней Руси законной причиной для расторжения брака. ‘Обычай же есть, — говорит указ 1712 г., — что муж с женою согласие творят, чтобы муж в монаха постригся, а жена бы свободна была пойти за иного. Сей развод простым кажется быти правильный…’ (П. С. 3., N 4022). Он действительно правильный с точки зрения светского византийского права. До нас дошли и образцы таких условий между супругами из древнерусского быта. Однако это обстоятельство обратилось к невыгоде слабейшей стороны и прикрывало собою одностороннее расторжение брака в других целях. По показанию Котошихина, ‘муж, найдя жену несоветливою или увечною, или сам постригается, или умышляет над нею учинить, чтобы она постриглась: бьет и мучит всячески и вместе с нею не спит…’ По свидетельству приведенного выше указа, супруг, получивший развод от другого, пожелавшего поступить в монастырь, получал (или выговаривал себе) право на вступление во второй брак. Но законом, впрочем, довольно поздним (ук. патр. Иоанна 1681 г.), это было прямо запрещено: ‘Будежена от мужа пострижется, и мужу ее иные жены не поймать, также и женам по пострижении мужей своих не ити замуж’. Как смотрела правительственная (церковная) власть на это раньше, сказать трудно: показания памятников неясны (см. примеры решений патриарха 1642 г. по делу Путилова и Иванова в Рус. ист. библ., т. II).
Петровское законодательство обратило особое внимание на эту причину расторжения брака, преследуя с большой энергией вообще поступление в монашество людей здоровых и молодых. Именно тогда было установлено, что а) самовольные условия о разводе для поступления в монашество не дозволяются, б) запрещено поступление в монастырь одного супруга (позволяется вступление в монастырь одновременно обоим), в) это позволение обусловливается достижением известного возраста (по прибавлению к духовному регламенту, речь идет только о жене, которая должна иметь не менее 50-60 лет) и г) положение детей: при малолетстве и необеспеченности детей вступление в монастырь не позволяется, если даже все вышеуказанные условия есть налицо.
Отсутствие одного супруга из местожительства другого определяется в нашем праве иначе, чем в византийском: 1) обстоятельство это применяется одинаково как к мужу, так и к жене, 2) имеется в виду не одно безвестное отсутствие, но и всякое, при котором является невозможным брачное сожительство (примером может служить упомянутый выше развод Вельского, по рассказу Герберштейна). Однако и эти постановления о безвестном отсутствии далеко не были руководящими для практики, как показывают акты того времени. Из них следует, что хотя супруги не получали развода по отсутствию, но тем не менее оставшийся супруг заключал брак с третьим лицом, что возвратившийся прежний супруг в какое бы то ни было время мог предъявить свои права на жену и что, наконец, именно тогда наступал развод большей частью первого брака, но могло быть, что и второго. С Петра I в законе сформулировано именно безвестное отсутствие как причина расторжения брака (см. ук. 1722г.N 3963 и ук. 1723 г. N 4190). Окончательно установлено ныне действующее право в 1810 г. (П. С. 3., N 24360). Срок отсутствия общий — 5-летней и особенный — 10-летний для попавших в плен.
Из препятствий к осуществлению цели брака при совместном жительстве обоих супругов русское обычное право знает то, которое было в виду и у византийских законодателей, т.е. неспособность мужа к супружеской жизни. Но в русском праве и в этом отношении не были усвоены ограничительные условия византийского закона: разводи по этой причине требовал взаимного согласия супругов: брак расторгался только тогда, когда сам неспособный подал о том заявление.
Но, кроме этого обстоятельства, признаваемого и ныне действующим правом, русское обычное право прежних времен знало другое обстоятельство, равносильное предшествующему, но приписываемое жене — бесплодие: известен случай с вел. кн. Василием Ивановичем и его супругой Соломонией (1525 г., по Герберштейну, впрочем, в этом случае наступил собственно неразвод по бесплодию, а насильственное поступление жены в монашество, которое уже и привело к разводу). Это обстоятельство в новом праве отнюдь не считается причиной расторжения брака.
Проказа византийского права у нас истолкована, как болезнь в широком смысле слова, так как это обстоятельство находится в связи с предыдущим. Убеждение, что долговременная болезнь есть достаточная причина для развода, заметно в обычном праве с древнейших времен: так, в уставе Ярослава читаем: ‘Аже жене лихий недуг болит, или слепота, или долгая болезнь, про то ее не пустити, такоже и жене нельзя пустити мужа’. Если церковное право воспрещало это, значит, жизнь подавала к тому поводы. Пример вел. кн. Семена Ивановича (1350) указывает, что даже мнимые болезни приводили к разводу с правом для обоих супругов вступать в новые браки. Что такой взгляд удержался до самого XVIII в., доказывает синодский указ. 1723 г. (П.С.З., N 4190), где, в частности, мы читаем: ‘Разлучающихся мужа и жену от брачного союза за болезнями отнюдь без синодального рассуждения не разводить и не постригать, токмо исследовать о том обстоятельно и опасно, по свидетельствовав болезни докторами, присылать доношеиия с письменным свидетельством в синод и ожидать синодской резолюции’. Из этого постановления очевидно, что причиной развода признавалась всякая болезнь (продолжительная и неизлечимая), что и в XVIII в. по этой причине мог быть дан развод синодом: что, наконец, по общему порядку болезнь вела к пострижению, т.е. и эта причина сводилась к поступлению в монашество, хотя в действительности болезнь, а не поступление в монашество здесь была причиной развода. Неволин замечает, что это самая неосновательная причина, потому что помощь больному супругу есть одна из высочайших обязанностей другого. Но древнее право допускало эту причину не по воле здорового, а по воле больного супруга, для которого семейная жизнь могла быть только тягостью, а успокоение в молитвах в монастыре, служившем в то время больницей, единственным счастливым выходом. В одном из могилевских актов развода для поступления в монашество заявление о разводе делается не здоровым мужем, а больной женой о том, что она, ‘сделавшись больном, не может жить уже в супружестве и служить мужу, а потому должна удалиться на покуту и хочет быть черницею’ (1609). Такая причина, несомненно, уважительнее требований развода по некоторым другим причинам. Вышеприведенный факт насильственного удаления мнимобольной жены вел. кн. Семеном Ивановичем есть злоупотребление этим началом.
Нравственные причины расторжения брака. Из них византийское право знает только одно — прелюбодеяние, так как все другие порочные действия жены, перечисленные выше, сводятся к предположению о прелюбодеянии. Русское право отличается в этом отношении от византийского двумя чертами.
а) Равенством условий для мужа и жены при разводе по этой причине. Право это достигнуто было не сразу. Нечего говорить о временах язычества, когда допускалось не только многоженство, но и наложничество. Однако мы видели, что и в христианскую эпоху не скоро исчезло многоженство, наложничество же оставалось в полной силе довольно долго. В XII в. вопрошание Кириково свидетельствует о том весьма наивно, но несколько загадочно: ‘Рех ему: а аже, владыко, се друзи наложницы водят яве и дети родят, яко со своею, а друзи с многими отай рабами, которое луче? — Се не добро, рече, ни се, ни оно. Рех: владыко, аже пустити свободна? (вероятно: может ли жена по этой причине расторгнуть брак?). Сде, рече, обычай несть таков, а лепше иного человека вскупити, абы ся и другая потом казнила’ (может быть: лучше наказать денежным штрафом, чтобы и другим это было неповадно), т.е. здесь не позволяется расторгать брак по открытому прелюбодеянию мужа. В конце концов, однако, устанавливается равенство условий для мужа и жены по отношению к этой причине развода.
б) Другое отличие русского права касается последствий расторжения брака по прелюбодеянию: когда установлено правило, что это обстоятельство ведет к расторжению брака и при виновности мужа точно так же, как и при виновности жены, то и запрещение нового брака для виновного супруга стало простираться на обоих супругов. Замечательную черту в этом отношении в обычном праве составляет требование, чтобы, расторжение брака и по этой причине было основано на взаимном согласии обоих супругов: из актов допетровской Руси видим, что если брак уже был расторгнут духовной властью по причине прелюбодеяния, то супруги иногда продолжали его или потом окончательно расторгали по взаимному соглашению.
Кроме указанных выше причин, которые сами по себе ведут к расторжению брака, древнерусское право допускало расторжение по несогласной жизни супругов, несмотря на то, что оба супруга отличаются верностью, здоровьем и пр. Брак имеет целью, по выражению памятников обычного права, ‘совет’, т.е. единение идей и чувств. Само собою разумеется, что несогласия супружеской жизни должны проявиться в фактах, определенных действиях одного или обоих супругов: самые же действия могут быть вызваны или экономической невозможностью поддержания семейной жизни, или несогласием между родственниками жены и мужем (например, в княжеских семействах при войне зятя с тестем), или порочностью и даже преступлениями одного из супругов. Правда, а актах попадаются случаи развода по соглашению обоих супругов, ничем не мотивированные, кроме несогласия, ‘недоброй жизни’, но здесь, очевидно, подразумеваются объективные фактические проявления несогласия (не простое ‘несходство характеров’). Об этом свидетельствует памятник XII в.: ‘ожели вельми зло будет, яко не мочи мужю держати жены, или жена мужа’: если, например, муж задолжавший и пьяница, который пропивает одежду у жены, то развод допускается (следует думать, что здесь экономическое расстройство дел мужа предполагается уже бывшим до брака и неизвестным прежде жене, а затем по наступлении брака оно становится причиной развода лишь тогда, когда является результатом порочности мужа). В актах есть случаи разводов, мотивированных просто одной бедностью, но под этим, конечно, скрывается несогласие — естественный результат мелких счетов, возникающих от гнетущей нужды. Точно так же развод по несогласию супружеской жизни мотивируется иногда преступными действиями одного супруга против другого, например, жена подводит воров к имуществу мужа, устав Ярослава говорит: ‘если жена ведет мужа покрасти клеть или товар…’ Это лишь отчасти напоминает учение византийских законов о таких преступлениях одного супруга против другого, как, например, покушение на жизнь, которые могут повести к лишению прав, а потому и к расторжению брака, те преступления, о которых говорит русское право, потому ведут к расторжению, что указывают на несогласие семейной жизни. В чистом виде эта причина, не осложненная ни бедностью, ни преступлением, является в сказаниях Котошихина, Мейерберга и в некоторых актах.
Котошихин рассказывает: ‘И будет которая жена бывает противна, побои его (мужа) и мучения не терпит, жалуется сродникам своим, что он с нею живет не в совете, а бьет ее и мучит всячески, — и те сродичи на того человека бьют челом патриарху, или большим властям’, которые после обыска через домашних и соседей отдают виновного в монастырь на смирение на 1/2 года или год, если муж по возвращении в дом не исправится, то ‘их разведут и животы их им разделят пополам, и до семи лет им одному жениться на иной, а другой — за другого итти замуж неповелено’ (XIII, 10). Однако эту причину развода нельзя смешивать с произволом не только одной стороны, но даже и обеих, как видно из приведенных примеров расторжения брака даже по причине прелюбодеяния*.
______________________
* В решении св. синода по делу Мусиных-Пушкиных 1805 г. говорится: ‘Что касается до раздоров, происходящих между супругами, то. по содержанию 9-го ст. Евангелия от Матфея 19 гл., не согласия их не могут служить основанием к расторжению брака’ (О. Горчаков, прилож. N X).
______________________
Порядок совершения развода в Древней Руси есть или письменный договор между супругами, представленный светскому или духовному суду, или односторонний акт — отпускная со стороны мужа жене. В Московском государстве мало-помалу утвердилось правило, что развод дается епархиальной властью по жалобе одной стороны или по просьбе обеих. Однако и тогда весьма часто разводные письма утверждались местным духовным отцом — священником. Законодательство XVIII в., разрешив совершение брака священникам, в деле расторжения шло обратным путем к большей и большей строгости требований. Указом 1730 г. запрещено духовным отцам прикладывать руки к самовольным разводным письмам, под тяжким штрафом и наказанием и даже лишением священства (П. С. 3., N 5655). Но в 1767 г. (П. С. 3., N 12935) синод опять заметил, что ‘распускные письма, в противность Закона Божия и правил св. отец, священно- и церковнослужители пишут, а другие, безрассудно утверждая оные быть правильными, таковые браки (разведенных) венчают’. Поэтому синод приказывает объявить священно- и церковнослужителям, ‘дабы они никому ни под каким видом разводных писем не писали, и по оным… мужей от живых жен и жен от живых мужей не венчали, а ежели кто за сим обязательством в таковых преступлениях окажется, оные судимы и извержены будут от своих санов неотменно, и о том их всех обязать крепчайшими подписками’. Затем право давать развод было предоставлено епархиям и лишь в особых случаях синоду (для поступления в монашество и по болезни). Но с 1805 г. утвердился обратный порядок: бракоразводные дела по общему правилу принадлежат синоду, по исключению — епархиальным архиереям (по лишению прав, по безвестному отсутствию).
Независимо от этого до начала прошлого века продолжали еще писать условия между супругами о раздельном сожительстве, такие условия хотя и не принимались за расторжение брака, но были условиями о разлучении от стола и ложа (separatio quodad mensam et to-rum). В этом смысле гражданские суды считали себя вправе принимать их к явке и укреплению. Так поступила гражданская С.-Петербургская палата, приняв к совершению в 1819 г. запись между отставным поручиком Шелковниковым и его женой о раздельном жительстве с обязательством мужа выдавать средства на содержание жены, запись утверждена и сенатом. Но св. синод нашел такую запись противной каноническому праву: с ним согласились министерство духовных дел, комиссия составления законов и, наконец, государственный совет в департамент законов и в общем собрании. При этом законом утверждено правило, что ‘никакие в гражданском управлении места и лица не должны утверждать между супругами обязательств и других актов в коих будет заключаться условие жить им в разлучении’. Государственный совет распространил это правило иа все христианские издания, не исключая и тех, ‘в коих брачный союз принимается за гражданский акт’. С тех пор в действующем праве не существовало развода {separatio), который служил субсидиарным средством при невозможности расторгнуть брачный союз.

ВЗАИМНЫЕ ОТНОШЕНИЯ СУПРУГОВ

1. Личные

Личные отношения супругов могут быть установлены или на рабстве одной стороны (именно жены), или на власти и подчинении, или, наконец, на равенстве. На каком из этих оснований построен супружеский союз у нас в древнее время, исследователи придерживаются разных мнений: одни склоняются к признанию лишь власти мужа, другие предпочитают видеть в супружеских отношениях следы рабства жены. С.М. Шпияевский, говоря в целом о славянском праве, находит следы рабства в памятниках польских и чешских, т.е. в памятниках славянских народов наиболее культурных. Он приводит из Висяицкого статута следующее: ‘mulier aiitem maritata non habet sui ipsius potestatem propter maritum suum’. Для чешского права он же берег следующее место из Викторина Вшегердского: ‘kazda zena jest neswobodna, dokudz muze ma, a jest wezen muza sweho’. Для русского права таких принципиальных выражений в законах не находится. Зато для древнейших времен указывается несколько отдельных фактов, по-видимому, доказывающих рабство жены.
В истории все три указанные отношения могут быть найдены в различные эпохи славянского права е тем существенным отличием Для русского права, что рабство жены исчезает уже в начале истории, а власть мужа принимает более мягкий характер, чем у современных других культурных народов.
а) Времена древнейшие. Существенные черты рабства жены состоят в праве мужа на жизнь и в праве на свободу жены. В доказательство существования первого у древних руссов нельзя привести ни одного древнейшего свидетельства даже мифического времени (ср. суд. над женой кн. Владимира Рогнедой). В доказательство права на свободу жены приводится обычно рассказ летописи о поединке Мстислава с Редедей Касожским (1024г.): ‘Рече Ределя к Мстиславу: аще одолевши ты, то возьмеши именье мое, и жену мою, и дети моя, и землю мою, аще ли аз одолею, то возьму твое все. И рече Мстислав: тако буди’. Если и признать это не баснословным рассказом, во всяком случае, здесь речь идет об условии варвара касога е русским князем, также одичавшим в своих азиатских владениях. Общая ссылка на способы совершения брака через покупку и похищение, необходимо приводящие к рабству, уже ослаблена нами указанием на то, что у восточных славян с древнейших времен имеет место и брак через приведение, и что самое похищение фиктивно, что, наконец, различие жен и наложниц ясно указывает на различие брака и рабства. Затем в доказательство права мужа на свободу жены может быть приведен случай 1024 г., т.е. рассказ летописи о голоде в Суздальской земле, когда мужья отдавали своих жен челядинам для прокормления, это выражение означает, по-видимому, что мужья передавали сами своих жен своим рабам для прокормления жен. Но под угрозой голодной смерти человек действует не по сознанию права, а под давлением крайней необходимости, нарушающей право.
В доказательство рабства жен в древнейшие времена могут быть приведены аналогичные, но более решительные сказания из времен более поздних, именно свидетельства о донских казаках и сибирских пионерах. О первых Ригельман рассказывает следующее: ‘Великому жена была уже не мила и неугодна, или неудобна ради каких-нибудь причин, оных менять, продавать и даром отдавать (муж) мог, водя по улице вкруг крича: кому люба, кому надобна? За продерзости, за чужеложство, за иные вины, связав руки и ноги и насыпавши за рубашку полны пазухи песку, и зашивши оную, или с камнем навязавши, в воду метали и топили, а иногда убивственно мертвили’. (‘Ист. о донских казаках’). Но в этих случаях мы имеем дело не с браком, а с рабством, выражение Ригельман а, что казаки стали ‘брать за себя’ пленниц-турчанок, калмычек и пр., принадлежит самому Ригельману, а не исторической действительности, ибо из его же рассказа видно, что то были некрещеные пленницы-наложницы, а не жены. Что касается до сибирских колонизаторов, то их сожительницы, которых они закладывали на время и продавали, хотя и названы в указе патриарха Филарета женами, но из других свидетельств оказывается, что эти мнимые жены ими похищены и служат им вместо жен, и некоторые также некрещеные. Во всяком случае, здесь эти явления рассматривались не как право, а как правонарушение и преследовались властью, следовательно, являются для нас фактами, а не свидетельством о праве.
Отвергая существование рабства жены в историческое, особенно христианское время, мы отнюдь не отрицаем зависимости жены от власти мужа, зависимости гораздо более значительной, чем в последующие времена, даже в Московском государстве.
б) Власть мужа над женой в Московском государстве. Можно подумать, что и в Московском государстве брачное право не ушло далеко от состояния рабства. Утверждают, что мужу принадлежало право распоряжаться личностью жены как по обычаю, так и по закону. Относительно первого можно привести акт 1644 г. (Русск. ист. библ., т. II, N 238) — жалобу крестьян Кижского погоста царю, где крестьяне, говоря вообще о тяжести податей и повинностей, пишут: ‘Платим мы всякие твои государевы доходы, жен своих и детей закладываючи’. Что разумеется здесь под закладом? Думаем, что не служилая кабала, а временное услужение, ибо в их записях на служилые кабалы муж всегда сам с женой и несовершеннолетними детьми отдает себя в кабальное холопство (см. Акты, отн. до юрид. быта, II, стр. 26). В смысле служилых кабал нельзя истолковать известное место Уложения царя Алекс. Мих., XX, 43): ‘ а будет кто в голодное время сам себя с женою, или сына или дочь отдаст в работу на прокорм…’ Здесь та разница от обыкновенных служилых кабал, что запись имеет срочное значение (а не пожизненное). В тексте Уложения делается различие между правом мужа на жену и правом отца на детей, первая идет в услужение не иначе как вместе с мужем, вторые могут быть отданы отдельно (но только в услужение).
Установление общего местожительства супругов и сообщение правосостояния, как известно, имеет то значение, что жена должна следовать за мужем в его домицилий и разделять с ним его общественное положение, это общее правило, имеющее силу и теперь, в древнейшем праве могло привести к ограничению и полному лишению свободы жены. Общее местожительство и сообщение прав состояния для древнейшего времени имело весьма невыгодное для жены значение, потому что из него истекали выдача на поток с женой и с детьми и продажа в рабство за долги и за преступления мужа. Но это рассматривается в истории уголовного и гражданского (обязательственного) права. В московском праве оно не имеет уже такой строгости: местожительство может быть даже определено домицилием жены, об этом свидетельствуют те акты, которыми определяются имущественные отношения супругов в случае вступления мужав дом жены. В своем месте мы скажем, что муж в этом последнем случае меняется ролью с женой, приносит ей приданое и т.д. Но для обратного уравновешивания таких фактов в московском праве можно согласиться на затворничество жен, причем местожительство является заключением жены, пожизненным лишением ее свободы властью мужа. Так можно подумать, судя по свидетельствам иностранцев, например, Герберштейна и Майерберга (о воспрещении женам выходить из дому, даже в церковь, о гаремном заключении их в доме и о закрытых выездах). Все это может быть отнесено только к высшим классам, заразившимся татарскими обычаями, но не к огромному большинству сельского населения. Обратные же сведения об уличной распущенности женщин, сообщаемые теми же авторами, относятся к городской черни.
Право наказания жены. Свидетельства об обычном правев этом отношении далеко не равного достоинства, наименьшее значение имеют показания иностранцев анекдотического характера (каков анекдот Герберштейна о муже-немце и жене русской, якобы свидетельствующий о привычке русских жен к наказаниям от мужа). Большее достоинство имеют показания русских источников, например, Домостроя, из которого видно, что обычное право стремилось урегулировать право наказаний орудиями и (допуская наказания болезненные, но не членовредительные). Это подтверждается и судебными актами (например, 1640 г.), где обычное право относительно этого вопроса выражено так: ‘Смирять жена своя по вины и полюдцки, а не безвечьем’ (ак. юрид., стр. 313). Способы регуляризации состоят: а) в брачных контрактах, как свидетельствует об этом Коллинз (Чт. в об. ист. и др., 1846), б) в суде и в) в возможности расторжения брака по причине жестокости обращения.
Простиралось ли право наказания до права мужа на смертную казнь жены за преступления? Такое право, как известно, принадлежало мужу по законодательству почти всех даже культурных народов, оно определено и в памятниках византийского права, реципированных у нас (Закон судный людей). Прохирон и Эклога позволяют мужу убить соучастника в прелюбодеянии жены безнаказанно, следовательно, такое же право ео ipso предоставлено и относительно виновной жены. В пример того же права у европейских народов можно привести постановление фризов, указывающее, что брачный меч не пустой символ в руках мужа.
В русских памятниках, и законодательных и бытовых, не находим этого права. Из древних законодательных памятников сошлемся на договор русских с немцами 1229 г., где находим: если русин застанет латинина со своею женою, то платится 10 гривен (ст. 17). Постановление это тем замечательнее, что оно помещено именно в договоре с немцами, у которых, как мы видели, господствовало в этом случае право меча. В Русской Правде (Кар., 101) находим: если кто убьет жену, то тем же судом судити, как мужа, если же будет виновата, то полвиры 20 грив., эту статью (см. выше) можно объяснить так, что за убийство жены (мужем) муж платит полную виру, но если она была убита за вину (разумеется, прелюбодеяние), то наказание убийце хотя и понижается вдвое, однако полагается.
Именно в таком виде мы находим это право в Московском государстве, хотя в московских законах об этом ничего не постановлено, но судебные акты показывают, что убийство жены без вины с ее стороны каралось точно так же, как и убийство постороннего, т.е. смертью. Если жена убита за незначительное преступление общего характера, например, кражу, то наказание убийце-мужу понижались: назначались членовредительные наказания (случай 1674 г.). Если жена убита мужем за прелюбодеяние, то наказание убийце назначалось еще менее тяжкое — кнут. Например, в 1664 г. ‘Ивашка в убийстве жены своей винился, а убил де жену свою до смерти за то, что она от него воровала блудно. Учинено ему наказание: бить кнутом и отдать на частные поруки’ (П. С. 3., N 355). Во всяком случае, и это смягченное наказание показывает, что убийство жены мужем за прелюбодеяние есть преступление, а не право мужа. Справляясь для аналогии с правами других славянских народов, находим в них свидетельства, что мужья отказываются исполнить решение суда (основанное на реципированном праве) казнить своих жен за прелюбодеяние (сказание о Болеславе II и житие Адальберта). Ввиду этого мы должны признать неверными рассказы иностранцев (Коллинза) о праве мужа казнить жену в Московском государстве XVII в.
в) Время после Петра I. По общему закону исторической жизни (закон переживания) ив московском праве до самого конца Московского государства (замены его империей) можно еще наблюдать устарелые черты древнейшего несвободного состояния жены, между тем как жизнь уже давно ушла вперед и создавала учреждения, совершенно противоречащие рабству жены. Уже тогда наклонность к установлению равенства супружеских отношений выразилась как в . идеях литературных, так и в учреждениях. В одном и том же хранилище устной словесности, например, в пословицах, можно найти и следы рабства жены, и высокие черты гуманного и цивилизованного права. Уже тогда выражается то же стремление в законе. Не будучи равными между собою во внутренних отношениях, муж и жена пользовались равенством в своих отношениях к третьим лицам — к детям и к обществу. Правоспособность и дееспособность жены ничем не ограничены (см. Суд. 1-й, 52 и 49). Что касается времени после Петра, то наше законодательство богато только определениями по вопросу о праве местожительства жены: именно о праве жены не следовать за мужем в случае ссылки за преступления, об обязанности жен крестьян следовать за мужем при высылке их помещиками на поселение в Сибирь (ук. 1760. — П. С. 3., N 11166), об обязанности жены следовать за мужем — иностранным поданным. Относительно же прочих прав личности мы находим здесь весьма немногое. Собственно их коснулся только устав благочиния, или полицейский 1782 г. Здесь об обязанностях мужа выражено следующее общее правило: ‘Муж да прилепится к своей жене в согласии и любви, уважая, защищая и извиняя ее недостатки, облегчая ее немощи, доставляя ей пропитание по состоянию и возможности хозяина’. Здесь мало можно найти определенных постановлений, кроме последнего — обязательства мужа доставлять жене пропитание по состоянию. Слова устава благочиния вошли в X том Свода законов почти с буквальной точностью. Вообще личные отношения супругов с положительной их стороны неуловимы для законодательства. Столь же неполно могут быть определены и отношения жены к мужу, т.е. обязанности подчинения мужу. В том же уставе 1782 г. они выражены так: ‘Жена да пребывает в любви, в почтении и послушании к своему мужу и да оказывает ему всякое угождение и привязанность, аки хозяйка’. И это постановление вошло в Свод законов, но уже не с такой точностью: в Своде прибавлено весьма характерное выражение — ‘в неограниченном послушании’. Понятие ‘неограниченности’ власти было однажды выражено в нашем законодательстве до издания Свода, а именно в одном сенатском решении 1802 г. (П. С. 3., N 20519), тогда возник вопрос об отношении родительской власти к власти мужа, причем сенат выразился так: ‘Одно лицо двум неограниченным властям, каковы суть родительская и супружеская, совершенно удовлетворить не в состоянии, а особливо в случае могущей быть между изволениями их противоположности’. Но это понятие, противоречащее историческому ходу предшествовавшего законодательства, высказано сенатом мимоходом и не должно было входить в букву закона. Будучи взято в буквальной точности, оно должно бы вести к отказу жене в праве иска на мужа по какому бы то ни было делу, чего наше законодательство не отнимало у жены ни прежде, ни ныне. Что послепетровское право шло не назад, а поступательно в деле определения равенства в отношениях супругов друг к другу, это доказывается характером законодательства этого временив определении имущественных отношений супругов.

2. Имущественные отношения супругов

Также могут быть установлены и действительно устанавливаются по трем началам: 1) подчинения имущества жены праву мужа, 2) общности прав на имущество обоих супругов, 3) раздельности имущественных прав каждого из супругов. Типическим построением права по первому началу считается древнеримское, типом права семейной общности имущества может быть признано немецкое, наконец, образцом раздельности имущества супругов может быть славянское право, преимущественно русское. Однако то, что сказано здесь о древнеримском, германском и славянском праве, нужно принимать не без ограничений: и в древнеримском праве можно наблюдать некоторые права жены на имущество, и в немецком — некоторые признаки раздельности имущественных прав супругов.
Что же касается славянского права, то и в нем можно отыскать все три указанные типа в последовательном историческом развитии: древнейшее время, когда личные отношения основаны назависимости жены, в имущественных отношениях нельзя отыскать ни раздельности прав супругов, ни даже общности их: вместе с лицом жены и самое имущество ее подчиняется власти мужа. Во второй период, до XVIII в., у русских господствует начало общности семейного имущества с существенными исключениями в пользу раздельности некоторых из этих имуществ. Только в XVIII в. устанавливается законом ныне действующего право полной раздельности имуществ супругов.
а) Древнейшая эпоха — подчинения имущества жены власти мужа — не может быть исследована с надлежащей точностью по недостатку исторических данных. Некоторый свет проливают только летописи о браке у полян: ‘заутра приносят по ней, что вдадуче’ — это приданое, которое отдается за невестой в руки и во власть мужа. Впрочем, как в личных отношениях супругов рабство жены исчезло в доисторические времена, так и в имущественных отношениях нельзя уже отыскивать полного поглощения прав жены правами мужа. Этим отчасти объясняются факты, на которые ссылается Неволин, находя и в ту первобытную эпоху следы раздельности имуществ, указывая на пример Ольги, у которой был свой город (Вышгород), свое село Ольжичи, свои звериные и птичьи ловли. Он сослался также на сагу об Олаве, по которой русская княгиня имеет свое отдельное войско. Все эти примеры взяты из княжеского права, а княжеское право, несмотря на смешение в нем публичных начал с частными, не может быть признано образцом отношений частных: так, Вышгород называется городом Ольги потому, что в то время, в малолетство Святослава, Ольга была единственной представительницей княжеской власти, Вышгород же считался княжеским городом по преимуществу для всех князей, правивших Киевом. Известия саги об Олаве относятся к периоду вдовства Ольги, а потому ни в каком случае не могут служить для уяснения ее прав на свое имущество по отношению к правам мужа. Затем можно бы привести в доказательство раздельности имущественных прав жены и мужа ту статью договора Олега, в которой говорится о взыскании с убийцы, когда он скрылся: все имущество убийцы поступает родственникам убитого, за исключением той части, которая следует по закону жене. Но это постановление явно составлено под влиянием византийского права, ибо, по Русскому праву, даже позднейшему, умышленный убийца выдается на поток и разграбление вместе с женой и детьми.
Однако в Русской Правде содержится несколько указаний на имущественные права жены, что и приводится обычно в доказательство существования принципа раздельности супружеских имуществ уже в то время (в XI-XIII вв.). Но все указания Русской Правды на этот счет заключаются в той части ее, где она ведет речь о наследстве, т.е. заключает в себе указания на права жены по прекращении брака, нисколько не уясняя вопроса об отношениях мужа к имуществу жены при существовании брака. Так как постановления Русской Правды об этом предмете будут изложены в истории права наследования, то здесь достаточно заметить, что по смерти мужа жена или остается распорядительницей общесемейного имущества, или получает выдел наравне с сыновьями, по распоряжению мужа или по закону. Во всяком случае, постановления Русской Правды относятся уже к довольно поздней христианской эпохе.
Ссылаются также на ‘Вопрошание Кириково’ XII в., в котором между причинами развода находим и следующее: ‘Ожеливельми зло будет, яко не мочи мужю держати жены, или жена — мужа, или долг мног у мужа застанет, а порты (одежды) ее грабити начнет, или пропивает, или ино зло…’ Эта ссылка ослабляется тем, что а) по этому памятнику произвольное распоряжение со стороны мужа имуществом жены относится к ее одеждам, а право на одежду приписывалось и рабам, б) речь идет о распоряжении имуществом жены для целей порочных и не само по себе ведет к разводу, а приводится лишь как приблизительный признак полного несогласия супружеской жизни: обращение имущества жены на удовлетворение долгов мужа не доказывает самостоятельности имущественных прав, в) единственным средством предотвратить расточение мужем имущества жены признан развод, чем косвенно утверждается мысль, что при существовании брака нет средств гарантировать имущественные права жены от произвола мужа. Подобное же указание могли бы иметь статьи (24 и 25 по нашему изд.) Устава Ярослава о том, что муж, который уличен в краже конопли, льна, жита, белья и женских одежд, подлежит уголовному наказанию. В уставе Владимира в числе дел, подлежащих суду церкви, упоминается ‘пошибанье (ссоры) между мужем и женою о животе’, т.е. движимом имуществе. Здесь действительно можно видеть доказательство прав жены на вещи, не только принесенные ею в виде приданого, но приобретенные собственным трудом ее во время брака, но часть этого имущества должна быть признана не собственным (отдельным) имуществом жены, а имуществом, предназначенным на общее содержание семьи (‘жито’). Вообще же редакции уставов Владимира и Ярослава, дошедшие до нас, могут изображать порядки довольно позднего времени.
Итак, повторяем, для древнейшего времени у нас нет средств разрешить вопрос об имущественных отношениях супругов с научной точностью. Но представленные факты и соображения дают возможность предположительно установить такой порядок развития этого института в 1-й период.
1) Когда брак совершается через похищение и покупку жены, то об имущественных правах жены не могло быть и речи,
2) Когда установился брак через приведение, с которым соединялся внос приданого, то некоторое имущество, именно движимое и в частности женские одежды и украшения, и вещи, приобретенные личным трудом жены, признаются имуществом жены (не без участия, однако, прав мужа, см. ‘Вопрошение Кириково’).
3) После принятия христианства, под влиянием церковного права и личные и имущественные права жены возрастают: кроме прав на приданое, составляющее, так сказать, peculium жены, за ней утверждается участие в правах на общесемейное имущество (о чем и свидетельствует устав Ярослава). Таким образом, к концу 1-го периода относится начало порядков, развивающихся во 2-м периоде, т.е. общности прав супругов: а) на имущество, назначенное для целей брака, б) на имущество, приобретенное общим трудом во время брака.
б) Семейная общность имуществ (ХIV-ХVII вв.). Период XIV-XVII вв. как в московском, так и в литовско-русском праве есть период господства общности семейного имущества. Неволин признает и для этого времени основным принципом раздельность имуществ супругов, а признаки общности, заключающиеся в учении о приданом и о правах наследования супругов одного после другого, считает исключением. Мы на основании точного смысла памятников должны признать, наоборот, первое исключением, а второе общим правилом.
Общее право супругов на вещи распространялось: 1) на имущество, предназначенное при заключении брака на общие цели семьи, 2) на имущество, приобретенное обоими супругами при существовании брака.
Имущество, предназначенное по заключении брака на осуществление целей семьи, суть приданое се стороны жены и вено со стороны мужа.
Так как в памятниках московского права недостаточно явно изложено учение об установлении общесемейных имуществ и в объяснении свидетельств об этом может возникнуть произвол, то мы приведем аналогичные постановления литовско-русского права, но лишь для уяснения права Московского государства. По праву статута, брак устанавливает такие имущественные отношения: жена приносит в общую семейную массу имуществ приданое, приносит его не мужу, а семье. Если цель брака — рождение детей — достигнута, то имущество, принесенное в виде приданого, остается навсегда в распоряжении семьи, т.е. идете наследство детям, подобно имуществу мужа. Но детей может и не быть, и жена может пережить мужа, а между тем муж при жизни может потребить имущество жены. Для предупреждения этого муж при совершении брака или после совершения его обеспечивает целость приданого жены посредством залога на известной части своего собственного имущества, это называется веном. Первоначально не было определено, на какой именно части его имущества может быть дано мужем такое обеспечение. Но впоследствии злоупотребления в пользу жены и во вред родственникам мужа заставили установить закон, по которому муж может записать вено жене лишь на третьей части своего имущества. Акт установления такого залога называется веновной записью. Сила его такова: по смерти мужа вдова может владеть записанным ей имуществом в виде вена до тех пор, пока наследники мужа не уплатят ей суммы, в которой дано было это обеспечение и которая, предполагалось, равняется внесенному ею приданому. Затем при существовании брака и муж и жена распоряжаются всяким имуществом сообща, и сделки совершаются всегда от имени обоих супругов. Следы такой общности имущественных прав супругов остаются и ныне в Своде законов — в местных постановлениях для губерний Черниговской и Полтавской. В изложенных постановлениях Литовского статута весьма ясны черты римской детальной системы (хоть и не без значительных отличий). Трудно решить, насколько здесь выразилось естественное развитие русского обычного права, и насколько — влияние римского права (в частности, Эклоги).
Подобные же постановления существовали и в северорусском обычном древнейшем праве (XVI и XV вв.), но затем приняли здесь несколько иную форму.
Первоначально и здесь мужья, получая приданое, записывали, взамен его, женам недвижимое имущество, что имеет совершенно одинаковое значение с веном, хотя так и не называется. Обыкновенно акт, обеспечивающий приданое, давался в форме завещания, которое, однако, писалось тотчас по заключении брака. Результатом могло быть или восстановление приданого, или (что чаще) переход в собственность пережившей супруги записанного ей мужем имущества. При существовании брака сохранялось общее право супругов как на приданое, так и на записанную жене часть имущества мужа. При отсутствии завещания в пользу жены той же цели обеспечения приданого служило законное установление, по которому переживший супруг или супруга пожизненно пользовались вотчинами другого, если не вступали во второй брак (см. Пек. суда, гр., ст. 88, 89). Такие формы заменяли в северорусском праве вено западнорусское и propter nuptias donatio римского права. Он же служил основанием общности прав супругов при жизни на имущество, назначенное для целей брака, т.е. достигали тех целей, которые имелись в виду в дотальной системе и системе статута*.
______________________
* Само собою разумеется, что этим целям не могут служить те обычные подарки, которыми стороны обмениваются перед свадьбой, поэтому, например, если холмогорец Феодор Яким в 1711 г.. рассчитываясь с тещей за приданое своей жены, упоминает о двух полотенцах своего брачного дара, то это не имеет никакого отношения к donatio propter nuptias. ибо из доходов такого имущества нельзя было ‘обеспечить нужды брачной жизни’, как справедливо определяет проф. Сергеевич значение dos и donatio (Лекции иисслед.. 1899. стр. 363, ср. стр. 366).
____________________
Имущественные отношения супругов, по московскому праву, строятся так в отношении к приданому:
Жена приносит приданое, большей частью движимое имущество, в частности одежду, украшения и деньги, но в приданое поступали также и недвижимые вещи, что носило иное специальное название — ‘наделок’. Из двух супругов не всегда именно жена приносит приданое: иногда эта роль выпадает мужу, когда он входит в дом жены. В таком случае судьба его имущества совершенно равняется судьбе приданого жены, например, ‘Се аз Марко, Клементьев сын… принес своего живота (в дом жены), и хлеба, и платья, и денег’ (следует перечень, Ак. Юрид. стр. 394). Иногда по рядной записи исчисляется имущество обоих вступающих в брак (см. там же, N 305) с очевидным намерением установления общности прав на него. Имущество получает характер приданого по особой сделке — рядной записи, в которой ему составляется точная инвентаризация каждой вещи отдельно. На основании такой записи происходила впоследствии реституция приданого.
Родители невесты, не заключившие рядной записи, конечно, не могли быть принуждены к выдаче приданого по закону (хотя случаи заключения брака без рядной составляли редкое исключение). Не закон, а обычай делал выдачу приданого обязательной для родителей. Но если выдача замуж производилась не родителями, а братьями или другими родственниками или казной (когда имущество отца переходило в государственную собственность), то выдача приданого становилась обязательной для всех разрядов упомянутых лиц (Рус. Пр. Кар., ст. 103 и 107, ук. 1562 г. о княжеских вотчинах). Однако и в этом случае закон не определял, какая часть семейного имущества должна идти в приданое. Еще Русская Правда постановляла: ‘Выдадут ее (сестру) братья замуж, как могут’.
Во время существования брака приданое остается в общем распоряжении обоих супругов, а не одного из них в частности. Это обозначалось в рядных записях, например, так: ‘Се аз Иов Мих. дал есми дочери своей Настасьи и зятю своему Мине наделка…’ (Ефименко: ‘О приданом’, стр. 36). Из множества актов, свидетельствующих об общности прав супругов на приданое, приведем лишь следующий: ‘А что моя вотчина, — говорит один завещатель, — придания жены моей… и ту вотчину, по совету жены своей… отдал к Троици’ (Тверск. акты, изд. С. Шумакова, вып. 1 , N 47). Отсюда возможность коллективных завещательных актов мужа и жены (и детей) на одно и то же имущество: ‘Духовную писал по Аннину велению и по Григорьеву… церковный дьячек Ларка… а до ся мест мы Анна да Григорий тою деревнею владеем, и нам с тое деревни свое… ‘подати государевы платить’ (П. И. Беляев. ‘Древнерус. завещание’, стр. 17). Что жена не была единственной собственницей приданого, это доказывается фактами отчуждения приданого мужа. Что, однако, муж не может считаться собственником приданого жены (как думает Неволин), доказывается сделками, где муж распоряжается приданым с согласия жены(например, муж покупает имение у своей жены, ее зятя и его жены, (ак. юрид., N 103), и законами, воспрещающими такое отчуждение без согласия жены: новоуказная статья 1676 г. запрещает мужьям продавать приданые вотчины своих жен (П. С. 3., N 650), указ 1679 г. воспрещает укреплять такие акты в поместном приказе (П. С. 3., N 751). В частности, отношения к приданому обоих супругов таковы: владение — общее, пользование некоторыми вещами — раздельное, распоряжение недвижимостью — общее: ‘и мы, со своею женою поговоря, дали есми по любви то село сыну своему Ивану’, — говорится в одном акте (Ак. Федотова-Чех., N 94).
По прекращении брака смертью мужа, когда не осталось детей, наступает право жены на восстановление ее приданого, а в случае ее смерти то же право переходит к ее родственникам (Пек. суда, гр., ст. 91). Средство восстановления есть преимущество, даваемое требованию приданого предвсеми прочими требованиями. При этом наблюдались следующие правила: вещи потребляемые (платья и пр.) возвращаются ‘по душе’ (по совести), вещи непотребляемые возвращаются по рядной записи, имущество, хотя не принадлежащее к приданому, но связанное с ним нерасторжимо (холопы и крепостные мужа, женившиеся на рабынях жены), возвращаются вместе с приданым (Ул. XX, 62). Принадлежности приданой вещи, отнятые от нее во время существования брака, восстанавливаются (П. С. 3., N 644). Подобные же правила соблюдались и при расторжении брака. В XVII в. описанный строй имущественных отношений супругов изменяется главным образом под влиянием византийского права узаконениями патриарха Филарета Никитича 1627-1628 гг., в частности, право на пожизненное владение родовыми и выслуженными вотчинами умершего супруга уничтожается для пережившей жены, равным образом отменяются и записи мужем вотчин в пользу жены за ее приданое, взамен этого жене отдается право на 1/4 движимого имущества мужа, восстановление приданого для нее гарантируется, При детях, однако, жена (как следует заключать из текста закона и из актов) остается по-прежнему распорядительницей всего имущества, оставленного мужем. Хотя указы Филарета ссылаются на византийское право и действительно отчасти воспроизводят его, но и существенно от них отличаются: Эклога для бездетной жены назначает 1/4 всего имущества мужа (зач. II, гл. 3), законы Филарета говорят только о движимости. Само собою очевидно, что этими узаконениями совершенно устраняется участие жены в правах на родовые и выслуженные вотчины при существовании брака. После Уложения возникло право мужа на 4-ю часть приданого умершей жены (на основании византийского права).
Общность прав супругов на купленные вотчины. Выше было сказано, что уже в древние времена (1-й период), вещи, приобретенные общим трудом супругов (‘жито’) и назначенные на общие нужды семьи, составляли общую собственность супругов. Это начало распространяется в московском периоде на всякие приобретения недвижимого имущества во время брака возмездными способами. В купчих грамотах обыкновенно означается, что вотчина продана такому-то и жене его, вот один из многих примеров: ‘Се аз Василей Романов, сын Негановского, продал семи Демиду Ивановичи) Черемисинову и его жене и его детям в прок без выкупу вотчину отца своего и свою купленую’*. Купленные вотчины считаются общим имуществом супругов до Уложения и в самом Уложении. На этом основании после смерти мужа жена ео ipso становится исключительной собственницей их: ‘Купленная вотчина — жене его, вольно ей в той вотчине, как похочет, нет до нее никому дела’ (Ул. XVII.), речь идет о бездетной жене, при детях, по общей древнерусской норме, благоприобретенное имущество составляет общую собственность семьи и могло быть поделено между матерью и взрослыми детьми). Это начало и после Уложения оставалось некоторое время действующим, хотя уже возбуждало сомнения: уже казалось неясным, кому должны принадлежать купленные вотчины после бездетной смерти обоих супругов, если последней умерла жена: ‘такие купленные вотчины давать ее роду родственникам, или родственникам мужа ее’? — спрашивали судью практики (П. С. 3., N 634, ук. 1676 г.), закон решил: ‘та вотчина отдать в род мужа ее, а ее сродникам не давать’. Таким образом, к концу XVII в. общность имущественных прав супругов постепенно разрушается и подготавливаются порядки, восторжествовавшие в период империи**.
_______________________
* С. Шумаков. ‘Угличские акты’, N LIX (1596-1597 г. г.).
** См. дальнейшие разъяснения имущественных прав семьи в дополн. Н.
_______________________
Общность обязательственных прав супругов. Общность имущественных прав супругов с большей ясностью проявляется в отношении к обязательствам. На это указывают следующие явления: с древних времен несостоятельные должники выдавались кредитору головой до искупа, т.е. до отработки долга, вместе с женой и детьми, это продолжалось до конца XVII в., указом 1688 г. (П. С. 3., N 1283) велено ‘выдавать мужей с женами, а жен с мужьями’. В древнейшие времена то же применялось и к обязательствам, возникающим из преступлений (выдача на поток), но в XVII в. в Московском государстве это было отменено: ‘отдавать истцам без жен’, — говорят новоуказные статьи от 1669 г. (ст. 16 и 22).
Равным образом жена может избежать ответственности по обязательствам мужа, возникшим вследствие порочности его: в 1673 г. в Вел. Новгороде жена посадского человека подает явку, что ее муж пьянствуя дает кабалы на большие суммы, а она с детьми ‘про то не ведает’ (Челобит., изд. Куприяновым в Отеч. Зап. 1855 г.). По прекрашении брака смертью мужа вдова отвечает по обязательствам мужа не в качестве наследницы, а в качестве жены, это весьма древнее начало очень ясно обозначено в Псковской судной грамоте, которая говорит, что жена и дети ни в каком случае не могут отказаться от уплаты за ссуду, полученную их покойным мужем и отцом (ст. 85), между тем как боковые наследники тогда только отвечают за ссуду, полученную наследодателем, когда предъявят права наследства (ст. 86). Еще в Уложении царя Алекс. Мих. можно найти следы того же начала, там, в частности, говорится: ‘После умершего долг платити жене его и детям’ (X 203). Но во второй половине XVII в. под влиянием византийского права церковная власть начинает проводить противоположный принцип, как это находим в одном решении патриарха Никона 25 июля 1657 г. (П. С. 3., N 21), однако старое начало и до сих пор живет в обычном праве русского народа. Благодаря общему началу солидарной ответственности по обязательствам всех членов семьи не было надобности требовать, чтобы договоры были заключены от имени всех членов семьи, но тем не менее договоры, именно кабалы, всегда пишутся от имени мужа, жены и детей их.
в) Раздельность имуществ супругов (эпоха XVIII-XIX вв.). Уже в московскую эпоху оба супруга могли обладать и имуществом, принадлежавшим каждому из них в раздельности, из имущества мужа это его родовые вотчины и жалованные, из имущества жены — вотчины, доставшиеся ей по наследству от родственников во время существования брака, вотчины, полученные ею в виде дара, если дарственная совершена на ее имя.
В конце XVII в. замечается явная наклонность к признанию раздельных прав каждого супруга на отдельные части общесемейного имущества, именно за мужем — исключительного прав а на купленные вотчины (закон царя Федора Алекс. 1679 г. говорит: ‘а жене умершего до той вотчины дела нет’), аза женой — исключительного права на ее приданое (см. П. С. 3., N 675). В XVIII в. указ Петра Великого о единонаследии устанавливает (п. 8) точную раздельность в правах наследования детьми в имениях отцовских и материнских, отец не может сделать кого-либо из своих детей единонаследником как своих, гак и жениных имений, равным образом и указ, дополняющий закон о единонаследии, т.е. ук. 15 апреля 1716 г. (П. С. 3., N 3013), выражается так: ‘А ее (жены) недвижимое и движимое, с чем она шла замуж за него, или по родству ей данное, по свидетельству письменному, при ней да будет’.
В полном смысле понятие об отдельном имуществе жены окончательно установлено указом 17 марта 1731 г. (П. С. 3., N 5717): ‘Собственным их (жен) приданым имениям, и что они, будучи замужем, куплею себе или после родственников по наследству присовокупили, быть при них, но зачитая того в ту указную дачу, что надлежит дать (им) из мужня’ (имения, по смерти мужа). Но этим узаконением установлено только право жены на ее имущество по смерти мужа, права ее при существовании брака не были уяснены долго. Имеет ли право жена распоряжаться имуществом без согласия мужа? Еще в 1753 г. сенат разрешил этот вопрос по прошению некой жены майора Головкина Аксиньи, которая объясняла: имеет-де она собственное свое движимое и недвижимое имение, в продаже ей оного никакого запрещения нет, а юстиц-коллегия не пишет ей крепостей (продажных) от ее имени, требуя, чтобы она в этих крепостях прописала, что продает с согласия мужа, а она, Головина, с мужем своим за несогласием жительства не имеет и того ей написать невозможно. Начались длинные справки в законах, оказалось, что юстиц-коллегия уже два раза представляла этот вопрос (в 1744 и 1752 гг.) на рассмотрение сената, но резолюции не получила. Впрочем, сенат нашел, будто этот вопрос ясно разрешается указом 4 ноября 1715 г., в котором сказано, что в Московской губернии не хотят писать купчих и закладных от имени ‘женских персон’ на недвижимое имущество, тогда (в 1715 г.) сенат приказал ‘велеть записывать в приказах купчие и закладные от женских персон на вотчины и поместья’. Однако напрасно сенат считал этот закон столь ясным: в нем идет речь о праве ‘женских персон’ вообще распоряжаться недвижимым имуществом, а отнюдь не о праве жен распоряжаться своим имуществом без воли мужа. Во всяком случае, теперь, т.е. в 1753 г., решением сената по делу Головиной вопрос был уяснен и разрешен окончательно.
Однако полная имущественная независимость жены по новейшему законодательству подлежит некоторому ограничению. Супруги могут каждый независимо один от другого входить е обязательства к сторонним лицам, но в торговом состоянии жене запрещается давать на себя векселя без согласия мужа, ‘если она сама от своего лица не производит торговли’. Это узаконение взято из устава о векселях 1832 г., где это запрещение простирается как на жен, так и на детей без позволения родителей.
Одним из частных вопросов раздельности обязательственных прав между супругами служит вопрос о праве супругов заключать обязательства между собой. Достойно замечания, что это право допускалось у русских обычаем с древних времен, а между тем в XVIII и XIX вв. вопрос о нем был поставлен и подвергнут сомнению, подобный вопрос рассматривался еще при Екатерине II сенатом в 1763 г. в присутствии государыни и решен тогда так, что продажа имений от жен мужьям не должна допускаться как потому, что на это нет законного дозволения, так и потому, что жена, как находящаяся под властию мужа, в даче ему купчей против его воли спорить не может. В 1825 г. комиссия законов, рассуждая о том же по другому поводу и рассмотрев все законодательства от Уложения до 1763 г., нигде не нашла запрещений совершать продажи имений от жены мужу и нашла также, что упомянутый сейчас указ 1763 г. дан по частному делу и не был опубликован, но тогда (1825) министр юстиции держался другого мнения. В общем собрании сената также не было единогласия, но государь написал: ‘быть по мнению большинства членов’. Таким образом, принцип свободы сделок между супругами восторжествовал. В частности, на вопрос о праве дарений между супругами обращено внимание законодательной и судебной власти сложным делом Демидова против его жены в 1779 г. (Демидов требовал возвращения ему имений, укрепленных им за женой, так как она оказалась неблагодарной и распутной), но данный случай не привел ни к каким постановлениям.
Общим результатом исторического изучения вопроса об имущественных отношениях супругов должно быть признано следующее: русское право имеет своим отличительным характером равенство имущественных прав обоих супругов, но это достигается в нем не только раздельностью прав супругов в некоторых отношениях, но также и общностью их прав в других отношениях. Полная раздельность есть начало мертвое, противоречащее древнему справедливому понятию о браке: ‘nuptiae sunt… consortium omnis vitae, divini et humani juris communicatio’ (Модестин).

II. СОЮЗ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ

I) Состав семейной власти. Двойственность родительской власти в русском праве не может быть указана ясно в фактах древней русской истории, но аналогия права других славянских народов указывает, что это устройство семейной власти явилось у славян с незапамятных времен, доказательством того служат следующие явления: а) дети по смерти одного из родителей освобождались из-под власти другого, б) дети освобождались из-под власти другого родителя, если он вступал в повторный брак.
Впрочем, некоторые (летописные) указания есть для древнейшего русского права: таковы слова первоначальной летописи о послушании отцу и матери, по поводу рассказа об отношениях князя Святослава к Ольге.
В московскую эпоху уже множеством явлений обнаруживается двойственность родительской власти, обоим родителям принадлежит: а) право распоряжаться брачною судьбою детей, б) право отдавать детей в монастырь. У Котошихина читаем: ‘А которые девицы бывают увечны и стары, — и таких девиц отцы и матери постригают в монастырь без замужества’ (Котош. XII, 13), в) право отдачи детей в рабство. Судебник царский постановляет о праве совершеннолетних детей записываться в холопы так: ‘а отцу его и матери у полные не стояти и из холопства не взяти, потому что отец его и мать сами в холопех’ (Суд. цар.., 76), г) право управления детьми и наказания детей: Уложение царя А. М. говорит: ‘быти у отца и матери во всяком послушании’ (XXII, 5), д) власть матери, не в качестве опекунши, сохраняется ею и во вдовстве. Мать-вдова может вести за собой своих детей в холопство, например ‘била челом в службу Татищеву вдова… с своим сыном… 11 год, а с другим меньшим сыном… 5 год, и кабалу на себя служивую в трех рублях велела записати’ (Ак., отн. до горид. быта II, стр. 121-122, гл. 117 и Улож., XX, 15). Матери-вдове принадлежат и все прочие права родительской власти, например, выдача дочери замуж (к. Юрид. XI, 392). В древних княжеских семействах московской династии княгиня-мать сохраняла право суда в распрях между ее детьми-князьями: так, князь Владимир Андреевич пишет в своем завещании: ‘О чем сопрутся (не согласятся) их (князей) бояре, — и не идут пред мою княгиню, и княгиня моя на которого сына помолвит и обвинит, — и ты, брат старейший, князь великий на том то доправи’ (Собр. гос. гр. и дог., I, 74).
2) Лица, подчиненные родительской власти, дети. По древнейшему праву, семейная власть простиралась на всю совокупность лиц, живущих в доме (домочадцев), лица подчиненные назывались чадь, это понятие включало детей, рабов, родственников и прислугу, причем отношение всех этих лиц к семейной власти не различалось. Но по мере того, как из этого сложного союза выяснялись отдельные институты (холопский, семейный, личного найма), лицами подчиненными, по семейному праву, остались только дети.
Понятие это включает лиц, рожденных в браке (или зачатых в браке), лица, рожденные известной парой вне брака или в браке, который признан незаконным, не подходят под это понятие, эти последние суть натуральные, или так называемые незаконнорожденные дети. Такое понятие в языческую эпоху не имело точной определенности, как ныне, но существовало: Русская Правда отличает законных детей от рабьих. В московском праве из таких отношений возникает союз квазисемейный, именно между матерью (но не отцом) и ее детьми, по Уложению царя A.M., кто прижит от наложницы до законной жены или при законной жене отца, хотя бы отец его впоследствии женился на его матери, тот к законным детям не причитается и вотчин отца не получает. Но отношения матери и ее незаконнорожденных детей до некоторой степени признаются: она имеет над ними законную власть, хотя гораздо более слабую, чем над детьми, рожденными в браке (за убийство матерью детей незаконнорожденных полагается смертная казнь, а не только тюремное заключение. В Петровском законодательстве (ст. Воин. арт. 176) уже обращено внимание на отношение незаконнорожденных к отцу: матери и ее детям дается право на содержание и ‘плату’ от отца, впрочем, только если это незаконная связь между холостым и девицей. Выше приведен указ Екатерины II о разделе наследства между детьми, рожденными в незаконном браке и в браке законном: по равным частям. Относительно наследования незаконнорожденных их матери узаконения нового времени молчат, но косвенно дают право предполагать его возможность: указ 6 марта 1800 г. говорит: ‘о наследовании… в родовых имениях после родственников с отцовой стороны’.
Что касается искусственного сыновства, или усыновления, нег сомнения, что прием стороннего в состав семьи на условиях сообщения сыновних прав совершался у нас издревле. Византийское право принесло нам точные указания об этом: между прочим, этими узаконениями разрешался вопрос, могут ли быть усыновлены собственные (незаконнорожденные) дети посредством гражданского акта или посредством последующей женитьбы на их матери, и решен отрицательно. Совершалось усыновление посредством особого акта, исходящего от церковной власти, освящалось оно особым церковным обрядом — сынотворения. Этот обряд совершался и у нас, но вышел из употребления в XVIII в. В русском обычном праве усыновление совершалось или через обряд фиктивного рождения (если судить по аналогии обычаев, сохранившихся у раскольников при приеме новых адептов их учения), или (языческое время) через женитьбу на вдове брата (пример — усыновление Святополка Владимиром), или через фактический прием усыновленного в дом, или через особый договорный акт между усыновителем и усыновленным, например ‘принял… Сафонов в дом к себе шурина своего Неелова, в сына своего вместо себе, жити вместе до веку своего, а слушати его ему во всем… А пока он (усыновитель) жив, — и ему владети всеми своими крестьянами и людьми, по свой живот… после его живота и по приказу его, весь живот и крестьяне, и люди, и дом и слобода — жене его (усыновителя) Феодоре, да шурину его Андрею’ (усыновленному), акт относится к 1631 г. (Ак. ист. 1,165). Самый обыкновенный и частый случай усыновления составлял и составляет прием зятя (‘примачество’) за неимением сыновей.
Что касается вопроса, всеми ли правами детей пользуются усыновленные, то он решен только новейшими узаконениями. По закону 1815 г. усыновленные личными дворянами, духовными и разночинцами приписываются к государственным крестьянам, по закону 1835 г., усыновленные купцами вводятся во все права, принадлежащие родным детям (за исключением, однако, права почетного гражданства).
3) Основание и сущность семейной власти: а) личные отношения родителей к детям. Основание родительской власти не есть ни частное (dominium), ни государственное (imperium), apotestas. Но это понятие у нас ближе к последнему, чем к первому: титул власти у нас — государь-батюшка, государыня-матушка. Право родительской власти состоит более в управлении и суде, чем в частной экономической эксплуатации сил детей. Отношения детей к родителям характеризуется термином пиетет, которым обозначается внутренняя свободная подчиненность, а не внешняя принудительность повиновения. По русскому обычному праву, семейная власть не всегда принадлежит родителям, а иногда одному из детей по выбору или семьи, или общины: у г. Ефименко приведен пример семейства, состоящего из отца и трех сыновей, в котором домом управляет младший сын (Сборн. нар. юрид. обыч. Арх. губ., стр. 46).
Но в историческом движении родительская власть проходит по разным ступеням, сначала приближаясь к частной, а потом постепенно отдаляясь от нее.
Первое проявление рабства есть право родителей на свободу детей, о нем находим свидетельства не только в летописных сказаниях о продаже детей в рабство в голодное время (явления, вынужденные голодом, не суть явления правомерные), не только в недостоверных сказаниях Даниила Заточника и Герберштейна, но и в законодательных кодексах Московского периода, по Судебнику Иоанна IV, полный и докладной холоп не может продавать своего сына в холопы, а равно чернец и черница, стало быть, лица свободные пользовались этим правом, которое, впрочем, ограничивалось несовершеннолетними детьми и тем условием, что и отец и мать поступают вместе с ними в холопство. Право отдачи детей в вечное холопство исчезло без законодательной отмены его в XVI в. Его заменило лишь право отца и матери отдавать детей в кабалу, но с условием поступления в кабалу самих отца и матери вместе с несовершеннолетними детьми.
Когда кабальные записи прекращаются в XVII в., то вместе с тем исчезает (без законодательной отмены) и право родителей укреплять детей в холопство. Взамен этого в Уложении царя Алекс. Мих. (XX, 45) появляется право на отдачу детей ‘услужение: ‘в работу на урочные годы’. Но это истекает столько же из прав родителей на детей, сколько и из обязанностей их давать обучение и заботиться о их кормлении. С такой незаметностью в исторической последовательности рабские отношения детей сменяются исполнением обязанностей со стороны родителей: разительный пример для истории права вообще. Впрочем, право родителей отдавай, детей в заклад за долги удерживалось весьма долго (см. Ак., отн. до юрид. быта, N 84,1: ‘а что дочи Марица в рубле, и не рубль дадут, а девочку возьмут’)
Подобным же образом древнее право на жизнь детей переходит постепенно в право наказания их в интересах воспитания. Безусловное право на жизнь детей проявляется у большей части первобытных народов в том, что новорожденному ребенку жизнь оставляется лишь в том случае, когда дарует ее ему отец, в противном случае детей, особенно же девочек, предавали смерти. Из славянских народов такой обычай приписывается только поморянам (ср.Grimm’s ‘Rec-htsalterthiim’, 445). В доказательство существования подобного обычая у русских едва ли можно привести поздние сказания о донских казаках такого рода: ‘Сказывают, что, когда стали посягать жен, то, по общему правилу, младенцев, родившихся у них, сперва в воду бросать установлено было для того, чтобы оные отцов и матерей для промыслов их не обременяли. Но потом обществом же приговорили, дабы мужеского пола младенцев в живе оставляли, а женского роду в воду метали, что до несколько времени и велося, даже напоследок (пока наконец), когда уже их не мало чрез разных пришельцев, в коем числе и женатые были, набралося, то тем войско уже умножилось, а паче из жалости отцов и матерей, общим кругом своим определили, чтобы детей и женского пола уже более не губили, но воспитывали б для общей надобности’ (Ригельман. Ист. о донск. казак., стр. 9). О древних восточных славянах мы не имеем подобных известий. В XII в. в ‘вопрошании Кириковом’ даже неумышленное причинение смерти — задушение дитяти во время сна — признано преступным (‘убийство есть’, если родители были пьяны). Однако светский закон долго не полагал никакого наказания за детоубийство (хотя несомненно, что практика не оставляла этого преступления без наказания). В первый раз Уложение царя Алекс. Мих., постановило наказание, но несравненно более легкое, чем наказание за убийство стороннего человека. В воинских артикулах (163) за детоубийство, равно как и за отцеубийство полагается высшая мера наказания — колесование (хотя закон говорит неясно: ‘кто убьет… дитя во младенчестве’). При этом дается толкование: ‘Ежели сие убийство учинится ненарочно, или не в намерении кого умертвить, якобы кто похотел жену свою или дитя наказать, и оную так жестоко побьет, что подлинно от того умрет, то правда, что наказание легче бывает’.
Таким образом, право на жизнь детей сводится к праву наказания, которое опять уже истекает сколько из права родителей, столько из обязанностей их. Впрочем, и право наказания прежде ничем не ограничивалось. Домострой, этот достовернейший памятник московского обычного права, указывая на ограниченность права наказания жены, свидетельствует о неограниченности прав наказания детей: ‘сына ли имаши, — советует он, — не дошед внити в юности, но сокруши ему ребра. Аще бо жезлом биеши его, не умрет, но здоров будет. Дщерь ли имаши, положи на ней грозу свою’. Этот памятник обосновывает право наказания обязанностью родителей отвечать за проступки детей пред Богом и государством: ‘аще что (дети) сотворят, — и отцом и матерем с детями от Бога — грех… а от детей продажа и соромота’. Уложение не велит принимать исков от детей на родителей (XXII, 6) и наказывает первых по одной жалобе последних без производства расследования (там же, 4-5).
Законодательство XVIII в., в том же Уставе благочиния 1782 г., которым определены личные отношения супругов, старалось определить и личные отношения детей к родителям и обратно: но исполнило это так же несовершенно, а именно: родители суть властелины над своими детьми, природная любовь к детям предписывает им долг дать детям пропитание, одежду и воспитание доброе и честное по состоянию’ (П. С. 3., N 15397, ст. 41). Здесь родительская власть ничем не ограничена, долг, о котором упоминается в законе, есть долг моральный, из него не вытекают никакие исковые права для детей. Затем екатерининское законодательство, не определяя меры домашних взысканий, предоставило прав о родителям заключать детей в смирительные дома, которые, между прочим, для этой цели и учреждены (Учрежд. о губ. 1775 г. ст. 391).
Все изложенные выше права родителей на детей с древнейших времен относятся преимущественно к малолетним, с возрастом дети фактически становятся полноправными членами семьи и участниками в имущественных правах отца и матери.
б) Имущественные отношения родителей и детей. Семья, как субъект частного права, включаете себя не только обоих родителей, но и детей (преимущественно — сыновей), само собою разумеется, что активное проявление прав детей возвышается с течением их возраста. Скудные источники 1-го периода нашей истории не дают материала для уяснения состояния этого вопроса в то время, но аналогия древнего чешского и польского права не оставляет сомнения в том, что у славян общнастъ вещных прав родителей и детей существовала уже в древние времена: по одному чешскому акту 1203 г., бояре уступают монастырю свои имения, ‘испросив наперед согласие на это у своих жен и детей и прочих наследников’, в Польше в 1223 г. некто Сулислав продал деревню ‘cum consensu omnium filio-rum suorum’ (см. Шпилевского ‘Сем ейные власти’, стр. 214). В праве Московского государства то же явление открывается из многочисленных актов купли-продажи, в которых имущество приобретается и отчуждается вместе с детьми: например, ‘Се аз Андрей Нечай Иванов… (с) своим сыном Никитою продали есмя Ивану Федорову, сыну Межникову… пол обжи земли’ (ак. Юрид. N 71, XXI и 86). Другой пример: ‘А заложил ту деревню дед мой Никита и отец мой Александр Кирилловскому игумену’ (прав. грам. 1711 г. в Рус. Ист. Библиот., т. II, N 28). Невелик придал такой формуле сделок иной смысл, а именно: она будто бы означает не более как ‘приобретение и отчуждение имущества на вечное и потомственное владение’, т.е. на праве полной собственности. Такое толкование не согласно с истиной, ибо для означенной цели был’ бы полезнее упомянуть нарицательно о детях продавца, а не поименовать их, у продавца после продажи могли быть и другие дети. Далее, дети и вообще нисходящие, по закону и без того, не имели права выкупа имущества, отчужденного отцом и дедом, хотя этот закон (Суд. 1550 г.) и довольно поздний, но явление, сформулированное в нем, несомненно древнее. Закон этот не означает полного имущественного бесправия детей, а напротив, предполагает обычную солидарность воли всех членов семьи. Наконец, в сделках упоминаются дети не только продавца, но и покупателя, согласно с толкованием Неволина, это означало бы лишь приобретение в потомственную собственность, между тем после Уложения, когда вообще личные права индивидуумов начинают выделяться из прав семейных союзов, родовых и общинных, было постановлено, что вотчины, купленные отцом вместе с детьми, составляют общую собственность отца и тех именно детей, которые упомянуты в купчей (П. С. 3., N 1020, ук. 1683 г.), тогда же было особым указом определено, что только тогда имущество считается исключительно собственностью отца, когда оно куплено только на его имя, хотя бы при нем были невыделенные дети (П. С. 3., N 1157, отд. 2, ст. 6). Какая была бы надобность в подобных узаконениях, если бы до того времени практика не рассматривала всякое имущество как общесемейное, и всякое приобретение (а равно отчуждение) — как акт солидарности отца и его детей?
Общность существенных прав родителей и детей с особенной силой проявляется в сфере обязательственного права. Древний общеславянский принцип выражен в Полицком статуте так: ‘Добро и зло, корысть и тщета и долги, кому они должны и кто им должен, — все за одно, пока не разделятся’. Подобное начало в высшей степени применялось и в древний период русского права, когда дети отвечали даже по обязательствам, возникшим из преступлений их отца (выдача на поток с женой и с детьми), впоследствии ответственность детей в этом отношении ограничивалась (ст. Суд. Казимира), а в Московском праве совсем отменена. Зато ответственность по обязательствам, возникающим из договоров, сохранилась до Уложения царя Алекс. Мих. в полной силе: так, дети отвечают за долги умершего отца не в качестве наследников, а в качестве детей (Пек. Суды. Гр. ст. 85, ср. с 86-й). Равным образом и родители отвечают по обязательствам неотделенных детей: в 1568 г. некто подал явку об убийстве своего сына, в которой пишет: ‘а в долгу его чтобы я в конец не загиб’ (ак. юрид., N 45). Договоры обыкновенно пишут от имени всех членов семьи, которые находятся между собой как бы в постоянных корреальных отношениях: ‘а кой наш заимщик в лицех, на том деньги и служба’. Начало семейной общности обязательственных отношений ослабевает со времени Уложения царя Алексея Михайловича (см. Улож., X, 132, 245) по мере развивавшейся тогда индивидуализации права, но и тогда требовались особые разы, чтобы отстранить в частных случаях ответственность детей по долгам родителей, когда ими не оставлено никакого наследства и когда в сделках дети не участвовали (П. С. 3., N 290).
Законодательство со времени Петра В., идя неуклонно по пути выделения имущественных прав отдельных лиц, особыми указами установило полную раздельность прав родителей и детей, между прочим, неотделенные дети при родителях не имеют никаких прав на имущество последних, между тем как в практике взрослые сыновья продолжают распоряжаться семейным имуществом (П. С. 3., N 5658, ук. 1730 г.). Но зато неотделенные дети могут свободно распоряжаться своим собственным имуществом без согласия родителей (П. С. 3., N 11272, ук. 1761 г.). Такая полная раздельность имущественных прав вступила, однако, в противоречие с совершенным личным подчинением детей родителям: тем же ук. 1761 г. было полностью запрещено детям хотя бы совершеннолетним, но не отделенным и не имеющим своего имущества, входить в какие бы то ни были обязательства без согласия родителей (ср. указ 1766 г., П. С. 3., N 12593). Но когда, вопреки этому закону, сделки такого рода были совершаемы, то они сделались прикрытием обмана, ибо впоследствии, получив наследство, обязавшиеся отказывались от исполнения обязательства, ссылаясь на ук. 1761 г., почему в XIX ст. этот закон и был отменен (указ 1824 г., П. С. 3, N 29945).
4) Прекращение родительской власти. По византийскому праву родительская власть может превращаться как по воле родителей (эмансипацией), так и по закону вследствие проступков отца. По воззрениям русского обычного права, родительская власть не есть юридическое учреждение, а факт, данный природой и поддерживаемый нравственными началами: поэтому она не может быть никем искусственно прекращена до смерти родителей, но власть эта постепенно ослабляется по мере возраста детей и дряхлости родителей, так что семейная власть при жизни отца может совсем перейти к сыну. Из противоположных начал византийского и русского обычного права развились историческим путем следующие положения нашего права.
Во-первых, что касается эмансипации детей в силу их совершеннолетия, то на существование ее в Русском праве как будто указывают сказания древних арабских писателей о русских, а также обряды ‘посаженья на коня’ в 1-й период нашей истории и ‘постригов’ в Московском государстве. Казвини рассказывает: ‘Если у кого-либо родится сын, то отец заботится о нем до тех пор, пока он (сын) не достигнет совершеннолетия, тогда отец дает ему лук и стрелы, говоря: ступай и заботься сам о себе. С того времени он отсылает от себя сына и смотрит на него, как на чужого’. Но это, очевидно, перетолкованный обряд посаженья на коня, известный из отечественных источников. Самый же этот обряд означает не расторжение союза родителей и сына, а объявление сына совершеннолетним и признание за ним достоинства полноправного члена семьи. Такое же значение имеет и обряд ‘пострижения’, впрочем, он давно уже начал совершаться в ранней молодости и отнюдь не прекращал ни власти отца, ни забот его о сыне.
Во-вторых, преступления родителей первоначально не прекращали власти их над детьми: отец-преступник выдавался вместе с детьми на поток и разграбление. В Московском государстве действовало то же правило при ссылке родителей: велено было ‘ссылать в Сибирь на пашню с женами и детьми и на вечное житье’ (П. С. 3., N 772), однако вскоре по издании этого указа было разъяснено, что следует ‘ссылать с детьми, которые дети у них будут трех лет, а которые дети больше трех лет, и тех не ссылать’ (П. С. 3., N 846, указ 1680 г.), значит, вечная ссылка прекращала родительскую власть не только в отношении к совершеннолетним детям, но и малолетним свыше 3 лет, лишь младенцы, которых трудно отдать на попечение сторонних, следовали за своими родителями Петровское законодательство сделало еще шаг дальше, признав (в 1720 г.) вечную ссылку в каторгу, или так называемую политическую смерть, обстоятельством, совершенно прекращающим родительскую власть (П. С. 3., N 3628). От самих детей уже зависело продолжать сыновнюю связь, если они сами пожелают следовать за родителями.
В-третьих, почти такое же значение для судьбы родительской власти имеет поступление в монашество, которое и в московскую эпоху не лишало вполне гражданских прав, в том числе и прав родительских, но существенные и важнейшие права родительской власти терялись и тогда при поступлении в монашество: например, родители-монахи не могли отдавать детей в холопство) (Суд. цар., ст. 76). В новые времена монашество признано обстоятельством, полностью прекращающим родительскую власть.
В-четвертых, поступление в холопство также первоначально не вполне прекращало родительскую власть, несовершеннолетние дети, обыкновенно поступавшие в холопство вместе с родителями, оставались в подчинении этим последним, хотя фактически права родительской власти ограничивались в этом случае правами господина. Совершеннолетние свободные дети, само собой разумеется, освобождались от родительской власти (там же).
В-пятых, выдел сыновей, поступление их на государственную службу и замужество дочерей ослабляли родительскую власть фактически, но не прекращали ее. В новейшие времена был поставлен вопрос о сохранении родительской власти над замужними дочерьми (о чем упомянуто выше), вопрос о конкуренции власти родительской и власти мужа решен в пользу последней.
Наконец, только естественная смерть обоих родителей совершенно прекращала родительскую власть. Смерть одного из родителей переносила всю полноту власти на другого, оставшегося в живых.

III. ОПЕКА

По прекращении естественной родительской власти возможно и необходимо установление искусственной власти над семьей, если в ней остаются малолетние члены. Это установление именуется опекой.
Опеки по Русской Правде. Условия возникновения опеки по Русской Правде значительно отличаются от современных нам. По понятиям древнего права, семья после смерти ее главы может быть поддержана в своем прежнем составе естественно или посредством главенства матери, или властью старшего брата. Но обоих этих условий может и не существовать: мать также может умереть или идти во второй брак, между тем все дети могут быть малолетними. Таким образом, открывается промежуток между смертью наследователя и моментом, когда наследники могут вступить в его права. Это промежуточное время и вызывает необходимость учреждения опеки. Из сказанного видно, что опека учреждается в двух случаях: а) при малолетстве всех детей, б) при выходе матери замуж и (разумеется) смерти ее. Оба эти условия Русская Правда выразила так: ‘Если будут (останутся) у мужа в дому дети малые, не могущие сами о себя печаловаться, а мать их пойдет замуж, то отдаются на руки ближнему’ (Кар., III). Отсюда следуют такие положения относительно лиц, принимающих опеку: мать, остающаяся с детьми, отнюдь не есть опекунша: понятия опеки и материнской власти взаимно исключают друг друга*. Правда, уже и тогда явилась мысль о необходимости особых средств обеспечения детей от злоупотреблений со стороны матери: постановлено, что если она растеряет имущество и пойдет замуж, то должна возместить растрату (113), но это предполагается только на случай выхода матери замуж. Ни о какой ответственности матери закон не говорит, если она остается при семье ее главой. Во-вторых, и в случае вступления матери во второй брак она может сохранить некоторое отношение к своей малолетней семье, потому что опекуном может быть назначен отчим. Можно бы подумать, что этот второй отец есть также отец, а не опекун, но закон стремится тотчас же устранить подобное предположение и настаивает, что отчим не может переделывать распоряжений отца, если этот последний оставил ‘ряд’, и, само собою разумеется, не может сам сделать произвольного ‘ряда’. По общему правилу, опекуном назначается (как при смерти матери, так и при выходе ее в замужество) ближний, т.е. родственник. Власть опекунская заменяет власть родительскую, но отличается существенно от нее (Р.П. Кар. III), власть опекуна точно определена законом со стороны прав и обязанностей ее: она простирается только до совершеннолетия детей (‘донележевъзмогут’), имущество сдается опекуну при свидетелях с тем, чтобы оно (капитал) было возвращено детям в целости, прикуп же, т.е. приращение, идет в пользу опекуна за то, что он кормил детей и заботился о них. За растрату принятого имущества он отвечает (платит) детям. Обязательство это простирается и на опекуна-отчима. Даже если отчим умрет, оставив и сводных и своих детей малолетними, то при совершеннолетии их родной сын его обязан вознаградить своих единоутробных братьев за растраты, сделанные его отцом (115). Существование и величина растраты определяются ‘людьми’ сторонними, третейскими судьями. Опека устанавливается общественной властью, как это можно видеть из существа ее в приведенных постановлениях. Надо полагать, что здесь разумеется власть общинная, ближайшая к семейной, но в классах общества, ближе стоящих к князю, может подразумеваться и власть княжеская. Однако установление опеки может быть сделано и умершим отцом, может входить в содержание ‘ряда’. В таком случае отец может назначить опекуном и совершенно стороннее лицо — не родственника, равным образом при этом устанавливается и участие свидетелей при сдаче имущества (в силу неограниченности прав отца). О подобном случае рассказывает Патерик Печерский, говоря, что некогда было два друга (побратима): Иоанн и Сергий, и первый, умирая, отдал второму сына своего Захарию под опеку вместе с его имуществом (весьма значительным — 100 грив, серебра и 100 грив, золота). Но друг оказался коварным и обманул доверие побратима, желая завладеть имуществом малолетнего. Затем следует чудесное открытие замысла. Очевидно, что здесь нет участия свидетелей. Из этого же рассказа узнаем, что совершеннолетие, до которого должна была простираться опека, назначалось в 15 лет.
_____________________
* Проф. Сергеевич говорит: ‘по Рус. Правде опека, по смерти отца, принадлежит матери’, хотя и продолжает: ‘здесь за матерью признана такая же власть, какая принадлежит отцу’ (Лекц. и исслед. 1899 г., стр. 387).
_____________________
К этим постановлениям Русской Правды последующее законодательство и юридические акты не прибавляют ничего существенно нового, значение матери как главы семьи, а не опекунши удерживается, но несколько ослабляется влияние родственников мужа. В период империи древние начала опеки во многом изменяются. По законам Петра В., главный наследник (при единонаследии) есть необходимый опекун своих малолетних братьев и сестер (ук. 1714 г., П. С. 3., N 2789, п. 4), но затем в инструкции магистратам 1724 г. (П. С. 3., N 4624, п. 46) предписывается магистратам назначать опекуна в том случае, если он не был назначен завещанием отца. Это нужно считать первым установлением опеки как особого государственного учреждения с властью, контролирующей деятельность опекунов (роль, которая в древности могла принадлежать церкви). Окончательное установление таких учреждений принадлежит императрице Екатерине II: по Учреждению о губ. 1775 г., для дворян устанавливается дворянская опека при уездном суде, а для граждан — городовой сиротский суд при магистрате (Учр. о губ., ст. 209-222 и 292-305, опека над малолетними из казенных крестьян поручена в 1797 г. волостному голове, опека над лицами духовного сословия поручена духовному начальству в 1817 г.). Тогда в законе определяются качества, требуемые от опекуна, опекуном не может быть банкрот и подсудимый, тогда же определен порядок отдачи в опеку, власть опекуна и прекращение опеки, если опекун не назначен в завещании, его назначает дворянская опека или сиротский суд, оставленному имуществу составляется опись с участием упомянутых правительственных мест. Обязанность опекуна не ограничивается управлением имения: он обязан воспитывать опекаемого надлежащим образом (причем закон определяет даже качество домашних учителей и прислуги). Опекун обязан представлять ежегодные отчеты. Вознаграждение за деятельность опекуна таксируется (5 % дохода). После Учреждения о губерниях при Екатерине(22 декабря 1185 г., П. С. 3., N 16300) установлено различие опеки и попечительства, опека может быть окончена в 14-летнем возрасте опекаемого, который может просить о назначении себе попечителя, совершеннолетие и вступление в управление имением отнесены к 17 лет, но с ограничением права продажи и залога недвижимого имущества без согласия попечителя до достижения 21 года, когда власть попечителя оканчивается. Из этого следует заключить, что в период 14-17 лет несовершеннолетний сам распоряжается имением, но лишь с согласия попечителя, в период 17-21 года он распоряжается самостоятельного всех случаях, кроме отчуждения недвижимого имущества, что потом изменено указом 1826 г.

B. ПРАВО НАСЛЕДСТВА

Происхождение права наследства и периоды его развития

Историческим основанием права наследства служат союзы лиц, устраиваемые самой природой, — семьи и роды. Первоначально все имущественные права (как мы видели) принадлежат всем членам семьи или рода в совокупности. Смерть главы семьи или другого члена ее лишь переставляет порядок участвующих. Образцом этого порядка может служить родовое владение Рюриковичей русской землей.
При полном господстве такой общности прав семьи или рода наследственного перехода имущества существовать не могло, ибо смерть лица не обусловливала перехода прав. Но история застает каждый народ в состоянии переходном к правам личным, лицо уже отчасти выделяется из общей родовой массы, хотя далеко не сразу завоевывает себе положение и значение. Однако в первый период (у нас период Русской Правды) первобытные основания наследственного права имеют следующие признаки: наследуют только члены семьи, воля завещателя подчинена этому порядку, наследодатель не может завещать имущества сторонним лицам, если нет членов семьи, то наследство переходит к представителю общественной власти. Таково право наследства по Русской Правде.
Затем, во второй период, с постепенным освобождением личности появляется возможность оставлять наследство сторонним лицам, если у наследодателя нет ‘своих’, т.е. нисходящих и боковых родственников, хотя права наследников по завещанию резко отличаются от прав наследников по закону. Круг лиц, призываемых к наследованию по закону, расширяется, простираясь на ближайшее и дальнее родство, ибо вообще сфера влияния гражданских прав лица раздвигается стечением истории, несмотря на новые стеснительные условия, введенные Московским государством. Таково право наследства в Пскове, Новгороде и Московском государстве.
Третий период истории права наследства, т. е, время империи, открывает большие права для наследодателя в отношении ко всем имуществам, кроме родовых, круг призываемых к наследству по закону простирается уже до бесконечности.

Период Русской Правды

Период Русской Правды охватывает не только самую Русскую Правду, но и время, предшествующее ей. В договоре Олега находим следующую статью (13): ‘Если кто умрет (из русских в Греции), не урядивши своего имения и не имеет своих (т.е. нисходящих при себе в Греции), то имущество возвращается к его милым ближикам’ (т.е. родственникам) в Русь. Если же он (умерший) сделал обряжение (завещание), то имущество получает тот, кому он записал наследовать имением, наследник может получить его от русских, торгующих (в Греции), или других, ходящих в Грецию и ‘удолжающих’. В этой статье находят: а) различение наследования по закону и наследования по завещанию, б) в наследовании по закону различаются ‘свои’ (sui) т.е. нисходящие, от ближиков, боковых родственников, о завещании говорится как о письменном акте. На этих основаниях одни полагают, что в статье договора Олега отразилось только византийское право и византийское воззрение на наследство. По мнению других (Эверса), здесь нельзя различать ни русское, ни византийское право, а надо признать частное международное право. Статья имеет в виду не определение порядка наследования после руссов, живших в Греции, а возвращение такого наследства в Россию. По праву Русской Правды, как увидим, боковым родственникам не могло переходить имущество наследодателя ни по завещанию, ни по закону: имущество бездетного переходило к князю. Но в Греции не могли действовать права русского князя, русские не хотели допустить в таком случае и прав византийского императора. Отсюда явилось требование о непременном возвращении имущества в Русь.
Во всяком случае, следует признать, что право договора с греками в этой его части отнюдь невыражает характерных признаков древнейшего русского права наследства. Истинным выразителем его служит Русская Правда.
Ряд (наследование по завещанию). Выше было сказано, что точное различие наследования по закону и по завещанию не может быть приписано временем древнейшим. В исторической преемственности нельзя говорить ни о преимущественной древности завещательного наследования, ни наоборот. Первоначально оба способа наследования неразличимы, ибо закон заменяется обычаем, а обычай складывается из проявлений воли частных лиц.
В Русской Правде по внешности различают ее завещание: — ‘ряд’ — и наследование без завещания. Но по внутренней сущности того и другого между ними нет существенного различия. ‘Ряд’, или, по терминологии договора Олега, ‘обряжение’, есть завещательное распоряжение. Но содержание этого распоряжения не есть назначение наследника (в чем заключается вся сущность римского тестамента), а лишь распределение имущества между готовыми (законными) наследниками. Сообразно с этим находим в Русской Правде, с одной стороны, твердое определение ненарушимости воли завещателя: ‘такоже есть ряд, яко же рядил’ (Кар., 112), ‘кому мати всхочет, тому даст: даст ли всем, и всем разделять’. Но эта ненарушимая и священная воля простирается только на распределение имущества: ‘если кто умирая разделит дом детям своим, на том и стояти, если же умрет без ряду…’, то наступают такие-то последствия. Итак, ‘рядом’ назван раздел дома. Да это так и естественно предполагать в первобытные времена: воля завещателя естественно наклоняется в пользу собственных детей, если они есть. Отсюда в последующих духовных грамотах XIV в. завещание пишется всегда, но всегда имущество завещается в пользу законных наследников. И это не значит, что воля завещателя стеснена внешними предписаниями, что завещателю предписано ограничивать выбор наследников только нисходящими, напротив, он, свободно распоряжаясь, оставляет наследство всегда детям, отсюда выработанный обычай и закон для преемства без завещания. В духовной Климента говорится, что завещатель избрал стороннего наследника, ‘потому что у меня не было ни брата, ни сына’.
Для уяснения такого характера завещания могут быть приведены черты даже римского права из древнейших его времен: и у римлян первоначально завещатель всегда отдавал предпочтение нисходящим перед боковыми и сторонними: далее, при назначении наследником стороннего последний усыновлялся завещателем, и самое назначение наследника совершалось первоначально в куриатских комициях. Для уяснения первобытного завещания может служить и нынешнее обычное право (см. Чубинского ‘Народа, юридич. обычаи’, N 117 и др.).
Итак, первоначальное завещание есть лишь распределение имущества между законными наследниками. Русская Правда не дает ни малейшего основания предполагать, что завещатель мог назначить наследником стороннее лицо ни тогда, когда у него есть дети, ни даже тогда, когда у него их нет. Но из первого делается исключение при введении христианства. В языческую эпоху, при господстве теснейшей и исключительной семейной связи, для наследодателя не было лиц близких к нему за пределами семьи. С введением же христианства общественные связи расширились, явился разряд лиц, столь же близких ко всем, как и родные члены семьи, — это отцы духовные, духовенство. Каждый наследодатель, распределяя имущество между детьми, включал в число своих близких и церковь, отделял часть имущества ‘по душе’. Таким образом открылся как бы больший простор для субъективной воли. Однако сила обычая тотчас взяла перевес над субъективной волей и в этом отношении: обычай утвердил обязательность этого выдела ‘по душе’, так что и в том случае, когда кто-то умирает ‘без ряду’, то при разделе между детьми следует выдача части ‘по душе’: ‘пакы ли без ряду умреть… на самого часть дати ‘по душе’ (Кар. 105). Принцип, что завещатель не может распорядиться своим имуществом и тогда, когда у него не останется законных наследников, ослабевает и отменяется уже в XIII в. До нас дошла от этого века одна духовная, в которой завещатель (новгородец Климент) отдает свое имущество сторонним лицам, ‘потому что у него не было ни брата, ни сына’. По Русской Правде, в таком случае следовала выморочность, и имущество переходило к князю.
Что касается формы составления завещания, то, хотя Русская Правда ничего определенного не постановляет, однако дает право предполагать, что обычной формой было словесное совершение завещания: говоря о праве матери завещать имущество, Русская Правда продолжает: ‘если же без языка умрет’, то наступает законное наследование. Словесная форма вполне согласна с сущностью ‘ряда’, ряд есть распоряжение имуществом с общего согласия членов семьи. Это не частная воля, которая должна быть известна другим со всей точностью, а коллективная воля всей семьи под руководством отца. Впрочем, от времени Русской Правда дошли до нас и письменные завещательные акты: именно (кроме упомянутой духовной Климента) духовная Антония Римлянина 1147 г. и два духовных завещания кн. Владимира Васильковича Волынского. И тот и другие из этих актов не соответствуют, однако, понятию Русской Правды о ряде: первое есть завещание монаха, второе — князя, а у князей родовое преобладало над семейным. Последние названы рукописаниями т.е. таким термином, который впоследствии специально приурочен к завещаниям, писаны они, по приказанию князя, писцом его Федорцем и имеют форму, до сих пор удержавшуюся за актами этого рода, т.е. начинаются словами: ‘во имя О. и С. и Св. Д.’ Из этих двух грамот первая, в пользу брата его кн. Мстислава, есть акт государственный — передача княжескою стола, вторая, в пользу жены завещателя, имеет значение частного завещательного акта: в нем князь передает жене город Кобрин, три села и монастырь. Замечательно, что села завещатель называет своими, а об одном говорит прямо, что купил его у такого-то за такую-то сумму. Таким образом, для завещателя открывается в первый раз больший простор субъективной воли в распоряжении своим благоприобретенным имуществом. Разумеется, город Кобрин не подходит под это понятие, но завещатель и распоряжается не самим городом как частным имуществом, а лишь доходами с этого города, очевидно, что пользование этими доходами есть выдел вдовьей части в пожизненное владение, тогда как села завещаны в полную собственность княгини, что обнаруживается из весьма оригинального конца этого завещания: ‘а княгиня моя, после смерти моей, если захочет идти в черницы, пусть идет, если же не захочет идти, то как ей любо: мне не смотреть, вставши из гроба, что кто будет делать после моей смерти’.
Право делать завещание приписывается в Русской Правде лишь отцу и матери в отношении к детям и мужу на выделе жене, чем в высшей степени подтверждается указанное нами понятие о ‘ряде’ Русской Правды.
Наследование по закону (по обычаю). Первоначально закон не вмешивался в порядок наследования: каждый раз отец семейства, по соглашению с прочими членами семьи, распределял имущество на случай смерти. Постановления Русской Правды о наследстве явились на тот случай, когда кто-то умрет ‘без ряду’. Каждый отец распределял имущество между своими детьми. Поэтому и закон, когда не осталось завещания, старается распределить имущество умершего так, как бы сделал это сам наследодатель, если бы он успел распорядиться. Таким образом, наследство по закону является не ограничением воли завещателя, а восполнением ее, и то и другие в существе тождественны.
Круг лиц, призываемых к наследству по закону, есть семья в самом тесном смысле, т.е. как союз супружеский и союз родителей и детей. Наследуют только дети умершего, а равно в разделе имущества, т.е. в наследстве в неточном смысле, участвует его вдова и церковь. Никто из других лиц (например, боковых родственников) к наследству не призывается. Русская Правда определяет общий порядок наследования по закону в двух первых своих статьях о наследстве (103 и 104 Кар.), здесь она различает порядок наследования в классе смердов, с одной стороны, и в классе бояр, боярской дружины и людей — с другой. В первом случае наследство переходит ‘детям’ в собственном смысле, т.е. мужского пола, если же их нет, а есть дочери, то эти последние, не получая наследства, получают лишь выдел приданого. В остальных классах общества, за неимением сыновей, наследуют и дочери. В первом случае при неимении сыновей, во втором — сыновей и дочерей, оставшееся имущество становится выморочным и идет князю. Таков простой и ясный смысл статей Русской Правды.
Но при этом возникает множество вопросов: призываются ли к наследованию боковые? Почему в сословии смердов исключаются от наследования дочери? Почему не упоминаются дальнейшие нисходящие — внуки и т.д.? Все эти вопросы, подсказанные позднейшими условиями права наследства, подали повод к различным перетолкованиям ясных статей Русской Правды.
Так, одним исследователям (Никольский) казалось, что необходимо в эпоху Русской Правды распространить круг наследующих и на боковых. Поэтому они думают, что Русская Правда в упомянутых двух статьях изображает не общий порядок наследования, а специальный: будто бы общий порядок наследования всех свободных лиц призывал к наследованию и боковых родственников, но из этого порядка исключаются класс смердов и класс бояр и дружинников. Как тот, так и другой состоят из лиц, зависимых от князя по личным отношениям. Смерды — это низший безземельный класс, преимущественно сельских обывателей, подобный сербским прениям и кметам Вислицкого статута. Они жили и работали на княжеских или (что то же) общественных землях, владея имуществом лишь на правах пользования. И в Польше до Вислицкого статута наследство после кметов шло в пользу князя, но этот статут признал такой обычай несправедливым и допустил к наследованию их родственников (соп-sanguineos vel affines). В подобной же личной зависимости от князя находился класс, стоящий на противоположной ступени общественной лестницы, — бояре. Сличая наше право с сербским, Никольский находит большое сходство между положением наших бояр и сербских властелинов, которым, по закон. Душана, сербский царь наследовал в их движимом имуществе. Из нашего изложения государственного права Древней Руси видно, что в замечаниях о положении смердов есть некоторая доля истины. Действительно, их особым положением зависимости объясняется privilegium odiosum в их порядке наследования не от общего (мнимого) порядка наследования, а от того, который действительно существовал для бояр и ‘людей’. По мнению П.П. Цитовича, и здесь, т.е. в отношении к смердам, нет никакого исключения, он полагает, что и после смердов наследство только тогда идет князю, когда у смердов не осталось детей вообще, т.е. как мужского, так и женского пола. Но если так, то тогда незачем было отдельно говорить о смердьем наследстве, в противоположность боярскому и людскому. Что же касается класса бояр и боярской дружины, то вывод Никольского должен быть признан совершенно ошибочным: в эпоху 3-й Русской Правды, т.е. в XII-XIII вв., класс этот должен быть признан вполне свободным от личной зависимости от князя. Более того, сама Русская Правда ясно указывает, что порядок наследования, изображенный в 104-й ст., есть порядок общий, а не специальный: эта статья надписывается (в Кар. списке): ‘о боярском наследстве и о людском’, т.е. о наследстве ‘людей’ — термин, под которым разумеются все свободные граждане. Таким образом, несомненно, что Русская Правда допускает наследование только детей, но исключает от наследования дочерей в сословии смердов. Допускается ли при этом наследование дальнейших нисходящих, т. е, внуков и т.д.? Хотя Русская Правда об этом не упоминает, но допустить утвердительный ответ на этот вопрос необходимо под тем только условием, что внуки живут в нераздельной семье с их дедом-наследодателем. Но Русская Правда, очевидно, имеет в виду тот быт, когда каждый женатый сын выделяется в особый дом, основывает независимое хозяйство, т.е. имеет в виду не сложную семью, не род, а семью в тесном смысле, а потому и не считает нужным упоминать о дальнейших нисходящих. Такова общая сфера наследования по Русской Правде.
Определив общую сферу права наследства, мы должны ознакомиться, в частности, с отношениями к этому праву отдельных членов семьи.
Наследование сыновей. В этом отношении уже в Русской Правде ясно выражен отличительный принцип русского права: к одновременному наследованию призываются все сыновья: ‘пакы ли без ряду умрет, то всем детем’ (105): Напротив, отличительная черта древне-германского права есть наследование одного сына по крайней мере в главном имуществе. Принцип первородства, впрочем, не составляет особенности только германского права: известно его значение у восточных народов (например, у евреев). Немецкий историк Филипс весьма основательно объясняет господство принципа первородства следующими бытовыми условиями: старшие братья, способные носить оружие, исключают младших, не достигших совершеннолетия. ‘Старший брат — вместо отца’, как говорилось и в русском княжеском роде. Но в русском праве принцип первородства, получивший решительное преобладание в государственном праве, совершенно исчез в порядке частного наследования. В позднейшее время, при Петре В., оба эти начала столкнулись в указанной противоположности на русской почве.
Способ наследования сыновей может быть двоякий: братья по смерти отца или остаются в общем совладении, или делят имущество поровну. Первый случай представляет чистый тип древнейшего наследования, когда права на имущество не претерпевают никакого видимого перехода, старший заменяет отца. Второй способ — раздел имущества на равные части — совершается или вследствие ряда, данного отцом, или по взаимному соглашению братьев. Русская Правда говорит только, что если отец умрет ‘без ряду’, то дом всем детям, и не входит в дальнейшие и подробнейшие объяснения, но из этого выражения само собой вытекает порядок равного раздела имущества. Из этого сделано одно исключение, что отеческий двор во всяком случае оставляется в пользу младшего: ‘двор без делу отен всякой меншему сынови’ (Кар., 112). Что означает здесь ‘без делу’? То ли, что двор не включается в раздел, или заменяет для младшего сына его законную часть наследства? Следует думать, что он входит в состав следующей младшему части. Объяснение мотивов этого находим в живом обычном праве (см. у Чубинского: Нар.-юрид. об., N 118: крестьянин завещает свой собственный дом с усадьбой меньшим своим сыновьям, потому, что старший имеет свою собственную усадьбу). Иногда обычай Русской Правды называют миноратом, но напрасно. Мотив закона не большее, а вернейшее обеспечение младшего, который может оставаться малолетним и должен иметь готовый кров.
Как сказано, Русская Правда не вмешивается в определение наследственных долей сыновей. Но она предвидит, что спор о разделе наследства возможен, в таком случае она предоставляет решение воле князя, который посылает своего детского делить детей (Кар. 117). Между тем, по древнейшему церковному уставу (Владим.), споры о наследстве вообще подлежат решению церковной власти: ‘братни ли дети тяжются о задници…’ (здесь, кажется, следует читать: братья или дети…). Это обстоятельство выставляется как аргумент против подлинности церковных уставов. Но известно, что в Древней Руси все право наследства, наравне с семейственным, подлежало ведению церкви. Противоречие может быть разрешено или тем, что в Русской Правде отразились обычаи древнейшие дохристианские, или тем, что, по буквальному смыслу Русской Правды, князю предоставляется решение споров (Не о наследстве, а именно о дележе имущества) тогда, когда тяжущиеся сами пожелают обратиться к суду князя.
Наследование дочерей. В представленной выше схеме круга наследующих было показано, что по общему порядку дочери наследуют только при неимении сыновей, по специальному же порядку (в классе смердов) дочери не наследуют и тогда, когда сыновей не осталось. Исключение дочерей от наследства при сыновьях есть общий принцип славянского и германского права. Из славянских законов древнемазовецкое право выражается так: ‘ex antiqua consvetudine’ — дочери не наследуют в отеческих имениях и некоторых других имуществах при братьях и их детях, но всегда остаются у них in dote, иначе — па posady’. Древнегерманские законодательства, делая такие же постановления, отчасти указывают и на свои мотивы: так, англоверинские законы отказывают дочери в наследстве не только при братьях, но и без них, если наследство состоите недвижимом имуществе, что и называлось в собственном смысле haereditas, к наследованию же денег и движимости (mancipio) допускают и дочерей, если нет сыновей. Недвижимое имущество при отсутствии сыновей переходит не к дочери, а к ближайшему родственнику со стороны отца.
Нечто подобное было впоследствии и в нашем праве, когда, например, в княжеских вотчинах не призывались к наследству дочери: вотчины шли в казну и по воле государя передавались родственникам умершего, а дочерям выдавалось приданое. Мотив этот понятен: недвижимое имущество обременено служебными обязанностями по отношению к государственной власти, обязанности эти (преимущественно военную службу) женщина лично исполнять не может. Но в Русской Правде такого мотива нет: имущество, о котором она говорит вообще в своих статьях о наследстве, есть двор, статок, добыток (движимость). Здесь должна присутствовать другая причина более общего характера, эта причинаесть первобытная семейная основа права наследства, семью продолжают сыновья, а не дочери, выйдя замуж, дочь основывает другую семью. На этом мотиве держатся и нынешние права наследования дочерей, столь противные справедливости.
Исключение незаконорожденных. Во всех предыдущих положениях разумеются дети законнорожденные. Но во время Русской Правды понятие это было довольно шатко, так как не исчезло еще ни многоженство, ни свобода разводов. Было ясно только отличие жен от рабынь-наложниц. О детях, рожденных от этих последних, Русская Правда определенно постановляет, что наследства им нет, но по смерти отца дается свобода им с матерью (Кар. 110). В таких случаях, по указанию позднейших обычаев, освобожденным следовал наделок, состоявший в движимых вещах.
Таков порядок наследования нисходящих по общей норме, а именно порядок наследования после отца.
Наследство детей после матери. Другой порядок соблюдается, если наследование идет от матери. Во-первых, смысл текста Русской Правды дает понятие, что матери принадлежит большая свобода в распоряжении своим имуществом, чем отцу: ‘А матерняя часть детям ненадобна (т.е. на эту часть не могут заявлять притязаний), но кому мать захочет, тому и отдаст’ (Кар. 114). Это постановление, относящееся собственно к завещательному праву, указывает, однако, на разницу наследства после матери, лежащую в самом существе его. И действительно: далее Русская Правда так определяет законный порядок наследования после матери: ‘если она умрет без языка, то у кого (из детей) она жила во дворе, у кого умерла и кто ее кормил, тому и получать наследство’. Другая статья (116) служит разъяснением и дальнейшим развитием этого постановления. Как сказано, дочери при сыновьях не наследуют после отца, после же матери может ли наследовать дочь, когда именно дочь, а не сыновья, приютила мать и кормила ее до смерти? Русская Правда говорит: ‘Мать может отдать все кому угодно из сыновей перваго ли, или второго мужа, кто только к ней был добр. Если же все сыновья ее будут непочтительны (‘лихи’), то может дан. дочери, которая ее кормила’. Здесь опять Русская Правда говорите наследовании завещательном, но мы уже знаем, что завещательный порядок совершенно тождествен с законным. По сравнению с предыдущей статьей ясно, что если мать умрет без языка, то имущество получает тот, у кого она жила, хотя бы то была и дочь. Мысль о том, что мать может примкнуть со своим имуществом к стороннему (при непочтительности всех детей), отнюдь не вытекает из текста Русской Правды. Согласно церковным уставам, надо думать, что в таком случае вдова находит приют в церкви.
На чем основывается эта разница в порядке наследования после матери и отца? На том, что мать остается главой и продолжательницей власти в семье лишь тогда, когда семья остается неразделенной. Но если раздел последовал и вдова получила свой законный выдел, то она уже не принадлежит ни к какой из новых семей. Она может примкнуть по собственной воле и выбору к какому-либо из детских семейств, к которому в таком случае приурочивается принесенное ею имущество. Впрочем, все эти замечания относятся только к наследованию после матери-вдовы. Но если жена умерла при муже, то ее имущество до смерти мужа, хотя бы он вступил во второй брак, остается в составе общесемейного имущества. Лишь после смерти отца дети ее наследуют ее часть, но уже наследуют все дети, может быть включая и дочерей.
Наследование восходящих. Из предыдущего видно, что наследование идет в порядке естественного поступания поколений от старшего к младшему. Русская Правда умалчивает о наследовании восходящих, конечно, не потому, что родительская власть исключала возможность существования у детей отдельного имущества. В одной семье это, конечно, нужно предположить, но сыновья отделенные, без сомнения, могли иметь и имели свое независимое право на имущество: им мог наследовать отец. Но Русская Правда молчит и не дает никакого основания предполагать существование такого обратного порядка наследования, именно вследствие указанного выше общего характера права наследования, определяемого сферой семьи.
Наследование супругов. В понятие семьи входит не только союз родителей и детей, но и союз супружеский. Устанавливает ли древнее право порядок наследования в этом союзе? Русская Правда содержит в себе несколько статей о праве жены на оставшееся после мужа имущество. Поэтому можно подумать, как и думают обыкновенно, что Русская Правда определяет права наследства жены после мужа, хотя не устанавливает обратного порядка, т.е. наследования мужа после жены. Если признать верным первое, т.е., что, по Русской Правде, жена наследует мужу, то второе, т. е, ненаследование мужа жене, можно бы объяснять тем, что жена не имеет никаких имущественных прав при муже, а потому и не может оставить никакого наследства.
а) Наследование жены. Однако проверим первое: дает ли Русская Правда жене право наследовать после мужа? В статье 106-й, в частности, говорится: ‘а наследство ей (жене) мужнино не надобе’, т, е. она не может иметь притязаний на наследство после мужа. Думаем, что наш памятник точно отличает понятие наследства от выдач и выделов, которые могут быть сделаны после смерти лица из его имущества кому-либо, и от других прав, которые могут лишь казаться правами наследования. Поэтому те права, которые Русская Правда назначает жене, не должны признаваться и именоваться наследством. Что же именно Русская Правда назначает жене? Она возвращается к этому вопросу два раза (ст. 106 и 113) и имеет в виду два возможных случая: I) семья после смерти отца может остаться неразделенной, тогда мать семейства, оставшаяся вдовой, становится главой семьи* даже в том случае, если бы дети не хотели держать ее на дворе: ‘если она захочет остаться с детьми, то во всяком случае исполнить ее волю, а детям воли не давать’. Если семья не противится власти матери, то, очевидно, мать не нуждается ни в каком выделе имущества как хозяйка. Доказательством того, что такое отношение к имуществу мужа Русская Правда допускает для вдовы, служит следующее указание: ‘Если жена обещается сидеть (вдовой) по муже, но растеряет имущество и пойдет замуж, то платить ей все детям’ (113). Ее безотчетная родительская власть разрушается лишь вторым браком. Но восприятие родительской власти не есть переход имущественных прав в наследстве. 2) Если же семья делится по смерти отца, то какое положение наступает в этом случае для матери? Тогда она получает выдел из имущества мужа: ‘если жена останется вдовою после мужа, то дать ей часть, взявши ее от детей’. Эта часть может быть ей назначена мужем в завещании (‘а что на нее муж возложил, тому она госпожа’), может быть и выделена при разделе детей. Какая часть должна быть выделена по закону, этот вопрос может быть решен лишь предположительно и по аналогии с правами других народов, а именно часть вдовы должна равняться сыновней. Но этот выдел не есть наследство. Единственное право на полученный законный выдел, предоставляемое вдове, это распоряжение им на случай смерти в пользу своих детей или одного из них. Такой выдел есть то же, что называлось впоследствии прожиток. Лучшее уяснение характера этого ‘прожитка’ заключается в судьбе его в таком случае, когда вдова идет во второй брак. Судя по древнейшим завещаниям, часть, данная на прожиток, атакой случае обыкновенно возвращается семье — детям (за немногими исключениями, как выше в духовной кн. Владимира). Косвенным образом то же самое можно вывести и из самой Русской Правды: ‘аще жена сяджет по мужи’, т.е. если останется вдовой, ‘то дать ей часть’, очевидно, разумеется, что если жена не остается вдовой, то и части не получает. 3) Наконец, приданое, принесенное женой и состоявшее в распоряжении мужа, после смерти мужа возвращается ей (на что намекает ст. 106 Кар.), но это, очевидно, не имеет никакого отношения к праву наследства.
______________________
* Изложенные выше узаконения о причислении вдов к людям церковным относятся к вдовам бесприютным и бессемейным.
______________________
б) Наследование мужа. Русская Правда указывает выдел жене после смерти мужа, но не говорит ни о каких правах мужа на имущество жены по ее смерти. Предположение, что муж потому не наследует после жены, что жена не имеет никаких имущественных прав по отношению к мужу, прямо опровергается текстом Русской Правды. Она предвидит, что могут остаться дети от двух жен, и постановляет, что каждый из детей наследует в имуществе своей матери. Относительно второй жены, оставшейся вдовой, можно еще подумать, что речь идет об имуществе, выделенном ей мужем ‘на прожиток’, но относительно первой, умершей ранее мужа, такое предположение невозможно. Ясно, что здесь речь идет о собственном имуществе жены, принесенном ею в виде приданого или приобретенного во время брака. Имущественные права жены, подчиненные правам мужа при существовании брака (см. выше об имущественных отношениях супругов), выделяются и специализируются при прекращении брака смертью того или другого супруга. Итак, не по этой причине Русская Правда обходит молчанием право мужа наследовать жене. Можно бы предположить для такого умолчания общую причину, именно неполноту и казуистичность памятника, но Русская Правда очень полно затрагивает все стороны взаимных отношений членов семьи и в праве наследства и два раза говорит о правах вдовы, таким образом, были все поводы для составителя памятника вспомнить и об обратных правах мужа. Следует заключить, что древнейший закон потому обходит это явление, что его не существовало в действительности. Так оно и есть в последующем периоде, в особенности в праве литовско-русском, что удержалось и до сих пор в законах малороссийских губерний. Но нет никакого сомнения, что муж после смерти жены не лишается права владения и пользования ее имуществом, что оно не отбирается у него, как это видно из приведенного выше постановления о том, что по смерти отца единоутробные дети наследуют каждый в имуществе своей матери, стало быть, до смерти мужа имущество первой жены находилось в его пользовании и заведовании. Но это пользование отнюдь не есть наследство: муж лишь продолжает пользование. Это обстоятельство окончательно уясняет нам назначение выдела жене. О нем упоминает Русская Правда (умалчивая о праве пользования мужа) только потому, что по смерти отца семейства может последовать полный раздел семьи, а по смерти матери семейства при живом отце этого быть не может,
Итак, по древнейшему русскому пр аву, супруги не наследуют друг другу (что и согласно с естественной преемственностью наследства в преемственном порядке поколений), но тот и другой супруг пользуются пожизненно или всем имуществом семьи, или (жена) частью этого имущества.
Таковы несложные формы права законного наследования по Русской Правде, истекающие из одного общего начала и последовательные во всех подробностях.
Юридическая сущность наследования по Русской Правде. Иногда встречается предположение, что право наследства есть явление искусственное, обязанное своим происхождением закону, ибо первоначально вовсе не было понятия о праве наследства как переходе всех имущественных прав умершего на другие лица, наследством первоначально назывались будто бы вещи, оставляемые умершим (бесхозяйные), a не права. Но истинный взгляд на юридическую сущность права наследства заметен уже в древнейшие времена русского права. Мы упоминали о постановлении Русской Правды, по которому наследник отчима обязан вознаградить его пасынков за растраченное отчимом имущество этих последних (Кар. 115). В договоре с немцами 1229 г. определенно постановлено: ‘Если иностранец дает в заем деньги княжему холопу или иному доброму человеку, атот умрет не заплатив, то кто берет его наследство, тот платит и долг немцу’. Ключ к объяснению этого самый простой: преемство имущественных прав сосредоточивается в семье, которая и заключает обязательства сообща и отвечает по ним сообща, несмотря на совершающиеся перемены в личном составе семьи.

ПЕРИОД ВТОРОЙ

I. Право наследства (в XIV и XV вв.) в Новгороде и Пскове

Нельзя принять мысль К.Д. Кавелина о том, что порядок наследования, изображенный в Псковской судной грамоте, есть порядок более древний сравнительно с установленным в Русской Правде: первый будто бы уцелел в Новгороде и Пскове потому, что эти государства-общины менее подверглись потрясению со стороны варяго-русского княжеского элемента, вследствие этого (будто бы) в Новгороде и Пскове семьи и роды разлагались медленнее, чем в остальной России. Едва ли торговый быт содействует сохранению семейной солидарности, напротив, сущность наследования в Новгороде и Пскове представляет дальнейшую стадию развития права наследства сравнительно с Русской Правдой.
Наследование по завещанию. По Псковск. судн. гр., взаимное отношение завещательного и законного наследования уже не столь тесное: между ними является некоторое противоположение. Очевидная разница обнаруживается в самом наименовании того и другого, второе называется ‘отморгцина’, т.е. имущество, оставшееся после умершего, первое — ‘приказное’, т.е. имущество, переданное кому-либо по приказу другого (ст. 55). Наследники по закону не имеют особого названия, наследники по завещанию именуются ‘приказниками’ (ст. 14). Более существенная разница проявляется в самих правах наследников. Разница эта состоит в ответственности наследников по обязательствам наследодателя и праве их искать на сторонних лицах по обязательствам этих последних к наследодателю. Если кто-то, не имея ни заклада, ни записи (формального акта), станет искать на наследниках по завещанию поклажи или ссуды, а между тем есть завещание законно укрепленное, то такой иск не принимается. Равным образом и наследники по завещанию могут искать на сторонних лицах лишь в том случае, когда у них в руках находится формальный акт — заклад или запись (ст. 14). Напротив, наследники по закону могут искать и без заклада и без записи, и на них можно искать также (ст. 15). Само собой разумеется, что к этой категории причисляются и те законные преемники, в пользу которых оставлено завещание, но не ‘сторонние люди’. Полное и точное понятие о наследстве дает только наследство по закону, наследники этого рода полностью воспринимают имущественную личность наследодателя. Наследники по завещанию (сторонние) продолжают ее лишь в той мере, в какой она определена самим наследодателем в завещании. Обращаясь к наследству по завещанию, находим следующие отличия от права Русской Правды:
а) Субъективная воля завещателя получает уже большой простор, личность уже не так поглощается правами семейного союза и государства. В силу этого завещание может сделать всякий член семьи: например, жена при муже может оставить завещание: ‘у кого умрет жена без рукописания, а у ней останется вотчина, то муж владеет тою вотчиной до смерти’ (ст. 88). Следовательно, жена посредством завещания может уничтожить это право пользования мужа и передать вотчину стороннему лицу. Русская Правда говорит о праве вдовы сделать завещание, здесь говорится о праве жены. Всякий может посредством рукописания распорядиться всяким родом имущества, не стесняясь ни родовым характером имущества, ни значением недвижимости. Это видно уже из приведенного примера (о завещании вотчины женой) и еще более — из следующей статьи: ‘Кто даст при жизни или перед смертью сам своею рукою своему родственнику движимое имущество или вотчину посредством грамот на нее, то тому тем и владеть, хотя бы не было рукописанья’ (ст. 100).
б) Закон уже довольно точно определяет формы составления завещаний. Мы говорили, что, по Русской Правде, завещания предполагаются словесные, потому что в них выражается не субъективная воля завещателя, а общий ‘ряд’ целой семьи. Требование письменных завещаний является тогда, когда в них выражена воля частного лица, ничем не руководящегося, кроме личного усмотрения. Действительно, в Псковской судной грамоте видим, что, по общему правилу, завещания составляются письменно, почему и называются рукописаниями. Рукописание не только должно быть написано, но и скреплено, или утверждено. Утверждение совершалось посредством положения его в ларь (архив) Св. Троицы — центральной церкви Пскова. Можно предположить, что допускалось и словесное совершение завещаний, именно в следующих формах: завещатель должен лично передать наследнику отказываемую вещь или акты на вотчину, такая передача должна быть совершена в присутствии священника или сторонних людей. Но это предсмертный дар, а не завещание, и притом здесь — порядок исключительный, как это видно из оборота речи приведенной статьи: ‘тому тем даньем и владеть, хотя бы и руковписанья не было’. Составление письменного завещания требуется, однако, лишь тогда, когда имущество отказывается стороннему лицу, а не наследнику по закону, что видно из содержания приведенной выше статьи (14) о правах наследников по завещанию, где именно говорится, что их права обусловливаются тем, если рукописание составлено и положено в ларь Св. Троицы. Законные же наследники остаются при тех же правах и обязанностях, оставлено ли в их пользу письменное завещание или нет. Это же видно и из постановления, только что приведенного, о том, что слов есные распоряжения могут иметь силу, если имущество передается родственнику (ст. 100).
в) Несмотря на формальную свободу субъективной воли по закону в деле распоряжения имуществом на случай смерти в действительности фактически наследование по завещанию стоит еще в тесной близости к наследованию по закону. По-прежнему воля завещателя склоняется следовать указаниям порядка законного наследования, или правильнее, указаниям природы. Для проверки фактической стороны завещательных распоряжений у нас есть сохранившиеся новгородские и двинские духовные грамоты XIV-XV вв. (эти акты вместе с тем помогут нам сделать справку относительно новгородского права наследования, так как в новгородском законодательстве не сохранилось о нем ничего).
На основании образцов новгородского завещательного права мы можем составить следующее понятие о форме и содержании духовных грамот того времени. Начальная форма завещания (призывание св. Троицы) указывает на то, что право наследства в своем историческом развитии находилось под влиянием церкви.
а) Хотя завещание в основном заключается в назначении главного наследника, однако таким обычно назначается лицо, имеющее право наследования по закону: например, ‘приказываю живот свой своей матери Онтоньи и сынови своему Федору, отцыну и детину землю и воду’. Такова первая существенная часть завещания.
б) Вторая часть завещания состоит в том, что завещатель определяет основания своих прав на оставляемое имущество. Если речь идет о вотчине и дедине, то он указывает, ‘что то имущество получено им по отца своего рукописанию и по володению’, т.е. имущество досталось ему по завещательному и вместе с тем законному праву от отца. Затем завещатель описывает состав имущества, что вызывалось самой сущностью дела относительно родового недвижимого имущества. Имущество родовое некогда находились в общем владении целого рода, но впоследствии части его постепенно усваиваются в отдельное владение семей, другие остаются в нераздельном владении не только с братьями наследодателя, но с дядьями и выше. Поэтому завещатель излагает всю сложную историю первоначального общего родового имущества, даже и в тех частях его, которые уже окончательно отошли в частную собственность сторонних лиц. Но недвижимое имущество может быть и купленное и полученное по суду, указывая основания прав на него, завещатель должен указать, где находится купчая грамота или ‘утягальная’. Точно так же ему необходимо описать свои права обязательственные: что ему следовало бы взять по жеребьям и по грамотам и что ему следовало дать. Здесь же он должен упомянуть, чем обеспечены эти обязательства: оставляет ли он наследникам ‘заклад’ или есть порука по должнике. Далее следует описание движимого имущества, существенная сторона этой части состоит из распоряжений о холопах, по общему обычаю следует освобождение некоторых из них. Вся эта 2-я часть духовной (так сказать, инвентарная) обыкновенно признается главной частью завещания, ибо первая — назначение наследника, падающее всегда на законного, кажется несущественной и даже излишней. Но мы уже знаем, что завещаниями определялся весь порядок наследования. При утверждающейся свободе завещательного права назначение наследника (хотя бы и законного) становилось совершенно неизбежным и главным содержанием завещания. Но и вторая, фактическая часть завещания лишь нам теперь кажется только фактической, для тогдашнего же права она имеет существенное значение.
в) 3-я часть завещания заключается в назначении выделов, в числе легаторов первое место занимает жена, которая получает условные права: ‘Аже вседить в животе моем, ино господарыня животу моему, или пойдет замуж, то ей надежи 10 рублей, а что принесла порты и кругу и челядь, и то ей и есть’.
г) Случайными частями завещания являются, во-первых, субституции, т.е. перестановка наследственных прав в случае наступления будущих событий, например, жена остается беременной, у нее может родиться или сын или дочь. В первом случае изменяется определение главного наследника, во втором прибавляется легатор, в первом случае обоим сыновьям имущество пополам, во втором — сын обязан выдать сестру ‘по силе’. Но древним правом допускалась и субституция в собственном смысле. Завещатель предвидит возможность смерти своих детей в малолетстве, а таком случае он не предоставляет дальнейшую судьбу имущества случаю (за неимением порядка преемства, точно установленного в законе), он назначает сам дальнейшего наследника, передает свое имущество своему боковому родственнику (брату), но брат — не сын, ему обыкновенно завещается только 1/2 имущества, другая же — церкви за душу самого наследодателя, его отца и матери. Основания допущения субституции совершенно ясны: законные определения о наследовании или вовсе не существуют, или следуют за волей завещателей, весь (будущий) порядок законного наследования и в боковых линиях предопределяется в завещаниях. Но этот порядок, указанный завещательным правом, весьма оригинален: половину имущества угасающая семья несет с собой, так сказать, на тот свет (оно достается церкви под условием молитв о благосостоянии в будущей жизни), и лишь другая достается роду, что составляет дальнейший шаг сравнительно с Русской Правдой, когда с угасанием семьи имущество становится выморочным. Затем следует назначение попечителя, который назначается в случае малолетства главного наследника даже и в том случае, когда остается мать наследодателя и его вдова — ‘господарыия животу его’. Но при этом последнем условии значение этого попечителя не есть значение опекуна. Он не хозяин имущества, а лишь покровитель и защитник.
д) Наконец, 4-я и последняя существенная часть духовной состоит в назначении душеприказчиков — исполнителей завещания.
е) Формы правильного совершения завещания требуют подписки послуха, которым был обычно отец духовный, и в таком случае достаточно было одного послуха. Но, кроме того, требуется подпись дьяка, писавшего завещание. Явки завещания в новгородских духовных не видно.
В таком виде дошло до нас завещательное право Пскова и Новгорода. Общий вывод из него таков: завещаниями определяется весь порядок наследования, как собственно завещательный, так и законный (завещания пишутся всегда, хотя бы наследование шло по законному порядку), завещатель всегда предпочитает законных наследников сторонним.
Итак, памятники завещательною права служат отчасти источниками для познания права законного наследства. Субъективная воля, получившая уже значительный простор по закону, не пользуется своим произволом для изменения порядка древнего наследования з а теми немногими исключениями, которые здесь будут указаны.
Наследование по закону. Общий характер законного наследования во Пскове К.Д. Кавелин справедливо определяет так: ‘Наследство представляет нечто целое, рассматривается не как имущество, а как хозяйство, которое не делится между лицами, а достается вполне тому или тем, кто остается после умершего в его доме, на том же корню и заведывает его домашними делами. Если сын отделится от отца или матери и не прокормит их до смерти, то не наследует после них, кто жил с умершим, тот наследует, будет ли то отец, мать, сын, брат, сестра или кто из ближних родственников… Наследует, если можно так выразиться, дом, а не лицо. На том же основании жена после мужа владеет его имением, а муж имением жены после ее смерти и до нового брака, г. е. пока не будет основано новое семейство, новое хозяйство. Подобный этому порядок наследования существует отчасти и теперь у великорусских крестьян’. В этой картине неверно только одно: она приписана исключительно Пскову, в противоположность Русской Правде, а между тем с полной верностью она прилагается именно к Русской Правде, а для Пскова черты ее должны быть уже смягчены. 15 ст. Псковской судной грамоты перечисляет законных наследников так: отец, мать, сын, брат, сестра или кто ‘ближнего племени’. В частности, наследуют:
а) Нисходящие — сыновья, наследующие всегда вместе с их материю (если она остается). Это и есть нормальная и постоянная среда законного наследования, по ст. 85 Псковской судной грамоты, если у какого-либо господина умрет его изорник (крестьянин), находившийся в записи в отношении к своему господину относительно уплаты ссуды, и у него останутся жена и дети, не включенные в записи, то они тем не менее должны платить ссуду по этой записи и не могут ни в каком случае отказаться от уплаты ее. Если же между господином и его крестьянином не было записи, то дело решалось судом по псковским обычаям. Таким образом, наследование нисходящих вместе с матерью отличается по правам наследников тем, что они не могут отказаться от наследства со всеми его обязательствами, должны отвечать по обязательствам наследодателя, хотя бы сами не участвовали в обязательстве. Наоборот, если наследниками остаются брат или другие родственники (по ст. 86), то господин только тогда может искать с них покруты, когда они заявят желание принять наследство.
Выше было указано, что наследуют не все сыновья, а лишь те, которые остались в доме, не вышли в особое хозяйство при жизни отца и матери (ст. 53). Способ наследования сыновей остается тот жег что и в Русской Правде, т.е. равное участие в правах для всех братьев. Но Русская Правда ничего не говорит об оставлении братьев в совладении, без дележа, Псковская судная грамота дает на этот счет несколько постановлений (ст. 94, 95): постановляет, что управление принадлежит старшему брату, который платит долги отца из общего имущества, а не из своей доли. Младшие не должны ‘корыстоваться’ (присваивать себе в частное обладание) общим имуществом во вред старшему брату. Говоря о наследстве нисходящих, грамота не упоминает о дочерях, очевидно, преднамеренно.
Далее, мы видим, что Псковская судная грамота в числе наследующих называет уже восходящих: отца и мать. Что касается матери, то способ ее наследования может быть уяснен примером новгородской духовной грамоты: если после умирающего в доме остается не только его жена, но и мать, то она управляет имуществом вместе со вдовой наследодателя, разумеется, пока внук малолетний. Она не управляла при жизни своего взрослого сына, но вступает в управление при малолетних внуках. В таком же смысле можно объяснить и наследование отца: престарелый отец сдает управление взрослому сыну, но по смерти этого последнего опять вступает в управление. Нет сомнения, что то же нужно предполагать и относительно Русской Правды, но новизна псковского законодательства состоит в том, что это обстоятельство отмечено в законе, что права взрослых сыновей при жизни отца признаны законом. Быть может, можно предположить тогда наследование отца к отделенному сыну.
Другая новость Псковского закона состоит во включении боковых в число законных наследников, говорится о брате, сестре и другом ‘ближнем племени’, под последним надоразуметь племянников. Прежде всего и здесь можно видеть лишь первое упоминание в законе об обычае, существовавшем из века: именно при неразделенном хозяйстве брат, конечно, наследует брату, а равно и сестра. Но из приведенных примеров новгородских духовных и из статьи Псковской судной грамоты о наследовании после из орника знаем, что братья уже могут быть призваны к наследству, и не состоя в нераздельном владении имуществом, боковые могут наследовать за неимением нисходящих. Такой порядок уже составляет значительную новость сравнительно с Русской Правдой, и мы видим, как он устанавливается частной волей завещателей. Но наследование боковых и теперь по своей юридической сущности существенно отличается от наследования нисходящих, как указано выше: наследование боковых до некоторой степени сходно с наследованием сторонних по завещанию.
Уже из приведенного выше достаточно ясно, что новые отличительные черты псковского законного наследования определяются тем важным историческим переворотом, по которому лицо со своими правами постепенно выделяется из общей массы прав семьи. Наиболее же это обнаруживается в наследовании супругов друг другу. Муж и жена пользуются пожизненно или до второго брака вотчиной того или другого лишь тогда, когда не оставлено завещания (88-89). Подобно этому и движимое имущество супруга остается во владении пережившего лишь до второго брака (90). Но особенно интересно следующее (91) постановление грамоты: ‘У кого умрет сын, а невестка останется и начнет искать на свекре или на девере своего приданого, то эти последние обязаны возвратить ей платье или украшения’. Это восстановление своих прав на приданое, конечно, не есть наследство. Но интересно, что невестка в сложной семье получает независимые права по смерти своего мужа, делается лицом самостоятельным.
Общий вывод о наследовании вв Пскове и Новгороде таков: здесь право наследования истекает из того же семейного начала, что и в Русской Правде, но делается дальнейший шаг вперед вместе с развитием личных прав за счет семей как в большей свободе завещательного права, так и в большей раздельности личных прав в законном наследовании и в более широком круге лиц наследующих.

2. Право наследства в Московском государстве

Московское право долго держалось тех же начал, которые, вытекая из оснований, данных Русской Правдой, развиты в Новгороде и Пскове.
Преимущественное наименование завещаний в московских памятниках есть духовная грамота, или просто духовная (см. Суд. 1-й ст. 60, Суд. 2-й ст. 92), хотя и употребляется старинное наименование ‘рукописание’ (термин ‘ряд’ встречается только в древнейших княжеских завещаниях (1-я дух. Калиты 1328)), но смысл термина ‘ряд’ уже иной: он сближается с выражением ‘приказ’ и означает большее господство субъективной воли, чем древний ряд.
Не всякий акт, именуемый духовной грамотой, есть завещание: существуют такие духовные грамоты, в которых не содержится никаких частноправовых распоряжений (а лишь советы и приказы морального характера): есть акты, имеющие форму завещаний, но заключающие в себе не распоряжение на случай смерти, а запись о какой-либо сделке (например, купчей: ‘Се азъ раб Божий… пишу рукописанье се при моем животе… продал есмы треть земли, свой участок, свою отцыну… св. Михаилу одерень, а взяв семь пять сороков белки у св. Михаила… на то Бог послух’ (А. юр. N 409, VII). Подобный акт есть ‘изустная память’, т.е. письменная заметка о сделке, с той целью, чтобы после смерти писавшего сохранилась память о ней и не было спора, акт облекается в форму завещания потому, что контрагент пишет его перед смертью. Эти замечания надо иметь в виду при обсуждении действительных завещательных актов, в которых, кроме распоряжения имущественными правами, нередко содержатся подобные заметки, не относящиеся к праву наследства.
Иногда завещания пишутся от имени двух или нескольких лиц (мужа и жены, детей). Этот весьма замечательный факт указывает на одно из внутренних свойств духовной, приближающее ее к древнему (семейному) ‘ряду’ и совершенно отличающее от римского тестамента, в римском праве подобные случаи были невозможны. Нечто подобное т.е. коллективную волю нескольких лиц) можно наблюдать в тех случаях, когда переживший член семьи исполняет завещание умерших членов (мужа, детей) в своем завещании, причем завещаемое имущество обозначается как принадлежащее ему, а не умершим: ‘по приказу (завещанию) мужа… и своих детей даю свое село’ (см. П.И. Беляев, стр. 16).
Другое обстоятельство, сближающее духовную с рядом, это то, что и в Московском государстве завещатель оставляет имущество обыкновенно в пользу законных преемников (жены, мужа, восходящих, нисходящих и боковых) или церкви. Что касается родственников, то достойно замечания, что в сохранившихся духовных имущество передается родственникам до 4-й степени и лишь изредка до 5-й, но не далее. Церковь при других наследниках является постоянным легатором. Сторонние лица являются в завещаниях лишь легаторами, но почти никогда главными наследниками (распоряжения о холопах, о прощении серебра крестьянам и пр. относятся не к назначению наследников, а к распоряжению имуществом на дела благотворения).
На то же свойство духовных грамот, общее для них с древним рядом, указывает характер допускаемых в них субституций как в форме subst vulgaris, так и subst pujillaris: в них завещатель устраивает будущую судьбу всей своей семьи или рода, не довольствуясь передачей своих прав одному ближайшему лицу. Все субституции вращаются в семейной или родовой сфере (за отсутствием же родных призывается церковь).
При расширении (как увидим ниже) круга родства, допускаемого к наследству, воля завещателя получает все больший простор в порядке легаторных выделов, кроме передачи права главному наследнику, является пестрая толпа лиц и учреждений, пользующихся частями имущества. Отсюда ошиб очное впечатление, будто бы ‘древнерусская духовная вообще есть не что иное, как легат’, говорят, что ‘русское завещание приближается к римскому легату или к назначению ex certa re в римском test, militare. Нередко встречаются долевые назначения на отдельные предметы или группы предметов. Даже в тех немногих (?) случаях, когда завещатель отказывает все свое имущество одному наследнику или нескольким conjunctim, и в этих случаях завещаемое имущество фигурирует, по-видимому, не как целое, а как конгломерат отдельных частей’*. Эта мысль ‘об отсутствии понимания имущественных отношений как целого’ навеяна не только массой выделов (при постоянном, однако, назначении главного преемника), ной сложностью той семейной или родовой группы, которая составляет главного наследника: например, ‘по сей духовной отказываю отдать и взята жене моей… и сыну моему… деревню, и свой живот и всякий житейский завод, и по душе моей поправить’**. Это не несколько долевых наследников, а один коллективный, т.е. семейно-родовая группа, которой завещается имущество в целом, а не в частях***.
_____________________
* П.И. Беляев: ‘Древнерусское завещание’, 63-64.
** Там же.
*** Это замечание о юридической сущности наследования по духовной относится еще в большей степеник наследованию по закону, закон также дробит наследство (призывая семью, родственников и церковь), но не делает таких пестрых выделов. как завещатель, целость имущественных прав, переходящих на главного наследника, там очевиднее.
____________________
Расширение круга лиц, связанных с завещателем узами духовного и житейского интереса, подействовало на изменение отношений воли завещателя к закону. Перед завещателем времен Русской Правды была только семья, его свободная воля не могла склониться ни в какую другую сторону, никому никакой обиды не предвиделось. Теперь завещатель может отказать все своей жене и лишить таким образом наследства родственников боковых. Он может все отказать церкви и таким образом обидеть жену и детей и пр. Тогда в первый раз появляется противоположение завещательной воли закону, что мы и находим в узаконениях XVI и XVII вв. Частное лицо может, обойдя детей и родных, завещать все церкви, закон (в интересах государственных) нашел такой порядок вредным и запретил его (Стогл. и ук. 1580 г.в ак. арх. экон., т. I, 308). Завещатель может отказать родовое имущество жене, обойдя родственников (бывших совладельцев родового имущества), закон воспретил это (ук. 1627 г., см. ниже). Других запрещений закон не делает, ибо не предвиделось других случаев необходимости применения их (‘сторонние’ лица Псковской судной грамоты обычно не фигурируют в завещаниях московских, практика не подавала, таким образом, повода говорить о них). Отсюда совершенно правильный вывод, что уже с XVI в. родовые вотчины не подлежали завещательному произволу по требованию закона (вопреки псковскому закону — см. выше). Законное воспрещение завещаний (и дарений) народовые вотчины можно видеть в форме жалованных грамот, вновь составленной в 1627 г, по этой форме жалованные вотчины сравнены с родовыми, между тем права собственника перечисляются в них так: ‘вольно ему и его детям, и внучатам и правнучатам ту вотчину продать и заложить, и в приданое, и в монастырь по душе до выкупу дать’, но о завещании (в пользу чужеродцев) и о дарении закон умолчал. Этим довольно ясно утверждается та мысль, что указ 1679 г. (воспретивший безмездное отчуждение родовых вотчин), устанавливает не новую норму, а утверждает старый обычай. Говорят, что ‘этот указ вызван жалобами детей и других родственников’, но на чем же основаны эти жалобы, если дети и родственники искони веков знали о праве владельцев вотчин отчуждать их всякими способами? Откуда взялось это притязание на чужое имущество? Сказанное относится к завещанию (и дарению) в пользу чужеродцев, но не относится к завещаниям части родового имущества в пользу церковных отчуждений: с древнейших времен вотчинники завещали часть ‘по душе’. Отсюда в XVII в. явились многочисленные случаи дарений при жизни (вкладов) взамен завещаний (так как завещания в пользу монастырей запрещены законом).
В конце периода выражено признание завещательной воли единственным основанием перехода прав в наследстве в случаях, допущенных законом, тогда уже ясно сформулировано отличие родовых вотчин от благоприобретенных по отношению к наследованию в них (см. ограничение завещательного права в отношении к княжеским вотчинам указом 1562 г. в Указн. кн. вед. казн., ст. XVIII), полное запрещение завещать родовые вотчины последовало в 1679 г. (П. С. 3., N 764). Право жены при муже распоряжаться своим имуществом в завещании ограждено требованием, чтобы в таких завещаниях муж не был назначен душеприказчиком (см. УК. кн. вед. казн., V, 18, о лицах, могущих делать завещание, см. там же, ст. XVII).
Духовная грамота имеет силу только тогда, когда она или подписана завещателем собственноручно, или хотя бы подписана только свидетелями, но утверждена при жизни завещателя (там же). Утверждение духовных грамот совершалось церковными властями (местными епископами, ср. П. С. 3., N 814). Словесные завещания допускались законом (указами 1680 и 1690 г.г.) до самого конца XVII в., но это право ограничивалось словесным изъявлением воли перед духовными отцами, которые поэтому и опрашивались по смерти завещателя.
Довольно много новшеств в московском праве относительно круга лиц, наследующих по закону, именно в отношении к наследованию дочерей, супругов и боковых. На этих сторонах дела мы остановимся.
В отношении к праву наследования дочерей московская эпоха имеет следующие две особенности. Во-первых, в московском праве остается начало, что сыновья исключают дочерей при наследовании. Весь порядок законного наследства в судебниках изображен так: ‘А который человек умрет без духовныя грамоты, а не будет у него сына, ино статок весь и земли дочери, ино взята ближнему от его рода’ (Суд. 1497 г., ст. 60 и Суд. цар’., 92). Но в начале XVII в. в практике заметна наклонность призывать и дочерей к наследованию ве только за неимением сыновей, но и при них (си. ук. 1628 и 1631 гг. в ук. кн. пом. прик. IV, 17 и 26*. Лини, в это время закон окончательно установил: ‘вотчине сын-вотчин, а дочь невотчица, покаместь братья живы’ (ср. Ул. XVII, 2). Несмотря на это, выдел дочерям приданого приближается постепенно к праву наследства их при братьях на определенную законом часть имущества. Это совершается в следующем порядке: сначала приданое становится частью на прожиток, т.е. дается независимо от выхода в замужество, а это может быть лишь после смерти отца, когда братья приступают к разделу. Таким образом право получения дочерью части на прожиток становится уже в зависимости от смерти отца и тем получает значение наследования. Но закон первоначально определяет часть на прожиток дочери по отношению только к государственному имуществу, бывшему во владении отца, т.е. поместьям. Как вдове, так и дочери государство назначает пенсию из поместных окладов, и назначает ее в определенных цифрах (см. ниже о наследовании вдовы, дочь получает вполовину меньше вдовы). Пока за поместьями сохранялся характер временного пользования, выдена этой части отнюдь нельзя было назвать наследством, но поместья приблизились в конце XVII в. к вотчинам, а части дочерям и вдове, выдаваемые из них — к части наследства. Когда же поместья совершенно слились с вотчинами, то выдел такой наследственной части был распространен и на вотчины. При этом нельзя упускать из виду и влияния византийского права, все более и более усиливавшегося, а по византийскому праву сыновья и дочери призываются к наследованию на разных основаниях.
______________________
* Быть может, только в жалованных вотчинах: см. Хрест. вып. III. стр. 225. прим. 49.
______________________
Второе отличие права наследства в Московском государстве в отношении к дочерям касается наследования их при отсутствии братьев. Московское право в этом было более неблагоприятно для допущения такого наследования, чем право Русской Правды и право Вел. Новгорода и Пскова: недвижимое имущество всех родов подлежало государственной служебной повинности. Поэтому можно бы ожидать здесь дальнейшего сокращения прав дочерей. И действительно, в княжеских вотчинах закон 1562 г. отнял вовсе право наследования у дочерей. Но в прочих родах вотчин права государства вступили в компромисс с правами частных лиц: женщины отслуживали посредством других лиц, а также посредством найма и поставки определенного количества крестьян и людей в ополчение. На этом основании даже поместья переходили к женщинам, но числились не за ними, а за их женихами. Во всяком случая, наследование дочерью при отсутствии братьев основано на фикции искусственного продолжения рода ее отца. Отсюда являлся вопрос: если по смерти такой наследницы не останется нисходящих, то какому роду должно принадлежать это имущество: роду ли ее мужа, или роду отца? В конце периода, т.е. в 1680 г. (П. С. 3., N 860), было постановлено, что имущество возвращается к роду отца. Во всем этом московское право не отступает в существе от основных начал древнейшего Русского права. Но с развитием законодательства возникали вопросы относительно частных и дальнейших применений этих общих начал, связанные с правом представления. До последней четверти XVII в. законодательство довольно правильно разрешало эти вопросы и твердо держалось указанных общих принципов. Приведем в пример два казуса, разрешенных в законе в 1627 и 1650 г. г., в первом рассматривается случай, когда у наследодателя осталась дочь и дети мужского и женского пола от двух других дочерей, умерших ранее отца. Закон правильно допустил трехчленный поколенный раздел. В 1650 г. случай был такой: у умершего остались дочери и внуки от сыновей, опять вопрос правильно решен в пользу последних. Но с 1676 г. (с новоуказных статей) начинается помрачение законодательной мысли в вопросах о наследстве. В 1676 г. предусмотрен был такой казус: остаются дочь и внучка от сына, закон решил равный раздел между ними, что, впрочем, было исправлено в 1677 г. Второй казус: остаются сын и внучка от другого сына: закон (1676 и 1677 г. г.) отказывает последней в праве наследства. Причины всех этих колебаний заключаются в предпочтении лиц мужского пола женщинам и предпочтении ближайшей степени родства дальнейшей.
Подобный указанному перевороту в праве наследования дочерей последовал и переворот в праве наследования супругов, говоря точнее, в праве наследования жены. Сначала и в московском праве строго удерживался древний принцип, что супруги не наследуют друг другу. Однако права вдовы на р азные роды имущества начинают разнообразиться и определяться отдельно.
а) В отношении к родовым вотчинам применяется со всей строгостью принцип о наследовании супругов. Принцип этот в Московском государстве получил еще большую силу, чем во Пскове: пожизненное владение, допущенное во Псковской судной грамоте, теперь уничтожается (законом 1627 г.)*: ‘до вотчин им дела нет, опричь купленных вотчин’ (Ук. кн. пом. прик. IV, 6, Улож., XVII, I). Родовые вотчины передаются нисходящим и родственникам, а за неимением их — в казну. Этот закон представляет новость, потому что перед изданием его и в Московском государстве вотчины передавались женам в пожизненное владение (си. указ 1562 г.). Само собою ясно, что здесь разумеются бездетные вдовы, ибо при детях вдова остается в доме хозяйкой.
______________________
* Этот указ часто, но ошибочно относит к 1628 г.: он дан 3 декабря 1627 г.
______________________
б) В отношении к выслуженным вотчинам обычное право и закон смотрели неодинаково: обычаем было утверждено, что выслуженные вотчины равняются благоприобретенным и, следовательно, поступают после смерти одного супруга во власть другого. Обычай передавать жалованные вотчины вдовам укреплен был самим государством, т.е. жалованными грамотами, в которых часто писалось, что вотчина дается не только мужу, но и жене, поэтому по смерти мужа вдова пользовалась вотчиной пожизненно, после ее смерти вотчина должна бы перейти в казну, но позволено было записывать ее ‘по душе’ мужа и своей, а государство сохраняло право выкупа. Но это пожизненное право превращалось иногда жалованными грамотами в полное право собственности, так как в том случае, когда вдова не выходила замуж и не постригалась, она могла продать вотчину и заложить ее. Мало того, если она выходит замуж, то вотчина, хотя и отбирается на государя, но из казны выдаются деньги ‘по душе’ ее мужа, а из самой вотчины выделяется поместье ее новому мужу. В практике и эти права казны на выслуженную вотчину нарушались обычно в пользу вдовы. Но этот взгляд, очевидно, неправильный: выслугой приобретается имущество не общими силами супругов, как купленные. На них, при отсутствии нисходящих, имеет наибольшее право государство. Упомянутый выше указ 1627 г. отказал жене в наследовании выслуженных вотчин и придал им вполне значение родовых. Сначала этот закон был проведен со всей строгостью, так что ему придано было обратное действие: те вотчины которые уже были получены вдовами и которыми они успели распорядиться, отбирались или в пользу родственников мужа, или в казну, но указами 1631 и 1632 гг. это неправильное применение обратной силы закона было уничтожено.
в) В отношении к купленным вотчинам действовало древнейшее право, т.е. присвоение в собственность вдовам благоприобретенного имущества. Указы 1627, 1628 и 1629 г. г. только укрепили и определили давнишний обычай, распространив права вдов и на вотчины, купленные из казны (ср. Ул. XVII, 2). Но ни прежнее право вдов на получение выслуженных вотчин, ни право их на получение купленных вотчин отнюдь не оставляют права наследования вдов, так как и при жизни мужа жена была совладелицей, соучастницей прав мужа. Вообще в указе 1627 г. право наследования жены сформулировано так: ‘женам умерших четверть живота, да приданое, а до вотчины им дела нет, опричь купленных вотчин’.
г) По отношению к поместьям: первоначально при новой отдаче поместий, принадлежащих умершему, правительство обязывало нового приобретателя содержать вдову прежнего. Но такой порядок, естественно, был соединен со многими практическими неудобствами и затруднениями, а потому поместья стали отдавать женам и дочерям на прожиток. Какая часть поместья должна идти жене на прожиток, этого закон не определял долго, в XVI в. для каждого случая следовало особое распоряжение правительства, и каждый раз доля назначенного поместья была неодинакова, она колебалась между 1/3, 1/5 и 1/7 частями. В 1644 г. правительство решило издать один определенный закон на этот счет, однако и в нем установлена не одна, а троякая доля вдовьего прожитка: для вдов людей, убитых на войне, 20 %, для вдов людей, умерших в походе, 15 % (15 четв. со ста), умерших просто на службе 1/10 (со ста по 10). Такое разнообразие было неизбежно, потому что выдел поместья означал не более как нынешнюю пенсию и должен быть сообразован с заслугами умершего (Ук. кн. пом. пр., IV, 52, Улож., XVI, 30-33). Впоследствии при обращении поместий в вотчины, когда понятие пенсии уступило понятию наследования, из трех указанных долей надо было выбрать одну постоянную, из них взята средняя, т.е. со 100 — 15, или приблизительно 1/7 часть недвижимого имущества мужа, что, впрочем, окончательно определилось в период империи.
д) По отношению к движимому имуществу никаких правил первоначально не было установлено законом Московского государства, пока патриарх Филарет, устанавливая общие порядки наследования на основании кормчей, применил постановления византийских кодексов по отношению к движимому имуществу, а именно постановления Эклоги о браке, заключенном без письменного акта, по этому узаконению жена получает 1/4 часть движимого имущества мужа (Ул. XVII, I). Таким образом, к концу Московского периода воспринятое одним супругом имущества другого (умершего) получило характер наследования, но зато лишь в одной определенной доле имущества.
Наследование боковых. Выше был объяснен закон Псковской судной грамоты, по которому были допущены к наследованию боковые родственники, ив Московском государстве подобный переворот, очевидно, совершился раньше судебников. В какой постепенности совершалось расширение круга наследующих боковых, уловить хотя трудно, но возможно. К.Д. Кавелин пытается определить это следующим образом: ‘Судебник вел. кн. Ивана Васильевича призывает к наследству не только сыновей и дочерей, но и ближайших боковых родственников, т.е. судя по’ аналогии, родных братьев и сестер, а Судебник Ивана IV идет еще дальше и включает в число законных наследников внуков (?), с тем вместе в круг ближайших боковых родственников, призываемых к наследству, вероятно (?), вошли дяди и тетки, двоюродные братья и сестры, племянники и племянницы. При дальнейшем развитии в том же направлении круг родственников, призываемых к наследованию, должен был все более и более расширяться, а права наследования вел. князя стесняться’. Но из точных слов судебников (совершенно одинаковых в обоих памятниках, см. выше) можно вывести только, что наследование боковых тогда, т.е. в 1-й половине XVI в., допущено было лишь для ‘ближнего племени’ а под ближним племенем разумеются братья и их нисходящие. Впрочем, указ 1562 г. (ук. кн. вед. казн., ст. XVIII) определяет понятие ближнего родства теми степенями родства, в которых позволен брак (хотя именно говорит лишь о брате родном, двоюродном и племяннике от родного брата). Этот закон продолжает: ‘и ближнего роду… не будет, и та вотчина государя царя и в. князя’. Закон 1572 г. еще точнее определил круг наследования в боковом родстве, задавшись вопросами: ‘по которое колено отдавать вотчины наследникам?’ — он отвечает: ‘та вотчина — родным братьям, и детям и внучатам’ (от братьев), ‘а далее внучат вотчины не отдати роду… та вотчина, тот жребей взяти на государя’, т.е. права наследства не шли дальше 4-й степени родства. В 1627 г. закон (см. ук. указ. кн. пом. пр. IV, 6, в 3-м вып. нашей Хрестом., стр. 210) сравнял жалованные вотчины с родовыми и в правах наследования и выразил это так: ‘Те вотчины давати в род того умершего, кого не станет: братьям родным и двоюродным в род, кто кому ближе’. И только этим и ограничивается ‘род’.
В 1650 г. состоялось весьма важное узаконение: ‘а будет ближе того рода никто не будет… отдавать и дальним того рода родственникам’ (П. С. 3., N 33). Новоуказными статьями 1676 г. это дальнее родство определяется, однако, известными степенями: ‘дядья и братья двоюродные в другом, в третьем и в 4-м колене’. Поэтому напрасно К.Д. Кавелин говорит: ‘круг родства к концу XVII столет,, кажется, ничем более не ограничивался’. Безграничное понятие родства есть явление периода империи.
Другой вопрос, касающийся наследования боковых, есть следующий: во всяком ли роде имущества допускался призыв боковых к наследованию? Прежде всего следует исключить движимое имущество, о котором нет упоминаний в законах (можно думать, что за неимением нисходящих они шли в церковь), в них речь идет постоянно лишь о вотчинах. Но из вотчин законы имеют в виду лишь родовые. В княжеских родовых вотчинах боковое наследование допускалось условно: если ‘государь пожалует кого’ (из родственников). Относительно жалованных вотчин в первоначальном узаконении (1572 г.) было определено, что в наследование идет только та вотчина, о которой в жалованной грамоте сказано, что она дается не одному первому приобретателю и его детям, но и роду. Впрочем, при сравнении жалованных вотчин с родовыми судьба первых совершенно сравнена с судьбой последних ив боковом наследовании. Что же касается купленных вотчин, то о наследовании их боковыми закон молчит до Уложения и, точнее, до указа 1676 г. Лишь в этих законах состоялось постановление о передаче купленных вотчин, за отсутствием нисходящих, в род мужа (вдовы), но с тем, чтобы наследники боковые уплачивали через поместный приказ в церкви и монастыри ‘по душе’ умерших по полтине за четверть (что почти равняется покупке их). Следовательно, и тогда право наследования боковых в купленных вотчинах нельзя считать полным.
Порядок наследования боковых подобен порядку наследования нисходящих, а именно определяется двумя правилами: 1) сестры при братьях не вотчиннницы, 2) братья и нисходящие от других братьев имеют равные права на наследование. Но оба эти начала постоянно нарушались при спутанности понятий о системе представления: например, сестры исключают своих племянников от братьев по закону 1676 г., который, впрочем, был отменен в 1677 г. Потом по закону 1676 г. братья исключают своих племянников, но опять закон 1677 г. возвратился к правильному понятию системы представления.
Судьба выморочного имущества (наследование церкви и государства). Если у наследодателя, не оставившего завещания, нет ни семьи, ни рода (до известной степени), имущество становится выморочным. Русская Правда присваивает это имущество князю, но завещатели последние в роде уже тогда парализуют этот закон и передают все церкви (Дух. Климента). В Московскую эпоху утвердился общий принцип, что выморочное имущество получает церковь. Однако государство, противившееся (с XVI в.) умножению церковных владений, вступило в конкуренцию с церковью, таким образом установился следующий порядок: выморочное имущество получает государство, которое, однако, выплачивает церковным установлениям полную стоимость вотчины. Указ 1562 г. говорит еще неопределенно: ‘душу умершего государь велит устроить из своей казны’. Уложение (XVII, 45) выражается более точно: ‘а деньги за них (выморочная вотчина) давати из государевы казны по их душам в монастыри, смотря по строению’. Выражением ‘за них’ такая уплата совершенно приравнивается к выкупу. Это не какая-нибудь частица ценности вотчины, а полная цена, изменяющаяся в зависимости от устройства вотчины. То же подтверждается другим постановлением Уложения о переходе купленных вотчин (даже купленных у своих родичей) к боковым наследникам (за смертью бездетной вдовы). Это тоже своего рода выморочность: за неимением семьи, на купленные вотчины в сущности нет законных наследников. Вводя новый порядок, т.е. устанавливая боковое наследование и в этих вотчинах, закон говорит: ‘Родственникам за вотчину против купчей дать деньги по его душе. А будет он в той купленной вотчине, что прибавил вотчинного строения — и родственникам за то прибылое строение потому же дати деньги по его душе’ (Улож., XVII, 8). Смысл этих постановлений окончательно уясняется Котошихиным, который говорит: ‘У которых людей на купленные вотчины не останется наследия и роду, — и те вотчины возьмут на царя и отдадут за службы в поместье иным людям, а по смерти его дают деньги за ту вотчину из царской казны, на поминание души, по монастырям и по церквам, чего та вотчина стоила’. Хотя Котошихин почему-то говорит только о купленных вотчинах, но Уложение (в приведенном месте) имеет в виду всякие выморочные вотчины. Определение закона подтверждается актами: в 1632 г. вотчина Ефросиний Колядинской, бездетно умершей, по указу патриарха Филарета отдана ее свояку — князю Волконскому, но этот последний обязывается отдать за нее деньги по указной оценке — по два рубля за четверть — в Троицкий монастырь (Сборн Муханова, N 140)*.
_____________________
* См. о праве церкви на выморочное имущество у Милютина, стр. 90-93.
_____________________
Подлежало ли тому же порядку выморочное движимое имущество, остается неизвестным. Но судя по тому, что государство начало конкурировать с церковью в праве на недвижимое имущество (по особому значению его для государства), движимое имущество беспрепятственно наследовала церковь.

ПЕРИОД IV. Право наследства в период империи

Изложенные выше начала наследования в Московском государстве, несомненно, нуждались в упорядочении и точном определении в законе.
Но Петр I и его супруга указами о единонаследии 23 марта 1714 г. (П. С. 3., N 2789), указом 1716 г. и затем уже после смерти Петра указом 1725 г. (П. С. 3., N 4722) разрешили вопросы о наследстве не на основании начал, выработанных предыдущей историей русского права, а на основании примеров западноевропейского права (впрочем, в немецком праве того времени начало майоратства уже уступило место другим порядкам наследования, образцом для Петра могло служить только английское право).
Прежде всего следует заметить, что предпринятая реформа отнюдь не вытекала из аристократических начал и вообще сословных интересов: она распространялась на всех граждан государства и имела в виду не только наследование вотчин, но и лавок, амбаров и т.п., касалась не одних дворян, но и купцов и однодворцев. Цель реформы есть казенный интерес (главный руководительный мотив всех внутренних преобразований Петра, хотя между прочими мотивами закона выражена и поддержка знатных фамилий). Интересы же казенные заключаются в ожидаемой большей правильности отправления государственной службы и уплаты податей.
а) По петровскому законодательству, наследодателю предоставляются следующие права завещательных распоряжений: отец или мать, имеющие сыновей, могут среди них выбрать одного главного наследника (единственного для недвижимого имущества)*, а имеющие только дочерей — одну для наследования всего недвижимого имущества. Наследодатель, не имеющий нисходящих, может назначить посредством завещания одного для наследства недвижимости из своего рода, движимое имущество может завещать и посторонним. Все указанные права принадлежат одинаково как отцу, так и матери, последняя может распоряжаться в том же порядке не только своим собственным имуществом, но и четвертой частью, доставшейся ей по наследству от мужа. Далее, все родительские права на назначение наследников переходят к вдове, если ее муж умер, не оставив завещания. Отсюда вытекали следующие отрицательные выводы: во-первых, право завещательного распоряжения в отношении к предметам расширено на все роды вещей (не исключая и родовых вотчин), но, во-вторых, завещательное право стеснено относительно лиц: наследник (недвижимого имущества) должен быть отыскан или среди нисходящих, или среди родственников. Во всех этих положениях было существенное и явное противоречие старым началам наследования: ибо древнее правило Русской Правды, применяемое тогда лишь к наследству после вдовы, т.е. к наследованию не в собственном смысле, теперь применено к наследству в точном смысле, т.е. к универсальному преемству. При этом никакой генетической связи между постановлениями Русской Правды и законом 1714 г. предположить нельзя: последний есть закон заимствованный (как сказано выше).
_____________________
* По дополнительному указу 1730 г. (5658), наследодатель может избирать едино-наследника не только между своими сыновьями, но и их нисходящими, предпочитая внука сыну.
_____________________
Но в том реформаторском законодательстве есть и другие ограничения завещательного права, не существовавшие раньше: с древних времен предоставлялось право последнему в роде завещать свое имущество посторонним лицам (см. духовную Климента). Петр еще в 1712 г. запретил это (П. С. 3., N 2471), указ о единонаследии смягчил это узаконение только тем, что последний в роде может назначить наследницей одну из женщин своего рода, но с тем, чтобы ее муж принял ее родовую фамилию. Такое запрещение завещательных распоряжений простиралось не только на родовое, но и на благоприобретенное имущество. Сообразно с признанием в некоторых случаях воли завещателя единственным основанием наследования происходило и увеличение строгости требований к порядку составления завещаний. Еще в 1700 г. было приказано составлять завещания только крепостным порядком (N 1740). Впоследствии допущены были некоторые исключения и лишь в 1726 г. восстановлен порядок Уложения (т.е. позволено писать духовные завещания на дому).
б) Относительно наследования по закону уже из приведенного видны существенные отличия нового порядка — единонаследия. Как по завещанию, так и по закону главным наследником (недвижимого имущества) может быть только одно лицо. Но право на майорат не переходит по праву представления, если старший сын умер раньше отца, то главным наследником становится не его сын (внук наследодателя), а следующий по старшинству сын наследодателя (по указу 1725 г.). Если же нет сыновей — старшая дочь. Если старшая дочь вышла замуж до смерти наследодателя, то главной наследницей становится старшая из дочерей-девиц. Если все дочери вышли замуж, то главной наследницей становится старшая из них. Если же нет ни сыновей, ни дочерей, то один из ближних в роде (вероятно, старший в ближайшей степени родства). Если не оставалось родственников и если то стороннее лицо, которому завещано имущество под условием женитьбы на одной из родственниц наследодателя и принятия его фамилии, не исполнит этого условия, то имение идет в казну. Наследниками неглавными (движимого имущества) должны быть (поровну) прочие сыновья наследодателя, если главный наследник — сын, или прочие дочери, если главная наследница — дочь, или прочие родственники, если главный наследник — родственник. Во всех этих случаях движимое имущество делилось поровну между неглавными наследниками, если завещанием (при отсутствии нисходящих) оно не было передано одному лицу.
Бездетная вдова получает пожизненно право на все имущество мужа, которое после ее смерти идет в наследование по закону. В 1761 г. этот порядок был изменен: право пожизненного наследования заменено получением в собственность четвертой части имущества мужа.
Право наследования восходящих не было определено указом о единонаследии, но в 1725 г. постановлено узаконение насчет обеспечения матери после сына, умершего бездетным: ей в таком случае выдается на прожиток до смерти или второго брака 3/4 имущества сына (за выделом 1/4 его вдове), а если он вдовы не оставил, то все его имущество. Взамен этого пожизненного права мать может взять в собственность 1/4 часть имения сына.
Время после отмены единонаследия. Результатом закона, противоречащего обычному порядку, явилось следующее: ‘Родители, по равной любви ко всем своим детям, употребляли все средства для того, чтобы разделить между ними свое имение по равным частям, прибегали для того к подложным продажам и закладам, обязывали детей великими клятвами, чтобы получивший после них все имение передал часть его своим братьям, из-за наследства рождались между детьми и родственниками ссоры, ненависть, смертоубийства’ (Неволин. П.С.С. т. V, стр. 412). Вот причины отмены закона о единонаследии при императрице Анне Иоанновне(17 марта 1731 г., П. С. 3., N 5717, см. также ук. 9 и 13 декабря 1730 г. и 17 июля 1733 г.).
Указы Анны Иоанновны распространялись на случаи наследства по закону, о наследстве же по завещанию не дали никаких указаний. В этом отношении господствовали случайность и казуистичность до 1831 г. (I октября), когда было издано ‘Положение о духовных завещаниях’. В указанный промежуток времени допускалось фактически распоряжение благоприобретенными имениями, но относительно родовых имений постановлялись противоречивые решения как в общих узаконениях (жалов. грамота дворянству и гор. положения Екатерины II), так и в отдельных указах по частным случаям. В сенатских решениях 1740 г. (равно и во многих других) и двух упомянутых грамотах Екатерины II распоряжение родовым имуществом (конечно, вопреки закону, т.е. несогласно с порядком родового преемства) воспрещается. Но сенатским решением 1791 г. признана сила указа о единонаследии 1714 г. в той же его части, по которой бездетный может назначить кого угодно из своих родственников наследником в родовом имении. То же подтверждено в 1804 г. высочайшим указом (по делу Вердеревских). Но сенат и после этого признавал недействительным и завещания бездетных относительно родовых имений (1811 г. — по делу Шереметева, 1818 г. — по делу Державина). Во всех этих противоречивых решениях основывались на указе 1714 г., признавая его неотмененным и различно толкуя его смысл.
Что касается наследования по закону, то некоторые общие правила были уже установлены в самом указе Анны Иоанновны, другие выработались постепенно в течение XVIII и начале XIX в. А именно:
О наследовании нисходящих было установлено (на основаниях. указанных в праве Московского государства), что дочь при братьях получает 1/4 недвижимого имущества и 1/8 — движимого. В 1815 и 1824 г. г. были разрешены вытекающие отсюда затруднения: если дочерей останется столько, что за выделом каждой из них узаконенной части сыновьям ничего не останется или доли их будут менее дочерних, то в таких случаях велено делить имущество пополам, отдавая одну половину сыновьям, другую дочерям. Единонаследие удержано, как специальный способ (ук. 31 декабря 1746 г.) для военных поселенцев, которым были даны наделы из государственных земель.
О наследовании супругов. Императрица Анна Иоанновна обобщила прежний закон (Уложение) относительно поместий, т.е. каждому из супругов предоставлено наследование в 1/7 части недвижимого и 1/4 из движимого в собственность, что не обусловлено и вступлением во 2-й брак. Этот выдел получает полное значение права наследства, так что на него распространено и право представления (невестке после свекра). Впрочем, выдел обусловлен просьбой о нем, так что наследники супруга, который не просил выдела, не имеют права иска. В последующее время был разрешен вопрос: имеет ли право муж распорядиться в своем завещании благоприобретенным имением так, чтобы лишить жену ее узаконенной части? Сначала сепаратными указами это воспрещалось, напротив, в 1836 г. было разрешено в утвердительном смысле.
О наследовании боковых принято решение о том, что благоприобретенное имение должно идти в род мужа. Вопрос об этом является еще отголоском древнего права, по которому благоприобретенное имущество было собственностью обоих супругов. Линия родства распространена в бесконечность.
О наследовании восходящих было установлено, что отец и мать (но не дальнейшие) воспринимают опять в свою полную собственность имущество, данное ими детям, после бездетной смерти этих последних и пользуются пожизненно их благоприобретенным имуществом.

Г. ВЕЩНОЕ ПРАВО

Понятие о вещи и: о праве на вещь

Право лица на вещь есть право владеть, пользоваться и распоряжаться вещью. Высшая и совершеннейшая форма вещного права есть право собственности, т.е. право исключительного и полного обладания вещью. Некоторые составные части собственности могут выделяться (правопользования, владения, залога), кроме того, одному может принадлежать право собственности, другому — право на чужую вещь. Несколько лиц в совокупности (нераздельно) могут владеть одной вещью, тогда образуется право общей собственности.
Вещью в юридическом смысле называется предмет природы, подлежащий частному обладанию лица. С течением времени круг власти человека над природой расширяется за счет предметов, которые прежде этой власти не подлежали, тем не менее в природе существуют такие предметы, которые никогда не могут подлежать частному обладанию. Понятие вещного права распространяется и на некоторые предметы духовной природы человека, если только они реализовались во внешнем мире (например, право литературной собственности.

ПЕРИОД ПЕРВЫЙ

Нет сомнения, что вещные права и высшее выражение их — право собственности — появляются с первых моментов человеческого общежития. Все недоумения, возбуждаемые историей права собственности, относятся не к вещным правам вообще, а к праву на недвижимые вещи и в особенности к праву на землю.
Объекты вещных прав. Разделение вещей на движимые и недвижимые, ныне столь несущественное, имеет огромное значение в первобытные эпохи истории человечества и сохраняет его до некоторой степени и в последующие времена весьма долго.
Движимые вещи. Предметом частного обладания человека делаются прежде всего движимые вещи, ибо они могут быть отделены от прочих вещей, что в первобытном кочевом состоянии представляет необходимое условие владения и пользования. Поэтому в древнейших памятниках общее наименование вещей есть имение, то, что может быть отделено от прочих вещей (взято в руки), этим словом обозначаются именно движимые вещи: Игорь желал взять у древлян больше ‘имения’, русские в византийской империи при Игоре ‘имения не мало взяша’. Название ‘вещь’ (или ‘речь’) хотя и встречается с древних времен в памятниках западнославянского законодательства (также в смысле движимых вещей) и в переводных русских, но в русском праве оно появляется поздно. Что именно все имущество наших отдаленных предков состояло из одних движимых вещей, доказывается и другими общими терминами, которыми обозначается имущество вообще: таковы ‘скот’ — наименование, обозначавшее деньги и другие предметы богатства, равным образом ‘збоже’ (собственно зерновой хлеб). То же доказывается и летописными указаниями на то, в чем заключалось имущество самых богатых людей начала 1-го период: это вооружение, одежда, украшения, челядь, скот и некоторые продукты промыслов (шкуры, мед). Древнейшая Русская Правда, желая определить предметы владения защищаемого законом, говорит, ‘если кто возьмет чужое оружие, коня или одежду…’ (Акад., 12), говоря о повреждении чужого имущества, она упоминает о копье, щите, одежде (17). Древнейшая Русская Правда (Ярослава) вовсе не упоминает о глядении недвижимым имуществом (ср. дог. Ол., ст. 5), что, впрочем, не указывает на отсутствие его и в эпоху Русской Правды.
Право собственности на движимые вещи с древнейших времен не было ограничено, собственник мог владеть, пользоваться и распоряжаться ими до их уничтожения. Самый древний памятник законодательства указывает достаточные гарантии, существовавшие тогда для защиты права собственности на такие вещи и для виндикации их (Рус. Прав. Ак. ст. 11-14, 20).
Вещи недвижимые. Полное отсутствие обладания недвижимыми вещами возможно, конечно, только в кочевом быту народа (охотничьем и пастушеском). Лишь только люди оседают и переходят к занятию земледелием, у них появляется необходимость, во-первых, права на часть земной поверхности для устройства постоянного (оседлого) жилища — для дома и, во-вторых, права на отдельный участок земли для обработки и для других целей хозяйственного пользования.
а) Жилтце. Палатка кочевника, когда она не прикреплена к поверхности земли, составляет, очевидно, движимое имущество, но когда она прикрепляется к sohun, тогда и часть земной поверхности, занимаемая ею, входит в ее состав, она является уже недвижимой, но не скоро: в нашем праве до самого XVII в. дом рассматривается юридически как движимое имущество. Такое правовое определение весьма естественно вытекало из экономических условий русского государства: при малоценкости земельных участков и, наоборот, при значительной цене производства в экономическом обороте важен был готовый обработанный материал, а не часть поверхности, занимаемая домом, вследствие чего последняя и не входила в понятие его. Ниже, в учении о праве владения дворами в городах, будут указаны особенности этого рода вещей, теперь же заметим, что владение домом, во всяком случае, составляет первый переход к праву на недвижимые вещи.
5) Земля, Важнейшим предметом вещного права является земля. На глазах истории образуется ‘развивается этот вид права собственности, не достигая, однако, долго тай полноты и определенности, которыми отличается право ка движимые вещи. Развитие права собственности на землю с объективной стороны идет в таком порядке: сперва утверждается частное право на обрабатываемые участки, между тем как луга и пастбища остаются в общем владении общин или родов, леса и воды принадлежат сначала или государству, или же общинам и родам и позже других видов земельного имущества становятся предметом обладания частных лиц.
Права на земельное имущество в древнее время подлежат существенным ограничениям у всех народов.
История человечества начинается на востоке картиной полного поглощения личности государственным союзом, но из всех частных прав лица наиболее ограниченным является право на недвижимые вещи. История евреев, Египта, Лаконии, Древнего Рима (agerpupli-ctis), Византии и средневековой Европы указывает, что во всех упомянутых странах с дальнейшими успехами гражданской свободы элемент частноправовой очищается, полномочия лица в сфере вещных прав растут. Вообще всемирно-исторический ход развития вещных прав, и в особенности права собственности на землю, стоит с теснейшей связи с историей государственного права и есть не что иное, как постепенный прогресс прав частного лица от момента первоначального поглощения их государством.
Наоборот, общий ход развития права собственности в русской жизни обыкновенно определяют следующей схемой: а) в 1-й период (до татарщины) права собственности были наиболее полны и свободны от ограничений со стороны государства, б) Ограничения появляются уже потом из случайных причин монгольского и литовского завоеваний (мнение Неволина и особенно Костомарова), впрочем, некоторые авторы видят источник ограничений права собственности в событии более раннем — варяжском завоевании (мнение Лакиера). Это то же, что в старинных теориях феодализма учение о завоевании германцами римской территории как источнике феодализма. Другие, избегая объяснений историческими случайностями внешних событий, останавливаются на фактах внутренней истории русского государственного права и утверждают (Б.Н. Чичерин), что ограниченные, условные права собственности является следствием оседлости князей с XII в., когда вся земля становится вотчиной князя, от которого частные лица заимствуют свои укороченные права. Несмотря на различие воззрений, все названные исследователи согласны в том, что ограничения прав собственности появились впоследствии, а первоначально права эти были полными и неограниченными. Исключение составляет проф. Энгельман, который полагает, что в древнейшее время, хотя владение землей было полно и неограниченно, но зато это только владение, факт не доросший до права собственности, т.е. не имевший гарантий и признания со стороны государства. Стремясь добыть это последнее (укрепить его), владельцы обратились к власти государства и, получив от нее требуемое, поступились в пользу ее правами распоряжения. Владение стало правом собственности, но правом ограниченным и условным. Таким образом, и здесь мы имеем в конечном выводе положение, что условные права суть явление сравнительно новое.
в) Наконец, в период империи накопившиеся исторически ограничения права собственности отпадают постепенно, и лишь в недавнее время это право достигает той степени полноты, какую находим в действующем законе.
Если представленная схема истории права собственности правильна, то мы имели бы в русском праве единственное исключение из общемировой истории этого права, где, как мы видели, дело начинается с ограниченной и условной собственности частных лиц и лишь постепенно, с возвышением прав лица, последнее завоевывает мало-помалу независимое господство над вещами. Такая (мнимая) оригинальность русского права невольно становится подозрительной. Несомненное явление ограничений права собственности и исторический ход этих ограничений в русском праве требуют иной конструкции и других объяснений. В дальнейшем изложении мы должны проверить представленную схему на вопросах об отношении владения к праву собственности, о способах приобретения права собственности и о взаимном отношении субъектов права на одну и ту же вещь и возникающих отсюда видах прав. Что касается теорий завоеваний (варяжского, татарского, литовского), то они окончательно признаны несостоятельными и не нуждаются в опровержении. Владение и право собственности. С исторической стороны вопрос о сущности права частных лиц на вещи в начальную эпоху истории представляется весьма затруднительным: было ли обладание вещью первоначально простым фактом, владением (отвлеченный термин ‘собственность’ неизвестен древнему праву, тогда он заменялся описательными выражениями ‘в прок’, ‘на веки’ и т.д., чем обозначалась продолжительность права, а не полнота его), или же это обладание явилось уже в древности со всеми атрибутами отвлеченного права собственности (и, следовательно, возможно было сохранить право собственности, перестав владеть вещью, и приобрести ее помимо владения)? Если обладание вещью является сперва на степени фактического владения, то когда и как возникает из него действительное право собственности?
Поставленные вопросы разрешаются историками-юристами не вполне и неокончательно. По мнению проф. Энгельмана, как мы видели, права на землю в древнейшее время были только правами владения, по мнению других, вообще в древности и у нас не различали владения и собственности (проф. Сергеевич: ‘Лекции и исслед.’, 1899, стр. 401). В русском термине ‘владеть’ заключаются понятия possessio и dominium, владение (от индоевропейского walten,a не от ‘волю деяти’, как думал Морошкин) есть общий термин для обозначения вещных прав, в смысле права собственности оно особенно ясно в западнорусском языке: ‘властная земля’ означает собственность на землю. Этот термин начали приурочивать к понятию possessio тогда, когда для обозначения dominiurn был создан новый термин собственности (в конце XVIII в.). Полное и неограниченное владение становится собственностью тогда, когда получает признание со стороны других лиц и общества: так, давностное владение становится правом, когда нет оспаривающих это право. Нет сомнения, что право собственности, независимо от факта владения, сознавалось с древнейших времен, что это сознание применимо и к праву на недвижимые вещи, но выражено в Русской Правде определенно относительно движимых вещей: ‘Если кто опознает (свою вещь у другого), то не должен брать ее, говоря: ‘это мое’, но должен сказать ему так: ‘пойди на свод, где ты взял’ (Ак., 13). Владение может быть приобретено добросовестно, и потому владелец имеет право получить обратно тот эквивалент, который он дал за нее, в случае отыскания недобросовестного приобретения. Отсюда следует, а) что собственник при утрате владения не утрачивает ео ipso права на вещь (что, впрочем, ясно и из множества других статей Русской Правды о своде и татьбе, а также о находке: (см. Рус. Пр. Кар. 29,30, Псковская Судн. Грам., 46), б) что добросовестное владение, сталкиваясь с правом собственности и уступая ему, пользуется тем не менее признанием (вознаграждается на счет недобросовестного приобретения). Очевидно, относительно движимости спора быть не может. Относительно недвижимости, в частности земли, дело не столь ясно. Есть как будто, действительно, признаки неразличения владения и собственности, замечаемые не только в начале истории, но и в довольно поздних временах, мы увидим их при изложении прав на волостное и городское имущество, права залога и т.д. Причина этого скрывалась в соотношении нескольких субъектов на одну и ту же вещь, а не в отсутствии утверждения прав государством. Никак нельзя согласиться, что когда-либо идея владения совершенно покрывала понятие собственности. Например, признак поглощения понятия собственности понятием владения видят в обычной формуле древних актов для обозначения границ земельного участка: ‘куда коса, соха и топор ходили’. Но этим означается именно только фактически объем вещи и (косвенным образом) способ приобретения вещи — оккупация, а отнюдь не существо права на вещь. Присутствие отвлеченного понятия о праве собственности на недвижимые вещи в первый период истории утверждается постановлениями Русской Правды о межах и перете-сах (Кар. 83-34). и других юридических знаках (там же, 82). Внутри своей межи собственник может ничем не проявлять фактического владения, но остается собственником, нарушение межи не есть еще завладение (‘межу перетнеть’, т.е. перерубить, ‘борт разнаменует’): но это есть деяние воспрещенное и преступное. К тому же выводу склоняют постановления о давности — институте, несомненно древнейшем: владелец не тотчас устраняет собственника, а лишь при наступлении условий, при которых является предположение об оставлении вещи собственником. В XV в. закон уже совершенно точно отделяет понятие собственности и юридического владения: Псковская судная грамота — постановлениями о давности и пожизненном владении (ст. 9, 72, 88, 79), Новгородская — постановлениями о защите владения независимо от вопроса о праве собственности: ‘до суда на землю не наезжать, а о земле позвать к суду’, т.е. собственник не вправе сам нарушить владение собственной вещью стороннего лица. Ответчик может предъявить иск о наезде и грабеже (нарушении владения) отдельно от иска о праве на землю, если виновник наезда окажется действительно собственником земли, то он тем не менее несет наказание за нарушение владения (ст. 10-11). Так как эти памятники относятся к XV в., то вышеприведенные указания актов XV и XVI зв. отнюдь не могут быть истолкованы в смысле обратном. Субъекты и виды вещных прав. Ё первый период нашей истории, названный нами в истории государственного права земским, замечаем теснейшее слияние прав публичных с частными. Владение государственное (imperium) и власть частная (dominium) вначале неразличимы (само собою разумеется, что полное господство указанного сейчас признака, т.е. слияния государственных начал с частными, относится лишь к самым начальным временам периода). ‘Земля’ есть территория государства, земля же есть объект частного права групп лиц, составляющих государство. Городская община Киев (вмещавшая первоначально всех полян) владеет окружающими ее лесами, это все ее территория, но ею вся она владеет сообща: здесь в ‘лесу и боре великом’ звероловы-поляне ‘мудрые и смышленные ловили зверя’. Такой порядок знаком всякому этнографу, наблюдающему скотоводческий и звероловный быт: племя, захватившее известную территорию, эксплуатирует ее сообща. И при начале земледельческого быта дело изменяется мало: люди, обыкновенно скученные (в целях взаимной защиты) в одном месте, обрабатывают окрестную землю ‘наездом’, где найдут удобнее сами или где укажет общинная или родовая власть, как показывает пример германцев времен Юлия Цезаря, по свидетельству которого, у них никто не имеет определенных и известных участков земли, но начальники и князья их каждый год выделяют сколько где придете’ поля родам и семьям (genrilnis cognatiombusque), сошедшимся вместе (на общий сход). Но, повторяем, это относится к самым первоначальным моментам истории, и притом отсюда не следует, чтобы и в самом начале истории право частной собственности вообще было неизвестно. Следы общегосударственных прав частных сохраняются в историческое время лишь в измененных отголосках. Русская Правда передает князю право наследства всего имущества после бездетно умерших (см. выше). В XII в., когда уже давно появилась и частная собственность, следы государственного права проявляются в том, что оставляющий территорию лишается своих частных владений. Так, о Киеве говорит в 1156 г. кн. Изяслав своим боярам, бежавшим за ним на Волынь: ‘Вы есть по мне из русскыя (Киевской) земли вышли, своих сел и своих жизней лишився’. Достойно замечания, что здесь бояре лишились не только недвижимого, но и движимого имущества. В Новгородском государстве (весьма характерном и образцовом для этого вопроса, ибо в нем он не осложняется личными правами князей) до очень позднего времени сохраняются следующие начала: а) никто не может владеть на частном праве внутри новгородской территории, не будучи гражданином Новгорода, самим князьям и их дворянам запрещалось приобретать села на новгородской земле (дог. новг. с Казим. ст. 1 9), б) никто не может приобретать земли вновь на новгородской территории без пожалованья от В, Новгорода (там же, ст. 17), в) всякий, оставивший новгородское подданство и перешедший в другую землю, лишается своих владений на новгородской территории, тогда, когда князья-вотчинники других земель в договорах между собой выговаривали уже для бояр право сохранять вотчины при переходе (см. дог. в. кн. Дим, Ивановича с Твер. князем 1368 г. и наше примеч. 5-е к нему). Но право государства, исключающее все частные прав а лиц, может относиться лишь к древнейшим незапамятным временам. Впоследствии в непосредственном, собственно частном обладании государства остаются лишь некоторые владения — ‘-государственное имущество в тесном смысле (см. часть 1 , стр. 85).
Размножение населения и вывод колоний, основание новых общин должны были раздробить непосредственные права государства между ним и этими последними. Начало общинной формы землевладения не засвидетельствовано в наших памятниках никакими ясными фактами, но последующие явление (в Московском и Литовском государствах) в эпохи весьма близкие к 1-му периоду указывают, что право общинного владения должно было возникнуть во времена первоначальные.
Разъяснение начала общинного землевладения будет дано на основании памятников следующего периода.
Столь же рано выделяются и права на землю родов и частных лиц (правильнее, семейств) и (с принятием христианства) церкви. Так, о частных владениях князей есть свидетельства со времен Ольги, которой летопись приписывает село Ольжичи и особые участки охоты (‘ловища’). Русская Правда Ярославичей, содержащая уже несколько свидетельств о праве частной собственности, говорит преимущественно о княжей собственности: она говорит (Ак., 33) о межах у перетесах (знаках частной собственности на деревьях), о княжем старосте сельском ирататом (ст. 22), о княжей борти (Ак., 30). В 1158 г. к. Андрей Боголюбский дал церкви Богородицы во Владимире много ‘именья и свободы (слободы) купленные и с даньми и села лепшая’ (Лавр. лет.). В 1150 г. Ростислав Смоленский пожаловал церкви села, землю, озера, сенокосы, огород (см. выше о завещании кн. Владимира Васильковкча). Сведения о приобретении земель правящими князьями в частую собственность (за исключением В. Новгорода) продолжаются до конца XVI в.
Вотчинные права частных светских владельцев представляют наибольший исторический интерес, но по недостатку данных не могут быть уяснены окончательно при помощи документов. Однако при помощи фактических указаний древних памятников можно приблизиться к правильному представлению об этом предмете.
Из указанных выше прав государства на территорию видно, что права частных лиц на землю не могут быть все безусловными и полными. Но так как в наших скудных источниках истории того времени содержатся некоторые фактические указания лишь из XII и XIII вв., то, конечно, мы застаем время окрепшей частной собственности, называемой уже тогда ‘отчиной’ (‘отьчествие’), в руках земских бояр. О владении землей боярскими родами свидетельствует уже Русская Правда 3-йредакции, говоря о сельских боярских рядовичах (Кар., 11), затем, в XII в., летописные свидетельства об этом идут непрерывно (см. в лет. под 1156, 1177, 1219 г. г. и др.), причем звания боярина и землевладельца отождествляются, особенно в земле Галицкой.
Отсюда не следует, что в то же время, рядом с правами более полными, не существовало другого типа прав земельных владений, соответствующего будущему поместью: таковы (надо думать) были все владения дружинников, пока эти последние не превращались в’ земских бояр, ибо подвижная дружина, при постоянных переходах из княжества в княжество за своим князем, не могла освоить земель в постоянную собственность. Князья распускали ее на прокорм: давали ей или волости для очередного управления и кормления, или участки земли для временного пользования: в 1240 г. кн. Даниил Галицкий послал к узурпировавшему себе власть боярину Доброславу с такими словами: ‘Я ваш князь, но вы повелений моих не исполяете, землю грабите, я не велел тебе, Доброслав, принимать черниговских бояр, а давать волости галицким, аколомыйскую воль отделить для меня’. Но оказалось, что Доброслав успел уже отдать Коломыю двум ‘беззаконникам от племени смердья’. Тщетно княжеский посол протестовал, говоря ‘Како можеши, без повеления княжа, отдати ю сима, яко велицыи князю держать сию Коломыю на раздавание оружъником, си бо еста недостойна ни Вотьнина держати’. Таким образом, это ‘держание’ (впоследствии в западнорусском правовом языке ‘держава’) естьвременноевладениедля извлечения доходов дружинниками (‘оружниками’), жалуемое князем под условием службы. Фондом для такой раздачи служили определенные части государственных земель (Коломыя, Вотнин). Владение, очевидно, не было наследственным. Причина, почему князья прибегали именно к этому способу вознаграждения за службу, есть полное господство натурального хозяйства, когда уже нельзя было (по примеру древнего Владимира) всю дружину ежедневно кормить у себя во дворе деревянными или серебряными ложками.
Наиболее полный тип частной собственности представляет церковное имущество (Лавр.лет. под 1094 г. указывает на село, принадлежащее суздальской церкви Св. Димитрия: см. выше указанные грамоты Мстислава и Ростислава, кн. Изяслав Мстиславич пожаловал новгородскому Пантелеймонову монастырю село Витославичи, ‘испрошав у Новгорода’), Имущество поступало в церковь через пожалование от князя, через вклады (дарственные) от частных лиц (см. вкладную Варлаама Хутынского ок. 1192 г.), через куплю от частных лиц (см. купчую Антония Римлянина до 1147 г.), чрез заимку пустых мест (см. летописное свидетельство о занятии горы Печерским монастырем). Права церкви на недвижимое имущество отличались наибольшей полнотой и независимостью, что объясняется двумя причинами: а) церковь, в те времена множественности и взаимной борьбы земель, пользовалась, так сказать, экстерриториальностью, ее права не колеблются от смены князей, ибо она есть учреждение одинаково дорогое для всех их, б) церковные власти, как греки, так и русские по происхождению, руководствовались византийским правом и, следовательно, проникались твердыми и ясными понятиями о частной собственности, вошедшими в него из римского права (впрочем, далеко не могли провести их во всей полноте на новой почве). Нельзя того же сказать о всем прочем (кроме церковного) имуществе частных лиц: недвижимые владения их находятся в тесной зависимости от государства, князья и бояре, изгоняемые или бегущие из земли, лишаются в ней своего имущества, подчиненные общины (пригороды и веси) работают не только на себя, но и на государство. Взаимные отношения прав государства, частных лиц и общин еще не определились, более точное определение находим в Московском государстве.

ПЕРИОД ВТОРОЙ

Вотчинные права стоят в тесной связи с историческими судьбами государственной территории: в 1-й период, при полной раздельности земель, всякий, переходя в другую землю, лишался вотчинных прав в прежней земле (см. вышеприведенные данные о Киевской и Новгородской землях). В переходную эпоху союзного строя (т.е. при переходе к единодержавию, в XIV и начале XV в.) бояре, переходя из княжества в княжество, уже не теряют своих прав на землю, переход в союзное княжество уже не считается переходом в другое государство. С установлением единодержавия (с середины XV в. и в нач. XVI) переход бояр естественно прекращается, и служба с вотчины делается обязательной только государю, это совмещение идеи государства в одном лице дает новую окраску обязанностям службы (которая всегда и ранее лежала на владельцах земли) и сопровождается некоторыми действительными ограничениями вотчинных прав для отдельных разрядов владельцев (в особенности князей, см. ч. 1 о служилых людях), но зато прежние условные вещные права людей полусвободных и несвободных (дворян) постепенно утверждаются за ними, права на жалованные вотчины и поместья получают большую определенность. С середины XVI и в XVII в. права на землю получают окончательные и твердые формы: жалованные вотчины сравниваются с родовыми, поместья приближаются к вотчинам. Процесс этот отчасти ускоряется влиянием польского и литовского права, но в сущности есть неизбежный результат исторического движения к торжеству прав лиц над исконными правами государственного союза в сфере поземельных отношений. Таким образом, вообще права вещные в Московском государстве, несомненно, интенсивно развиваются и уясняются, сравнительно со временем предшествующим, несмотря на продолжающееся значение прав государя для частных прав прочих лиц, достаточно вспомнить, что в праве наследства сфера влияния частного лица выходит из тесных пределов семьи и круг родового наследования постепенно расширяется. Точно так же выясняются и выделяются права физических лиц среди подавлявших их прав родов и общин. Церковь ставит вопрос о независимости своего частного права собственности принципиально.
Способы приобретения права собственности. В Московском государстве основными способами являются: оккупация, давность, находка и пожалование. 1. Оккупация. Древнейший способ приобретения права собственности есть овладение (оккупация), т.е. завладение вещами, никому в частности не принадлежащими. Такой способ характеризует преимущественно древнейшее время (1 -и период), но не исчезает и во втором периоде, мы скажем об этом здесь, пользуясь и древними актами.
а) Оккупация движимых вещей есть главнейший способ приобретения права на вещь в звероловном и отчасти в скотоводческом быту: ‘ловили (поляне) зверей в бору, окружающем Киев, ибо были мудры и смыслены’, т.е. основанием оккупации является не один факт завладения, ной знание и труд. Оккупированная вещь не должна быть непременно и тотчас же в руках и в домицилии овладевшего: собственник может оставить ее на месте завладения, снабдив ее знаком частной принадлежности: ‘убивши зверя и не имея возможности тотчас же перенести его к себе, охотник втыкает палку, и уже никто посторонний не решится присвоить ее’ (Богишич. Pravni obic и slow, стр. 167), дерево с пчелами, найденное в лесу, отмечает охотник бортным знаком (Рус. Пр. 82 и 84).
б) Те же черты применяются и к оккупации недвижимых вещей в быту оседлом. Основанием оккупации служила обработка ее: необработанная земля первоначально не имела никакой ценности. Но, с другой стороны, оккупация недвижимости (земли) имеет и существенные отличия от завладения движимыми вещами: земля есть и предмет частного обладания и вместе с тем часть государственной территории. Уже в начале исторической жизни она не могла быть res nellius. Так как в глубокой древности частное и публичное право сливались, то оккупатор земли внутри территории должен был обратиться к государственной власти для осуществления своего права и получить от нее пожалование. Так, основатели Киеве-Печерского монастыря, желая занять гору над пещерами для монастыря, обратились к кн. Изяславу, и он ‘вда им гору ту’, и послал своего мужа отвести ее границы (Лавр, лет., 1051 г.). В Московскую эпоху оккупаторы (частные лица и монастыри), занимая в лесах пустые земли, не принадлежащие ни к какой волости, просят великого князя укрепить их за ними. Казаки и промышленники, овладевая землей вне территории государства, кланяются ею государю и получают ее в виде репрезентации (об этом ниже).
2. Институт давности появляется в законодательстве весьма поздно, в первый раз в середине XV в. во Псковской судной грамоте, но отсюда не следует, что самое явление возникло лишь с этого времени и что оно измышлено искусственно законодателем: законодательство лишь регулирует его, определяя главным образом случайные условия (сроки).
В других славянских законодательствах институт давности встречаем с XIII в. По статуту Курцулы (середина XIII в.), если кто-либо владеет бесспорно (sine molestia) тридцать лет, как по документу, так и без документа, то уже не может быть устранен никем’ (CXIX). По Полицкому статуту (62), давность определяется так: ‘Кто держит вотчину (‘племенщину’), тот не может быть устранен от владения без суда. И если он мирно держал 30 лет, то уже не может быть лишен владения ни силою, ни судом’ (‘не може усиловати, ни прити’).
Русские памятники, говорим, не сохранили нам постановлений о давности в столь раннее время, но уже с первого появления актов о сделках мы встречаем в них постоянные ссылки на старину владения как основание права собственности. В дальнейшем изложении института давности увидим, что не всякое владение (из каких бы то ни было оснований) может создать право собственности для владельца, и во всяком случае не возникает с момента начавшегося владения.
Среди крестьянского населения даже поздних времен (XVII в.) господствовало столь твердое убеждение в неотъемлемости раз обработанной земли, что у наблюдателя слагается убеждение, что по отношению к крестьянской вотчине обычай не знал погасительной давности для вотчинника или приобретательной для нового владельца, получившего ее по данной из приказной или земской избы, гак что последний всегда оставался временным держателем ее ‘до вотчинника’. Отсюда иски спустя лет 10, 20 и больше (П. Иванов, Документы А, Ком. М.А. ОБ I, 3, стр. 428). Не думаем, чтобы здесь выражалось общее отрицание давности: здесь проявляется только убеждение, что не сроки составляют давность, в тех же документах отмечено, что судьи иногда становятся на сторону владельцев против собственников на том основании, что они ‘те пустые деревни распахали, и дворы строили, и сенные покосы расчистили и подати платили, а прежние жильцы бродили в миру или бегали по иным городам, не хотя платить податей’ (там же). Во всяком случае, эти (хотя и поздние) факты указывают на исконное убеждение, что выход из владения недвижимой вещью сам по себе не ведет к утрате права собственности, которое сохраняется независимо от владения даже тогда, когда владелец получит акт от соответствующей власти (см. ниже об условиях давности).
Давность (как сказано) в XV и XVI вв. устанавливается и определяется уже законом. Полнее это изложено в Псковской судной грамоте, слабее в судебниках и позднейших памятниках законодательства до Екатерины II. Основания давности, по этим памятникам, таковы:
а) срок владения, как условие случайное и искусственное, определяется в Пек. суд. грам. лишь приблизительно: ‘кто владеет 4 или 5 лет…’, Судебники определительно назначают трехлетний срок давности между частными лицами и двойной — 6-летний — при завладении частным лицом государственной землей (в том числе и землями черных общин). Такое привилегированное удвоение срока для государственных земель объясняется или большей твердостью прав государства на землю, или большей трудностью для органов государства заметить освоение земли. Несмотря на такую определенность законных сроков, практика не следовала им в точности. Уложение царя Алекс. Мих. молчит об общем сроке давности (устанавливая его лишь для выкупа родовых имуществ: XVII, 13 и 30). Установление 10-летней давности относится ко времени Екатерины II (манифест 1787 г.).
Непрерывность и спокойствие владения: ‘если (говорит Псковская судная грамота) в те лета собственник не наступал и не судился’. Такое условие имеет значение и относительно срока, ибо перерыв владения изменяет и срок его, а главное, оно указывает на присутствие мысли о том, что владелец признавал вещь своей, владел ею как собственник (animus domini).
в) Третье и важнейшее условие давности, по Псковской судной грамоте, есть воздействие владельца на вещь или труд: ‘если он владеет и стражет тою землею…’ (страда — работа). Между прочим, признаками владения (землей) закон полагает ‘двор и нивы рострадни’, т.е. постройки и обработанные поля. На это же условие указывает и 3-летний срок давности, установленный в судебниках: при трехпольном хозяйстве в три года обрабатывается весь участок. Эти замечания об основаниях давности отчасти разрешают вопросы: признавало ли древнерусское право давность приобретающую или только погашающую, т.е. приобретал ли владелец права на землю через давность или только собственник терял их (утрачивал права иска). Время само по себе не способно создавать права, оно может лишь разрушать их, но труд есть основание более плодотворное, и потому древнерусское право, хотя всегда рассматривало вопросы о давности в смысле погашения исков, но косвенно признавало и давность приобретающую, т.е. владелец по истечении давности получает не только права вечного владельца, но и право собственности: вотчины ‘изстаринные’, т.е. такие, на которые владелец не мог предъявить никаких актов, подлежали его распоряжению.
г) Наконец, последний вопрос: признавало ли древнерусское право Justus titulus одним из существенных условий приобретения собственности по давности? Суд, не довольствуясь удостоверением об истечении срока давности, всегда требовал указаний оснований владения.
Давность владения, по древнерусскому праву, применялась лишь к земле, но не в отношении к вещам движимым: ‘холопу, робе суд от века’, — говорилось в договорных грамотах XIV и XV вв., и в последующих памятниках древнерусского права о давности в отношении к движимым вещам не упоминается (см. Ук.кн. зем. пр. XXXI)*. В отношении к прочим вещам (кроме холопов) это уясняется учением древнего права о находке.
_____________________
* Энгеяьман полагает, что давность владения движимыми вещами (кроме холопов) устанавливается следующей статьей Уложения (X, 285): ‘кто будет искать… какие животины, или пчел с приплодом на прошлые годы, лет на пять, и больше или меньше, и по суду и по сыску в том своем иску истец будет прав, и ему за свиньи… или иную какую животину и за пчелы править то, чем у нею кто завладеет, а в приплоде отказам, для чего он того всего на нем не искал в том году, как у него кто чем завладел’. Выражение ‘лет пять, больше или меньше’ считают указанием на приблизительный срок давности. Но закон как раз говорит обратное: животное, отысканное хотя бы и после истечения 5-летнего срока, возвращается собственнику, он лишается лишь приплода. Если законодатель не сказал ‘лег 15 и больше’, то только потому, что дело идет о животных, срок жизни которых очень краток. Приплод, по всей справедливости, удерживает владелец, как вещь, не бывшую никогда в руках собственника главной вещи и приобретенную владельцем благодаря хозяйственным заботам последние. Уложение видит еще в этом и штраф собственнику за его небрежность.
_____________________
2) Находка есть овладение движимой вещью, принадлежавшей прежде другому (в отличие от владения вещами, никому прежде не принадлежавшим). Древнерусское право не признавало находку за способ приобретения права собственности, очевидно, потому, что для освоения такой вещи не требуется никакого труда. В Русской Правде к учению о находке должны быть применены статьи о своде (Ак. 12 и 13, Кар. 29, 30), по которым находчик обязан возвратить вещь собственнику, но наказанию за утайку подвергается лишь тогда, когда собственником сделана была ‘закличь’ о пропаже. Подобным же образом учит о находке и Псковская судная грамота (ст. 47). Точнее изъясняет дело Судебник Казимира (ст. 23), определяющий древнейшее обычное русское право: нашедший должен оповестить околице, если собственник не отыщется в течение трех дней, то ‘находчик’ должен отнести найденную вещь на княжий двор ‘по давнему’ и там получает свой ‘переем’ (плату за находку), утаивший наказывается как вор. По московскому праву постановлено: ‘Если пригульные лошади явлены и собственник их не находится, то их продавать, а деньги в государеву казну’ (Уст. к я. зем. прик. ст. 9). По Уложению находчик получает вознаграждение в половину цены вещи лишь тогда, когда он спас ее из воды или огня (XXI, 81). Таким образом, найденная вещь или возвращается собственнику, или обращается в пользу государства, а находчик получает вознаграждение, особенно тогда, когда употребил труд на спасение вещи от истребления. Лишь в Морском уставе 1720 г. в первый раз установлено, что в случае неотыскания собственника вещь становится собственностью находчика.
Клад (или находка вещи, не потерянной собственником, а утратившей собственника)в древнерусском праве не признается собственностью ни находчика, ни владельца земли, а должен быть предоставлен государственной власти, как видно из рассказа, занесенного в Патерик Печерский. Инок Федор нашел клад в Варяжской пещере, по его мнению, это были ‘Варяжские поклажи’, ибо в составе клада были ‘съсоуди латинский’. Монах, чтобы не .соблазняться, опять зарыл клад и потом забыл то мест’, куда закопал. Узнав об этом, кн. Мстислав, сын киевского князя Святополка, призвал его и старался узнать, где сокровища, сначала лаской, а потом пытками: ‘повеле мучити и крепко, яко смочитися и власяницы от крови его, и посем повеле в дыме велице повесити и привязати его’. Находчик был замучен, и клад остался неоткрытым. Донос князю и пытка за утайку указывают, по-видимому, что право на клад принадлежит князю (Пам., изд. Яковлевым, стр. CLXXII).
3) Пожалование как источник права собственности появляется с древнейших времен (а не образуется впервые в Московском государстве): до нас дошли жалованные грамоты от 1-й половины XII в. (грамота Мстислава и сына его Всеволода Юрьеву монастырю 1130 г., уставная грамота смол, князя Ростислава 1150 г.), нет сомнения, что раньше пожалования совершались и без письменных актов. В княжествах XIV-XV вв. и в Московском государстве случаи пожалования умножаются, и потому этот способ представляется типичным для московско-литовского периода. Пожалование присоединяется как существенное добавочное основание и к прочим способам приобретения прав, а именно:
а) при овладении вещами, никому в частности не принадлежащими. Мы видели выше, что при строительстве Печерского монастыря (XI в.) монахи испросили у князя гору, никому не принадлежавшую, В. Новгород жалует пустую землю основателям Соловецкого монастыря, князь жалует монастырю ничьи болота — ‘освобождает болота чистити’ (Ак.юрид. N 5), в 1564 г. царь Иоанн Васильевич жалует Строгановым земли, лежащие по Каме — ‘места пустые, лесы черные, речки и озера дикие’ (Доп. к. ак. ист. I. стр. 168 и 172).
б) Пожалование может явиться в форме репрезентации: частное лицо поступается добровольно своим имуществом в пользу князя, чтобы потом опять получить его из рук князя как имущество зависимое, но источник зависимости не есть утверждение владения. Репрезентация имела место при подчинении удельных князей и бояр великому князю: так, муромский боярин поклонился московскому вел. князю своей вотчиной и был пожалован ею опять (А.А.Э. 1. 1 20). Здесь смысл тот же, что и в тех фактах, когда казаки и Строгановы кланялись царю новыми ‘землицами’, ими завоеванными, т.е. присоединение новой территории.
в) Элемент пожалования примешивается к частным договорным сделкам: на поземельной собственности лежат повинности государственной службы, перемена лиц, владеющих ими, интересует государство: поэтому к вел. князю обращаются с просьбой купить или променять вотчину, и князь жалует — позволяет.
г) Жалование может быть самостоятельным источником приобретения прав собственности, когда государство дает лицу землю за заслуги, из этого возникает особый разряд вотчин, в которых прекарный характер прав наиболее ясен (что будет изложено ниже).
Из предыдущего ясно, что пожалование в своей древнейшей основе истекает из права государства на всю свою территорию, но что оно обостряется и специализируется в Москве благодаря тому, что права государства присвоены лично правящему государю. Наиболее ограниченными являются права владельцев на жалованные вотчины (и поместья), но и все прочее имущество, получившее и не получившее утверждение от государства, состоит в зависимости от государства, хотя и меньшей (вотчины, имущество тяглое и даже церковное).
Виды вещных прав специализируются в Московском государстве с большей раздельностью по мере выделения прав частных лиц (физических и юридических) из прав государства и общин.
Из вышеизложенного видно, что право собственности присуще сознанию самых первобытных людей, что оно проявляется не только в отношении к движимым вещам, но и к недвижимым, что оно отнюдь не может быть определено нынешним термином ‘владение’ и что, следовательно, указанными обстоятельствами нельзя объяснить ограничения прав собственности частных лиц в начале истории. Эти ограничения простираются на недвижимые вещи, землю, и потому дальнейшее относится исключительно к этому последнему виду прав, который, действительно, подлежит ограничениям с древнейших времен. Причиной этого является наслоение субъекта прав на одну и ту же вещь, т.е. государства, родов, общин и частных лиц (физических и юридических). В первоначальную эпоху высшие субъекты — государство, затем общины и роды — должны быть признаны носителями прав собственности, а низшие (частные лица) — владельцами, затем государство, а также родовые и общинные союзы отступают все более и более от непосредственного отношения к земле и права собственности постепенно переходят к частным лицам.
Из соотношения высших и низших субъектов вещного права вытекают ограничения права собственности, постепенно исчезающие в истории, притом ограничения обоюдные. Возьмем примеры. Если собственник устанавливает вечное чиншевое владение на своей земле в пользу стороннего, то он остается собственником, тем не менее навсегда лишает себя права распоряжения и пользования вещью. Род перестает быть общим собственником имущества, когда родичи делятся, но и после этого каждый отдельный член рода не может отчуждать свое имущество без согласия рода, очевидно, собственники — отдельные лица, но их права ограничены правами рода. Государство* жалует землю до смерти одаряемого, здесь не более чем пожизненное владение, и государство остается собственником, но если государство попустило переход такого имущества по наследству и затем мало-помалу утвердились за приобретателем права распоряжения, то это уже ‘вотчина’, право собственности. Анализируемое явление особенно важно при переходе поместий (простого права пользования) в вотчины (в право собственности). Государство владеет землями сельских и городских общин, и даже в очень позднее время земли этого рода именуются государственными, но уже с XIV в. государство стало так далеко от непосредственного осуществления права на эти земли, что уже тогда все существенные элементы права собственности находятся в руках общин, а государство сохраняет лишь свое отдаленное право, которое постепенно переходит в право публичного управления. Когда общины стали собственниками, то отдельные участки общинной земли попали в постоянное наследственное владение членов общины — крестьян и горожан, такие права частных лиц заставляют иногда думать, что уже с глубокой древности право собственности принадлежит не общинам, а частным лицам, входящим в общины (между тем как в действительности такой переход совершился весьма поздно — в XVIII в., и только в городах и лишь отчасти в волостях). Церковь приобретает себе имущество, но ввиду смешения в ней задач государственных (призрение, народное ‘здравие’ и народное образование) и частных, в сознании людей того времени прокладывается путь для будущей секуляризации церковного имущества. Церковь отдает свое имущество своим служилым людям — дворянам и детям боярским — в наследственные поместья, и они становятся, наконец, их собственниками.
_____________________
* Здесь везде надо разуметь государство, а не лиц правящих (князей и царей), ибо одинаковые явления возникают и не территории республик — Новгородской и Псковской.
_____________________
Все указанные отношения проявляются постепенно в течение долгой истории, оканчивающейся XVIII в., из них создаются отдельные виды вещных прав, смотря по характеру комбинаций субъектов: имущество государственное (дворцовое), тяглое, родовое, жалованное, поместное, благоприобретенное и церковное.

I. Дворцовые вотчины (государственное имущество)

Государство в московский период, сохраняя весьма близкие отношения к частным правам прочих лиц, гораздо яснее, чем прежде, выступает и в роли частного собственника имущества, ему непосредственно принадлежащего, — является уже фиском, казной.
Непосредственные имущества его образуются из трех источников, совершенно различных, а именно сюда входят:
а) Земли, никому в частности не принадлежащие. Как непосредственная власть родов и общин простирается лишь на такие земли, которые не находятся в частном владении физических лиц, так права государства простираются непосредственно на имущества, не занятые родами, общинами или лицами. Это остаток прежнего права государства на всю территорию. К числу земель, не подлежащих частному обладанию (ничьих) и потому именуемых землями ‘царя и вел. князя’, относятся ‘черные леса’, которых не коснулась культура. В так называемом судебнике царя Федора Иоанновича читаем (ст. 175): ‘А черной лес пахати в суземке просто без делу, где не молодь, кто сколько может, то лес вопчей — царев и великого князя’, т.е. каждому предоставляется право пользования в черном лесу (не в новой заросли по бывшему пахотному полю), ибо это лес ‘общий царский’. В том же памятнике так обозначается предел, за которым начинается ‘общее — царское’ владение: ‘А где межь деревнями случица межа и межа до осека, а на осек став топором шиби, до каких мест иметь, а дале вопчей лес царев и великого князя’, т. е, межа между деревнями может идти только до ‘осека’ — просеки, за которой начинается ‘общее’ государственное владение, ширина этой просеки определяется пространством, которое может пролететь брошенный топор.
б) Из земель, никем незанятых, могли образоваться и действительно образовались имущества, обработанные, но тем не менее принадлежащие государству. Такие имущества эксплуатировались государством не для извлечения непосредственного экономического дохода, а употреблялись для целей обеспечения государственных учреждений, к которым и приписывались для пользования должностными лицами в вознаграждение за службу. В В. Новгороде из таких же имуществ отделялись земли и на содержание князя во время его княжения. Отсюда образовался второй вид государственных имуществ — это так называемые подклетные, а с XVI в. дворцовые имущества.
в) Третий вид государственных имуществ имеет источник уже совсем иной: большая часть их образовалась из частных имуществ князей. С XIV в. многочисленные свидетельства о покупке частных имений князьями можно найти главным образом в духовных грамотах князей. Так было во всех русских землях, кроме Новгорода, который запрещал князьям приобретение частных имений на его территории. В общую массу великокняжеских имуществ стекались весьма часто и имущества князей удельных по присоединении их к Московскому государству, лишь при добровольном подчинении удельных князей за ними сохранялись частные права на их личные имущества. При присоединении Новгорода великий князь потребовал от него выдела из разных разрядов вотчин известного процента в свою пользу. В московский период этот разряд имуществ слился с предыдущим (подклстными землями), ибо, вследствие развития самодержавия, права государства слились с личными правами государя. Впрочем, разница между государственными и личными имуществами князя сохранялась довольно долго: в древнейших духовных и договорных грамотах села, купленные князьями, еще отличаются от сел подклетных. Позже субъектом права на все государственные имущества является уже не великий князь или царь и его наследники, а государство или в более конкретном виде — дворец (то же, что в Западной Европе ‘корона’). Ближайшей причиной такого поглощения прежний прав князя правами государства было прекращение династии Калиты и установившаяся затем избирательная форма престолонаследия, в силу чего новоизбранный царь наследует дворцовые имущества, хотя бы он происходил совсем из другой фамилии. Сущность прав дворца была совершенно частная, т.е. дворцовые вотчины принципиально отличались от черных земель. Для эксплуатации их существовали частные приказчики князя (посельские), которые собирали в пользу князя оброк (частную ренту). Но с изменением субъекта прав на дворцовые имущества изменяется отчасти и самая сущность этих прав. Крестьяне дворцовых вотчин составляли общины, которые приобретали все большие и большие права на землю и, будучи в XVIII в. причислены в одну категорию с черными землями, составили вместе с последними сословие государственных крестьян.

2. Церковные имущества

Мы говорили выше, что наиболее полные права на имущества принадлежат церкви. Церковь конкурирует с государством в правах частных по объему и содержанию права. Поэтому в высшей степени ‘ интересно столкновение этих двух субъектов в борьбе за права на недвижимые имущества, — в борьбе, обусловленной как специальными особенностями церковных имуществ, так и общим правом государства в отношении ко всем владельцам земельных имуществ. Субъектом прав на церковные имущества в Древней Руси нельзя признать ни церковь как цельное учреждение, ни духовенство как сословне: каждыми в отдельности имуществами владели и самостоятельно распоряжались отдельные церковные учреждения, а именно: а) епископш: по свидетельству Котошихина (XI, 6), за патриархом в XVII в. было больше 7 000 дворов, за четырьмя митрополитами — около 12 000 дворов, за 10 архиепископами и за одним епископом — 16 тыс. дворов крестьян: б) монастыри (по словам Котошихина, за монастырями, перечисленными в Уложении царя Алекс. Мих., в XVII в, числилось до 80 тыс. дворов, а за прочими — до 3 000 дворов), в) соборные и приходские церкви, которым, впрочем, отводилась земля лишь по писцовым книгам (см. ак. ист., V, стр. 117).
Способы приобретения имуществ церковью и прекращение их. Главнейший способ приобретения имуществ церковью есть пожалованье их со стороны государства. К этому основному способу приобретения имуществ церковными учреждениями примыкает и заимка пустых земель, требовавшая непременно также пожалования со стороны государства. Из такого происхождения церковных имуществ возникли, между прочим, впоследствии притязания государства на церковные имущества и вмешательство его в права церкви. Другим обильным источником церковных имуществ были дарение и завещание со стороны частных лиц. Особенно интересно право церкви участвовать в наследовании имущества частных лиц, впоследствии обратившееся в право присвоения всех выморочных имуществ. Когда образовался этот принцип, решить трудно. В земском перводе мы видим только установившееся обычаем в укрепленное законом право церкв’ на часть наследства при наличии наследников (‘часть дети по душе’, — говорит Русская Правда). Видим также, что сами частные лица, не имея законных наследников, передают по завещанию свое имущество церковным учреждениям (духовная Климента). Но при отсутствии завещательных распоряжения выморочные имущества, по Русской правде, идут князю. В московском периоде упомянутое начало мы застаем в полном развитии (см. выше). Кроме указанных главных способов приобретения имуществ, церковь могла приобретать их и всеми другими гражданскими способами наравне с частными лицами, а именно: куплей (например, митрополит Петр купил город Алексин, см. ак. ист. I, N 215), по залогу: несмотря на воспрещение церковных учреждений брать рост, они пользовались закладной вотчиной за рост и по просрочке получали на нее право собственности (см. ак. юрид. N 233, 234, 236 и др.). Особый способ приобретения имущества для монастырей — это вклады, т.е. обязательное дарение при вступлении лица в монастырь, так что иногда население жаловалось на высокую таксу вкладов в их местных монастырях: ‘Которые посадские люди и волостные крестьяне в Успенском мои. хотят постричиея, и архимандрит и старцы вкладу у них просят дорого с человека по 10 рублей, и по 15 и по 20, а с убогого человека менши 10 рублей не взымут’ (ак. арх. эксп., II, N 11).
Указанными способами приобретения имуществ церковь располагала до XVI в. С половины этого столетия государство начинает постепенно сокращать их. Поводом к тому послужило чрезмерное расширение церковных имуществ, занявших целую треть территории государства. Первое ограничение прав церкви в этом направлении сделано было на Стоглавом соборе, он постановил, чтобы каждое приобретение производилось с разрешения и утверждения государственной власти, затем собор 1572 г. запретил большим (богатым) монастырям приобретать и по дарственным, собор 1580 г. прекратил приобретения по купчим, закладным и по завещаниям (ак. арх. эксп., I, N 308), наконец, собор 1584 г. обобщил все эти частичные ограничения общей формой (Собр. гос. гр. и дог. I, N 202). Для церкви осталась, таким образом, возможность приобретать имущества только через пожалование со стороны государства, но этот источник уже не был так обилен, как прежде, при общем стремлении государства к сокращению церковных имуществ.
Такие отрицательные меры (не позволявшие церкви расширять свои владения), переходят уже тогда в положительные попытки секуляризации, стремление к ней появилось с XVI в. в учении Нила Сорского и Максима Грека: государство основывало свои права при таком отношении к церковным имуществам на том, что имущества эти были дарованы церкви для исполнения ею известных государственных задач, а именно для призрения бедных, мер против голода, распространения народного просвещения. ‘Церковное богатство — нищих богатство, возраста для сирот и старости и немощи и в недуг впадшим прокормление… странным прилежание… вдовам пособие и девицам отребы, в пожаре, и в потопе и полоненным искупление, в гладе прекормление, в худобе умирающим… погребение. Того ради на потребу церковную имения свои люди давали’ (см.: Калачов. ‘О значении кормчей’, стр. 1 22). Когда же выполнение всех этих задач государство мало-помалу принимало непосредственно на себя, то полагали, что тем было уничтожено raison d’etre церковных имуществ. Кроме этой специальной причины, к церковным имуществам главным образом применяется и общая мысль о зависимости прав собственности частных лиц и учреждений от государства. Во время литературной полемики между сторонниками и противниками секуляризации первые нередко исходили из принципа, что имущества дарованы церкви государством. Им (как и нам теперь) известно, что громадное количество имуществ попало в руки церкви не от государства, а от частных лиц. Но противники имущественных прав церкви и не думали утверждать нелепую мысль, что все имущества пожалованы ей государством, они хотели выразить, что все имущества перешли к церкви с помощью авторизации государства. Из актов XIV и XV вв. мы видим, что монастыри просят великих и удельных князей ‘освободить им купить землю’. В 1421 г. вел. кн. Василий Дмитриевич ‘дал’ митрополиту Фотию купить деревню (ак. арх. эксп., I, 20), в 1437 г. белозерский князь Михаил Андреевич позволил Фера-понтовской пустыни купить себе пустоши (там же, N 36), в купчих писали: ‘доложа тиуна княжеского… купил’ (ак. юрид., N 72), удельные князья и их жены жалуют монастырям землю, ‘доложа своего господина великого князя’ (ак. ист., I, N 29), удельный князь завещает (1481 г.) монастырю 40 деревень, но прибавляет: ‘господин мой и брат мой старейший князь великий велит им отвести 40 деревень’ (Собр. гос. гр. и дог., I, стр. 272) и т.д. Это не простое утверждение или укрепление частных сделок возмездных и безвозмездных. Дозволение предшествует сделке, а не сопровождает ее, государство вмешивается в нее элементом своего пожалования. Государство не только Московское, но и республиканское — Новгородское и Псковское — считало себя вправе распоряжаться церковными имуществами как имуществами общественными для наилучшего достижения выраженных вышецелей, государственная власть считала себя вправе передавать имущества одного церковного учреждения другому, как, например, это сделало псковскоевечев 1471 г., отдав монастырю земли и угодья Троицкого собора (П. с. р. л. IV, стр. 237-238). В В. Новгороде весьма нередко происходили частные случаи экспроприации имуществ для нужд государства, как это видно из посланий митрополитов к новгородскому правительству, в послании митрополита Феодосия к новгородскому владыке Ионе читаем: ‘А вы бы, мои дети — посадники и тысяцкие и бояре В. Новгорода, не вступалися в церковные пошлины, ни в земли ни в воды, блюлися бы казни святых правил’ (ак. ист., 1,77).
Та же точка зрения усматривается и в действиях московского правительства: вел. кн. Иоанн III по присоединении Новгорода завладел частью его церковных имуществ, оправдывая свой поступок тем, что эти земли ‘занятей испокон вел. князей, а и захватили сами’ (такой неправильный текст, сообщаемый Татищевым — кн. V, стр. 67, — исправляется проф. Павловым так: ‘зане ты и волости испокон великих князей, а захватили их церкви сами’), здесь частные права владыки и монастырей противополагаются правам государства, без воли которого (пожалования) ничьи частные права не имеют силы. Известно, что московские великие князья никогда не признавали за новгородским правительством полных суверенных прав. Приняв, далее, во внимание, что русское государство никогда не отделяло себя от церкви и задачи церковного управления признавало своими, мы поймем, как легко было тому же Ивану III и его знаменитому внуку прийти к мысли о полной секуляризации церковных имуществ. Само собою разумеется, что в попытках секуляризации немалую роль играло влияние западных идей Реформации, но оно далеко не составляет сущности дела.
Попытку секуляризации сделал вел. кн. Иван Васильевич в 1503 г.: ‘восхоте отнимати села у св. церквей и монастырей’ (см.: Павлов. ‘Ист. очерк секуляр. церк. земель в России’, ч. I, стр. 39), попытка отражена анафемой: ‘вси обидящи Божия церкве и монастыреве, отнимающе от них данные тем села… да будут проклята’ (чин православия в некоторых кормчих). Нил Сорский, Вассиан Патрикеев и Максим Грек отвергали право только монастырей и только на владение населенными имуществами, против этого учения Иосиф Волоцкий выставил теорию о принадлежности имуществ не монахам, а учреждениям. Есть известия о попытках царя Иоанна IV (1550 и 1580 гг.), а также Лжедмитрия I совершить секуляризацию церковных имуществ. Государство XVI в. не могло достигнуть того, что суждено было осуществить государству конца XVIII в. Но тем не менее усилия его не остались тщетными: оно успело отчасти добиться того, что впоследствии осуществил Петр В., т.е. обращения церковных имуществ под контроль государства. Уже на Стоглавом соборе было постановлено, что монастырская казна подлежит учету царских дворецких и дьяков, новый настоятель, ‘усчитывая’ прежнего ‘во всяком приходе и расходе’, составлял описи и отправлял их в приказ Большого дворца (Стоглав, стр. 235,297-298, по Каган, изд.), в конце своею царствования Иван IV достиг и большего: по сказанию Горсея, он потребовал точного ‘инвентаря всех сокровищ и доходов церковных’ и затем из излишка этих доходов взял (по словам Горсея, вымучил) у епископов 300 000 фунтов стерлингов на чрезвычайные расходы государства. Сличая это сказание с текстом соборного приговора 1580 г. (Указ. рос. законов Максимовича, I, стр. 303), видим, что мера Грозного не была случайной и временной, там читаем: ‘Во-первых, да исчислятся вся освященных архиепископов, и епископов и монастырей оброки и уравняются по чину коегождо: архиепископам всем поровну, владыкам меж собою поровну, также старцам и старицам всюду по числу их поровну, елико на пропитание и одежды довольно да не оскудевают ни в чем, ни избыточествуют в пьянстве и непотребствах… А елико избытка, оное взята навоинский чин’*. Если бы эта мера осуществилась, то она совершенно равнялась бы перевороту, совершенному Петром, когда церковные имущества, не будучи присвоены государством, были, однако, взяты им в управление, а церковным учреждениям назначено содержание по штату. Но мера эта не удержалась в XVII в. После попыток Лжедмитрия и до Уложения царя Алекс. Мих. время было неблагоприятное для борьбы государства с церковью за имущества (при Михаиле Федоровиче управлял государством его отец — патриарх), Уложение и борьба царя Алексея с патриархом Никоном приближали развязку вековой борьбы, но сами вовсе не были заключительными актами ее.
______________________
* Полагают, что приведенное место церковного акта не есть приговор собора, а требование царя, обращенноек соборуй попавшее в приговор лишь по неправильности редакции. Но результаты, о которыхговорит Горсей. наводят на иную мысль.
______________________
Против стремлений государства к отобранию церковных имуществ церковь выставила принцип неотчуждаемости своих имуществ (как и в Западной Европе — manus mortua), ссылаясь на то, что этот принцип имел силу и в первые времена церкви в Византии/Однако такая мысль не подтверждается действительным знакомством с древневязантийским церковным правом. Неотчуждаемость церковных имуществ была выражена лишь VII новеллой Юстиниана (а не церковными постановлениями): ‘Neres ecclesiasticae alienentur autpermu-tentur aut creditoribus in specialem hypothecam dentur’. Собор русских святителей 1503 г, дал следующее постановление: ‘Святители и монастыри земли держали и ныне держат, а отдавати их не смеют и не благоволят, понеже вся таковая стяжания церковная — Божия суть, возложена и наречена и дана Богу и не продаем’ Никому же никогда же и в век века’. На Стоглавом соборе то же начало выражено так: ‘Отчин и сел, которые даны на поминок церквам без выкупа, и иных церковных и монастырских земель и прочих недвижимых вещей, по священным божественным правилом, ни отдати, ни продати, но крепко хранити и блюсти’ (под угрозой низвержения для епископа, изгнания из монастыря для игумена и отлучения — для прочих: Стогл. Казан, изд., стр. 338-341). А.С. Павлов полагает, что здесь в первый раз установлен и провозглашен принцип неотчуждаемости церковных имуществ, постановления же собора 1503 г. будто бы относятся не к неотчуждаемости, а к неотъемлемости церковных имуществ. Но с этим согласиться трудно: собор 1503 г. говорит не только об отнятии церковных имуществ, но и о продаже их. В конце XVI в. (1580) начало неотчуждаемости стало общим принципом: ‘Елико есть земель… что до того данная Богови… из митрополии, из епископии и из монастырей не исходит и вотчины ни которым судом, ни тяжею, у митрополита, и у владыки у монастырей не отъемлют и не выкупают’. Здесь устраняются притязания государства на церковные имущества, притязания частных лиц — родичей — на выкуп родовых имуществ, отчужденных церкви (на что государственный закон никогда не давал своей санкций) и, наконец, отчуждение вотчин по приговору (последнее вовсе не имело бы смысла, если не предполагать, что здесь речь идет о том же выкупе имуществ). Неотчуждаемыми имуществами признаны земельные (но не дворы в городах: см ак. арх. эксп., 1,308). В древней русской церкви до Иоанна III этот принцип никогда и ни в чем не проявился, наоборот, есть факты совершавшихся сделок, по которым церковные имущества отчуждались всеми способами (см. ак. юрид., N 71, XXVI, N 78, 257, Ак. эр. эк. III, N 202, Ак., отн. до юрид. быта, II, N 156,1-VI и XVI), что впрочем совершались возмездные сделки отчуждения, особенно мена*. Тем не менее принцип неотчуждаемости не был произвольно измышлен отцами русской церкви в начале XVI в. Это учение развилось естественно, находя себе в России самую благоприятную почву, ибо и все прочие имущества (родовые, общинные) также в сущности были неотчуждаемы.
_____________________
* Не следует, однако, относить к случаям отчуждения выкуп имуществ родственниками (как делает М.И. Горчаков): это было не правом, а обязанностью церковных учреждений.
_____________________
На огромных территориях церковных имуществ возможен был такой же процесс образования условных прав частных лиц, как и на государственных имуществах: церковные учреждения раздавали земли своим служилым людям или на правах жалованных вотчин (без права свободного отчуждения), или на правах поместного владения. Равным образом, так как церкви принадлежали иногда целые волости, то в этих последних сохранялись и развивались права общинного (крестьянского) владения с такими же отношениями к правам церкви, в каких стояли черные волости к государству.

3. Тяглые имущества или черные (общинные) земли

а) Происхождение и виды общин. При образовании частных прав на землю родовой характер получили только такие имущества, которые принадлежали более знатным родам. Такие роды, владея обыкновенно значительными участками, обрабатывали их не собственными силами. Все остальные роды, осев на местах, превратились в общины (см. часть I). Долго сохранялись в общинах следы прежнего родового единства, но так как общинная связь была основана преимущественно на единстве местожительства и усвоение чужеродцев здесь было возможно в более значительных размерах, то общинная связь опиралась более на тесное общение прав поземельного владения, чем на сознание родового единства.
Общиной в тесном смысле называется союз домов, имеющих общее (выборное) управление и общее владение и пользование землей. Первое условие создает черты государственного права, уже указанные (см. часть I), здесь речь идет о вещных правоотношениях общин. Простая община в первом периоде называлась ‘весью’, в Московском же государстве — ‘селом’, но общины составляют концентрические круги, как внутри села (и деревни) могут быть меньшие (естественные и договорные) сообщества, так союз нескольких сел составляет волость (термин, общий обеим периодам), которая и может быть признана главным субъектом права на землю. Союз волостей представляет государство (‘землю’), которое в высшем смысле и признается верховным субъектом, обладающим правом над всей землей. Здесь-то всего яснее открываются основания тех ограничений прав частных лиц, которые так заметны в Московском и первую эпоху Литовско-Русского государства. В более живом и конкретном образе обширная форма общины — земля — является в казацких землях (Донекой, Яицкой), но в целом Московском государстве это составляет лишь исключения: точным типом общины как субъекта в частном праве остается волость (права подчиненных общин будут указаны ниже).
Совершенно такое же значение имеют простые общины большого объема, т.е. города (посады). Частные права их должны рассматриваться вместе с правами волостей, некоторые посады, именно самые большие, делятся на части — меньшие общины, называемые сотнями. Последние в правах посада имеют такое же участие, как села в правах волостей. Скажем сначала о черноволостных, потом о городских имуществ ах.
б) Черные волостные земли. На севере в XIV и XV вв. поземельные общины несомненно существовали повсюду, в чем нас убеждают поземельные акты тех времен. Представители имущественных (как и других) прав волости, административные выборные лица — старосты и сотские, но так как лица эти меняются, то постоянным выразителем имущественных прав волости была волостная казна, технически называемая ‘столец’, например, ‘та земля Оглолино тянула к столцу к Залесью… Жил на Оглоблине отец мой, а потуги тянул с крестьяны всеми к Залесью к столцу’ (Акты, изд. А.А. Федотовым-Чеховским, I, N 34).
Имущественные права общины. Имущественные права общины можно рассматривать только начиная с XV в. (т.е. с того времени, когда о них существуют достаточные исторические свидетельства). В XV в. община обладает всеми гражданскими правами, а именно обязательственными, наследственными и вещными.
Предметом общинных вещных прав служат преимущественно недвижимые вещи — земли, именуемые в Московском государстве черными, и дворы. Здесь следует рассмотреть права общины на имущества, находящиеся в непосредственном ее обладании, и отношение ее к имуществам, отданным частным лицам (членам) в пользование.
В непосредственном пользовании общины находятся воды, леса, луга, выгоны, необработанные участки (пустоши), а равным образом обработанные, но запустевшие. Что касается, в частности, лесов и вод, то в ту эпоху они уже не считаются res nullius и в писцовых книгах приписываются к известной волости как ее собственность. Впрочем, иногда леса и воды приписываются в общее владение нескольких соседних волостей, иногда же, наоборот, право на них дробится между селами, составляющими волость (‘лес у села и деревень вопче’). Лугами иногда пользовались без раздела, косьба производилась общими силами или на деньги общины, скошенная трава делилась числом копен по тяглам (Борисов. ‘Акты о разделах, променах и переделах земли в XVII и XVIII вв.’ в Чтен. общ. ист. и др. Р., 1860., кн. III, смесь, стр. 5). Сущность прав на имущества, состоявшие в непосредственном пользовании общины, заключается не только в праве владения, но и в праве распоряжения: община (ее представители — староста и общий сход) отдает в срочное или бессрочное содержание новым поселенцам участки необработанной или запустевшей земли: ‘Мне тот лес дала волоса — староста с крестьяны и я избу поставил’, — говорит на суде в 1490 г. один крестьянин (см. ак. юрид, N 6). Новый поселенец в своей записи пишет: ‘Се аз Григорий, Филимонов сын, дал есми на себя запись Тавренского стану Вахрамею Трофимову, сыну Воронину (т.е. старосте), и всем крестьянам Тавренския волости, что аз взял у них 12-ю долювбжи пустого с великого дни Пасхи Хр. J 04 г. до вешка же дни 105 году.. А покину (участок) и жилца не посажю, и на мне взять старосте в мир рубль денег’ (ак. юрид. М 187). Волость меняет деревин (пустые) на другие имущества с соседними владельцами, например, ‘Деревни променяли Масленские волости крестьяне Кириллова монастыря старцам, а меняли старцы и волостные крестьяне, смотря по угодьям промеж себя полюбовно’ (там же, N 151). Однако в принципе община имела полное право распоряжения только внутри себя самой, право же распоряжения’ смысле отчуждения волостной земли сторонним лицам, не членам общины, было ограничено (в актах встречается только мена). Напротив, права приобретения имуществ для общин не были ничем ограничены, так, община может принимать в дар имущества от сторонних лиц и покупать их. Принадлежность права собственности выражается яснее всего в праве иена В более древнее время община практиковала внесудебную защиту своих прав не только по отношению к пахотным землям, но и по отношению к необработанным участкам, это последнее показывает, что она сознавала свое отвлеченное право на землю, в житиях нескольких святых рассказывается, что когда отшельник (например, Димитрий Прилуцкий) поселялся в диком месте, то соседние крестьяне выгоняли его, боясь захвата и обращения в церковные земли частей общинных земель. Но для нас, разумеется, важнее судебная защита, которая предоставлялась волости по отношению совсем видам ее имуществ, иски велись всегда от ее лица (а и от лица казны), причем земля черная именовалась ‘Божья да государева’.
Осуществление прав общины на обработанные земли, находящиеся в частном пользовании ее членов, бывает двоякого рода: или волость оставляет за собой право распоряжения ими, или же отдает их в наследственное пользование частных лиц. В первом случае (но гораздо реже) осуществлением прав волости является периодический передел участков между ее членами. О существовании его свидетельствуют исторические памятники довольно поздние, например, акты Шуи с конца XVII в (см выше цит. соч. Борисова). Из них можно заключить, что переделы происходили через 10-летние периоды, совершались целым сходом участников и скреплялись особой записью в земской избе Перемены в лицах, участвующих в общинной земле, в продолжение периода передела, ‘е влияют на него, член общины может отчуждать свой участок, но если участок его переходит лицу, не принадлежавшему прежде к общине, а продавец выходит из нее, то все повинности с этого участка падали на покупщика. Были даже общинные земли и под огородами (в городах), также будто бы подлежавшие переделу (по словам Борисова, но в изданных им актах говорится только об отдаче их на оброк). Впрочем обычна члены общины владели участками долгое время без передела (см. выше), о владении оброчной и частном владения на тяглом, праве так называемых ‘своеземцев’ также говорилось выше. Вечный владелец участка общинной земли может продать ее стороннему лицу — не члену волости. Приобретение участка ‘беломестцем’, т.е. не тясгловым человеком, могла быть в ущерб прав общины, в силу этого установлено было право общинного выкупа,, как к родовых имуществах — право родового- выкупа..
Разрушение общинных нрав правами частных лиц (членов общины) шло горазда медленнее, чем в родовых имуществах и юродских тяглых, чему способствовала привлекательность волостных имуществ но их малоценности, но несомненно, что это разрушение шло.
Меньшие сельское общины и кооперативные союзы. В некоторых, частях Московского государства вместо высших общин (волостей) на первый план выступают меньшие составные частя волости, а именно села, или деревни, а также родовые общины — дворы (печища) и товарищества.
Что касается сельских общин и деревень, то уже довольно рано в них одних сосредоточиваются функции волостей и вместе е ними частные права на владение землей. Не только в средней, но ив северной Руси в конце XVI в, и в XVII в. часто не волость, а деревня ведает раздачей участков новым поселенцам: о’а производит разделы участков и владеет сообща лесами и угодьями. Кеврольский писец в 1686 г записал факт, что НЕКТО Щимилко Давыдов заложил покосы и пашни кеврольцам, писец не признал, элой сделки потому, что у него, Шумилка, та земля: была чужая, а не своя, дали ему мирские люди’ (Е. Иванов. ‘К ист. крестьян, землевл.’ Докум. арх. ком. M.А.О.I, III, 430). Деревне принадлежит общинное право владения угодьями, так называемый судебник царя Федора, (ст. L76) говорит: ‘А что за которою деревнею угодья есть путики, или иное что, — ино про то сыскивати старыми жилцы, и сыщут в которой деревне — или в судной приписати (?) (может быть, ‘или в судной грамоте приписаны’ эти угодья), — ино далним жилцам иным деревням к тем пугикам не ходити на чужие деревни, никоторого угодья угодовати не полюбовно’ (т.е. без особое соглашения). Охранение: деревни-общины от вторжения чужих владельцев было тем необходимее, что нередко сами члены деревни подавали к тому повод: или продавали свои дали соседям, или сами переселялись в другие деревни с сохранением за собою земли в прежних деревнях Таким образом, происходит пользование землей наездом, т.е. жителями других поселений. Такое пользование утвердилось повсеместно в XVI и XVII вв., Судебник царя Федора (ст. 161), стремясь сохранить общинную связь деревни, пытался установить следующее: ‘А кто наездом деревню пашет, и ему больше трех годов не лахати наездом, — либо скупат, либо спродавати с суда з жеребья, и огород ему по своей выте ставить’ (т.е. пока в течение трех лет обязанность огораживать лежит на владельце. Предположенное Судебником не исполнилось (ибо и самый памятник не есть закон). Цель предположенного закона заключалась в том, чтобы каждая община состояла исключительно из владельцев — местных жильцов и не смешивалась с соседними общинами, трехлетний срок, назначенный для продажи участков (жильцами деревни) или скупки у них остальных участков, разумеется, не мог бы привести к цели, даже если бы такой закон был действительно объявлен: времена наступали другие — с XVII в. дело клонилось к утверждению частных прав членов общины на отдельные участки и к свободному гражданскому обороту их. Из актов XVII в. получается такой вывод: ‘Все деревни в хозяйственном отношении можно разделить на три группы: в одних вся земля распределяется между самими жильцами, и таких большинство, в других рядом с жильцами есть владельцы иных деревень, т.е. рядом с дворовой есть наезжая пашня, количество их значительно вырастает к концу столетия…’ (П. Иванов, стр. 433). Крестьяне все более и более дорожат правом отчуждения своих долей и практикуют его: архиепископ Холмогорский Афанасий запретил было своим чухченемским крестьянам продавать и закладывать участки, но крестьяне обратились к нему с такой жалобой: ‘Пожалуй нас, сирот твоих, благослови нас меж собою земли свои, нужды ради, продавать и закладывать для того, что у нас прокормиться нечем, только не продажею земляною и закладом’ (там же, стр. 429). Но пока, в XVI в. и ранее, общинные права были еще жизненны, участки обработанной земли и угодья подлежали владению общины. Само собой разумеется, что то же в высшей степени относится к лесам: в мнимом Судебнике царя Федора Ивановича (ст. 174) постановлено: ‘А у которых сел и деревень есть молоди, — и тех молодой прежних выпашет (выпашень?) и тех лесов складниками (складникам) меж себя без делу и без жеребия ни сетчи, ни пахати, а кои складник без делу молоди высечет или пашет, а иной складник не сек, а выть ему таковаж в хлебе, хоти он и ставил того же лесу’. То есть в каком-то селе или деревне есть молодые заросли по прежним пахотным полям, то они не могут подлежать свободной эксплуатации каждого: вновь распахивать их могут товарищи (члены общины) по соглашению и разделу (общее пользование всякому предоставлено лишь в общих черных лесах ‘царских’, как сказано выше). Хотя здесь употреблен термин ‘складник’, что означает члена товарищества (а не общины), но в данном случае этот термин применен к членам общины, ибо речь идет о ‘селе и деревне’ (в том смысле, какой имеют эти термины в конце XVI в.).
Деревня представляет уже очень мелкую единицу, заключая в себе в большинстве случаев три-четыре двора, и в редких случаях достигает 15 дворов. Но есть деревни, состоящие из одного двора. В последнем случае эта форма общины совпадает уже с последней наименьшей клеточкой общинных форм — двором. Древний двор нельзя рассматривать как внешнюю семью, и еще менее как индивидуальное лицо — владельца дома.
Хотя окладничество есть договорное отношение и права товарищей на землю суть condominium, а не общинное право, но такое понятие применяется и к явлениям семейного быта: так, приданое (древнее складство: см. рядную Тешаны в Хрест. по ист. рус. пр., вып.) есть вступление в товарищество одного лица (жены) с другим (мужем), в примачестве ‘из имущества зятя и тестя составляется складной живот, откуда и сделки иногда получали название складных’ (Иванов). Если полноправный член семьи отчуждает свою (идеальную) долю общесемейного имущества стороннему, то этот последний становится складником семьи взамен продавца, почему и образуется довольно пестрый состав населения двора, например: ‘Мишка Федоров владеет по купчей 138 г., в том же дворе Андрей Хомутов владеет по старине’ (Иванов, ст. 418). Таким образом, как семья превращается в товарищество, так договорное товарищество подчиняется формам семьи*.
______________________
* А. Ефименко приводит интересный пример превращения семейного союза в складство.
______________________
Между тем из родственного союза, составлявшего первоначально двор, через расселение частей его по отдельным дворам с сохранением общих прав на многие части имущества и возникает территориальная община — деревня, село. Известны примеры огромных поселений, сохранивших одну фамилию и несомненно составлявших прежде один род, превратившийся в территориальную общину. Вот почему ‘двор’ мы вводим в связь с другими формами общин.
Но и чисто договорные товарищества, без примеси родственных начал, не могут быть исключены из числа субъектов права собственности на землю. Обширное и повсеместное распространение этого вида землевладения, называемого стадством, и сходного с ним сябреного, обратило на себя внимание в конце XVI в. Судебник царя Федора Ивановича (как мы видели) членов сельской общины именует складниками. Но тот же памятник содержит в себе несколько постановлений, относящихся к имущественным правам собственно складства: ‘А кои складник захочет на новое места двор ставить, или иную хоромину, и ему поставить от далных хоромин в любом месте, где похочет хотя на хмельнике, а отдать ему землю в любом месте, где другой полюбит, а на какову землю наставице двором или храминою, такова земля и отдата, а сверх того по любьве’ (стр. 160),в этом постановлении (наполненном плеоназмами) простои смысл тот, что правых одечле на одного двора на особое место жительства выбор этого места предоставляется выселяющемуся Другое постановление того жедамжника (ст. 162) относится уже не к моменту расселения товарищей, а к моменту приселения их друг к другу в один двор- ‘А, складник у складника в, однаи деревне наставитце хороминою на подворную землю, и ему земля ачистити, снести хоромина, только другому на то место что ставити, а будет не ставить нечево на то место, — и ему земля против того взято в любом месте, — новый приговор, то есть новому складнику нужно очистить во дворе места для его зданий, если же он не пожелает воспользоваться дворовой земле’, то может взять землю (для построек) в любом месте. Этими постановлениями о дворовой земле ограничивается мнимый Судебник в определении отношении складников, прочие отношения строятся частью но плану швейного нрава (совладение и разделы), частью определяются договорным характером товарищества и могут быть отчасти уяснены при помощи актов XVI-XVII в’, Складство образуется общим приобретением земли (пае общие средства), общие права складников на землю скрепляются ‘купною грамотою’. Пользование землей было двоякое: или участки ‘вопчей земли’ менялись между складниками ежегодно (по очереди), или жеребьи земли находились в более или менее продолжительно’ пользовании отдельных членов товарищества. В отношении к государству ‘ сторонним лицам складство выступает как цельное лицо (единица) земля его облагается податями, как имущество одного собственника, процессуальная защита прав на общее имущество (не касаясь участков, которые могут принадлежать каждому складнику в отдельности) ведется от имени товарищества, круговая обязанность товарищей по ведению исков скрепляется так называемой ‘однношною записью’, копии которой находятся в руках каждого на товарищей*.
_____________________
* См. Русскую истор. Библиотеку XII стр. 14 29 218 219 267 431 450, т XIV, стр. 128 130 555 760 763 764 769 S32 Акт Фсд -Чс II N 151 — См ‘Крнтич замелен по истории народного хозяйства в В. Новгороде’ А Лаппо-Даннлевского стр. 25-27.
_____________________
в) Городские тяглые имущества. Если, обработанные участки, в сельских общинах способны были создать конкуренцию прав частных ниц с правами общины, то тем более надо ожидать этого в городских общинах, так как значительная ценность городских дворов и других однородных имуществ, (лавок, амбаров и пр.) вызывает у частных лиц большее стремление к освоению их в исключительную собственность Городской житель создает своим трудом новые большие ценности (постройки), признание прав на которые за общиной было бы нарушением простои справедливости. Дворовыми местами называются участки мши, лежащие внутри посада, застроенные или пустые. Такого рода имущества (усадьбы) существуют, конечно, и в сельских обществах, но там они являются сторонним придатком к земле, и притом, будучи слишком малоценны, они истребовали никаких особых юридических определений.
Собственниками городских усадеб признаются посады в уездах и сотни внутри города Москвы. По-видимому, до начала XVII в. не возникало никаких вопросов о праве посадских общин на усадьбы, занятые частными лицами. Вопрос о таком отношении прав первых и последних выдвигается лишь тогда, когда посадская община начинает уже разрушаться под влиянием вторгающихся в нее чуждых элементов. Само собою понятно, что права частных лиц, составляющих общину, при отчуждении городских дворов членами той же общины не подлежали никакому ограничению. Но среди посада находится обычно укрепление (‘город’ в тесном смысле), заключающее в себе так называемые посадные дворы, часть дворам я детей боярских, приписанных к городу в качестве служивых людей, живет временно или постоянно в этих дворах, а остальные поселяются в своих поместьях, но, желая приобрести себе постоянную оседлость близ города, многие из них покупают у посадских людей дворы. Неся же личную службу в пользу государства, они отказываются от службы податной тяглой, возложенной на посадских людей, и просят у государственной власти освобождения от нее (что и называлось ‘обелением’) Таким образом, право частных лиц распоряжаться посадскими имуществами стало весьма чувствительно отзываться на благосостоянии общины. Чтобы хотя несколько ослабить эти последствия, в обычае установился и здесь выкуп общиной отчужденных беломестцами городских имуществ (аналогичный с правом родового выкупа). Но когда и в этих случаях контрагенты сделки стали в актах искусственно отмечать высокие цены (чтобы предотвратить выкуп), то община обращается с жалобами к правительству. Тогда и появляется ряд отдельных узаконений о праве владения городскими имуществами, предварявших и сопровождавших Уложение царя Алекс. Мих. Первым из этих узаконений было различено право частных лиц на здания и право города на землю: было запрещено продавать, закладывать, отдавать в приданое и завещать участки беломестцам, самими же зданиями владелец мог распоряжаться по своему усмотрению (ук. 1621 г), но такому разграничению, установленному законом, практика подчинилась не сразу. Члены общины, пользуясь своим правом на здания, продолжают отчуждать дворы, а общинам оставалось выкупить их. Тогда в 1627 г, (ук.кн. зем. лр. VII) было предложено вовсе вывести беломестцев за черту посадских земель, но эта мера по значительности числа беломестцев, подлежащих ей, как видно из последующих узаконений, не была приведена в исполнение В 1634 г указом (там же XXXIII) было установлено уголовное наказание за отчуждение городского имуществ а беломестцу и в то же время уничтожено право лица на здания, которые причислены к общим имуществам. Таким образом, частные лица лишились всех вещных прав на дворы, кроме права потомственного пользования. К этому указ 1641 г. (там же) присоединил распоряжения о том, чтобы при взыскании с тяглых людей по личным обязательствам дворы продавались с публичного торга только тяглецам. Уложение обобщило и завершило собою весь период законодательства относительно тяглых городских имуществ, предписав беломестцам окончательно выселиться из общинных земель. Все вышеприведенные меры не могли, конечно, не стеснять имущественного оборота для самих тяглых людей, почему законодательство с 1677 г. начало склоняться к уступкам в пользу прав частных лиц. Указ этого года разрешил отчуждать дворы беломестцам, если только они согласятся нести с них тягло вместе с общинниками (что, впрочем, согласно с прежними древнейшими правами общин). Самое важное и наиболее обширное узаконение об этом предмете дано в 1686 г. — это ‘Статьи о чернослободских дворах’ (П. С. 3., N 1157), но, повторяя все предшествующее законодательство, этот закон нового дает только одно: он определяет, что в случае отчуждения беломестцами тяглых дворов эти последние могут быть приобретены только тяглыми людьми, и затем тотжезакон вновь признал за частными лицами право собственности на здания.
Долговременные усилия законодательства и обычного права, поддерживающие права общин от разрушительного напора прав частных лиц, оказались тщетными, когда в первый год XVIII в.(1700 г.) дан был указ, позволивший свободное обращение дворов между беломестцами и тяглыми людьми. Всеучастки внутри города, занятые частными лицами, сделались их собственностью, за городами остались имущества, находившиеся в общем пользовании всего города: площади, выгоны и т.д. Правда, права частных лиц до издания городового положения при Екатерине II не были сформулированы в законе, но de facto все постановления положения существовали и до его издания. Остатком прежних общинных городских прав является право города на присвоениевыморочных имуществ. Изложенная история законодательства о правах городских общин, по мнению некоторых ученых, указывает на искусственное и довольно позднее создание последних государством ради фискальных целей, а именно ради большей успешности поступления податей и налогов под круговой порукой общины, а не на исковое историческое происхождение их. Для отражения этой мысли достаточно вспомнить, что все узаконения по этому предмету издавались по просьбе тяглых общин, и самое первое из них рисует общинные порядки уже существующими и направлено только к укреплению, а не к созданию их.
д) Отношение имущественных прав городских общин и волостей к правам государства. Многие признают общины, владевшие черными землями и дворовыми местами, только владельцами их, собственником же их считают государство, и сообразно с этим нередко в научных исследованиях такие имущества называются ‘казенными’, ‘государственными’, иногда ‘государевыми’ (великокняжескими или царскими). Неволин определяет их юридический характер так: ‘Тяглые казенные имущества, которые находились в вечном владении частных лиц, общества или установлений с правами пользования и распоряжения, принадлежащего вотчинникам, с обязанностью владельцев платить в казну разные подати и исправлять в пользу ее повинности’. Этому, по-видимому, соответствуют и выражения древних памятников, в которых государи именуют черные земли ‘нашими’, например: ‘А кто учнет жити на нашей черной земле сын боярской или приказной человек… и те люди… наместнику судимы и тягло с черных деревень… тянуть повытно, что на них целовальники положат’ (1539-1540 гг.). ‘То, господине, земля, на которой стоишь, Божия да государя великого князя Есюнинские волости’, — говорит один истец. Но гораздо убедительнее, чем эти наименования, могут как будто подтвердить мысль о принадлежности черных земель государству некоторые постановления законодательства и акты юридических сделок. В судебниках черные земли поставлены в одинаковые условия с княжескими селами и поместными землями относительно привилегированной давности (шестилетней, см. Суд. 1-й, ст. 63). Акты сохранили несколько случаев пожалования государями черных земель частным лицам. Все это противоречит изложенным выше фактам о правах общины на черные земли, а равно и следующим фактам об отношении государства к черным волостям: уже с начала XIV в. в духовных и договорных грамотах села, принадлежащие князьям на частном праве, совершенно отличаются от ‘волостей’, в которых князю принадлежит лишь право суда и дани (см. в Хрест. по ист. права, вып. II) духовную Калиты и наши примечания к ней 4, 6, 7, 8, 9, 10). Когда потом (в XVI в.) частные имущества князей слились с государственными в общем наименовании дворцовых вотчин, то черные земли не смешивались с дворцовыми: последними великий князь управлял через частных приказчиков (посельских), первыми — через государственные органы — наместников и волостелей. Неволин думает уничтожить это противоречие тем, что изложенные выше полные права общин на землю считает не общим явлением, а исключительным для некоторых общин, дарованным им вследствие особого пожалования: ‘Некоторые казенные земли, отведенные городским и сельским общинам, в такой мере подлежали распоряжению их, что предоставление участков в пользование и пр. совершенно принадлежало общине’. Но нет не только особых привилегий, но и следов их на какие-либо исключительные права в пользу той или другой общины. В одних и тех же актах можно наблюдать и права общины и права государства по отношению к черной земле. Из множества жалованных грамот, дошедших до нас, нет ни одной в пользу общины. Б.Н. Чичерин считает возможным распределить права на одну и ту же землю государства и частных лиц и общин с точки зрения гражданского права, приписывая государству право собственности, а этим последним jus in re aliena. Но изложенные выше права общин на распоряжение черными имуществами отнюдь не подходят под понятие о праве на чужую вещь.
Несомненно, что при мнимой коллизии прав государства и общин на черные земли собственником на частном праве должно быть признано в московском праве уже негосударство, а городские и сельские общины. Государство вмешивается в частные права общин (а равно и вотчинников) не как частноправовое лицо (фиск, казна), а как политический союз, ради целей государственных (например, жалуя волостные земли, оно первоначально жалует в них лишь ‘суд и дань’). Если и замечается некоторая большая близость государства к черным землям, чем к частным вотчинам, то это объясняется особенным характером такого субъекта права, как общины: и них самих государственный характер (административный) смешивается с частно-гражданским.
Последующая судьба прав общий находилась в зависимости от постепенного уяснения и возрастания прав казны и прав частных лиц — членов общин: общинные земли перешли или к казне (в волостях), или к частным лицам (в городах), бывшие права собственности сохранялись лишь в общинных формах владения на землях казенных и отчасти частновладельческих.

4. Вотчины частных лиц

а) Родовые имущества

Понятие о роде. Древнейший из союзов, лежащих в основе государственного и частного права, есть род. Родом называется союз лиц, происходящих от одного родоначальника (хотя в последующие эпохи типы рода отчасти уже осложняются ассимиляцией чужеродцев). Разрастаясь, род является уже группой лиц, связанных сколько родством, столько же и даже преимущественно общностью прав: по мере разрастания рода и удаления от первоначального родоначальника он может распасться на несколько частей, теряющих всякую фактически родственную связь между собою. Общее понятие рода тогда состоит из нескольких концентрических кругов: центральный круг — это ‘ближний род’, т.е. союз братских семей (род, происходящий от одного отца), затем идет средний род — союз лиц, происходящих от одного деда, и, наконец, ‘дальнийрод’, т.е. союз лиц, происходящих от одного прадеда и других дальнейших родоначальников, о которых сохраняется память в роде. По этим трем кругам распространяются и права на родовые имущества (см. выше о переходе имуществ по наследству).
Родовые имущества. В настоящее время родовыми имуществами могут быть одни лишь недвижимые вещи. Движимые же вообще менее допускают совладение, а большая часть их, по своей потребляемости, неспособна быть предметом продолжительного (фиктивно-вечного) обладания. В древнейшее время при первоначальном тесном сожительстве всех членов рода и движимые вещи были общеродовыми. Дом, в точном смысле, также не может быть имуществом целого рода, и действительно, мы видели из Русской Правды, что круг наследования движимостью и домом ограничивается пределами семьи (см.выше). Но дом в широком смысле (двор, дворище) можно даже в позднейшее время встретить в качестве объекта права целого обширного рода: у хорватов задружный род (‘задруга’) в полном своем составе живет в одном дворе, в Великороссии (особенно Курской, Тамбовской и Воронежской губерниях) встречались дворы, заселенные лицами, связанными родством, в количестве до 60 человек (ср. ‘Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа’ Н.И. Костомаров, стр. 40 и след.).
Истинным и точным предметом родового владения служит обработанная земля, а также пастбища, луга и леса. Форма осуществления прав рода ни родовое имущество, т.е. форма пользования ими, на протяжении истории не одинакова. Первоначальная форма — это общее совладение имущества рода, т.е. общее для всех членов рода право владения и распоряжения. Пока род живет весь в одном месте, такое общее совладение понятно и возможно, славянские задруги и великорусские семейные общины — фактическое тому доказательство. Однако Неволин отрицает существование у нас в древнее время общеродовых имуществ (в личном начале он вообще видит отличие русского гражданского права) и признает только личную собственность (‘Ист. рос. гр. зак. часть 2, стр. 8-8)). Между тем существование в древнее время общеродового совладения не может подлежать никакому сомнению, так как иначе нельзя объяснить следы его в позднейших смягченных правах рода (а также и общин, возникших из родовых форм).
Уже в 1-й период, а еще более в начале московской эпохи эта форма владения родовым имуществом уступила место другой, уцелев, впрочем, и потом в качестве добавочной. Эта вторая позднейшая форм а (в XIV-XV вв.) наступает при разделе родового имущества на составные части: каждое выделившееся колено и семейство получает свою специальную часть в пользование и владение, но не имеет права самостоятельного распоряжения, без согласия остальных родичей, кроме того некоторые части родового имущества все еще остаются в общем совладении всего рода (луга, леса). Такая форма существовала в XIV и XV вв., особенно на севере. Существует довольно значительное количество грамот новгородских, двинских, бепозерских и др., относящихся к этому времени и содержащих различные сделки на родовые имущества. На основании этих грамот (и других памятников) можно сделать следующие заключения относительно прав рода на отдельные части его имущества. 1) Отдельный родич может отчуждать родовое имущество только с согласия на то ‘остальной братии’. 2) В случае отчуждения ее без такого согласия родичи имеют право иска против распорядившегося своей частью сородича. 3) Обычно при каждом таком отчуждении в качестве действующего лица при акте управления является один родич, но от имени всех, например: ‘Се купи и Окинфо и Еван и Марке и Федоро у Жирятиничей: у Гашкуя, и у Якова, и у Бориса и Выгната Розуев острове, в боле Жирятиничем не надобе у — земли, уведаются Гашкуй и Яково и Борис сами с своим племенем. А стояло у печати Гашкуй от всего племени’ (А. Юр. N 71, 1, см. еще факты у Неволина: Ист. рос. гр. зак., 2-я ч., стр. 159, прим. 187). 4) Бездетный вотчинник может отчуждать только известную часть родового имущества, в противном случае родичи имеют право возвратить имущество (безденежно). У Татищева (Суд. изд. 1786 г., стр. 109) приводится узаконение царя Иоанна IV (приписанное в одном списке указных книг к 85 ст. его Судебника), по которому владелец родовой вотчины может распоряжаться только в случае бездетности и только половиной ее как по возмездным, так и безмездным сделкам: ‘Которые князи и бояре и дети боярские всякого чина люди детей не имеют, а похотят свои вотчины продати или заложите, или в монастырь по душе дати, и им продати, и заложити и по душе отдати вольно все свои купли. А не будет кому купли, ино из вотчин до половины, а более половины вотчин, мимо отчичь, ни продати, ни заложити, ни по душе ни отдати. А продаст кто или заложит, и по душе отдаст более половины, а отчич будет бита челом о том, и ту лишнюю продажу отдати отчичу’. 5) Родственники имеют право преимущественной покупки отчуждаемой вотчины. По славянским законодательствам (сербскому и польскому), всякий, намеревающийся продать родовое имущество, должен делать это открыто, ‘белоденно’, т.е. объявить об этом заранее родственникам, которые могут, если желают, купить его, отстраняя чужеродцев. У нас это право сохранилось в Уложении царя Алекс. Мих.: ‘А будет после кого умершего вотчина его дана будет детем его сыновьям, двум же или трем человеком вопче, и один из них тое отцовские вотчины свое и жеребий, для своих недостатков, похочет продать, или заложить, — и ему тот самый вотчинной жеребий продать или заложить вольно. А будет братья его тое отцовские вотчины с ним разделить не похотят и учнут бити челом государю, чтобы государь пожаловал их — велел у них за тот брата их вотчинной жеребей велети брату их взята деньги, по оценке, чего та вотчина стоит’ (Улож. XVII, 14). ВХУЦв. это право является лишь остатком более древнего и более полного права родственников: теперь только братья, и именно неразделенные, сохраняют право преимущественной покупки, в старину им пользовались все родственники, хотя бы уже владевшие имуществами раздельно.
Эта вторая форма отношения рода к его имуществам вырождается естественно из первой путем постепенного высвобождения частных прав отдельных членов родового союза. Прежде, например, всякий член рода, приобретая что-либо собственными средствами, приобретал в собственность рода, т.е. имущества благоприобретенные становились родовыми. При значительном же высвобождении прав родичей это уже прекращается: родовым имуществом уже не считается приобретенное отдельным членом, если только это имущество приобретено не от членов того же рода.
В XVI в. вторая форма права на родовое имущество сменяется позднейшей, остатки которой существуют еще и в настоящее время. Эта форма отношений рода к родовым имуществам состоит из права родового выкупа и права родового наследования. Непосредственный владелец мог уже отчуждать свое имущество, не испрашивая предварительного согласия родичей, но зато эти последние получили право выкупать обратно у приобретателя-чужеродца отчужденное имущество. Так осуществляется право родового выкупа. Неволин (и некоторые другие) оспаривает эту теорию происхождения права родового выкупа. Он видит в нем не остаток или результат общего владения родовыми имуществами, не органически выросший в истории институт, а меру, извне установленную государством для искусственной поддержки знатных фамилий. К такой мысли его главным образом побудили следующие два обстоятельства: 1) то, что право родового выкупа начинает встречаться в памятниках лишь с XVI в., и 2) то, что право родового выкупа противоречит будто бы родовой собственности. Но очевидно, что эти обстоятельства не могут служить основанием для отрицания приведенной выше теории: они скорее подтверждают ее. Право родового выкупа не могло явиться раньше, т.е. при полном господстве родового быта, тогда вовсе невозможно было отчуждение имущества без согласия родичей, что же касается кажущегося противоречия права родового выкупа родовой собственности, то следует вспомнить, что право выкупа наступает именно вследствие падения непосредственной родовой собственности. Относительно же самой теории Неволина заметим, что самодержавное Московское государство вообще не склонно было поддерживать аристократические фамилии.
Сущность права родового выкупа начинает формулироваться в законодательстве с середины XVI в.: в первый раз она определена в царском Судебнике (ст. 85), потом в Указной книге поместного приказа (ст. IV, 8), в Уложении (гл. XVII, стр. 27-30) и в новоуказных статьях 1679 г. Для уяснения сущности родового права выкупа рассмотрим следующие вопросы на какие сделки оно простиралось, кто мог пользоваться им и какие условия необходимы были для осуществления этого права? Судебник устанавливает действие права родового выкупа только на сделки возмездные: куплю-продажу, залог и мену, о безвозмездных же сделках — дарении, завещании — он (так же, как и пошедующее законодательство) вовсе не упоминает, только новоуказные статьи 1679 г. обозначают распространение его и на безвозмездные сделки. Так оно и должно быть по существу понятия о родовом выкупе. Однако, в законах начала XVII в. находим ясные упоминания о выкупе и купленных, вотчинах. Объясняя это весьма загадочное явление, Сторожев (Ист.-юр. мат. 1,163) говорит: ‘купля по обычному праву подлежала нраву родового выкупа, по закону — нет’. Так ли это? В Указной книге поместного приказа содержится изложение указа 1619 г. (отдельно не дошедшего до нас), в котором, между прочим, владельцам жалованных вотчин предоставлено право ‘продать их, заложить и в приданое дать и в монастырь по душе дать до выкупу, а кто буде роду его ту вотчину из монастыря по хочет выкупить, и ему ту вотчину выкупать ценою по государеву указу против дач, сколько в ней в даче четвертные пашни написано, а дать за четверть по полтине, а буде продаст в чужой род, а кто буде роду их захочет ту вотчину выкупить, — по прежнему уложению, как их родовые и купленные вотчины выкупают, а будет него роду не останется, или останется, выкупить не похотят, и ту вотчину из монастыря взята на государя, а деньги за лее дать в монастырь из государственной казны’ (Хрест. вып. III, стр. 208). Если понимать слова указа по их кажущемуся значению, то купленные вотчины, проданные чужеродцам, подлежат родовому выкупу по (какому-то) ‘прежнему уложению’, а не по обычному праву. Но такой ли смысл в действительности имеет этот указ? О выкупе каких вотчин он говорит? Если о проданных чужеродцам, то как понять непосредственно следующие выражения: ‘а буде у него рода не останется… идя выкупить не похочет’? При продаже чужеродцу в таких случаях нечего говорить о праверодового выкупа. Закон дальше сам объясняет, что дело идет о выкупе вотчин у монастырей. ‘А кто будет роду его вотчину из монастыря похочет выкупить, и ему та вотчина выкупать по прежнему уложению. А буде у него роду не останется…’ и т.д., о продаже в чужой род ничего не говорится. Итак, выражение ‘купленные вотчины’ попало в фразу о выкупе у чужеродцев по вине плохой редакции закона, предназначалось же оно специально для выкупа у монастырей. У монастырей же, со времени указа 5 580 г., выкупу подлежали всякие вотчины — и родовые и купленные. Именно в этом выкупе было заинтересовано государство в XVI в., стремясь к ограничению вотчинных прав церкви, тогда как выкуп частными лицами у чужеродцев мало интересовал его. Этим, думаем мы, вызван и указ 1621 г., приводимыйв Указной книге поместного приказа (см. Хрест., III, стр. 219). Сторожев делает и другое предположение (стр. 186), не отвечая, однако, за его состоятельность, а именно: не подразумевает ли закон под именем купленных вотчин вотчины, купленные у родичей? Но такие вотчины не переставали быть родовыми и не могли нелучить наименование купленных. Что касается выражения купчих грамот ‘купил в прок без выкупа’ в применении как к купленным, так и к родовым после царского Судебника, то это отголосок старины, когда продавец мог (при соответствующей оговорке в купчей) выкупить вотчину обратно. Судебник, как мы видели, умолчал о таком нраве продавца (устранить нисходящих от права выкупа). Что это за сделка? Это не залог, который был известен древнему праву под этим самым названием, это купля-продажа, если только для выкупа не назначен определенный срок: например, в 1568 г. продавцы выговаривают себе право уплатить назад взятые ими у покупщика за вотчину 40 руб. в определенный срок, если деньги в этот срок не возвращены, то купчая становится кутей (‘ся наша купчая в купчую’). Такое странное выражения ясно указывает на сущность сделок подобного рода, не имеющих в современном праве соответствующих себе, лишь для аналогии назовем такую сделку запродажной записью. ‘Купчая’, которая выдается подтакими условиями, не есть акт, заканчивающий договор купли-продажи, а начинающий его: сделка могла быть прекращена волею продавца (ср. ниже о договоре купли-продажи). Отегода Неволин заключает, что право выкупа до этого узаконения не простиралось на безвозмездные виды отчуждения, в чем его убеждает еще и то соображение, что мотивами такого рода отчуждений служат моральные побуждения, которые не могут быть переложены на деньги (для выкупа). Но известно, что для выкупа имуществ, отчужденных посредством возмездных сделок, существовала (в одно время) такса, она могла применяться и при даровом отчуждении, если закон не упоминал о выкупе отчужденных безвозмездно имуществ, то не потому, что такой выкуп был невозможен, а потому, что такие сделки практиковались (без согласия всех членов рода) редко. Из завещательных распоряжений такими имуществами, дошедших до нас, видно, что они отказывались обыкновенно (почти всегда) в пользу родовых же наследников, чем, очевидно, и исключалась возможность применения родового выкупа в случае безвозмездных сделок. Итак, мы думаем, что право родового выкупа простиралось всегда на всякие виды отчуждения имуществ. Что касается субъектовправа родового выкупа, то ими были все члены рода (кроме участвовавших в сделке) или, правильнее, весь род. Фактически выкуп производится одним лицом, но являющимся представителем целого рода, это видно из того, что выкупленное имущество остается родовым, а не благоприобретенным. Лица, участвующие в сделке (в качестве свидетелей), не получают права выкупа, потому что своим участием они заявляют согласие на отчуждение. Нисходящие продавца также лишаются права выкупа, ибо действия их отца или деда, в силу солидарности семейных прав, всегда признавались для них обязательными**.
______________________
* На какие вотчины распространяется право родового выкупа? Судебник 1550 г. говорит просто о вотчинах, не обозначая их никаким предикатом (родовая, выслуженная). Некоторые, толкуя распространительно, полагают, что право выкупа простиралось и на родовые, и на выслуженные вотчины. Но в XVI в.. когда права вотчинника на пожалованные имущества еще не были определены законом, а обозначались разнообразно в каждой жалованной грамоте (см. ниже), когда основным типом пожалования считалось пожизненное — нельзя было вовсе говорить о родовом выкупе таких имуществ. Право выкупа жалованных вотчин возникло со времени их уравнивания сродовыми (в 1527 г.). Зато Судебник совершенно точно отличает вотчины (родовые) от ‘купель’, т.е. благоприобретенных имений, и в отношении к последним запрещает выкуп для родственников.
** Выкуп вотчины государством (из монастырей) не относится к праву родового выкупа.
______________________
Условия выкупа. Право родового выкупа заключает в себе принудительную обязанность покупщиха продать обратно в известный срок и по известной цене купленное им родовое имущество продавца.
Что касается срока, до истечения которого право выкупа имело силу, то в более старые времена он, по всей вероятности, вовсе не определялся: выкупить можно было всегда, если только не исчезла память о том, что известное имущество было родовым. Судебник Иоанна IV установил 40-летнюю даъность для выкупа, но из юридических актов видно, что иски о выкупе вчинялись и через более продолжительное время, а также случалось, что судьи отказывали в исках, начатых раньше истечения 40-летнего срока, из этого можно заключить, что фактически давность, установленная Судебником, не всегда принималась во внимание, не только практика, но и законодательство изменяло этот срок по случайным поводам.
Цена, по которой выкупались вотчины, сперва не была определена законом, и обыкновенно выкуп совершался по той цене, по которой совершена сделка продажи. Но когда контр агенты сделок, чтобы парализовать право выкупа фактически, стали обозначать в актах чрезвычайно высокую цену, тогда явилась потребность таксировать выкупную плату, и в 1619 и 1621 гг. были изданы узаконения об этом. Упоминание о цене выкупа вотчин есть и в Судебнике 1550 г., но только относительно заложенных имуществ и без определения таксы: ‘в меру чего та вотчина стоит’ (стр. 85). Царь Алексей Михайлович отменил таксу, узаконенного в 1619 г., и установил выкупа опять по цене, обозначенной в купчих (Ул. XVI, 27). Кроме срока, условием, ограничивающим право родового выкупа, была обязанность для выкупающего производить выкуп на собственные средства. По Судебнику, если продавец ‘доведает’, что его родич ‘выкупил вотчину чужими деньгами и держит ее не за собой’, то она возвращается к отчуждавшему ее.
Кроме родового выкупа, другим позднейшим результатом бывшего некогда общеродового владения служить право родового наследования, которое изложено в своем месте.
История форм отношения рода к своим имуществам есть в то же время и история отношения прав частных лиц к правам рода. Мы видели уже, как отдельный член рода, совершенно теряющийся в прав ах рода доисторической эпохи, мало-помалу путем постепенного выделения своих прав получает сперва только в пользование часть родовых имуществ, а затем почти все права распоряжения ими.
Отношение прав родовых вотчинников к правам государства. Род был высшей автономной единицей лишь в доисторические времена. При соединении родов (и общин) в государственный (земский) союз этот последний прикрыл своими правами и права родов, вошедша в него. Все те требования, которые предъявлял род к частным лицам, составляющим его, теперь государство предъявляет к самому роду. Род требует, чтобы имущество отчуждалось произвольно родичем чужеродцу, государство запрещает передавать его чужеземцам.
В московский период возникли новые ограничения, обязанные своим происхождением влиянию служебных повинностей, лежащих на вотчинах. Особенному ограничению подлежали тогда княжеские вотчины, а именно князья не имели никаких прав распоряжения своими вотчинами без согласия государя, дочери их не наследуют таких вотчин, а получают от государя приданое, жена получает только часть на прожиток. Словом, к этим имуществам вполне прилагаются черты постановления Русской Правды об имуществах смердов. Прочие, так называемые боярские вотчины (за немногими исключениями: см. УК. кн. вед. казн. ст. XIX) имеют уже свойства более свободных имуществ, хотя ограничения прав их владельцев в XVI и XVII вв. довольно существенны, они истекают частью из прежних земских, частью из новых служилых отношений: вотчины могли обращаться только между одноземцами, хотя ‘земли’ уже сделались провинциями одного государства: ‘а что во Твери, и в Торжку, в Ярославе, на Резани, на Белеозере и на Романове исстари иногородцы вотчины их (вотчинных) земель невыкупывали… и ныне царь и вел. кн. приговорил… по тому ж, как было исстари’ (ук. кн. вед. казн., ст. XVIII, ср. Улож., XVII, 49-50). Вотчины могли обращаться только между лицами известного служилого класса, в частности такое ограничение постановлено в законе относительно: а) так называемых белозерцев или казаков (т.е. смоленцев, которые после взятия Смоленска поляками были испомещены в Белоозере,ук. кн. пом.п-рик. IV, 36, 44, 61, Улож., XVI, 49-50, П. С. 3., N 53, такое ограничение продолжалось до 1677 г. П. С. 3., N 700, от I, ст. 14), б) относительно иноземцев (ук. кн. пом. прик., IV, 24), в) служилых татар и мордвы (там же, 34).

б) Купленные вотчины

Выше мы следили, как права частных лиц, конкурируя с правами рода, постепенно оттесняют эта последние (оставив, наконец, за родичами одно право родового выкупа), как частные выкупа отдельных членов общины, особенно городской, берут, наконец, перевес над правами целой общины и окончательно утверждаются на участках общинной земли, состоящей во владении частных лиц Ниже увидим, как то же самое явление можно наблюдать по отношению частных лиц к поместьям. Но физическое лицо может независимо и непосредственно приобретать право на недвижииые имущества. Оно может приобретать имущество или экономическими способами, или услугами государства. Из первого образуется понятие купленных вотчин, из второго — выслуженных вотчин и поместий.
Купленные вотчины (ныне именуемые благоприобретенными) суть недвижимые имущества, приобретенные частным лицом у сторонних (а не у родичей). Хотя я существует мнение, что различие благоприобретенных иродовых имуществ в нынешнем действующем праве установлено лишь Екатериной II (в дворянской грамоте и городовом положении 1785 г., когда введен термин ‘благоприобретенное’), однако Екатерине принадлежит лишь точное выражение древних понятий о том же предмете. Внутренняя причина различения имуществ родовых и благоприобретенных доступна пониманию самых простых людей: первые получаются независимо от труда или достоинств приобретателя, последние требуют присутствия этих условий. Во-первых, что касается образования благоприобретенных имуществ, то в екатерининском узаконении сказано, что собственник в отношении к ним есть ‘первый приобретатель’, древнее же название — купленные вотчины — указывает, по-видимому, только на один способ приобретения — куплю (предположительно вообще возмездные способы), но в этом видна лишь естественная неспособность древнего юридического языка к обобщениям: ни в одном древнем свидетельстве нельзя отыскать указания, чтобы имущество, приобретенное посредством дара или же завещания от чужеродцев, становилось ео ipso родовым. Не во всяком случае, однако, имущество, приобретенное частным лицом, становится благоприобретенным: если оно приобретено, хотя бы и возмездным способом, у членов своего рода, то не перестает быть родовым: равным образом имущество, выкупленное у чужеродцев, остается родовым, наоборот, имущество, проданное чужеродцу, а потом купленное (но не на правах родового выкупа) членом прежнего рода, остается благоприобретенным в руках этого последнего. Все эти черты, точнее выраженные в узаконениях империи, однако присутствуют, и притом с особенной жизненной силой в узаконениях и юридических явлениях Древней Руси (см. ук. 10 марта 1680 г.)
Во-вторых, способ прекращения характер а благоприобретенность и переход такого имущества в родовое определяется ясно и точно дашь в узаконениях императорского периода. Однако реальная почта, для таких определений дана допетровской юридической жизнью. Благоприобретенное имущество становится родовым лишь по переходе имущества в порядке наследования законного или завещательного (если в последнем случае наследником назначен наследник по закону). Такой принцип присутствует и в Уложении, и в последующих за ним узаконениях (ук. 19 июня 1679 г.).
Впрочем, субъект права на купленную вотчину в Древней Руси существенно отличается от субъекта прав на благоприобретенное имущество по законам империи. Поэтому наследная безраздельным и единый собственником имущества благоприобретенного считается физическое лицо, приобретшее его. В древнем праве даже в эту сферу проникает сложность субъекта прав: купленные: вотчины принадлежат семье, т.е. мужу, жене и, конечно, сыновьям. Общность прав на такое имущество неясная при существований брака, является несомненной при прекращении брака смертью мужа: в такой случае купленное имущество переходит жене и принадлежит ей независимо от прав рода (см. выше в семейном праве), это опиралась на то предположение, что всякое новое приобретение имущества совершается на общие средства супругов. Дальнейшим подтверждением такого же взгляда на купленные имущества может служить и тот факт, что в законодательстве долго был спорным вопросом, о том, в чей род должна переходить купленная вотчина по прекращении брака бездетной смертью обоих супругов, пока, наконец,, вопрос не был решен в указе 1676 г. в пользу рода мужа. Такой результат не мог бы явиться: после того, как вотчина поступила в полную собственность жены по смерти мужа, и, следовательно, должна бы идти в ее род, если бы не присутствовало общего скрытого воззрения на такие имущества как общие обоим супругам.
Права лиц на благоприобретенные имущества выше прав на родовые имуществ’. Хотя и в это’ отношении наши историка права иногда, приписывают установление такого различия новому императорскому законодательству, но без всяких оснований. Именно (как мы говорили выше) в Древней Руси позволялось владельцу родового имущества отчуждать это последнее с ограничениями и с правом выкупа, между тем владелец купленной вотчины мог распоряжаться ею без всяких ограничений. Между родовыми’ купленными вотчинами была та разница, что в отношении к последним родственникам ее принадлежало право выкупа (см. выше о родовом выкупе).

в) Жалованные вотчины

Физическое лицо может приобрести имущество своими заслугами государству. Способ совершения пожалования состоял в выдаче жалованной грамоты и затем отказа (ввода во владение, совершаемого местными властями, которые, получив отказную грамоту, составляли ‘отказную книгу’, т.е. самый акт ввода). До некоторой степени к пожалованию применялась и купля вотчин из казны. То и другое стало самым обильным источником приобретения прав собственности на землю.
Вопрос о субъекте и его правах на пожалованные имущества разрешается в разные эпохи московского периода весьма неодинаково. Общий и первоначальный принцип в этом случае был следующий: дарение не переносит полных прав собственности на одаряемого: в правах на дар продолжает участвовать и даритель. Принцип этот еще с большей силой применяется к пожалованью от государства, которое ограничивало права собственников и в других, более независимых рода имущества.
а) Дарение имеет свое основание в заслугах одаряемого, если же таких заслуг не было и вотчина добыта обманом, то она возвращается назад, в 1611 и 1622гг. состоялись указы о том, что получившие вотчины за осадное сиденье, но не числящиеся в осадных списках, лишаются этих вотчин (Ук. кн. прик. III, 3 и Улож. XVII). б) Иногда причиной такого поворота прав была порочность или неблагонадежность одаряемого: в 1613 и 1615 гг. предписано, что тушинцы, служившие прежде самозванцу, а потом получившие вотчины за московское освобождение (при Пожарском), должны предъявлять свои грамоты для записи за ними этих земель не в вотчины, а в поместья (Ук. кн. пом. пр. III, 6). Но более всего права государства на пожалованные вотчины проявляются в тех правах распоряжения, которые предоставлялись вотчинникам. Первоначально (до XVI в.) на этот счет не было постановлено никакого общего правила: права вотчинников определялись каждый раз содержанием жалованной грамоты и могли быть очень обширны (равнялись правам на вотчины, купленные у чужеродцев), или нисходили до простого пожизненного пользования (см. Неволин. Ист. рус. гр. зак., ч. 2, ї 277). Но, несмотря на разнообразие жалованных грамот XVI в., в них можно уловить и общее начало в этом вопросе: в законе 1572 г. было постановлено следующее принципиальное решение вопроса о принадлежности жалованных вотчин: если жалованной грамоты нет в руках вотчинника (вследствие потери или неполучения), то, по решению собора 1572 г. в таком случае вотчина по смерти вотчинника отбирается на государя, хотя бы у вотчинника оставались дети (Ук. кн. вед. казн. ст. XIX). В начале XVII в. при активнейшем участии бояр в управлении государством (в Смутное время и в первые годы правления Михаила Федоровича) вотчинные права частных лиц вообще возвышаются, и в частности права на жалованные вотчины. Тогда решался вопрос, к какому именно типу частных вотчин примкнут вотчины жалованные: к родовым или купленным? Так как выслуженная вотчина принадлежит приобретателю вследствие его личных заслуг и в приобретении ее он ничем не обязан своему роду, то естественно, что практика склонялась ко включению таких вотчин в одну категорию с купленными, в таком случае жалованная вотчина должна принадлежать семье приобретателя (и тому роду, который от него произойдет). Отсюда, во-первых, следует, что сам приобретатель и его нисходящие пользуются всеми правами на вотчину, но народ его: и действительно, о роде приобретателя в узаконениях того времени умалчивается, указом 23 ноября 1620г. (Ук. кн. пом. прик. III, 13) предписано, чтобы лицам, получившим вотчины за московское осадное сиденье при царе Василии Ивановиче, даны были жалованные грамоты по новой форме, в которой обозначены все права на жалованную вотчину, а именно: вольны в тех вотчинах они, их дети, внуки и правнуки, они могут эти вотчины продать, заложить, отдать в приданое, завещать в монастырь, а о родовом наследовании ничего не сказано*, хотя и предоставлено право родового выкупа.
______________________
* Впрочем, в жалованных грамотах начала XVII в. встречается иногда: ‘и в род их’, но это была далеко не общая норма.
______________________
Во-первых, из приравнения жалованных вотчин к купленным следовало, что в правах на них имеют такое же участие жены приобретателей, как и в правах на купленные вотчины. Так это действительно и было и на практике, и в жалованных грамотах до 1627 г.: в этом году патриарх Филарет убедил своего сына — царя Михаила Федоровича, что прежний порядок в этом случае незаконен: после бездетной смерти вотчинника его жене следуют лишь купленные вотчины, но отнюдь не выслуженные и не родовые, которые должны идти в род мужа. Тогда состоялось узаконение, сравнявшее выслуженные вотчины с родовыми: после бездетной смерти вотчинника его жена не получает выслуженных вотчин даже на прожиток и даже в таком случае, если у умершего не осталось поместий, из которых можно было бы обеспечить вдову (в этом случае предписано дать ей обеспечение из сторонних поместных земель), выслуженная же вотчина должна идти в род мужа, аза неимением рода — в казну. Закон придал себе даже обратную силу, предписав возвратить уже проданные женами выслуженные вотчины и, получив с них деньги, возвратить покупщикам, а земли или в род мужа, или в казну, впрочем, только в таком случае, если продавщицы еще живы и вступили во второй брак, если же они умерли или постриглись, то проданные ими вотчины остаются за покупщиками (Ук. кн. пом. пр. IV, 6, Ул. ц. A.M., XVII, 1). На основании этого указав 1628 г. составлена новая общая форма жалованных грамот. В ней права на выслуженные вотчины определены совершенно одинаково с правами на родовые вотчины (т.е. с правом родового наследования и родового выкупа). Это не означало расширения прав физических лиц на выслуженные вотчины, но, во всяком случае, вывело из прежнего прекарного состояния, сравняв их с родовыми. В 1679 г. было решено в законодательном порядке, что владельцы выслуженных вотчин не могут отчуждать их безмездными способами (по дарственной и по завещанию) мимо своих наследников.
Такие положения о выслуженных вотчинах дополняются и иллюстрируются постановлениями о вотчинах, купленных из казны. Так как казна продавала земли с большой льготой дата покупателей (но низкой цене), то такая продажа была лишь уменьшенной степенью пожалованья, а потому права приобретавших такие вотчины не равнялись правам на вотчины рядовые и купленные у чужеродцев. В XVI в. при Грозном такие вотчины могли переходите детям и дальнейшим нисходящие, но если детей не [неразб.] то родственники покупщика не наследовали, вотчина возвращалась в казну, впрочем, за отобранную вотчину из казны выдавались деньги: по душе умершего в монастыри или ‘племени его’ в таком количестве, какое он сам заплатил казне. Когда после ‘московского разорения’ была возобновлена продажа: казенных пустых земель, то выдача купчих была остановлена, так как покупщики не соглашались приобретать их на прежних правах, а требовали обозначить в акте, что, вотчины будут принадлежать им и их детям с правом продажи, залога, отдачи в приданое и с правам передачи в родовое (боковое) наследование. Указом 1628 г. была установлена особая форма купчих грамот на такие вотчины, но в ней обращена особое внимание только на право-покупщиков отдавать вотчины в приданое (согласно е указом Иоанна IV), о существенных же и более важных правах указ умолчал, а именно о праве продажи и залога, что, впрочем, было исправлено в 1636 г. (Ук. кн.пом. прик. IV, 13 и 39). Права жен на такие вотчины, были определены лишь Уложением, эти права. ниже их прав на вотчины, купленные у чужеродцев: после смерти мужа вотчина, купленная из казны, дается его жене лишь в пользование до выхода в замужество, до пострижения или до смерти (Ул, ц. A.М. XVII 8),

5. Поместья

Понятие о поместном праве. Поместьем называется жалованье, выдаваемое государством за службу, в виде пользования недвижимым, имуществом. Отсюда в поместном праве две стороны: частноправовая и государственная.
О первоначальном происхождении поместного права нет точных исторических данных. Распространенное прежде мнение а то’, что поместное право обязано своим уст давлением Иоанну III, а окончательны’ утверждением — Иоанну Грозному, не имеет оснований. Начало его необходимо предположить в земский период (со времена большей оседлости князей). Существование поместного права в северных княжествах с начала XIV в. утверждается свидетельствами духовных и договорных грамот князей, в частности духовной Калиты 1328 г. (см в нашей Хрестоматии по ист. рус. пр. вып. II,примеч. 12 к дух. Калиты). В XV в. находим свидетельство о существовании поместного права (под этим собственным его именем) в Литовско-Русском государстве (при Казимире IV).
Впрочем, до XVI в. […] поместья не вполне определился и обособился от других видов условного владения землей.
Поместное право до вел. кн. Иоанна III имеет сет особенности, отличающиеся от последующего его характера. Во-первых, в те времена (XIV-XV вв.) поместья давались лишь непосредственным слугам князя (дворянам) и преимущественно низшим (несвободным и полусвободным, высшие же служилые люди — бояре — получали кормления (было сказано, что смешивать понятия поместья и кормления отнюдь не следует). Во-вторых, в то время поместья выделяются из собственных частных имуществ князей (а лотом и дворцовых), но не из государственных (черных). По этим двум признакам поместное право в первую эпоху своего существования в Московском государстве имеет преимущественно частный характер.
В первый раз слово ‘поместье’ встречается в Судебнике Иоанна III. Тогда поместное право вступает в новую фазу своего развития. Со времен Иоанна III обе указанные особенности поместного права исчезают: поместья даются всем служащим лицам из имуществ черных и дворцовых безразлично. Поместное право проникает государственным характером, так как и в самой службе элемент государственный начинает преобладать над частным.
Наконец, в XVII в. эта примесь государственного начала опять ослабевает. Но частноправовое значение поместий утверждается уже за помещиками (а не за государством). Тип поместного права, который мы здесь изобразим, относится преимущественно к этой последней эпохе (Улож., XVI).
Лица, могущие обладать поместьями. Из понятий о поместном праве и его истории видно, что:
а) Поместьями могут владеть только лица, служащие государству, и никто другой, поместья, даваемые от государства церковным учреждениям, составляют вид установления простого пользования и сюда не относятся.
б) Поместья могут получать лица всех родов государственной службы: 6ояре, дворяне, дьяки, подьячие, придворные служители, гости, рейтары, драгуны и др.: иногда лица, служащие по выбору (например, новгородские старосты). Лицу каждого из этих классов приписывается право на такое количество поместной земли, сколько назначено по общему расписанию членам этого класса. Такое расписание поместных окладов изменялась по местностям, по временам и по мере успехов службы каждого отдельного лица, иногда в виде награды за особые заслуги (Так, в 1649 г. всем дворянам и детям боярским, бывшим на земском соборе 1648 г., прибавлено по 100 четей к их окладам). Вообще стечением времени поместное жалованье увеличивалось для всех классов, нормальные оклады, назначаемые при верстании на службе в 1621 г., были следующие: 1-я статья — 300 четвертей земли (в одном поле), 2-я — 250, 3-я — 200, 4-я — 150, 5-я — 1100 четвертей (для детей боярских, которые уже служили, оклад увеличивается на одну статью, т.е. по 1-й ст. — 350, по 5-й — 150 четвертей). В середине XVII в. (по Котошихину) поместные оклады соразмерялись с денежными для каждого разряда служилых людей: на каждый рубль денежного жалованья давалось по 5 четвертей поместной земли, по этому расчету тогда получали:
бояре, окольничие и думные люди……………………………………………..1000 четв.
стольники…………………………………………………………………………………..500 ‘
стряпчие…………………………………………………………………………………….400 ‘
дворяне московские, городовые и дьяки…………………………………400-250 ‘
дворяне городовые средней и меньшей статьи и дети боярские…. 250-30 ‘ (см. Котошихин, VII, 8). К нормальным окладам присоединялись добавочные раздачи поместий: каждый из служащих в Москве к своему окладу получал добавочный в Московском уезде (Ул. XVI, 1). Затем окраинным помещикам в XVII в. давались добавочные оклады в степных — окраинных местах (в целях скорейшей колонизации и защиты южных границ: см. ук. кн. лом. пр., IV, 60, Улож. XVI, 40). В число четвертей земли нормальных окладов не включаются так называемые угодья (выгоны, сенные покосы и лес), которые отводятся сверх оклада. Если дается земля худая, то она ‘одобривается’, т.е. прибавляется к окладу соответствующая доля четвертей: например, на 100 четв. средней земли прибавляется еще 25 четв. такой же (Улож., XVI, 46,48). Но между окладом и действительной дачей поместья была большая разница: правительство не всегда располагало достаточным количеством годных земель для полного удовлетворения по окладам, нередко предписывалось верстать в половину оклада, впоследствии такая недостача могла восполняться из земель, сделавшихся вакантными, по указаниям и просьбам самих заинтересованных лиц (за ложные показания у получивших поместья они отбирались). Особенно такие затруднения для испомещений по окладу встречались при массовом наделе на окраинах, вновь колонизируемых: там вместо населенной земли приходилось отводить ‘дикие поля’. Общий запас земли для раздачи в поместья состоял из дворцовых земель, земель, поступивших в казну путем выморочности, конфискации и экспроприации, черная земля давалась нечасто, давать дворцовые вотчины запрещено указом 1627 г. Таким образом, запас постепенно истощался. Кроме того, поместья обращались только в известном классе служилых людей и в известном уезде: иноземцевские поместья даются только иноземцам (ук. 1614 г.), поместья татар и мордвы запрещено давать русским (ук. 1616г.), поместья лиц, погибших на войне, дают их землякам (ук. 1618 г.), поместья смольнян идут только смольнянам (ук. 1612 и 1614 г. г.). Этим еще более затруднялось правительство при отыскании годной земли для раздачи в поместья.
Такие обстоятельства привели к постепенному введению денежного жалованья, которое в XVI и XVII вв. дается в дополнение к поместьям и соразмеряется с величиной поместной дачи. С течением времени оно возрастает постепенно, с успехами денежного хозяйства, приготовляя для будущего (XVIII в.) полный переход к денежному жалованью и прекращению поместных дач.
в) Величиной поместного оклада определялся размер возложенной на помещика воинской повинности. Первое дошедшее до нас распределение этой повинности сделано Грозным в 1556 г.: с каждых 100 четвертей земли требуется на службу один на коне с полным вооружением, в дальных походах — на двух конях. В начале XVII в. при общем стремлении служилых классов уменьшить служебные тягости, лежавшие на них, было определено (собором), что впредь один человек с доспехом и конем выставляется не с 100, а с 200 четвертей. Но с восстановлением государственного порядка при царе Михаиле эта затея пала: требовался (в 1617г.) опять одинконный с 100 четвертей. С 20-х гг. XVII в. размер повинности стал определяться не количеством четвертей земли, а числом крестьянских и бобыльских дворов, состоявших за помещиками.
г) Поместья давались при действительном поступлении на службу, что технически называлось ‘верстанием’ и обыкновенно наступало при достижении сыном дворянина 15 лет.
д) Низшие службы, отправляемые не лично, а массами, вознаграждаются не поместьями, а землями на общинном праве (стрельцы, пушкари, ямщики и пр.).
Объект поместного права есть всякое недвижимое имущество, т.е. не только земли, населенные и ненаселенные, но и дворы в городах, так называемые ‘данные’, а также промыслы, охоты и рыболовства. Помещику принадлежит в этих имуществах право хозяйственного или экономического пользования, а со времени окончательного прикрепления крестьян и право на труд крестьян в размерах, установленных обычным правом. Теперь ввод во владение поместьем сопровождается ‘послушной грамотой’, обращенной к крестьянам. Злоупотребление трудом крестьян предупреждается тем постановлением, что запустошивший поместье обязан нести с него службу, как бы оно не было пустым. Хотя право помещиков на труд крестьян, по Котошихину, равнялось праву вотчинников (‘а свои подати кладут они (помещики и вотчинники) на крестьян своих сами, сколько с кого что взята’, XI, 3), но тот же Котошихин сообщает следующее: когда боярам и другим чинам ‘даются поместья и вотчины, то им пишут в жалованных грамотах, что им крестьян от сторонних людей и всяких обид и налогов оберегати и стояти, а подати с них имати по силе, с кого что можно взята, а не через силу, чтоб тем мужиков своих из поместий и вотчин неразогнать и в нищие не привесть, и насильством у них скота и животины никакой, и хлеба всякого и животов не имати. А будет который вотчинник или помещик… учнет с их имати поборы великие, не против силы, чем бы привести к нуже и бедности… и будет на такого вотчинника и помещика будет челобитье, что он над ними так чинил, и сторонние люди про то ведают, и скажут правду, и у таких помещиков и вотчинников поместья их и вотчины, которые даны будут от царя, возмут назад на царя, а что он им ал каких поборов через силу и грабежом, и то на нем велят взять и отдать тем крестьянам, а впредь тому человеку, кто так учинил, поместья и вотчины не будут даны до веку. А будет кто учнет чинить таким же обычаем над своими вотчинными купленными мужиками… и утех крестьян возмут безденежно и отдадут сродственником его, добрым людям безденежно ж, а не таким разорителям’. Пользование, увеличивающее ценность вещи, не воспрещается: распаханные пустые части поместья оставляются во владении помещика, хотя бы число четвертей поместья таким образом становилось больше, чем сколько следует ему по классу.
Кроме земель в уездах, на поместном праве раздавались (как сказано) дворы в городах (т.е. ‘данные’) и огороды, которые здесь отличались от тяглых дворов так же, как поместные земли от черных (Ук. кн. зем. прик. XI и XXXV), владельцы их не могли продавать и закладывать (там же, ст. XXII), но если владельца переводили на новое место по распоряжению правительства, то ему позволялось продать прежний двор и данное место (там же, XXVI). Благодаря особенным свойствам городских имуществ, здесь скорее росли права частных лиц на ‘данное’ имущество: владельцы таких дворов подлежали, наравне с черными, всем городским повинностям и потому заявляли иногда, что им ‘дворовые данные места стали пуще купленных’ (там же), злотому разрешается переход дворов даже по купчим между служилыми людьми одного разряда. Кроме того, данные дворы давались иногда и людям неслужилым, для которых эти имущества были уже предметом вечного владения (но не собственности), такие люди сами обстраивались, а потом иногда получали право продавать дворы посторонним лицам и взамен их покупать где угодно с условием обращения купленного двора в данный (там же, XXXIII). Вообще же с частной точки зрения поместное право есть только право пользования.
Возрастание вещных прав лица на. поместья, т.е. переход правд пользования в право собственности, составляет наиболее интересный вопрос поместного права.
а) Прежде всего развивается право наследования в поместьях, именно в отношении к сыновьям: отец при жизни ‘припускал’ сыновей к участию в пользовании поместьем. При отставке отца и при малолетстве сыновей поместья хотя и отбирались, но сдавались на оброк ему же до возврата сыновей, а йотом шли в раздачу последним. Таким образам, уже со времен Грозного утвердился принцип: отцовских поместят не отнимать у сыновей, если они пригодны в службе (А А.Э. I, N 225). Начало наследования в поместьях утвердилось в особенности в 1611 . я 1618 гг. (см. Ук.кн. пом. прик. III, 7 — указ 27 августа 1618г., которым утвержден наследственный переход поместий не только к нисходящим, но за неимением их и к боковым, ср. там же III, 9, 10 и др.).
В отношении к дочерям и жене подобный переход означал только пенсию. Сначала это было делом милости на каждый раз, потом при царе Михаиле Федоровиче утвержден постоянный размер пенсии (см. выше о праве наследования), что превратилось потом в прямое право наследования. Дочери давалось вполовину меньше, чем вдове. В том и другом случае пенсия в XVI в. давалась до выхода в замужество и (дочерям) до совершеннолетия, с 1615 г. — до смерти. Окончательно с 1611 г. утвердился принцип, чтобы у вдов и детей поместья не отбирались. Несмотря на это, о наследовании в поместьях и в эпоху Уложения (до указа 1684 г) можно говорить лишь не в собственном значении слова: жена, дети и родственники получают после смерти помещика не право на его имущество, а лишь право получить от государства надел из его имущества, в соответствии со степенью службы сыновей и пенсионными долями лиц женского пола, если за удовлетворением их наделами еще останется какая-либо часть отцовского поместья, то закон предписывает отдавать ее боковым родственникам беспоместным или малопоместным, если в роде умершего не окажется беспоместных и малопоместных, то велено отдавать остаток поместья в чужие роды (Уложение XVI, 13). Очевидно, понятие о наследстве неприменимо к восприятию части поместья после умершего, если боковые наследуют вместе с нисходящими, а сторонние вместе с родственниками. Поэтому Уложение правильно называет всякое поместье, оставшееся после умершего, выморочным. Только в указе 1684 г. ведено после смерти отцов оставлять за детьми все излишние четверти (сверх их собственных окладов).
Так же был решен вопрос о завещательных распоряжениях поместьями. С такими актами неудивительно встретиться в конце XVII в. (есть один акт 1697 г. в Акт. Лихачева, дух. N 29), когда поместья окончательно приблизились к вотчинам, но есть также одна духовная 1610 г. (там же, N 21), в которой завещатель благословляет свою жену и детей (‘Василъя за братьею’) ‘царским жалованием и своею выслугою — поместьем и вотчиною’, при этом наследодатель распределяет части поместья и вотчины между женой и детьми (‘четвертью Федоре, жене моей, поместьем и вотчиною владети до смерти до своей’), если жена выйдет замуж, то ее часть должна быть поделена между тремя сыновьями поровну, если же по смерти завещателя родится у него сын, то часть, назначенная жене, идет ему: если дочь, то братья обязаны ее ‘поить, кормить и замуж выдать с приданым. Такая (мнимая) свобода распоряжаться совершенно противоречит понятию о поместье и может быть объяснена не иначе как желанием отца, чтобы жена и дети делились именно так, если государь пожалует им это поместье. Впрочем, следует иметь в виду, что в Смутное время, при сильном воздействии Польши и Литвы, московские вотчинники и помещики стремились утвердить полную независимость своих владений.
б) Мена поместьями есть древнейшее из прав распоряжения, дозволенных помещикам. До Уложения позволялась только мена поместья на поместье (см. УК. кн. поп. прик. IV, 24, 51), после Уложения — и на вотчину, кроме того, Уложение сняло и другие ограничения мены, но зато позаботилось об установлении равенства меняемых предметов (чтобы населенное поместье не было променено на пустую вотчину). Мена позволена лишь с согласия правительства (поместья ‘расписывались’ в поместном приказе, Ул. XVI, 2-7).
В конце XVII в. мена, при отсутствии права продавать и дарить поместья, стала прикрывать собою и эти сделки, в особенности дарение (вклады) в пользу монастырей. Симуляция большей частью весьма прозрачная и даже грубая: например, в 1688 г. Мануковы променяли углицкому Воскресенскому монастырю свое поместье Болтино на четверик пашни в монастырской пустоши Бор и в своей меновой прибавляют: ‘нам… тою их выменною вотчиною землею четвериком не владеть… владеть им архимандриту с братьею прежнему бес повороту’ (Углицк, Акты N LXXVII). В других случаях стороны стараются прикрыть сделку добавочной платой, якобы полученной при мене, за что и уступают монастырю вымененную ими землю обратно в вечное владение: в 1684 г. так поступил Гутовский, променяв Покровскому монастырю свою поместную пустошь Панино на монастырскую пустошь Доров и указ ав в добавочном акте, что он взял у монастыря прибавки 35 руб. ‘и за те денги… владеть… игумену… тою моею выменною пятью четвертями пустоши Доров бесповоротно по прежнему’ (там же, N LXXXVI). Здесь, вероятно, скрыта продажа. В других случаях под меновой записью стоит дарственная: так, в 1683г. Ивановский променял монастырю половину поместной пустоши Жахина на монастырскую пустошь Селище и затем в дополнительном акте заявил, что вымененной землей он поступился ‘в вотчину’ тому же монастырю в качестве вклада. Здесь уже нет никакой замаскировки. Равным образом сделка другого рода ясно обнаруживается в меновой записи тогда, когда вымененная на поместье земля уступается опять контрагенту за долги, якобы сделанные раньше другой стороной (там же, XXXVII). Наконец, в конце XVII в. заключались прямо данные (дарственные) на поместья в пользу монастырей (см. там же, N XLVIII).
К переходу мены в другие возмездные сделки мог подать повод указ 5 июля 1649 г., разрешивший меняться поместьями на кормовые деньги, т.е. на жалованье (этот указ был отменен в 1679 г.).
в) Справка, сдача, продажа. Женщина, имея прожиточное поместье и выходя замуж, могла закрепить это поместье за женихом, который, предполагается, такое же служилый человек и имеет право на поместье (см. УК. кн. пом. прик. III, 12). Но не всякая женщина выходит замуж и не всякая способна управляться с землей с выгодой для себя: поэтому многие предпочитали передать пользование поместьями стороннему человеку с тем, чтобы этот последний содержал женщину-сдатчицу (см. УК. кн. пом. прик. IV, 49, Ул. XVI, 12). К этому средству прибегали и мужчины — престарелые отставные дворяне. Но выдача содержания натурой могла стеснить обе стороны, а потому казалось возможным и лучшим получить от приемщика деньгами, ничто не мешало получить деньги все сразу вперед. Так образуется сдача поместий за деньги, равняющаяся продаже (но с продажей не права собственности, а права пользования, П. С. 3., N 633, ст. 28 и N 700, ст. 31). Поступаться поместьями за деньги начали не только вдовы, девицы и отставные, но и служащие дворяне, но в 1662 г. (см.П. С. 3., N 583) состоялся указ, по которому уступленное поместье должно быть возвращено назад, деньги взысканы спокупщика: а этот последний, кроме того, наказан батогами.
г) Хотя сдача за деньги фактически уже равнялась продаже, но законодательство долго колебалось: допустить или нет открыто продажу поместий. Относительно лиц, состоящих на действительной службе, закон 1685 г. разрешил безденежное отчуждение половины поместья, но продажу воспретил. Однако продажа поместья за долги при несостоятельности, допущенная указами 1673 и 1678 гг., совершенно парализовала действие закона 1685 г. (впрочем, за долги продаются поместья не с публичного торга, а только или истцам, или родственникам должника).
Хотя все упомянутые сделки могли быть совершены не иначе, как с дозволения правительства, через поместный приказ, то и переход вотчин также утверждался в том же приказе, понятие ‘дозволения’ сливается с понятием ‘утверждения’ (в следующий период старые формы поместного права перешли в общие формы укрепления сделок о недвижимых имуществах). Во всяком случае, активной стороной при всех упомянутых сделках уже является частное лицо (пользователь), а не государство (собственник).
Так бытовым образом различие между поместьями и вотчинами исчезало само собою, законодательное свидетельство о приравнивании поместий к вотчинам дает указ о единонаследии 1714 г.

Древнерусское право залога

Из различных форм сочетания основных элементов права собственности (распоряжение, владение и пользование) наиболее важный вид представляет собой право залога.
Формы залога, залог недвижимости. По мнению, установленному Д. И. Мейером, древнерусское право залога имеет такое же значение, как древнеримское pactura fiducial, когда залогоприниматель получает вещь не только в свое владение и пользование, но и с правами распоряжения. Залогодатель сохраняет лишь надежду, что ему будет возвращена вещь, если он когда-либо удовлетворит залогопринимателя, заплатит ему. Так ках и купля-продажа совершалась в древнее время обычно с правом обратного выкупа, то между сделками купли-продажи и залога нет существенного различия. Такой взгляд на древнерусское право залога опирается на акты закладных сделок, сохранившиеся до нашего времени (см., например, ак. юрид., N 241 , 422, 106 и др.), а также на некоторые узаконения Московского государства и на живое обычное право среди русских крестьян. Несомненно, что подобная форма залога существовала и существует, но а) в ней не следует усматривать таких преувеличенных прав залогопринимателя, б) в древнерусском праве существовали рядом с ней другие формы залога, напоминающие не только римское pignus, но приближающиеся к нынешней форме залогового права. Что касается первого, то залогоприниматель получает права владения и пользования, но не получает прав собственности на вещь, залог всегда отличается от купли-продажи, ибо по обыкновенной форме актов закладная кабала и купчая грамота противополагаются одна другой: ‘а не будут денги на срок (пишется в каждой закладной) и ся кабала — и купчая грамота’, т.е. глава собственности для кредитора возникают не с момента начала обязательства, а со времени его исполнения — просрочки, только тогда закладная превращается в купчую, а право залога — в право собственности. Далее, право пользования залогопринимателя истекает не из залоговых отношений, а из условий о росте, что прямо выражается в закладных и в узаконении 1558 г., по которому царь Иоанн IV предоставил должникам рассрочку платежей по закладным на 5 лет, с тем, чтобы кредиторы ‘тое вотчину за рост пахали’ (Ук. кн. вед. казн. ст. IX). Правда, тот же законодатель тогда же запретил взимание роста при установленной им всеобщей рассрочке платежей (см. там же, ст. VII), но это уничтожение роста прямо отнесено им к обязательствам личным и не распространено на займы, обеспеченные залогом. Можно согласиться даже, что выражение ‘за рост пахати’ превратилось в формулу, не имеющую буквального значения, подобно тому как в служилых кабалах до XVII в. постоянно (по архаической формуле) писалось: ‘за рост нам служити по вся дни’, несмотря на то, что уже Судебник Иоанна IV прямо воспретил служить за рост (ст. 82), под этой устаревшей формой разумелось, что люди просто поступают в пожизненную кабалу, быть может, в конце XVI в. то же означает и вышеприведенная форма закладных. Но для исторического изучения закона в высшей степени важно, что первоначально право пользования на заложенную вещь возникло из условий о росте (иначе неоткуда было появиться и самой формуле), а стало быть, в первоначальном и древнейшем понятии залога в это право не включалось право пользования,
Рядом с указанной формой залога существовала со времен довольно ранних другая, при которой заложенное имущество не переходило ни в пользование, ни во владение кредитора, последний лишь получает в свои руки акты на это имущество и тем лишает собственника возможности отчуждать вещь или заложить ее другому (Пек. судн. гр., ст. 29 и 104). Такая форма залога, несомненно, существовала во Пскове, где присутствие ее может быть объяснено особенностями торгового быта этого города, но и в других частях государства существование ее несомненно из таких актов, в которых залогодатель пишет: ‘до сроку тою землею владети мне заимщику. А не поставлю заимщик на срок денег, и после сроку той землей владеть по сей закладной ему старосте’ (кредитору: акт 1671 г., см. Рус. ист. библ., т. XII, ср. Акты, отн. до юридич. быта X). Далеев некоторых закладных определяется, что кредитор получает право пахать за рост землю только в случае просрочки, очевидно, до того времени вещь остается во владении и пользовании должника (Ак. юрид. N 244). Закон Ивана IV 1558 г. о временной (на 5 лет) рассрочке уплаты долгов, обеспеченных закладными, с удержанием заложенной вотчины в руках должника, хотя является временной и исключительной мерой, но указывает на то, что в сознании людей того времени возможно было представление о залоговом праве без передачи владения. Полагаем также, что присутствие подобной формы залогового права доказывается и такими актами, в которых должник указывает кредитору на свое имущество как на поруку в своем долге, например,: ‘А заложили емся в сю кабалу в тех денгах… двор свой. А в серебре есмя и в росте — с двором один человек: кой нас заимщиков в лицах, на том денги и рост не развычивая’ (ак. юрид., N 243,1), ‘а в серебре есмя и в росту подписали порукою двор свой’ (там же, II). Мейер утверждает, что в подобных сделках вовсе не устанавливается залога, а лишь указывается кредитору, что у должников есть имущество, есть с чего взыскать, но в таком случае должник не специализировал бы имущества, отвечающего по обязательству (не говорил бы, что именно это, а не всякое его имущество отвечает по обязательству). Наименование заложенной вещи ‘порукой’ совершенно ясно указывает на залоговое состояние ее.
Заклад движимых вещей окончательно утверждает нас в мысли о возможности такой залоговой сделки, при которой права собственности не принадлежат залогопринимателю, ибо, несмотря на большую разницу заклада и залога в древнерусском праве, общая сущность института остается той же. Заложенная движимая вещь (как и всегда) переходит в руки кредитора, но кредитор не получает права пользования и распоряжения ею: залогоприниматель при выкупе обязан возвратить вещь такой же, как получил, заклад рассматривается в законе на тех же основаниях, как и ‘поклажа’, приемщик освобождается от обязанности возвратить вещь только тогда, когда она украдена или погибла естественным путем (например, животное умерло) суменьшенным вознаграждением залогодателю (Пек. судн. грам. ст. 107, Улож. ц. A.M. X, 194 и 197).
Заклад личный (закупничество), имевший большое применение в эпоху Русской Правды, прекращен законом Иоанна IV, существенное значение его состояло в том, что кредитор получал, так сказать, права владения и пользования, но никаких прав распоряжения личностью должника.
Прекращение залоговых отношений наступает или при исполнении обязательства (что технически называлось ‘выкуп’), или при несостоятельности должника. В последнем случае заложенная недвижимая вещь переходила в собственность залогопринимателя, но не ео ipso, а через запись в поместном приказе, ввод и отказ. Движимая вещь, по указу Иоанна IV, сохраненному Татищевым, подлежала публичной продаже при следующих условиях: залогоприниматель не имеет права при наступлении срока продать или сбыть другим способом заложенную ему вещь без уведомления должника: он должен послать к последнему ‘мужей двух или трех’, извещая, что если тот не заплатит долга в течение недели или двух, то он продаст его заклад. Если это не приведет к уплате, то залогоприниматель должен отнести заложенную вещь к старостеи целовальникам и продать заклад при многих людях (с публичного торга) по справедливой цене, из вырученной суммы кредитор получает сумму долга и процентов, остаток ее возвращается залогодателю. Если же вырученной суммы от продажи недостаточно для покрытия долга с процентами, то остающаяся часть долга взыскивается с должника (Ук. кн. вед. казн. ст. XII, примеч. 51). Полагают*, что этот указ есть не что иное, как интерполяция, заимствованная (отчасти буквально) из Эклоги (гл. 2, тит. 10, или по кормчей зач. 11, гл. I) и не принадлежащая законодателю, доказывается это тем, что означенная прибавка сообщается только в одном списке Татищева, далее тем, что эта мера не могла исчезнуть бесследно (в Уложении царя Алекс. Мих. о ней нет упоминания), наконец, тем, что вообще невероятна в XVI в. такая норма, до которой русское право не дошло и в действующем своде законов. На это заметим: заимствование законов из византийских источников для древнего русского права есть явление несомненное (примером служит Уложение), нет поэтому ‘снований предполагать в каждом случае интерполяцию частных лиц. Правда, иногда такие заимствования делались и частными лицами (дьяками в приказах), каковы, например, статьи из Литовского статута, приписанные к указным книгам (см. в нашей Хрестомат. вып. III, прибавления к уст. кн. Разб. Прик., все приписанные здесь статьи вошли потом в Уложение): это — общеизвестное явление старинного права, т.е. субсидиарное пользование чужими законами, при этом путем постоянного применения чужой закон превращается, наконец, в законную норму. Впрочем, кормчая не была чужим законом для древней России, на нее могли и без того ссылаться как на свой закон. Выписка отдельных мест из кормчей дьяками указывает только, какие нормы они, судьи-практики, считали применяемыми. В данном случае нет признаков частной работы дьяка или переписчика, так как статья Эклоги не только переведена, то и переработана и выражена правильным законодательным языком того времени. Положение этой статьи в общем составе указа 1557 г. вполне нормально: закон говорит здесь, во-первых, о долгах кабальных, во-вторых, о долгах, обеспеченных закладом, и в-третьих, о долгах бескабальных (и, разумеется, без заклада). В Уложении царя Алекс. Мих. можно найти след анализируемого постановления в ст. 196, гл. X, которая изложена так: ‘А будет кто кому в долгу в деньгах, или в ином в чем-нибудь, заложит, что до сроку и кабалу закладную на тот свой заклад даст, а в кабале напишет: буде он того своего закладу на срок не выкупить, и на тот его заклад та закладная кабала — и купчая, и дав он такую кабалу, того своего закладу на срок не выкупит: и ему впредь до того своего закладу дела нет, а владети тем его закладом тому, кому он заложит, и вольно тому такой заклад продати, и заложить и в приданые дать’. Таким образом, право собственности кредитора на заложенную вещь возникает при просрочке тогда, когда должник выразит это в своем обязательстве. А если он не напишет такого условия? Конечно, следует взыскание, обращенное на заложенную вещь (быть может, не совсем в форме указа 1557 г.). Что касается дальнейшей истории залогового права, то возможность колебаний в этом отношении и возвращения вспять наглядно засвидетельствована судьбой указа 1737 г., который установил обязательную продажу недвижимости и движимости по просрочке и оставление вещи за кредитором лишь в том случае, если на торгах предложенная сумма будет ниже долговой, такое узаконение, совершенно равняющееся закону 1557 г., однако, отменено вскоре — в 1744 г., когда было предписано опять возвратиться к правилам Уложения, но лишь относительно недвижимостей. Вопрос о движимых вещах остается открытым и тогда, но здесь очень важно (как и заметил Кассо), что и до указа 1737 г. в операциях монетной конторы по частным долгам ею под обеспечение драгоценными металлическими вещами была принята система оценки таких вещей по просрочке с выдачей излишка цены должникам (ук. 1733, П. С. 3., N 6300). Вообще о взысканиях по закладу движимостей мы не имеем узаконений (кроме ук. 1737 г.) до устава государственного заемного банка 1754 г., которым введена обязательная продажа заложенной вещи, если уставом о банкротах 1800 г. продажа предоставлена воле должника с риском для него доплатить сумму долга, если цена заложенной вещи не покроет ее всю, то из этого (по сопоставлению с приведенными прежними постановлениями) отнюдь не следует, что нормальным традиционным способом было превращение вещи в собственность кредитора по просрочке.
_______________________
* Кассо. ‘Понятие о залоге’. Юрьев. 1888.
_______________________
Другие виды прав ш чужие вещи (сервитуты), обозначенные в Уложении: ‘право запрудить на реках (Ул. X, 238), право угодий на чужой вотчине (там же, 239-243), сервитуты городские (там же, 277-279) — большей частью заимствованы через Литовский статут из римского права, а потому и не заключают в себе ничего характерного для древнерусского права.

ПЕРИОД ТРЕТИЙ

Из предшествующего изложения истории права собственности в первом периоде и Московском государстве видим, что лицо хотя и медленно, но неуклонно идет по пути завоевания себе самостоятельности в сфере вещных прав. Вековая работа почти уже завершилась торжеством прав лица физического: оно получило возможность распоряжаться родовыми имуществами, оно поразило права общин в городах и, наконец, приобрело существенные вещные права по отношению к поместьям, оттеснив права государства. Но каждое пережитое состояние права оставляет по себе формы .которые бывают устойчивее самого содержания прав и способны жить дольше этого последнего. Законодательству предстояло снять с новых явлений права традиционную оболочку, задерживавшую их дальнейшее развитие, чего не решалось еще сделать московское законодательство, но это совершено законодательством империи, не отличавшимся уважением к историческим традициям.
Весь период империи может быть разделен в этом отношении на две половины: от Петра I и Екатерины до современного состояния законодательства. В первую эпоху закон отверг большую часть ограничений права собственности, унаследованных от древ них времен, но зато государство ввело массу новых ограничений, истекающих уже не из вотчинных прав государства, а из фискальных и полицейских целей. Во вторую эпоху уничтожены почти все ограничения последнего рода, а главное, право собственности частных лиц утверждено принципиально.

1. Время от Петра I до Екатерины II

Благодаря возрастанию прав частных лиц и уяснению частных прав самого государства прежние способы приобретения прав собственности, а именно пожалование, выходят из разряда главных, уступая место договорам между частными лицами и этих последних с казной (но договоры, по своему существу, не относятся к вещному праву). Из владельческих способов утверждается и точнее определяется (при Екатерине II) давность.
Обращаясь к дальнейшему утверждению прав лица на вещи в различных разрядах имуществ в указанную эпоху, следует главным образом иметь в виду это явление в сфере прав на недвижимые вещи. Только теперь все вещи этого разряда обобщаются в одну категорию и получают в законе наименование недвижимых вещей, именно в указе Петра I о единонаследии (23 марта 1714 г): ‘всех недвижимых вещей, т.е. родовых, выслуженных и купленных вотчин и поместий, также и дворов, лавок не продавать и не закладывать, но обращаться оным в род’. Этим, no-первых, поместья приравнены к вотчинам, и хотя для обоих видов имущества постановлено новое общее ограничение, но такое, какое могло быть постановлено только относительно вотчин, но не поместий (в их прежнем значении), т.е. поместья признаны окончательно родовой собственностью. Ограничение, постановленное Петром, не удержалось: императрица Анна, отменив закон о единонаследии, оставила в силе уравнение поместий с вотчинами: ‘Повелеваем впредь с сего нашего указа как поместья, так и вотчины именовать равно одно — недвижимое имущество — вотчина’, таким образом, закон ясно истолковал, что новое понятие ‘недвижимое имущество’ равняется прежнему понятию ‘вотчина’. Но и это последнее понятие имело разнообразный смысле древнем московском праве. Какие же права распоряжения предоставлены вотчинникам на недвижимое имущество (и в том числе на бывшие поместья)? Уже закон о единонаследии разрешал продажу по нужде, отдачу в приданое и распоряжение на случай смерти. Но о прочих правах распоряжения и вообще о полном праве собственности на эти имущества закон молчит до Екатерины II. Итак, в этой существеннейшей области вещных прав еще не было достигнуто ничего, кроме уничтожения отдельного поместного права. Вообще права вотчинников во время Петра I и Анны Иоанновны подведены к среднему типу родовой вотчины, и если права на поместья возвысились, то права на купленные вотчины (благоприобретенные имущества) понизились.
Уже с конца XVII в. начинается утверждение принципа индивидуальной собственности на землю, окончательно завершенное в XVIII в. Право родового выкупа осталось единственным отголоском старины, но зато с отличиями весьма значительными от древних форм этого права. Все недвижимые имущества, кроме посессионных, подлежат праву родового выкупа. Только в 1799 г. сенат разъяснил, что выкупу подлежат родовые, но не благоприобретенные имущества. По законам же Петра оба эти вида имуществ были слиты в один: выкупу подлежали и благоприобретенные имущества. При господстве начала семейной собственности право выкупа не могло принадлежать (и не принадлежало) нисходящим, теперь (по указам 1737 и 1744гг.) это право прежде всего принадлежит нисходящим (по указу Петра, только главному наследнику) и не идет далее племянников продавца (последнее, впрочем, отменено указом 1766 г.). Затем срок выкупа сокращен с 40 лет на 3 года.
Земли лиц низших служб, прежде состоявшие в общинном пользовании таких лиц, подверглись рассортировке при Петре II (в 1727 г.) и при Елизавете Петровне (по межевой инструкции 1754 г.), большая часть таких лиц распределена по другим сословиям (в солдаты, в гражданскую службу, в торговый класс) и вместе с тем лишена прав на пользование землею: земли их признаны казенными. Те же из упомянутых лиц, которые попали в государственные крестьяне, продолжали пользоваться землей, но земля эта окончательно признана казенной. Но одна часть этих лиц составила новых разряд — однодворцев, за которыми была признана земля как их собственная, но не на личном, а на общинном праве с воспрещением владельцам всяких прав распоряжения этой землей. Люди, выслужившиеся из этих разрядов в офицерские чины, получают участки на личном праве. Одни из видов вечного владения без права собственности составляют наделы отставных поселенных солдат: их земли (по закону императрицы Анны) не подлежали отчуждению, а могли только переходить по наследству к сыновьям. Другой вид такого же права представлял владения землями, отведенными иностранным колонистам при Екатерине II (П. С. 3., N 12503 и др.). Форма, подобная чиншевому праву, установлена (указом 1702г.) на церковных землях, отданных в вечную аренду оброчникам. После присоединения Западного края к России появилось несколько новых форм условных вещных прав типа польско-литовского (ленное право и др.)*.
_____________________
* Об остатках древних форм ограничения права собственности на землю во времена Петра I и его преемников см. В. Якушкина ‘Очерки из ист. рус. позем, пол.’. Приложения -VIII.
_____________________
Кроме этих видов ограниченных прав собственности, законами Петра и его преемников установлен особый вид их, так называемое посессионное право*, т.е. право вечного владения отведенными казной имениями и крестьянами, а также населенными имениями, которые приобретены лицами, не имевшими права владеть ими, даруемое фабрикантам и горным заводчикам с условием постоянной поддержки этих фабрик и заводов. По прекращении деятельности этих последних разрушались и права владельцев на имения и крестьян, приписанных к заводам и фабрикам. К такому результату могло привести даже уменьшение производства (П. С. 3., N 5116). Законы XVIII в. называли такие имения ‘казенными’ и предписывали производить повсеместно ‘свидетельство о казенных землях и прочих посессиях, к частным фабрикам и заводам приписанных, точно ли они употребляются для тех надобностей, которые к непременному и действительному существованию заводов и фабрик необходимы’ (ук. 1797 г. — П. С. 3., N 18211). Посессионный владелец мог продать деревни, приписанные к заводам и фабрикам, но лишь с последними и с разрешения коллегии.
______________________
* Есть мнение, что уже с XVI в. (в жалов. гр ам. Строгановым) следует видеть начало посессионного права (ср. В.А. Удинцева, стр. 9 и др.) и продолжение его в XVII в. (в грамот. Виниусу и др., там же, стр. 16 и след.).
______________________
В отношении прав черных сельских общин на землю проведена резкая разграничительная черта между правами казны и частных лиц. По межевой инструкции 1754 г. вообще вся сельская земля, не состоящая за кем-либо из служилых лиц на вотчинном и поместном праве, признана казенной. Земли, отмежеванные вновь на целые общества, считаются казенными, состоящими лишь в пользовании общин. Частные лица, прежние члены общин, которые успели овладеть участками прежней общинной земли и распорядиться ими посредством продажи или отдачи в монастырь, не признаны собственниками: сделки их уничтожены и отчуждение ими земель, хотя бы оно совершено было 100 лет назад (т.е. после Уложения царя Алекс. Мих.), не признано законным, земли возвращены в казну, лишь сделки, совершенные крестьянами и посадскими одного уезда или города между собою, признаны действительными и, следовательно, отчасти утверждено законом частное землевладение, возникшее на развалинах общинного. Таким образом, общинное землевладение, существовавшее в особенности на севере России, вытеснено и отсюда частью правами отдельных лиц, а главным образом — правами государства.
Прежнее право государства, простиравшееся на всякие земли, и общинные и частные, окончательно отстраняется. Казна, как фиск, является частным (юридическим) лицом, наравне с другими субъектами имущественных прав, на земли, ей собственно принадлежащие.
В сфере прав городской общины произошел обратный переворот: здесь, по разрушении общины, берет перевес не право казны, а права частных лиц. Указ 1700 г. позволил свободное обращение дворов в городах между беломестцами и черными людьми, т.е. права последних совершенно уравнены с правами первых.
Нечто аналогичное изложенной борьбе прав казны, общин и частных лиц представляет внутренняя судьба церковных имуществ. Церковь выделяла своим служилым людям — архиерейским дворянам и детям боярским — поместья на таком же основании, как и государство. По межевой инструкции 1754 г. такие поместья отданы в собственность потомкам тех, кто получил церковные поместья, если только эти потомки остаются на службе церкви.
Но тогда же возник гораздо более существенный переворот: вопрос о секуляризации церковных имуществ разрешен в пользу государства. Вопрос этот колебался до Екатерины II: с 1701 г. до учреждения св. синода (1721 г.) Петр заявлял намерение совершенно отобрать церковные имущества, но, не приводя этого в действительное исполнение он отделил (указ 31 января 1701 г.) управление церковными имениями от прочих дел церковного управления, подчинив первое государству (в монастырском приказе). Это аналогично со взятием у собственника имущества в опеку: церковным учреждениям выдавалось определенное содержание, для чего были отделены определенные вотчины, а остальные находились в непосредственном распоряжении государства (так называемые ‘заопределенные вотчины’). С учреждением синода имущества опять переданы в заведование церкви, т.е. синода, но это только потому, что синод, по мысли Петра, был одной из государственных коллегий. Распределение доходов с этих имуществ на государственные и общественные потребности оставалось обязательным и для синода. Затем (после Петра, при императрице Екатерине I, указом 12 июля 1726 г.) учреждена коллегия экономии, которой переданы все светские дела церкви, в том числе управление церковными имуществ ами, что подтверждено при императрице Анне (ук. 1736 и П38 гг.). Следовательно, синод лишился своих прав на эти имущества. Но в 1744 г. при Елизавете синод испросил уничтожение коллегии экономии, обещаясь употреблять доходы с церковных имений по мысли Петра (на дела общественного призрения и народного образования). Однако императрица, несмотря на свое благорасположение к синоду, сама подняла вновь вопрос в конференции 30 сентября 1757 г. о судьбе церковных имуществ, заметив, что управление деревнями и сбор налогов есть суетность, несвойственная монашеству (Арсений Мащеевич приписывал себе честь отклонения императрицы от этой новой попытки секуляризации), но синод остался до некоторой степени самостоятельным органом церковного управления. Таким образом, церковные имущества были еще вполне церковными, только субъект права на них совершенно изменился: прежде ими владели церковные установления каждое в отдельности (монастыри, епископии), теперь владельцем их сделалась церковь, взятая в совокупности, что облегчило путь к последующей полной секуляризации церковных имуществ, совершенной при Петре III и Екатерине II. Екатерина, несмотря на то, что главная причина негодования на ее предшественника заключалась в акте секуляризации, тотчас по восшествии (1762 нояб. 29) учредила ‘духовную комиссию’ по вопросу о церковных имуществах из трех духовных и пяти светских особ, комиссия выработала основания секуляризации, объявленные указом и манифестом 25 февраля 1764г., целью реформы признано ‘обратить дар Божий на богоугодные дела’. Всех крестьян было отобрано (по тогдашнему счислению) 910 866 душ. Реформа сопровождалась восстановлением коллегии экономии и изданием акта об учреждении церковных имений. Доходы имений назначены на содержание архиерейских домов и монастырей (назначение содержания белому духовенству лишь обещано), на содержание семинарий, церквей и на пенсии (офицерам и пр.). Те же меры секуляризации распространены на Малороссию в 1786 г.
Новые ограничения частных вещных прав, истекающие из полицейских и фискальных целей государства, возникали из следующих вопросов: принадлежит ли собственнику только право на поверхность земли или и на ее недра! Вопрос этот не ставится в допетровском праве: кто хотел, мог копать и добывать руду или камни беспрепятственно, таким образом фактически утверждалась мысль о принадлежности частному владельцу и недр земли. Петр I, заботясь о расширении рудокопного дела, в указе об учреждении берг-коллегии (1719 г.) выразил противоположный принцип: ‘нам одним’, яко монарху, принадлежат рудокопные заводы’, хотя в том же указе выражено, что государь ‘милостиво соизволяет употребление их (т.е. рудокопных заводов) всем и каждому’, но это обозначало только наилучший способ осуществления государством своего права: добыча металлов и минералов осталась привилегией казны, нашедший руду или минералы обязан объявить правительственным чиновникам, и если хочет устроить завод, то просить позволения на то. Каждый может отыскивать руду и устраивать заводы на чужой земле, в последнем случае собственник обязан предоставить предпринимателю участок в 250 саж. в длину и ширину. Но так как трудно разграничить право на поверхность земли от права на ее недра, то права заводчика и землевладельца разграничены так: заводчик обязан давать собственнику 32-ю долю дохода, но казна имеет преимущество: ей заводчик уплачивает 10-ю долю прибыли, кроме того, добытые металлы продаются заводчиками в казну по таксе, назначенной берг-коллегией, и лишь тогда, когда казна не захочет или не в состоянии купить, заводчик получает право вольной продажи. Всякий, утаивший руду на своей земле или не допускающий устройства завода, подлежит или телесному наказанию, или смертной казни и конфискации имения. Ясно, по мысли законодателя, частные предприниматели являются лишь промышленными агентами казны, которой принадлежит все, находящееся в недрах земли, уплата же собственнику 32-й доли прибыли делается не за добытые из земли сокровища, а за отнятие пользования поверхностью участка.
Право собственности на землю предполагает право на все естественные произрастания земли. Мы видели выше, что леса долго не были объектом частного вещного права, будучи признаваемы общей собственностью общин или государства, но мы знаем также, что в московском периоде частные права собственности на леса были уже признаны. Петр I (указом 1703 г. и инструкцией вальдмейстерам и обер-вальдмейстерам 1723 г.) ограничил права собственников лесов из видов государственных (для надобностей флота). Екатерина I смягчила было эти узаконения, но Анна Иоанновна (иностр. 1732 г.) еще усилила строгость петровских указов. Все леса в известных местностях объявлены заповедными, некоторые породы деревьев в этих местностях рубить собственниками совершенно воспрещалось. Такими местностями признаны берега Волги, Дона, Днепра, Западной Двины и их притоков, а также притоков Ладожского озера и Ильменя и рек, впадающих в Белое море и Северный океан, заповедная полоса простиралась по обоим берегам рек иа 50 верст от больших рек и на 20 верст от малых. Таким образом, почти все леса Европейской России являлись заповедными. Запрещенными породами в них считались: дуб, клен, ильм, вяз и сосна. Лишь некоторые из этих пород в незрелых экземплярах и лишь на крайние нужды позволялось собственнику брать из его леса. За срубку же заповедных деревьев все, в том числе и владельцы лесов, отвечали денежными штрафами, кроме порубки дуба, за дуб полагалась смертная казнь. Наказания эти усиливались или ослаблялись последующими узаконениями (по инструкции 1632 г. за порубку заповедных деревьев в 3-й раз полагалось наказание кнутом и каторжные работы Ha 10 лет) Зато казна получала полное право пользования частными лесами вообще (т.е. как заповедными, так и незаповедными), а именно не только казна и ее подрядчики, но и частные лица для государственных потребностей могли рубить всякие деревья, не платя ничего владельцу.
Таким образом, говоря вообще, вся лесная растительность изъята из прав частного владения собственника земли, последний сохранил лишь некоторые права пользования.
Права угодий и прежде выделялись иногда из права собственности, так что некоторые угодья (борти, рыбные ловли и пр.) отдавались другим лицам в отдельное поместное владение, но, по допетровскому праву, такое выделение было исключением. Петр (указом 1704 г.) отобрал все частные рыбные ловли в казну, а пчельники и бортные угодья, признав также казенными, обложил оброком.
Право охоты было отнято у землевладельцев при Петре только близ Петербурга и Москвы, впоследствии этот район относительно ловли некоторых животных расширился, вообще неопределенное выражение ‘близ Москвы’ впоследствии определялось несколько раз указами различно (от 10 до 100 верст). Запрещение распространялось не на все виды животных, а именно обозначенные в законах, но иногда возвышалось до запрещения ловить и убивать зверей и птиц вообще, особенным же покровительством пользовались лоси, зайцы и соловьи.
Права на промышленные заведения, поскольку они существовали до Петра, составляли предмет неограниченного права частной собственности. Петр I в 1704 г. объявил все частные мельницы казенными оброчными статьями и положил оброк в виде уплаты в казну 4-й части дохода, хотя поправлять ихи содержать обязаны были владельцы, в случае утайки доходов предписано отдавать мельницы на оброк сторонним лицам, впрочем, с уплатой 3/4 оброчной суммы владельцам. Почти в такой же степени ограничены права частных лиц на фабрики и мануфактуры. Истинным хозяином их была мануфактур коллегия: частные предприниматели не только были обязаны испрашивать разрешение на устройство их, но у тех из них, которые запустили бы фабрики, они отбираются в казну, фабриканты ежегодно обязаны доставлять образцы своих изделий мануфактур-коллегии.

2. Время от Екатерины II до Свода законов

Ряд ограничительных условий, которым подлежало право собственности (в особенности на недвижимое имущество) как до Петра I, так и при этом императоре, подал повод к мысли, что вообще отвлеченное понятие о праве собственности не существовало у нас до Екатерины II. К этому подавало повод и то обстоятельство, что в древние эпохи в русском языке не было общего термина для обозначения этого понятия, что принадлежность вещи лицу обозначалась титулами ее приобретения: ‘купля’, ‘отчина’, приданое, ‘примысел’ или некоторыми частными чертами, истекающими из вещных прав, например, ‘вечное потомственное владение’. Но подобный общий вывод лишен основательности: право собственности вообще зарождается вместе с обществом, вопрос может существовать только в отношении к праву собственности на недвижимые вещи, но и в отношении к этим вещам купленные вотчины уже давно приблизились к понятию собственности. Ко временам Екатерины II в сознании общества уже готовы были представления о полной собственности и на недвижимые вещи, и в частности на населенные земли, особенно когда Петр III снял с дворян обязанность военной службы государству.
Во всяком случае, Екатерине принадлежали слова утверждения общего понятия о праве собственности в законодательстве, к этому она пришла не одним историческим путем развития русского права, но главным образом на основании учений европейских юристов и примера соседнего польского государства.
а) Императрица в первый раз ввела в своих указах термин ‘собственность’: именно в актах учреждения знаменитой комиссии для разработки проекта нового уложения (в наказе генерал-прокурору) находим следующее определение права гражданского: ‘Рассуждение о взаимности всех граждан между собою составляет право гражданское, которое сохраняет и в безопасность приводит собственность всякого гражданина’. По программе нового уложения, составленной императрицей, ‘право над вещами’ определяется как ‘право, которое каждый член общества гражданского имеет над имениями, справедливо приобретенными’, имения разделяются на движимые и недвижимые, следовательно, здесь совершенно уравнивается отношение владельца к тем и другим. К понятию недвижимых имуществ определительно отнесены указом Петра III (20 апреля 1762 г.) дворы, заводы и фабрики с различными строениями, при Екатерине (1762) этот вопрос вновь рассмотрен и утвержден, впрочем, в смысле закона Петра III.
Различие имений благоприобретенных и родовых, исчезнувшее было при Петре, возникло вновь при Екатерине вследствие больших прав распоряжения, предоставленных собственниками благоприобретенных имений.
Права распоряжения имениями определены в Жалованной грамоте дворянству так: ‘Благородному свободная власть и воля оставляется, быв приобретателем какого имения, благоприобретенное им имение дарить или завещать, или в приданое или в прожиток отдать или передать, или продать кому заблагорассудится’. Здесь допущены в отношении к недвижимым имуществам все способы распоряжения, какие издревле практиковались в отношении к движимым вещам, за исключением мены, которая не допущена и позднейшими узаконениями, вопреки примерам допетровского права. ‘Наследственным же имением (продолжает грамота) да не распоряжает инако, как законами предписано’ (ст. 22). Но так как в законах прежнего времени не содержалось точного обозначения прав на родовые вотчины, то лишь последующие, а не предшествовавшие узаконения уяснили это отличие родовых имуществ.
Изложенное постановление о праве распоряжения имуществами не составляет привилегии дворянского сословия: оно буквально повторено и в городовом положении 1785 г. (ст. 88).
Прочность прав на дворянские имения утверждается, во-первых, отменой конфискации имений за преступления, хотя бы и самые тяжкие (Жал. гр. двор., ст. 23, но здесь разумеются и называются лишь имения наследованные — родовые, о благоприобретенных умолчано), во-вторых, запрещением отнятия имений без суда (ст. 24).
б) Утвердив таким образом понятие о праве собственности вообще, Екатерина затем освободила частные имущества от тех ограничений, которые накопились как в допетровскую эпоху, так и в особенности при Петре I и ближайших его преемниках, однако и Екатерина, в свою очередь, удержала и даже более точно определила некоторые из таких ограничений. Дворянам предоставляются такие права, которые при новом сословном строе не могли бы им принадлежать и должны бы составлять исключительную собственность лиц городского состояния: иметь фабрики и заводы (в деревнях), иметь дома в городах и в них устраивать мастерские, заводить в своих имениях местечки и в них торги и ярмарки. Но, напротив, для лиц прочих сословий не было дозволено приобретать в собственность землю в уездах, не только населенной (с крестьянами), но и ненаселенной. При Петре I было разрешено купцам, заводящим фабрики или заводы, приобретать к ним деревни с крестьянами с разрешения берг- или мануфактур-коллегии и с тем, что крестьяне составляют неотъемлемую принадлежность фабрики и могут отчуждаться только вместе с этой последней. Петр III и Екатерина II воспретили новое приобретение крестьян купцами к фабрикам. Относительно ненаселенной земли, лежащей в уездах, владение ею воспрещалось для недворян уже и раньше, но воспрещение это обобщено узаконениями Екатерины, с исключением в пользу именитых граждан, которым предоставлено право иметь загородные сады и дворы. Разрешение владеть ненаселенными землями для лиц всякого состояния дано лишь при Александре I (12 декабря 1801 г.): ‘Признали мы нужным (говорит этот государь) право приобретения всяких под разными именами известных земель без крестьян и владения всем тем, что на поверхности и в недрах их находится, распространить на всех российских подданных, крометех, кои причислены к помещичьим владениям. И вследствие того предоставлять не только купечеству, мещанству и всем городским правом пользующимся, но и казенным поселянам, к какому бы они ведомству ни принадлежали, равномерно и отпущенным на волю от помещиков приобретать покупкою землю от всех тех, кои имеют по законам право на продажу’. В 1804 г. это право распространено на людей духовного состояния.
Во всем остальном Екатерина II уничтожила те ограничения права собственности, которые установлены Петром I в интересах государства. Манифестом 28 июня 1782 г. дворянам подтверждено ‘право собственности не только на поверхности земли, каждому из них принадлежащей, но и в недрах той земли и в водах, ему принадлежащих, на все сокровенные минералы и произрастания и на все из того делаемые металлы’, это вновь подтверждено Жалованной грамотой дворянству 1785 г. (ст. 33). Такое постановление включено в дворянскую привилегию потому, что, по мысли Екатерины, как мы видели сейчас, право на землю принадлежало исключительно дворянам. Из приведенного общего принципа сама законодательница сделала следующие частные выводы: каждый может в своих имениях разрабатывать ископаемые богатства, никто не может заниматься этим в чужих имениях (без согласия владельца), а равно требовать казенных лесов к своим заводам, добытое составляет собственность владельца, лишь за золото и серебро он обязан уплатить в казну 10-ю долю. Ограничения, установленные Петром I относительно лесов, Екатерина II смягчила постепенно, пока, наконец, в манифесте 1782 г. все частные леса, в том числе и заповедные, предоставлены в полное распоряжение владельцев, они могут пользоваться в них всякими родами деревьев, и, напротив, никто сторонний, в том числе и казна, не может пользоваться лесом без воли владельца, сторонние могут приобретать от владельца лес по договору. При этом императрица выразила надежду, что владельцы сами позаботятся о сохранении лесов для собственной пользы. В Жалованной грамоте дворянству выражено то же постановление так: ‘подтверждается благородным право собственности в лесах, растущих в их дачах, и свободного их употребления’.
Ограничения в угодьях, рыбной ловле и пчеловодстве уничтожены уже приведенными узаконениями, которыми предоставлено право полной собственности частным лицам на воды и леса. Но еще раньше, в 1775 г., императрица отменила сбор с рыбных ловель, чем эти последние естественно перешли в полную собственность обладателей вод. Точно так же восстановлено и право собственности на мельницы.
Свобода личной собственности, установленная Екатериной в виде привилегий для двух сословий, обобщалась постепенно при ее преемниках, по мере освобождения прочих классов общества, и в частности сельских обывателей, так что во времена Александра II екатерининский принцип, перестав быть привилегией, стал общей правовой нормой всего населения: казенный интерес, столь заметный еще в первых изданиях свода, сменяется господством полноправия в гражданских отношениях.
Остались и удержаны в законе лишь те ограничения вещных прав лица, которые необходимы для сохранения свободы имущественных отношений других лиц, т.е. сервитуты. В пользу государства удержано право экспроприации для государственных потребностей. Новый тип гражданских прав, в особенности же вещных отношений, ждет выражения в новом гражданском уложении.

Общий обзор истории права собственности на Руси

Из представленных фактов истории права собственности, в особенности на землю, следует, что история собственности развивается в соответствии с историей других гражданских прав лица: право собственности растет вместе с возрастанием свободы лица и понижается вместе с понижением ее И наоборот, возрастание или упадок права собственности влечет за собою или возвышение, или понижение личных прав. При полном стеснении лица союзами родовым или общинным, т.е. в древнейшие времена, почти нет следов права частной собственности, разумеется, поземельной. Когда роды и общины сливаются в государстве и стесняются им, то права частных лиц (как личные, так и имущественные) высвобождаются из прежних уз, зато на них налагаетруку государство: московские государи, склонные считать себя едиными верховными собственниками. Но в государстве, сфере несравненно более обширной, права частных лиц могут обращаться и возрастать с большим простором, чем в прежних тесных родовых и общинных союзах. Наконец, когда государство в период империи очищается от примесей частноправовых и личные права граждан высвобождаются, то вместе с тем условные и ограниченные вещные отношения этих последних, сложившиеся в предшествующие эпохи, дорастают до полного права собственности, сначала для некоторых классов общества, потом для всех. Так постепенно одерживается одна из величайших побед человеческих обществ.

Д. ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО

Общее учение

I. Понятие об обязательстве в древнерусском праве. Истинное понятие об обязательстве как о праве на действия другого лица не сразу достигается в истории. Вместо права на действия лица в древности практикуется право налицо, из обязательств постоянно возникают, так сказать, вещные правана обязанное лицо. Такие права возникают большей частью с момента заключения обязательства: так, при договоре займа обыкновенно (кроме случаев торговых сделок) наступает личный заклад должника верителю (закупничество и служилая кабала), договор личного найма прямо ведет к установлению полного и неполного холопства (подробнее об этих явлениях см. выше о холопстве). Ответственность по обязательствам падает только на лицо, а не на имущество его, ибо обязательства имеют вполне личный характер — они неотделимы от лица. В силу этого при исполнении обязательства взыскание обращается не на недвижимое имущество должника, хотя бы оно у него и было, а на лицо должника: этот последний выдается кредитору ‘головою до искупа’.
Московская эпоха делает шаг вперед в приближении к истинному понятию об обязательствах. Судебник 1550 г. (в ст. 82) воспрещает при договоре займа должнику служить у своего верителя за рост: ‘жити им о себе, а на деньги рост давати’, этим, очевидно, воспрещается личный заклад при договоре займа. Тот же Судебник старается ограничить силу договора личного найма как источника холопства (ст. 78 и 76). Узаконения этого времени запрещают выдавать несостоятельного должника верителю в вечное рабство, В 1558 г. приказ обращался к законодательной власти с вопросом такого рода: некоторые из несостоятельных должников сами просят при выдаче их кредитору дозволить им поступить в полные холопы к последнему. Царь не разрешил этого, а приказал выдавать головою только до искупа (т.е. для отработки долга в определенный законом срок). Наконец, в XVII в. (ук. 15 января 1626 г. и 17 ноября 1628 г., см. ук. кн. земск. прик., ст. X, 7 и XIII, 9) разрешается обращать взыскание с лица на имущество: сначала на дворы и ‘животы’, потом на вотчины и поместья. Позже то же применено и к посадским людям (см. ук. 27 декабря 1643 г., ук. кн. зем. прик. ст. XXXIII), а именно, тех из них, которые стоят на правеже, а откупиться им нечем, велено не отдавать истцам головою, а продавать (с публичного торга) их дворы и лавки. При залоговых сделках заложенное имущество олицетворяется, становится ‘порукой’, или корреальным должником (см. выше стр. 576).
Вот следы нового взгляда на обязательственные отношения. В связи с таким взглядом на существо обязательства стоит решение вопроса о переходе или непереходе обязательств по наследству. Если обязательства падают только на лицо обязанное, тесно срастаются с его личностью, то понятно, что и переход их по наследству был бы невозможен, ибо личные права в наследство не переходят. Уложение допускает этот переход только в наследовании по закону (между родственниками), к при том выражается об этом так: ‘А похотят истцы по тем крепостям (на умершего) исков своих кскати на жене и на детех, или на иных роду его кому животы его и вотчины достанутся…’, то это им позволяется (X, 245, ср. 132 и 207 и указ 13 марта 1676 г., ст. 5). Тот же взгляд замечается в законодательстве и после Уложения царя Алекс. Мих.: указ 20 июня 1676 г. позволяет искать по обязательствам ‘на родственниках их (умерших должников), кому после них даны будут поместья их и вотчины, и дворы и животы’.
Этот вопрос уяснится сейчас, когда мы перейдем к рассмотрению лиц, участвующих в обязательстве. Впрочем, мы знаем уже, что обязанность жены, детей (а отчасти родственников) должника отвечать после его смерти по его обязательствам, установленная еще Русской Правдой, основывалась(как и самое право наследства) на личных отношениях их в семье и в роде.

2. Лица, участвующие в обязательстве

По существу понятия об обязательстве, оно может иметь силу только между лицами, его заключившими или в него вступившими, не простираясь ни на какое третье лицо. Но этот принцип видоизменяется в древнерусском праве.
а) Необходимое участие третьих лиц в обязательстве. Понятие о лице физическом неясно еще и в московском праве: подобно вещным правам, и обязательственные права принадлежат прежде всего семье, уже говорилось, что супруг отвечает за супруга, отец за детей и дети за отца не только по смерти обязавшегося, но и при жизни его, весьма часто в актах договоров, прямо называются, как обязанные, прочие члены семьи, если же этого нет, то участие последних подразумевается, нисходящие не могут выкупать родового имущества, отчужденного их отцом.
Подобная этому необходимо-корреальная связь возникает в отношениях господина к его слугам и крестьянам. Веритель при наступлении срока исполнения обязательства, не имея перед собой главного должника, может предъявить иск к любому его человеку, и тот обязан отвечать. На этом же основании узаконение о том, что при несостоятельности кредитора-господина взыскание производится с его слуг и крестьян: ‘кто не учнет на правеже отстаиваться, и тех людей посылать в вотчины и поместья, и велети правити на лгодех их и на крестьянах’ (Ук. кн. зем. пр. XIII, 9). На том же основывается дозволение господам заменять себя людьми и крестьянами на правеже. В 1629 г. приказ спрашивал царя: городовые дворяне и дети боярские сами на правеже стоять не хотят, а ставят на свое место своих людей для волокиты, спрашивается: допускать ли это? Приказ не видит ничего незаконного в такой подставке вместо обязанного лица другого, он затрудняется только волокитой. Царь не признал нужным отменить такую замену лиц (там же, X, 8). Наоборот, обязательства слуг и крестьян (по крайней мере обязательства, возникшие из деликтов) в то время падают и на их господ: ‘Выти (частное вознаграждение лицу, потерпевшему от преступления, совершенного слугой) имати на дворянех и на детех боярских и на приказных людех, кому кто служит’ (Уст. кн. разб. прик., доп. ук. 1625 г.). Такая взаимная солидарность обязательственных отношений между господином и его слугами особенно проявляется в ст. 22 и 23 Царского Судебника, которые позволяют предъявлять иск к наместнику или волостелю по претензиям как на них самих, так и на их слуг (‘людей’).
б) Необходимое вступление в обязательство третьего лица (взамен обязавшегося). Московское право знает и предвидит случаи, когда третье лицо, не участвовавшее в обязательстве, должно по необходимости заменить одного из участников. Таких случаев мы находим в нем два. Первый случай наступает тогда, когда при судебном споре об исполнении обязательства дело решено неправо вследствие подкупа. Тогда судья или дьяк, виновные в неправосудии, должны уплатить истцу иск. По требованию разумности следовало бы в таком случае восстановить дело и по ходу его присудить к удовлетворению одной стороны другой, а лицо, допустившее неправосудие, наказать. Между тем московское право удовлетворяет неправо обвиненную сторону за счет судьи, оставляя совершенно без ответа вопрос, какие же последствия это имеет для стороны, неправо выигравшей иск (Суд. цар. ст. 3 и 28, попытку объяснить эту странность см. в нашем прим. 58 к Царскому Судебнику). Второй случай необходимой замены лица в обязательстве сторонним лицом есть возложение на убийцу или причинившего увечье обязанности удовлетворить по долгам убитого или изувеченного им. Обязательства имеют столь личных характер, что отнявший жизнь тем самым принимает на себя обязательства, лежавшие на лице, хотя при этом могут остаться наследники и имущество, в котором они наследуют (Улож., X. 258, новоук. ст. 1669 г., ст. 70).
в) Кроме случаев необходимого вступления в обязательство, московское право знало добровольную замену лица в обязательстве другим. Из актов конца XVI в. видно, что кредитор мог, независимо от воли должника, передать свои права по обязательству всякому стороннему лицу, лишь бы только это лицо было правоспособно вообще и в отношении к данному роду обязательств в частности. Мы говорим здесь о так называемых ‘выданных кабалах’, когда кредитор передает свое право (кабалу) третьему лицу в дар или за свой долг этому третьему. В первом случае он должен вместе с обязательством вручить и ‘данную’, т.е. совершить новый акт. Однако благодаря личному характеру обязательств законодательство долго не признавало такой цессии законной, по крайней мере, ук. 1588 г. (Ук. кн. ведом, казн. ст. XXI) говорит: ‘по тем кабалам и по памятем суда не давати’, но указы 1628 и 1646 гг. (ук. кн. зем. пр., ст. XLII) и Уложение (X, 258), описывая состав выданной кабалы, точно так же признают силу этих кабал, Уложение отказывает им в признании только тогда, когда такая кабала не подписана, т.е. акт передачи не означен на ней самой, или когда у предъявителя нет данной на нее. Затем такая форма бумаг на предъявителя сделалась общей и даже применялась к закладным. Таким образом подготовлялись элементы вексельного права, которое, однако, появилось лишь в период империи и установлено законом, заимствовавшим свое содержание из немецких источников.
Но должник мог передать свое обязательство только с согласия кредитора, если тот, на кого он ассигнует, откажется от исполнения обязательства, то кредитор всегда сохраняет регресс к первому должнику. Цессия от должника технически называлась переводом. Перевод при неисполнении обязательства давал верителю право на лицо должника.

3. Возникновение обязательства

Обязательственные отношения между лицами могут возникнуть или вследствие обоюдной воли обеих обязывающихся сторон, или против воли одной из сторон. Первое отношение называется договором, второе — обязательством, возникающим из вины (преступления, проступка, неосторожности, неисполнения договорного обязательства). К гражданскому праву полностью может относиться только первый род обязательств, существенные условия вторых рассматриваются в уголовном праве. Поэтому далее мы будем говорить об обязательственном праве только по отношению к договорам.
Для возникновения договора главное и необходимое условие есть свободная воля и сознание договаривающихся сторон. Отсюда само собою вытекает, что договор, заключенный по принуждению, не имеет никакой силы. Как ни просто это требование, однако московская практика едва могла сладить с явлениями противоположными: акты того времени содержат в себе частые жалобы на то, что долговое обязательство или контракт купли-продажи ‘вымучен’ у контрагента истязаниями или угрозой истязаний. Разбирать подобные дела было тем труднее, что такие акты могли появляться в полной крепостной форме того времени: обидчик мог стакнуться с площадными подьячими (тогдашними нотариусами), взять их к себе в дом и туда же обманно зазвать жертву или вместе с подьячими наехать в его дом и таким образом отрезать ему путь от всяких сообщений со сторонними лицами, которые могли быть свидетелями. Именно такой случай имеет в виду Уложение (X. 251). Отсюда возникло законодательное требование, чтобы о таких событиях подаваема была судебной власти явка тотчас же после события, в срок не свыше недели, т.е. спор о вынужденности обязательства может быть заявлен лишь в семидневный срок.
Требование свободной воли от заключающих договоры не выдержано, однако, вполне и в самом законодательстве того времени. Оно само иногда требует, чтобы договорные отношения возникали по необходимости. Так, при начале процесса договор поручительства (о явке к суду) обыкновенно совершался невольно или одной стороной, или обеими, когда судебная власть насильно отдавала на поруки обвиняемого его родственникам или общинникам.
В другом случае договор составляется помимо воли одного из контрагентов. Так, квартирные хозяева лиц военных во время похода считаются по закону депозиторами их вещей. Хозяин должен принять вещь на сохранение при выступлении квартиранта в поход. В законе только содержится намек на это (Улож. X. 190). Но процессуальные акты того времени указывают, что такой порядок дела усвоен был повсюду: так, псковичи жалуются, что ‘ищут на них посадских людех, казаки, браняся, поклепом, поклажеев и поставленья, воровски, рублев по 5 и по 10 и болши’ (Русск. ист. библ. II, N 177).
Договор, заключенный при отсутствии ясного сознания (например, в состоянии опьянения), недействителен (Пек. суда, гр., ст. 115). Обязательства, основанные на обмане и ошибке, также недействительны. Обман возможен относительно лица обязывающегося (его тождества и правоспособности), относительно права лица (продажа чужой вещи), относительно предмета обязательства (его тождества и качеств). Эта сторона обязательственного права уясняется в московском праве так же мало, как мошенничество в уголовном праве. Законодательство того времени заинтересовано всеми этими понятиями преимущественно по отношению к договору купли-продажи и служилой кабале, и притом преимущественно с уголовной точки зрения. Купивший вещь, на которую продавец не имел права собственности, подвергается опасности не только потерять вещь, но и быть привлеченным к суду об участии в краже или утайке (см. Суд. цар. ст. 93-95, Уст. кн. разб. прик. 34-35 и дополн. ст. к ней IV — ук. 1628, Улож. XXI. 64-65). Во всех этих узаконениях постановляется, что покупщик должен доказать, что он ничего не знал о пороке в праве. Для этого закон требует, чтобы покупщик покупал вещи с ‘порукою’ или даже с купчей и с записью ее в книге. С одинаковой строгостью применяются эти постановления и к продаже чужого недвижимого имущества — вотчины (Улож. XVII. 35), но при этом Уложение впадает в абсурд: оно предполагает, что чужую вотчину можно продать только ‘по стачке с тем, кому он ту вотчину продаст’, а между тем далее говорит: ‘а по купчей, или по закладной деньги на продавце доправя, отдать тому, кому он ту чужую вотчину продал или заложил’, т.е. участнику в обмане дает право личного иска на другого товарища по мошенничеству.

4. Совершение договоров

Уже из предыдущих замечаний видно, какую важность имеет совершение договорного акта для существа его. Взаимно выраженная воля договаривающихся сторон должна оставить внешний след для убеждения сторонних лиц в существовании сделки.
Однако, по древней терминологии, вместо сделки (акта соглашения, выраженного на деле), было только совещание (дог. Ол., 15, Иг., 16), сгода, смолва, сговор. В 1-й период договоры обыкновенно были словесные (за исключением купли-продажи недвижимых вещей), но с употреблением уже и тогда символических форм (литки или могарыч — возлияние богам, рукобитье или связывание рук — obligatio) и послухов (Рус. Пр. Ак. 14, Кар. 44). Даже в Псковской Судной грамоте договор именуется ‘смолвою’, хотя в ней уже речь идет не только о неформальных письменных договорах (‘досках’) и о формальных (‘записях’), но и об укреплении актов (см. ст. 30,38,92,101 и нек. др.), заем без записи и без заклада позволяется совершать только до 1 рубля.
Но в Московском государстве продолжалось нем алое время словесное совершение договоров, в этом московское право осталось далеко позади законодательства псковского. Еще Судебник Иоанна IV допускал иски о договорах без кабалы (ст. 15) и в процессе позволял при этом доказательства через свидетелей и поединок. В практике письменное совершение их в XVI в. делается более общим, и закон предписывает, например, чиновникам при уплате должником денег в разные сроки делать отметки об этих уплатах на кабалах и на записях, — впрочем, не отвергает еще возможности бес кабальных договоров (уст. Важ. гр., Хрест. вып. II). Акты, бывшие тогда в ходу, были кабалы, записи и памяти.
Письменная форма актов, хотя в XVI в. стала всеобщей, но еще не была обязательной по закону. В первый раз эта обязательность появилась в XVII в. 7 июня 1635 г. дан был царский указ, в котором государь говорит, что ему ‘ведомо учинилось’, что многие ищут по договору поклажи и займа бес кабально — без письменных документов. Государь указал отказывать в приеме челобитных по договорам займа, поклажи и ссуды, если челобитчики не представят крепостей: кабал, записей и памятей (Ук. кн. зем. пр. ст. XXIV). Тем, которые до издания этого закона уже совершили бес кабальную сделку, предоставляется право подавать явки и челобитные об этом до 1 сентября того же года (для жителей Москвы), по прошествии которого и им будет отказано в иске. Закон считал это столь важным, что велено было публиковать указ чрезвычайным образом через бирючей в Китае и Каменном городе, по улицам и переулкам. Кроме этого узаконения, были изданы специальные законы о формах совершения сделок для некоторых классов общества: ‘а прежних государей по указам и по уставным грамотам с посадскими людьми казакам болыни рубля ссужатца без письма не велено’ (Русск. ист. библ. II, N 178). В XVII в. строгость исполнения закона о письменной форме совершения сделок была, по Котошихину, такова, что ‘у кого кабал нет, или утеряются, или подерутца, или иная какая шкода учинитца, в бескабальных делах суда недаетца иверить невелено ничему, хотя б на какое дело двадцать человек свидетелей было все то ни во что без крепостей’ (VII, 43).
Письменный акт договора должен быть собственноручно подписан обязывающимися. Затого, кто не знает грамоты, по закону 5 февраля 1629 г. (Ук. кн. зем. прик. ст. XIII, 7), может подписаться его духовный отец и лишь в случае невозможности добыть такую подпись (отца духовного близко нет, или с ним вражда), дозволяется рукоприкладство ближних родственников: родных братьев или племянников. Отсюда следует заключить, что ничье рукоприкладство, кроме этих лиц, вовсе не допускается, в частности, не упоминается о возможности рукоприкладства нисходящих за отцов и обратно (сл Улож. X, 246).
Письменная форма не считается, однако, вполне достаточной для полной достоверности акта. Она переходит постепенно в крепостную.
Сначала в виде исключения крепостная форма применяется только к некоторым договорам: раньше других эта форма обязательно применялась к полным грамотам на холопство, служилой кабале и отпускной грамоте (см. Суд. 1-й, ст. 20 и Суд. цар. 67, ук. 1558,1597, 1606 и 1608 г. г.). Этому же условию подчинена купля-продажа лошадей: по царскому Судебнику (94-96), этот договор совершается с непременным участием общественной власти: покупщик обязан представить лошадь для наложения на нее пятна. В Москве властью, скрепляющей эту сделку, были особые пятенщики, а в городах — наместники и волостели. Тавро записывается в книги, нарочно для этой цели заведенные у целовальников. Из этого общего постановления исключение делается только для ратных людей во время похода.
Другой случай применения крепостной формы до общего установления ее для всех договоров относится к купле-продаже и залогу недвижимостей. Первое законодательное установление крепостной формы для актов на недвижимость содержится в законе 11 января 1558 г. (ук. кн. вед. казн., ст. IX), но со ссылкой на уже установившийся обычай. Здесь еще говорится, что купчие и закладные записываются у дьяков, впоследствии это совершалось в поместном приказе. Здесь внесение в книги приказов имело не только цель укрепления актов.
Таковы способы совершения сделок до Уложения. В Уложении для всех родов их предписаны следующие правила.
Всякие акты ( ‘заемные кабалы, записи или иные какие-нибудь крепости’), более важные (купчие и закладные на вотчины и дворы) или совершенные на значительные суммы, должны быть писаны площадными подьячими (в Москве или в провинциальных городах), которые вместе с тем могут писаться и послухами на них. Акт должен быть скреплен свидетелями (в актах, самых значительных по ценности, пятью или шестью, а менее значительных — двумя или тремя, меньше двух не допускается). Но если акт написан собственноручно или, по приказанию обязывающегося, его человеком, а им самим подписан, то он и без участия площадных подьячих имеет равную силу. Акты менее значительные как по роду их, так и по ценности (заемные памяти до 10 руб., свадебные записи, отдача в наем угодий) могут быть писаны и на дому (не у площадных подьячих), и хотя бы на них не было подписи послухов, имеют силу, лишь бы были подписаны обязывающимися. В селах и деревнях акты второго рода (т.е. менее значительные) могут быть писаны земскими или церковными дьячками других сел. Если же акт будет написан попом или дьячком села, принадлежащего верителю, то такие акты не имеют силы, потому что предполагается, что эти лица находятся в зависимости от вотчинника и могут составить или вполне подложный акт, или отягчить в нем условия для должника помимо воли последнего. Во всех этих случаях рукоприкладство за неграмотного дозволяется всем, ‘кому они в том верят’, чем совершенно разрушается строгость прежних постановлений на этот счет.
Акты, должным образом составленные, но подлежащие, сверх того, укреплению в приказах, при неисполнении этого последнего теряют силу (Улож. XVII, ст. 39 и др., УК. кн. пом. прик. IV, 51, Улож. XVI, 6).
В период империи сначала (при Петре I) все акты подлежали укреплению, местами укрепляющими признаны были: оружейная палата (1701 г.), потом московская ратуша(1706 г.) и, наконец, юстиц-коллегия (с 1719 г.), Составление актов вверено было опять подьячим Ивановской площади,: с более точным определением порядка их назначения и ответственности и под наблюдением приказа крепостных дел (П. С. 3., N 183 и 1838). В городах, сначала центральных (‘разрядах’), а потом при надворных судах позволено было совершать всякие акты. В портовых и более значительных городах установлены маклеры из купцов (П. С. 3., N 3708,1711). При Екатерине II установилось правило, что крепостным порядком должны совершаться лишь акты о переходе недвижимой собственности, от крепостной формы отделилась явочная (для доверенностей, запродажных, арендных контрактов и пр.).

Предмет обязательства

Учение о предмете обязательств составляет объективный момент обязательственного права. Разумеется, род обязательства и размер его предоставляется воле сторон. Но и тогдашний закон знал и предупреждал возможность сделок о безнравственных действиях, например, об отдаче жен в Сибири в ссуду ‘для блуда’. Долг на карточной игре признан не подлежащим удовлетворению (ук. 15 июня 1761 г., п. 5). Кроме того, древний закон вмешивался в размер обязательства гораздо более, чем нынешний, устанавливая для некоторых классов законный maximum их. Так, условия о пожилом при договоре аренды земли крестьянином определены для всех случаев Судебниками (Суд. 1497 г., ст. 57, Суд. цар., ст. 99). Царский Судебник определяет и то, что посадкие люди не могут искать на других более того, сколько объявлено ими имущества при обложении налогами. Требования крестьян проверяются судом следственным порядком (ст. 72-72). Наконец, тот же Судебник запретил заключать служилые кабалы более чем на 15 руб. (ст. 78, но об этом см. выше).
Кроме главного предмета (dare, facere), всякое обязательство может повлечь за собою ряд последствий, которые можно назвать второстепенным или привходящими предметами обязательств — это условия, обеспечивающие исполнение обязательств.
Условия, обеспечивающие исполнение обязательств, могут относиться или к моменту совершения договора (как поручительство, залог), или к моменту исполнения. Здесь скажем только о последних. Все они состоят в усилении и увеличении обязанности контрагента, не исполнившего обязательства в срок. Важнейшее из них — неустойка, она может состоять или в определенной штрафной сумме, предусмотренной в самом договоре, или в возмещении убытков, последовавших для кредитора от неисполнения должником договора. В Древней Руси практика охотнее прибегала к последней форме условия о неустойке. Понятно, как она открывала для кредиторов возможность увеличить свои требования до произвольных широких границ, поэтому указом 21 ноября 1628 г. (ук. кн. зем. прак. ст. XIII, 8) было постановлено: если убытки пишут глухо: ‘будет полягнут деньги по сроце… на заимщикех убытки все сполна’, то размер этих убытков определяется особым иском, а не бесспорным производством. Впрочем, на практике суд по собственному усмотрению уменьшал размер неустойки даже тогда, когда она условлена в определенной сумме. Так, крестьяне условились с монастырем об уступке спорной земли и обеспечили это неустойкой в 50 руб., суд признал невозможным действительно взыскать такую громадную по тому времени сумму для бедной деревни: ‘А в заставе по записи в пятидесят рублей Климецкого монастыря служке отказано для того, что деньги неданые (условлены не для того, чтобы их в самом деле отдавать), — погост бы от того пуст не был’ (‘Ак. Фед.-Чех.’, I, N 86).

Прекращение обязательства

Договор прекращается или исполнением его, или неисполнением в срок, или давностью, или смертью одного из контрагентов (в некоторых случаях).
а) Исполнение договора. Срок обязательства обыкновенно устанавливается сторонами добровольно в актах обязательства. Только в некоторых случаях законодательство определяло общий срок сделки: так, относительно крестьянской аренды имущества (перехода крестьян) в Псковской судной грамоте и в Судебнике установлен один общий срок в году. Других ограничений, например, назначения максимума срока для аренды недвижимостей, существующих теперь, не находим в древнем праве.
Иногда веритель заинтересован в том, чтобы должник не исполнил в срок обязательства, это бывает при исполнении займа, обеспеченного залогом, когда по уплате для кредитора прекращалось право пользования заложенной вещью. Уже тогда было установлено, что должник, в случае отказ а кредитор а принять уплату, может представить уплачиваемые деньги судье, а от него получает отпись, расписку в получении.
Иногда Срок исполнения по обязательству отдаляется по распоряжению верховной власти для известных лиц в определенных случаях или для целого населения в известный период. Эти moratorium у нас называются полетными грамотами. Рассрочка взысканий с несостоятельного, отмеченная уже в Русской Правде (Кар. 68), уясняется московскими памятниками во всех ее существенных условиях: она дается непременно верховной властью (Суд. цар., ст. 43: ‘велит государь кому какову грамоту дати… полетную’), но великий князь мог поручить это действие боярам (‘боярин, обыскав, да велит дати тому диаку великого князя полетную грамоту с великого князя печа-тию… Суд. 1497 г., ст. 55). Moratorium теряет силу, как скоро исчезает обстоятельство его вызвавшее (потерявший имущество отразбой-ников и получивший поэтому полетную грамоту, перестает пользоваться льготой, ‘как своего разбою доищется’ — Суд. цар. ст. 90). При выдаче полетных грамот известному разряду лиц вследствие общего несчастья (пожара) несчастные обстоятельства кредитора не уничтожают привилегии полетной грамоты для должника, находящегося в таких же обстоятельствах (ук. кн. вед. казн, ст., XVI, указ. 15 октября 1560 г.). Общее moratorium для всего населения применено было в Московском государстве лишь один раз, в 1557 г., когда уплата долгов была рассрочена до 1562г. (25 декабря). Эта мера простирается только на обязательства, а) возникшие из договора займа, и притом письменные, ни ссуда, ни рядные записи не подлежит ей, б) заключенные до установления moratorium, а не имеющие возникнуть в льготные 5 лет, в) уплата производится ежегодно, стало быть, в 5 сроков, неисправный должник теряет свою привилегию moratorium’a. Это же узаконение в январе следующего года применено и к займам, обеспеченным залогом недвижимых имуществ. Уложение царя Алекс. Мих. (X, 203-206) позволяет давать рассрочку несчастным несостоятельным до 3-х лет.
б) Несостоятельность, по московскому праву, ведет, как уже замечено, к выдаче должника кредитору ‘головою до иску-па’, т.е. обычно обязательство одного рода (например, заем) переходит через неисполнение в обязательство другого лица (личный наем).
в) Относительно невозможности исполнения находим в московском праве узаконения, относящиеся к договору поклажи и залогу. Если вещь, отданная на хранение, украдена у депозитора, то он совершенно освобождается от обязательства (Улож., X, 194). В других случаях, когда вещь, находящаяся в поклаже или в залоге, исчезает не вследствие кражи ее, депозитор или залогоприниматель отвечает по мере участия в ее пропаже вины с его стороны, но в любом случае вещный иск заменяется личным.
г) Что касается прекращения обязательств смертью обязанного (физического) лица, то в московском праве установилось, что только обязательства вполне личные подлежат прекращению вследствие смерти, именно служилая кабала.
д) Наконец, обязательства прекращаются давностью. В начале московского периода этот принцип вовсе не имел силы, напротив, в договорах между князьями постановлялось: ‘должника… поручника вьщати по исправке… суд от века’. Первое указание о такой давности появилось (или нам стало известно) в указе 8 февраля 1588 г. (Ук. кн. вед. казн., ст.ХХ!), оно установило 15-летний срок исков по договорам (разумеется, с момента исполнения, а не заключения договора), тот же срок остается и во всех последующих узаконениях о том же в московском периоде, а именно в указах 1622 г. (ук. кн. зем. прик., ст. 1) и 1626 г. (там же, ст, XII) и в Уложении (X, 256-267). Неволин находит какое-то таинственное соотношение между этим сроком и 15-летним сроком совершеннолетия. По указу 1622 г., давность простирается только на обязательства, возникшие из договора займа (поклажа и обязательства из delicta подлежат погашению ‘от московского разорения’). Затем давность простирается на ‘неподписанные’ кабалы, что исследователями толкуется различно: или в смысле не подписанных собственноручно должником и, следовательно, не признанных им, или в смысле не явленных ко взысканию. О строгости применения законов о давности свидетельствует Котошихин так: ‘А велено всяким людей долгов своих всяких денежных и иных искати по кабалам и по записям и по иным крестьянам в 15 лет, а по 15 летех, хотя один день перейдет за лишек, всякие крепости поставлены ни во что и суда не даетца’ (VII, 43).
Из обзора этих узаконений ясно, что давность по обязательствам есть явление искусственное, установляемое законодательством, в обычном праве следов ее нет. 572

Система договоров

На основании главных предметов обязательства (darefacere) следует установить такую классификацию договоров: купля-продажа, залог, поклажа, дарение, заем, наем имущества, личный наем, доверенность, товарищества. Здесь отметим лишь некоторые из них.
Система договоров в древнейшее время существенно отличается от ныне установленной: тогда все роды сделок сводились к немногим группам, так, купля-продажа совершенно сливалась с меной (при отсутствии денег как орудия обращения ценностей). Остатком этого в московском периоде было постоянное прибавление в купчих грамотах к цене вещи так называемого ‘пополонка’ в виде какой-либо движимой вещи (коня, одежды и пр.). Договор займа сливается с договором ссуды и найма движимых вещей. В форме договора закупничества, по Русской Правде, сливались договоры займа, найма имущества и личного найма.
Но уже в Русской Правде можно заметить черты раздельности понятий о всех упомянутых договорах.

1. Мена

Древнейший из договоров есть договор мены имущества, он может быть совершен даже при отсутствии личных словесных отношений, летописцы рассказывают о молчаливой мене товаров между русскими и инородцами, не понимавшими языка друг друга. Не только купля-продажа, но даже и другие договоры развиваются из договора мены. Русская Правда не говорит об этом договоре, но несомненно, что мена допускалась издревле не только по отношению к движимым вещам (см. Пек. судн. гр., ст. 114), но и к землям, от московского периода до нас дошло немало меновых актов на земли. Договор мены вошел в особое употребление в XVII в. вследствие запрещения других способов отчуждения недвижимых имуществ в пользу церкви: меной можно было слегка прикрыть и куплю-продажу, и дарение: стоило только променять имение большой стоимости на ничтожную вещь. Если при этом выговаривается придаток, то это будет купля-продажа, если нет, то дарение (примеры см. выше). Быть может, это обстоятельство заставило в период империи законодателя отнестись к договору мены на недвижимые имущества отрицательно. Указ о единонаследии 1714г. прекратил мену вместе с прочими способами распоряжения недвижимыми имуществами, впоследствии, при восстановлении других способов, такое дозволение не распространено на мену. Здесь могла иметь место и фискальная цель (т.е. предотвращение уплаты одной пошлины при двойном переходе имуществ).

2. Купля-продажа

Договор продажи движимых вещей, по Русской Правде, заключается, как и теперь, простым словесным соглашением и передачей вещи. Но из движимых вещей исключались в этом отношении рабы, продажа которых должна совершаться перед послухами в присутствии раба (Кар. 119). Быть может, уже во времена Русской Правды был обычай совершать продажу лошадей при участии чиновника-пятенщика: в Русской Правде Ярославичей (Ак. 25) находим: ‘А за княже конь, иже той с пятном, 3 гривне’. Н.В. Калачов (‘Исслед’, стр. 83) думает, что всякая купля-продажа движимых вещей должна совершаться в присутствии двух свободных свидетелей или мытника (Кар. 33). ‘Недостаток этого условия (говорит он) решительно уничтожает куплю’. Но в статье Русской Правды и подобных статьях Псковской судной грамоты (46-47), а также Судебника (Суд. 1-й, ст. 46-47, Суд. цар., 93) речь идет о покупке на торгу старых вещей и указываются средства процессуальной защиты от обвинения в краже. Если одна сторона введена в заблуждение другой насчет качества предмета купли-продажи, то договор может быть разрушен в течение известного срока: ‘А кто конь купит, княжь боярин, купечь или сирота, а будет в коне червь, или проесть, а то пойдет к осподарю, у кого будет купил, а тому свое серебро взяти опять взад за три годы’ (Русская Правда, доп. ст. 1, Пек. судн., гр., ст. 118).
Продажа недвижимости с древних времен требовала написания купчей грамоты (см. купчую Антония Римлянина), а затем и докладной формы совершения акта, В отношении к этого рода вещам подвергается сомнению основное начало договора купли-продажи: по договору купли-продажи переносится право собственности от продавца к покупщику за известную плату. Если продавец не имел права собственности на проданную им вещь, то договор не имеет никакой силы: так, если человек продает свою свободу, которая уже ему не принадлежит (холоп), то договор разрушается при двояком виде последствий: если покупщик знал, что он раб, то лишается своих денег, а если не знал, то деньги ему возвращаются (Рус. Пр, Кар., 129, ср. Пек. судн. гр., ст. 72). Но в отношении к земельным имуществам право собственности далеко не сразу определилось как исключительное право частных лиц, даже в московском периоде можно найти видимые отступления от общего начала, что продавец должен иметь право собственности на продаваемую вещь. Множество лиц владели землей на праве вечного и потомственного владения, с правом отчуждения другим вещи на том же праве. В таком случае акт купчей принимал характер и наименование посильном грамоты или отступной, именно через подобные сделки передавались тяглые участки. Но это обстоятельство, имеющее значение для вещного права, несущественно для права обязательственного: продавец договором купли-продажи передает все вещные права, ему самому принадлежащие. Другое исключение из того же общего начала представляет продажа вотчины, которой продавец владеет на условном служебном праве: такие вотчины он мог отчуждать продажей, но не иначе как с позволения (‘доклада’) действительного собственника этих имуществ, в противном случае сделка не признается (Ак., отн. до юрид. быта, II, стр. 352). По-видимому, общее начало о перенесении куплей-продажей прав собственности терпит еще третье ограничение, а именно: куплей-продажей вообще покупщик не приобретает полных прав собственности на недвижимую вещь, которая всегда могла быть выкуплена продавцом (купля-продажа есть будто бы бессрочный залог, см. мнение Энгельмана, изложенное в нашем примечании к 13 ст. Пек. судн. гр.). Быть может, в древнейшую эпоху (из которой, однако, мы не имеем ясных свидетельств) недвижимая собственности вообще была неотчуждаемой и подлежала выкупу, но с XIV в. грамоты ‘одерноватые’ (полные) означают именно полный переход прав, если ограничения его не выражены в самой грамоте, лишь по искажению терминов языка иногда в одной и той же грамоте допускалось и употребление означенного термина (а также равнозначащих ‘в прок’ и др.), а также условие о выкупе. Неясная статья (13) Псковской судной грамоты отнюдь не разрешает вопроса (о различии залога и продажи см. выше). Изложенные выше правила о родовом выкупе имуществ доказывают, что купля-продажа этого рода вещей не вполне переносила право собственности на покупщика, потому что родовая вотчина не составляла исключительной собственности членов рода: право собственности окончательно утверждалось за приобретателем не только договором купли, а истечением 40-летней давности.

3. Дарение

Дарение в отношении к движимым вещам не получило никаких законодательных определений. Что касается вещей недвижимых, то закон XVI и XVII вв. обратил внимание на этот договор по отношению к дарственным в пользу церковных учреждений и воспретил их (см. выше). Однако это запрещение оставалось мертвой буквой, благодаря тесной связи дарения с ‘вкладами’, которыевоспретить было трудно: поэтому мы имеем множество актов дарения (‘данных’) монастырям за XVI и XVII вв. Думаем, что этот договор и развивался почти исключительно в применении к церковным учреждениям (‘данных’ в пользу частных светских лиц имеем мало). Выше было сказано, что в законах о родовом выкупе не упоминается о дарении как способе отчуждения, допускающем выкуп, что это не означает, будто бы выкуп при дарении вовсе воспрещается, и что это обстоятельство указывает лишь на применение такого вида отчуждений в пользу сторонних лиц. Мы разумеем именно частных светских лиц — неродственников (данные родственникам заменяют наследство и выделы), к церковным же учреждениям это не относится: здесь (как сказано) дарения и вклады были весьма обычным явлением. Но выкуп недвижимых имуществ, отчужденных таким путем, подлежал особым условиям, со времени законов, воспретивших новые приобретения земель монастырями: такие имущества выкупались государством. Дарение в пользу церковных учреждений нередко сливается с завещанием и есть не что иное, как исполнение завещания наследников (см. С. Шумакова: ‘Углич, акты’, XXXVI, XLI и др.). Данные весьма часто обусловливаются пожизненным владением дарителя (см. там же, XXXIX, XL и др.). В данных XV и XVI вв. иногда ставится запрещение выкупа имущества родственниками, напротив, в данных XVII в. часто отмечаются условия выкупа, причем цена выкупа определяется в самой данной, выкуп предоставляется дарителю, его жене, детям и дальнейшим нисходящим и родственникам (там же, N XL, XLII и др.). Постоянным условием дарения монастырям было вписание дарителей в синодик на вечное поминовение (‘доколе монастырь стоит и мир вселенной’, см. там же, N XLI), а в случае поступления дарителя в монашество ставится условие постричь его в одаряемом монастыре, ‘поить, кормить и покоить, как и прочих вкладчиков’. Предметом дарения могли быть как земли населенные и ненаселенные, так и дворы в городах и промысловые заведения (‘варница и половина колодезя, что у Соли у Галицкое’, в данной 1391 г. Троицкому монастырю, см. Акты, отн. до юр. быта, II, N 63, IV, ‘в реце Шехстне ез Берузовский да две ночи в Выячевском езу’ — там же, VII). Иногда в данных присоединяется условие о неотчуждении имущества одаряемым церковным учреждением ни продажей, ни меной, ни дарственной (там же, VIII, XVII. Данные на имущества, которыми даритель владеет не на праве собственности, подлежат таким же ограничениям, как и купчие на подобные имущества (см. данную Якшилова племяннику на землю в митрополичьей волости (1533-1534 г. г. там же, XVI).

4. Заем

Заем, по Русской Правде, еще близок к найму движимого имущества, предметом займа могут быть не только деньги, но медь, жито и другие вещи (Кар. 47, 49-65). При этом отличие договора займа заключается в том, что предметом его является вещь, которая должна быть возвращена верителю не в своей индивидуальности, а мерой, счетом или весом. Заем не в деньгах, а в продуктах (хлебе) продолжался и в Московском государстве (см. Важ. уст. гр., Улож. X, 246) с тем, однако, отличием, что иногда после просрочки заемщик обязывается возвратить капитал уже не вещами, а деньгами (Ак., отн. до юрид. быта, II, N 125).
Одну из важных статей договора займа составляет рост ипярез. Название ‘рез’ объясняется как прибавка, прирезка к металлу, во Пскове рост именовался ‘гостинцем’, в московском праве рост при хлебном займе назывался ‘наспом’ (насоп). Церковные правила и у нас (как и на Западе) осуждали рост: в поучениях ‘резоимание’ считается тяжким пороком (Кирилл Туровский). Пастыри церкви, вооружаясь против резоимания, ссылались на древние канонические постановления: ‘Божественными правилами отлученная резоимания, еже убо о сих глаголеть 44 правило св. Апостол’ (поучение Фотия псковскому духовенству в Ак. ист.,1, 47-48). Лица духовного звания, занимавшиеся отдачей денегв рост, подвергались извержению из сана. Но светские законы дозволяли взимание роста до XVII в. В эпоху Русской Правды высота дозволенных процентов была чрезвычайно велика, именно тогда различались проценты годовые, третные и месячные. Только количество первых из них точно определено в Русской Правде, по 10 кун за гривну (Кар. 67), в гривне, возникшей после Ярослава, было 50 кун (Прозоровский, стр. 567), следовательно, 10 кун составляли 1/5 гривны, или 20%. Неволин говорит, что прямо не запрещалось брать и больше, но из 67 ст. Кар. Рус. Правды, напротив, можно заключить, что выше 10 кун с гривны брать не позволялось. Годичные росты были самые низшие, третные, а тем более месячные далеко превышали их.
Одну из причин огромной высоты роста находят в общественном состоянии тогдашней России, при котором не всякий рискнул бы отдать свои деньги в долг, предвидя полную вероятность не получить их совсем. Догадываются, что торговлей деньгами у нас в XII-XIII вв., как и на Западе, занимались евреи. В 1113 г., после смерти Святополка, ‘кияне идоша на жиды и разграбише я’ (Ипат. лет.). Неправильная высота роста принудила общественную власть позаботиться о сокращении ее законодательным путем. Быть может, еще до Владимира Мономаха был ограничен месячный рост (Рус. Пр. Кар., 48), а именно постановлено брать месячные росты при займах на короткие сроки (‘за мало дни’), если же заем продолжался до года, то месячные резы заменяются третными. Затем Владимир Мономах (как видно, вынужденный народным озлоблением против евреев, злоупотреблявших ростовщичеством при Святополке), собрав дружину, т.е. думу на Берестове из представителей (тысяцких) Киева, Белгорода, Переяслава и Чернигова (‘Ольгова мужа’), постановил ограничение и третных процентов: заимодавец, два раза получивший третной процент, может требовать возвращения капитала ‘истое’), если же возьмет в третий раз, то лишается права требовать капитал (Кар. 66). Очевидно, что третные проценты превышали цену самого капитала При конкурсном взыскании с несостоятельного должника тот из кредиторов, который брал много процентов, не получает ничего из капитала (Кар. 69).
Достойно замечания, что в таком торговом городе, как Псков, законы о росте гораздо жестче, чем в Русской Правде: взыскание ‘гостинца’ допускается только тогда, когда требование уплаты долга предъявлено в срок, а не по истечении срока: если кредитор потребует уплату до срока, то проценты не взыскиваются, но если должник предложил уплату до срока, то платить и проценты по расчету времени (Пек. суда, гр., 73-74).
В Московском государстве весьма долго не подвергалась сомнению законность взимания роста, лишь в XVI в. чрезмерная высота роста (20 %) заставила законодателя сначала ограничить его, а потом (в XVII в.) совсем воспретить. Царь Иоанн IV сначала в уставных грамотах (см. Важскую уст. гр. в Хрестом. по ист. рус. пр., вып. II) воспрещает ‘понедельные’ росты, а велит взыскивать (в год) на 5 шестой по расчету. Потом он же в упомянутой выше общей полетной грамоте 1557 г. постановил, что в льготные года капитал взыскивается без роста, а по обязательствам, возникающим вновь в эти года, рост может взыскиваться за 5 лет, когда сойдется истина с ростом (Ук. кн. зем. пр., ст. XII). Наконец, Уложение царя Алекс. Мих. (X, 255) совершенно воспретило взимание роста, осудив его с религиозной точки зрения, что и оставалось в силе (разумеется, в законе, а не в практике) до 1754 г. (П. С. 3., N 10235), тогда было позволено взимание процентов в указной величине (6 %). На практике уже в XVIII в. писались заемные кабалы с условием, что, ‘если полягут деньги по сроце, и нам давати рост, как идет в людех, по расчету на 5 шестой’, т.е. 20 % (Ак., отн. до юрид. быта, II, N 122).
Вексельный устав 1729 г. (см. выше о законодательстве в период империи) ввел обращение векселей между лицами торгового звания, но практика распространила их и на лиц прочих сословий. Порядок совершения займа был окончательно установлен банкротским указом 1800 г. (П. С. 3., N 19692).

5. Поклажа

Договор поклажи имел особенное значение в древности, когда всеобщее отсутствие внутренней безопасности заставляло людей при отправлении в путешествие и во время народных волнений отдавать вещи на сохранение в надежные руки: ‘Муж некий (говорится в Патерике), хотя отъити в путь, имый же и луконце мало, полно суще серебра, принесе в монастырь блажен отца нашего Феодосия и предаст на соблюдение чернцу Конону, яко ему другу сущу знаему. Таче видев один от братии, Никола именем, уязвлен бысть от беса на не и такс украд скры’… (Памятники, изд. Яковлевым). Русская Правда усматривает в поклаже более нравственную услугу, чем обязательство (‘благо ему деял и хранил’ — Кар., 46), и освобождает договор поклажи от формальности заключения его при послухах, в случае, если отдавший вещи на сохранение начнет клепать (обвинять) приемщика в утайке части их, то приемщик очищается личной присягой, без сомнения, то же нужно разуметь и в том случае, если ответчик совершенно будет отрицать существование договора. Впоследствии (во Псковской судной грамоте) договор поклажи позволяется совершать словесно только в некоторых случаях, препятствующих формальному совершению сделки: именно в случае пожара и народного восстания, а также для приехавших из чужой земли и для лиц, не имеющих постоянного местожительства. Во всех прочих случаях поклажа должна быть совершена посредством записи (а не ‘доски’) и с точным перечислением вещей, отданных на сохранение (ст. 16-19). Законами Московского государства (ук. 1635 г. в ук. кн. зем. прик. ст. XXVI и Улож., X, 189-195) поклажа определяется в сущности теми же чертами (см. выше).

6. Личный наем

Различие личного найма в услужение (Locatio-conductio opera-rum) и для совершения известного дела (Loc.-cond.operis), ныне столь несущественное, в древности было чрезвычайно важно. Наем в услужение, по Русской Правде, только тогда не вел к холопству для нанимающегося, когда это было выговорено в договоре (Кар. 121), но на практике договоры такого рода заключались редко, а потому личный наем признан вообще источником холопства (см. выше). Хотя Русская Правда говорит только о тиунстве и ключничестве, но о прочих низших родах службы то же разумелось само собою. Во псковском законодательстве наем в услужение уже не имеет таких последствий, напротив, закон дает особые постановления о праве иска на господина при взыскании заработной платы: наемник может искать заработной платы, и не дослужив до срока (по расчету времени), он может искать в ‘закличь’ (без документов и других формальных доказательств), но он может искать только за один последний год службы, хотя бы и 10 лет (раньше) служил и не получал платы (Пек. судн. гр., ст. 39, 40). Напротив, в Московском государстве личный наем, как и в Русской Правде, ведет к холопству, за исключением некоторых видов службы, обозначенных в законе (Суд. 1-й, ст. 66 и Суд. цар., 76, см. о холопстве). По Уложению свободное личное служение без договора дозволено было только в течение трех месяцев (XX, 16). При договоре личный наем не имеет этих последствий, такие договоры вошли во всеобщую практику в XVII в., и в некоторых случаях предписаны законом (относительно лиц, которые не имеют права владеть холопами, и относительно родичей, отдающих детей в услужение). От конца XVII в. сохранились договоры личного найма долгосрочные (на 3 года) с условием делать все, что ‘хозяева ни заставят’, кражи не чинить, воров не подводить, зернью и в карты не играть, табаку не тянуть, хозяева выговаривают права смирять нанятого всяким смиреньем, кроме урочной платы, в конце службы выговаривается ‘наделок’ в виде движимой вещи (Ак., отн. до юр. быта, II, N 162, ср. Улож. XI, 32, XX, 104-105). По Уложению, акты договора найма в услужение именуются ‘житейскими записями’, они не могли быть заключены на срок более 5 лет (XX, 116), запись укреплялась в холопьем приказе и имеет многие черты временного кабального холопства (XX. 43-46). Наемные рабочие в монастырских и церковных в отчинах именовались детенышами. Это метафорическое наименование не имеет никакого отношения к возрасту нанимателя, подобно ‘отрокам и детским’ времен Русской Правды или ‘сиротам’ в смысле домашней челяди. Оно только косвенно указывает на то, что церковные учреждения дольше сохраняли древний взгляд на прислугу, как людей домашних. Детеныши могли набираться из осиротевших детей крестьян и бобылей в своих же вотчинах, в детеныши обращались и те сироты, которых государство, ради целей призрения, рассылало в монастыри, хотя бы отцы их были дети боярские, в детеныши нанимались и всякие сторонние гулящие люди. Все они не были крепостными, даже если происходили от собственных крестьян и бобылей известного монастыря (до общего прикрепления этих последних). Приведенные положения видны из следующего примера: 5 марта 1617 г. слуга вологодского архиепископа Шагрин пишет своему господину: ‘Да велел ты, государь, мне, холопу твоему, пряговаривати людей в детеныши 6 человек, и яз, холоп твой, приговорил трех человек: старого коровника Оску, да брата его Гришку, да бобыля твоего, государь, Семку с нынешнего числа да по Дмитрев день Селунского 126 году, а иных, государь, припытываю ж. А договор он со мною чинили в наймех, как в иных, государь, твоих селах — в Ивановском: деньги и хлеб, и оне, государь, просят денег половины ныне, а хлеб, государь, яз сулил им месешной, по твоему государеву приказу’ (Рус. ист. библ., т. II, N 259, см. там же, N 264, ср. проф. Дьяконова: ‘Очерки из истории сельского населения’, оч. 6-й). Из приведенного примера видно, что в детеныши нанимались и собственные бобыли того же владельца, и старые слуги его. Иногда их поселяли в особых дворах, что, при ведении подворной подати, повело к записи их в тяглое состояние и, наконец, в закрепление.
Что касается найма на известное дело, то закон не давал никаких определений по этому вопросу до Псковской судной грамоты, но практика времен Русской Правды указывает, что в обычном праве того времени были уже некоторые точные определения на этот счет: а именно, если заказчик, условившись о работе, затем уже не нуждался в ней, то он тем не менее должен был удовлетворить нанятого по договору (Патер. Печер., см. ‘Памятники, изд. Яковлевым’, crp.CLXX), если плата дана третьему лицу для передачи нанятому и не достигла этого последнего, то работник сохраняет право требования к заказчику (там же, стр. CLXXVIII).
Псковская судная грамота распространяет на этот вид найма приведенные выше постановления о дворовом наймите с тем различием, что нанявшийся на известное дело может искать платы только после полного окончания этого дела (ст. 41).

7. Наем имущества

Наем движимого имущества, по Русской Правде, не вызвал никаких законодательных определений. Но из условий найма недвижимых вещей возникали сложные отношения закупничества релейного (см. выше) или крестьянской аренды участка земли, с чем обыкновенно соединялась отдача в пользование крестьянину разных движимых вещей (коня, плуга, бороны). Благодаря последнему обстоятельству релейное закупничество соединялось с наймом в личное услужение (Рус. Пр. Кар. 71-73) и вело к временному ограничению личной свободы. Совершенно иначе поставлено изорничество в Псковской судной грамоте (ст. 42-44, 51, 63, 76, 93): изорничество состоит из главного условия о найме земли или воды (для рыболовства) и добавочного условия о покруте, которое и здесь осложняло договор найма имущества личными отношениями. Сложный состав условий крестьянской аренды в Московском государстве изложен нами в своем месте.
Личный характер получает и договор о найме помещения (квартиры): берущий помещение в наем технически называется ‘подсу-седником’, а отдающий помещение в отношении к нему — ‘государем’ (Пек. судн. гр. N 103), личная зависимость первого от последнего объясняется тем, что в древности всякий, живущий в чужом доме, становился подчиненным членом семьи, ‘захребетником’ (человеком alieni juris), фактически это объясняется тем, что плата за помещение обычно заменялась работою на общую семью.
В Московском государстве наем земли (взятие в оброчное содержание) имеет уже простой вид арендного контракта (Ак., отн. до юр. быта, II, N 163, ср. Улож. X, 247-250). Когда тяглые имущества нельзя было продавать беломестцам, то установилась отдача их в наем в вечное пользование (Ак., отн. до юр. быта, II, N 164), что собственно сливается с договором купли-продажи через посильную грамоту.

ИСТОРИЯ РУССКОГО ПРОЦЕССА

ПЕРИОД ПЕРВЫЙ

В учение о процессе включается указание органов судебной власти (судоустройства) и действий как этих органов, так и сторон в процессе (судопроизводства).

А. Судебные власти

В древнюю эпоху органы власти могут быть или частные, или государственные.
Частная власть восстанавливать нарушенное право находится в руках частного лица, главы семьи или рода, господина и землевладельца.
Частный способ восстановления нарушенного права руками потерпевшего или истца, т.е. месть в точном смысле (самоуправство), в историческую эпоху не существует: она входит в различные комбинации с родовой, общинной и государственной судебной властью, которые уяснены при изложении уголовного права.
Судебная власть главы семьи или рода (указанная при изложении семейного права) естественно переходит во власть судить ‘челядь’, т.е. рабов и изгоев. Существование у нас владельческого суда в XI-XIV вв. не подлежит сомнению. ‘А холопа и половника не судити твоим судьям без господаря’, — говорится в договоре новгородцев 1307 г. Ян на Белоозере спрашивает о волхвах, чьи они смерды, перед тем как приступить к суду над ними. ‘Повесть о благочестивом рабе’ рассказывает, что один господин приказал отсечь голову своему виновному отроку (ср. уст. Двин. гр., 11). Жалованные грамоты частным владельцам имений даются с вирами и продажами (см. грамоту Мстислава и Всеволода Юрьевскому монастырю 1130 г.). Приведенные факты указывают на частное происхождение владельческого суда, так как население частных сел первоначально состояло из холопов и изгоев. Пожалование права суда государственной властью не опровергает этого, ибо жалованными грамотами передаются села с таким жг несвободным населением. Компетенция этого суда не имеет еще никаких ограничений. Что касается права вотчинного суда в собственном смысле, т.е. суда над свободным населением частных имений, то его нельзя столь же естественно выводить из власти домовладыки. Источники первого периода молчат о таком суде. Думаем, что он мог образоваться только путем пожалования со стороны государства, которое впоследствии было менее щедро в Москве, чем в Литве, где право суда над крестьянами превратилось из привилегии в общий закон.
Естественным образом возникает судебная власть общины как обязанность соседей помогать обиженному (призыв о помощи к соседям — крик — есть термин, которым обозначается у некоторых народов исковое прошение — ‘Klage’). В эпоху Русской правды община обсуждает уголовные иски (Кар. 4 и 5), представители ее, ‘добрые люди’, решают иски, возникающие из договоров (Ак, 14), они же и выборные чиновники общины (сотские и старосты) участвуют в княжеском суде (Догов, с немцами 1229 г., 29, 33). Стремление решать споры между общинами судебным процессом, а не войной вызывает необходимость государственных органов судебной власти.
Государственными (земскими) органами являются: 1) князь, его судебная власть простирается на всю землю и вне резиденции осуществляется им лично или через проезжий суд (дог. новг. с Казимиром, ст. 11), или через постоянных чиновников (посадников и тиунов), действующих постоянно от имени князя. Место суда — ‘княж двор’ — не только резиденция князя, но и те дворы, где сидели в провинциях княжие чиновники (Рус. Пр. Кар., 37), 2) бояре или судят отдельно, заменяя княжий суд, или постоянно вместе с князем (см. выше), 3) вече обсуждает нарушение прав целой земли (т.е. дела о земской измене и других государственных преступлениях), но первоначально и всякие иски (см. выше) Иноземным писателям казалось, что самое вече есть не что иное, как сборище народа для суда и казни над преступниками. Известный Меховский (в сочин. De duabus Sar-matiis Asiana et Europiana et de contends in eis, 1517 г.) так описывает новгородское вече: ‘В Новгороде начала было распространяться вредная наклонность к грабежам и разбоям. Чтобы искоренить это зло, новгородцы ввели у себя следующий обычай: захваченный на деле или обвиняемый в воровстве либо разбое представлялся в преторию (‘вече’), в которой заседало сто сенаторов в звании судей, с длинными по обычаю страны бородами. Потом ударяли в вечевой колокол, по первому его звуку все граждане, а также сыновья их стекались в преторию, имея в каждой руке по камню. Когда вина приведенного в суд была признана сенаторами и приговор произнесен, тогда присутствовавшие граждане бросали принесенными ими камнями в преступника и таким образом умерщвляли его тут же, в судилище, после чего гурьбою отправлялись в дом убитого и расхищали все его имущество, дом же виновного продавался впоследствии с публичного торга, и деньги, вырученные от продажи, поступали в казну’ (см. ‘Библиографические отрывки’ в Отечеств. Зап. 1854 г. декабрь, 145).
Княжеские и вечевые органы суда действовали первоначально вместе, инстанционного порядка нет. Но в Новгороде и Пскове (в XIV и XV вв.) отношение вечевых и княжеских органов суда определяется законом точнее. Здесь, с отделением законодательной власти от судебной, между различными органами суда устанавливается законом прочное отношение. Существуют две формы таких соотношений: одна в новгородском судопроизводстве, другая в псковском.
Новгородское судопроизводство основано на разделении подсудности между княжескими и общинно-вечевыми органами суда. Княжеские органы, т.е. сам князь, его наместник и тиун, решают преимущественно уголовные иски. Общинно-вечевые органы суда следующие: суд посадника (Новг. суда. гр. ст. 2) ведает преимущественно тяжебные дела о поземельной собственности (там же, ст. 28), суд тысяцкого (там же, ст. 4 и дог. новгор. с Казим., ст. 6) ведает преимущественно иски, возникающие из договоров между лицами торговыми: ‘дела торговая, гостиная и суд торговый’ (уст. гр. кн. Всеволода церкви на Окопах). Хотя личное восстановление права (самоуправство) воспрещено (Новгород, суда. грам. ст. 6,7,10 и 12), но личному элементу дано здесь право участия в государственных органах: ‘на суд поимати двема истцом по два боярина и по два мужа житейска от каждыя страны тяжущейся’ (Никон, лет. под 1384 г. и Новг. суда, гр., 25).
Эти различные трибуналы поставлены в инстанционные отношения двоякого рода: пересуд и доклад. Пересуд, или новое рассмотрение дела в высшей инстанции, принадлежит органам княжеского суда (Новг. судн. гр., 2 и 3). Доклад или перенос дела самим судьей, по неясности закона или факта, делается коллегией, состоящей из представителей общин (концов города), судей, назначенных сторонами, и княжеских чиновников (там же, 26).
Псковское судоустройство основано на двойственной организации всякого суда, т.е. всякий трибунал состоит из княжеских и общинно-вечевых органов: центральное судилище — ‘господа’ — состоит из князя, посадника и сотских — представителей общин. Хотя и указывается на отдельный суд княжий (Пек. суда, гр., 1) и посадничий (ст. 3 и 6), но в действительности они судят всегда вместе (ст. 4, см. также правую грамоту Светогорскому монастырю (ак. юрид., N 2), по которой суд происходил ‘пред господином Псковским, т.е. князем, пред посадниками степенными двумя и пред соцкими’, (о сотских как судьях см. псков. суда, гр., 12. 20). Такой же двойственный состав имеют и служебные органы суда: нераздельно действуют княжий человек и сотский (там же, ст. 18), дьяки княжий и городской (ст. 79), подверники по 1 чел. от князя и от Пскова (ст. 59) — для наблюдения за порядком в суде, дворяне и подвойские (ст. 81) — для вызова в суд. Провинциальное судоустройство имеет такой же двойственный характер: в пригородах управляют и судят посадники (ст. 77) и княжеские наместники (последние с 1469 г. во всех пригородах Пскова, см. ст. 5).

II. Судопроизводство

Общая форма процесса уже с древнейших времен заключала в себе три стадии: 1) установление сторон, 2) производство суда и 3) исполнение решения. Но наряду с общей существовали и другие формы, в которых недоставало той или другой из указанных частей процесса.

1. Стороны

Обе стороны именовались ‘истцами’ (Рус. Пр. Кар., 17, Пек. судн. гр., 62, Новг. судн. гр., 13, 11 и др.) или ‘суперниками’ (‘егда бо грядеши с супьром своим на пути…’, — говорится в Панд. Антиоха XI в.), или ‘сутяжниками’ (Пек. судн. тр., ст. 58). Таковое одинаковое наименование сторон указывает на отсутствие процессуальных преимуществ и для истца, и для ответчика, с некоторыми, впрочем, исключениями для исков уголовных (см. Рус. Пр. Кар., 99). В Патерике Печерском рассказывается, что ‘Арефа (печерский монах, будучи обокраден) от многие скорби, еже о злате, хотя сам ся погу-бити, и тяжу велику вздвиже на неповинныя, много мучив без правды’ (Памяти., изд. Яковлевым, стр. CXVIII).
Понятие о государстве как истце (в делах уголовных) еще не существует, следовательно, нетразличия между уголовным и гражданским, следственным и обвинительным процессом. Но уже со времен довольно ранних государство помогает частному истцу в преследовании обвиняемого (Рус. Пр. Ак. 41, Кар. 125, Новг. судн. грам. 36, Псков, судн. грам. 65, 98 и др.), возлагает преследование преступлений на общины (Рус. Пр. Кар. 80) и, наконец, активно участвует в интересах сторон, воспрещая потерпевшему лицу освобождать преступника от наказания по мировой (Уст. Двин. грам. 6). Есть известия, что уже в XII в. государственная власть преследовала преступления даже тогда, когда частный истец отказался от иска, и что ближайшая причина этого явления заключалась в том, что органы власти не хотели отказаться от следуемого им уголовного штрафа. ‘Пришли тати к св. Григорию Чудотворцу (рассказывается в Патерике Печерском), хозяин заметил их и поймал’. ‘Блаженный же, дав им ясти, и отпустил их. И се уведав городской властелин и повелелучити татие тии. Стуже си Григорий, яко его ради предани сить, и шед дасть книгы (единственное имущество, которое у него было) властелину, татие же отпусти’ (Памят., изд. Яковлевым, стр. CXXXVII). Но думать, что денежный интерес был единственный, который руководил тогда государственной властью в его уголовно-полицейской деятельности, было бы ошибочно (см. выше).
Сторонами, по общему порядку, во всех делах являются частные лица. Но под частными лицами в древнейшее время разумеются не лица физические: тогда истцами и ответчиками выступали семья, род и община: ‘на борьбу эту родственники обеих тяжущихся сторон приходят вооруженными и становятся, тоща соперники вступают в бой…’ (Ибн-Даст).
В частности, по искам, возникающим из таких преступлений, как убийство или увечье, искал весь род или вся семья. Впоследствии появилось ограничение этого и было постановлено, кто именно может мстить за отца, сына и брата.
С другой стороны, ответчиками по преступлениям являются опять семья, род и община. Впрочем, семья отдается на поток и разграбление за преступление ее главы (Кар, 5) не из уголовно-карательных целей (см. выше). Из последующих законодательных отмен видно, что первоначально и по преступлениям татьбы отвечали жена и дети преступника (Суд. Казимира, ст. 1 и 4) опять в смысле гражданского иска.
По русскому праву, первоначальная обязанность общины отвечать по искам об убийстве не подлежит сомнению, из нее возникла круговая порука (при которой община является уже не только ответчиком, но и судьей по преступлениям).
Поэтому почти при каждом иске к суду являлись с той и другой стороны целые толпы родственников и соседей, причем роль главных деятелей совершенно скрывалась за действиями масс пособников. Это удержалось до издания судных грамот. Псковская грамота запрещает ходить на суд ‘помочью’, приказывая ‘лезть в судебницу’ только двум сутяжникам. Из ее слов можно заключить, что еще в то время пособники силой лезли в судебню, били подверников. В Новгороде стороны приводили с собою толпы приятелей (совершали ‘наводку’) и тем парализовали действие правосудия (Новг. судн. гр., 6, 13). В позднейшем литовско-русском периоде, чем богаче был истец или ответчик, тем с большей свитой являлся он на суд, наводя ужас на судей и противника.
Кроме семьи, рода и общины, истцами и ответчиками являлись юридические лица в собственном смысле, обычно в полном составе своих членов — физических лиц. Это опять открывается из запрещения, постановленного Псковской судной грамотой, чтобы за церковную землю в суде помочью не ходили, чтобы искал и отвечал один представитель юридического лица — староста (Пек. судн. гр., 70). С постепенным выяснением понятия лица в частном праве определяется и деятельность физического лица как стороны в процессе. Впрочем, никаких условий процессуальной правоспособности физического лица памятники этой эпохи не дают. Из них можно извлечь только, что эта правоспособность имела безграничные пределы: могли искать не только женщины, как замужние, так ивдовы (Новг. судн.гр., 16,17), и дети (Пек. судн. гр., ст. 21), но даже крабы (Новг. судн. грам. ст. 22).
Отстранив от участия в суде толпы родственников и соседей, закон должен был определить, всякое ли лицо должно непременно лично являться на суд или могло выслать за себя представителя (‘ответчика’, ‘пособника’). Вероятно, первоначально личное присутствие сторон в суде было общим правилом, так как процесс должен совершаться личными средствами (например, испытания огнем и водой, клятвой и полем) с помощью семьи и рода. Поэтому Русская Правда молчит о представительстве вовсе. В эпоху же Новгородской и Псковской судных грамот судебное представительство получило широкое развитие. Кто мог иметь представителей? По Новгородской грамоте, поверенных, которые в ней называются ответчиками, мог иметь всякий (ст. 15, 19, 82), напротив, по Псковской это право принадлежало только женщинам, детям, монахам и монахиням, дряхлым старикам, глухим. Кто мог быть представителем? Прежде всего люди, связанные с истцом или ответчиком семейными узами (это остаток древнего пособничества), такие естественные представители — сын за мать, муж за жену. Новгор. судн. гр., говоря об этом, предоставляет право выслать за себя сына вдовам старейшим или по крайней мере житьим, т.е. двух высших классов общества. Но отсюда не следует, что вдовы прочих сословий лишены были права высылать за себя детей. Относятся ли к числу естественных представителей слуги (холопы) и вообще домочадцы истца и ответчика, на это памятники не указывают прямо, но порядки последующих времен делают такое предположение совершенно вероятным. Кроме естественных представителей, можно было выслать как ответчика всякое стороннее лицо с одним исключением: лица, облеченные общественной (административной) властью, не могут быть частными поверенными (Псков, судн. гр. 68, 69). Это, очевидно, делалось для того, чтобы предотвратить невольное давление на совесть судьи.
Однако несомненно, что право того времени еще неохотно допускало развитие ремесла поверенных наемных: это видно из того, что Псковская судная грамота воспретила одному и тому же поверенному вести дв а дела в один и тот же день (ст. 71). Очевидно, что процесс еще не далеко ушел от той формы, когда обе стороны должны были вести его лично, и теперь много еще оставалось таких процессуальных действий, которые не могли быть поручены наемнику, так, допустив наймитов к судебным поединкам, закон не допускал, чтобы можно было нанять за себя целовать крест (Пек. судн. гр. 36). Естественные представители — не наемники — могли, по всей вероятности, исполнять все процессуальные действия (Новг. суд. гр., 19, ср. ст. 16). Это уясняет нам роль поверенных на суде. Кроме уже указанных ограничений, в других отношениях поверенный заменяет доверителя вполне: так, срок явки к суду, принятый поверенным, обязателен для доверителя, если поверенный умрет до наступления этого срока (Новг, судн. грам. 32).
Установление отношений сторон до суда, Процессуальные отношения сторон устанавливаются, по общему правилу, договором между ними. Содержание этого договора составляли следующие вопросы: предмет спора, судья, к которому следует идти за решением, и срок явки в суд. Впрочем, второй из этих трех предметов входил в договор лишь в древнейшее время, на это в эпоху Русской Правды есть прямые указания: ‘Русский не должен звать латинянина на суд другого князя, кроме князя смоленского, разве если сам захочет, то пусть идет’ (Дог. 1229 г., ст. 28), в позднейшее время на это есть лишь намеки: если стороны назначили срок явки к какому-либо судье и этот судья переменится, то это не освобождает их от обязанности явиться в срок к новому судье (Новг. судн. гр. 30).
В позднейшее время существенным условием договора становится срок. Важное значение этого условия определяется тем, что сторона, не выполнившая его, т.е. не явившаяся в установленный срок, тем самым теряла иск, противная сторона получала бессудную грамоту (т.е. приговор, состоявшийся без суда). Между тем в тех случаях, когда установленный срок отменяется судом и переносится на другое время, эти строгие последствия исчезают: к неявившемуся посылается троекратный вызов, после которого взыскивается штраф за неявку, но теряется ли вместе с тем иск, остается еще сомнительным (там же, 31,39). Форма совершения этого договора в древние времена весьма отличалась от той, которая установилась в конце эпохи. Прежде он заключался личными средствами сторон, имея полное сходство с условиями о пари, или битья об заклад. Спорящие стороны в присутствии посторонних бьются об заклад, причем, действительно, имеет место и заклад (т.е. известная вещь — может быть вещь, о которой именно идет спор, или известное количество денег отдается в руки сторонним третьим лицам). Момент заключения сделки определяется или рукобитьем (‘да по руце ему ударити с исцом своим’ — Новг. судн. гр., 24), или бросанием шапок вверх, что называлось выдачкой (все эти формы мы восстанавливаем из позднейших памятников западнорусского права, в котором сохранились вообще древнейшие черты русского права).
В более позднюю эпоху договор совершался при участии судебной власти, к которой истец обращался за содействием уже по общему правилу. Судебная власть дает детского (дог. 1229 г., ст. 21), который в последующих памятниках называется приставом. Те из приставов, которые исправляют свои обязанности внутри города, называются подвойскими. Деятельность этих лиц не есть, впрочем государственно-служебная: истец должен нанять их (там же). Для облегчения сторон введена постоянная такса, за хождение и езду приставов, во Пскове на 10 верст — деньга, в Новгороде эта плата называлась погонь и была различна, смотря по тому, от какого суда шел пристав: если от суда владыки, то на 100 верст 4 гривны, от князя — по 5 кун, от его тиуна — по 2 куны (Собр. гр. и догов. I, N 1). Если приставы, находящиеся при суде, не соглашаются ехать по таксе, то истец вправе нанять за ту же плату кого угодно. Пристав и истец получают от суда позовницу (вызывную грамоту), и обыкновенно сам истец вместе с приставом отправляется на место вызова (Новг. судн. гр., 40). По средневековым законам и обычаям, вызов, объявленный не в установленном месте (домицилии ответчика) и не в свое время, теряет значение вызова, практика того времени указывает, что ответчики, не успевшие скрыться из местожительства, силою выгоняли позовников, или захватывали их, лишая свободы, а захватив истца, тем самым избавлялись от необходимости вести процесс (Новг. судн. гр.40). Это заставило псковское законодательство отменить строгие требования о вызове в домицилии: позволялось прочесть позовницу на погосте перед попом (и, вероятно, собравшимся народом), хотя вызываемый при этом не присутствовал (Пек. судн. гр., 25). При таком способе вызова (т.е. при участии и по уполномочиванию судебной власти) срок в действительности определяется уже не вполне договором сторон: при усложнении судебной деятельности в больших государствах суд не мог судить тотчас и тогда, когда явились стороны. Поэтому срок назначается по условию сторон и пристава. Отсюда возможны злоупотребления: приставы назначали сроки в провинциях нарочно во время, неудобное для местных жителей, которые поэтому выхлопатывали себе общие сроки явки для целой провинции.
Так устанавливаются процессуальные отношения договором сторон. Но в большой массе случаев договор, очевидно, не может быть заключен между сторонами, таковы почти все обвинения в преступлениях, когда ответчику всегда выгодно уклониться от суда. Тогда вместо договора истцу позволялось связать ответчика и вести его на княждвор. Возможные при этом злоупотребления силы исключались законами: если окажется, что человек связан ‘без вины’, то истец платит большой штраф (Р. Пр. Кар., 90, 135, дог. 1195 г., ст. 4, дог. 1229 г., ст. 20). Уже в эпоху Русской Правды, а тем более в эпоху судных грамот арест мог быть произведен не иначе, как по уполномочию власти. Арест всегда мог быть заменен порукой. Развитие системы поручительства в древнем русском праве есть черта, ставящая высоко этот процесс над последующим, где развитие следственных начал заставило ценить свободу человека весьма низко.
Особенные виды установления отношения сторон до суда составляют: а) свод, б) гонение следа.
Свод состоит в отыскании истцом надлежащего ответчика посредством закличи, свода в тесном смысле и присяги. Каждый, у кого пропала вещь, производит объявление на торгу — закличь (Рус. Пр. Кар. 27 и 29). Закон предполагает, что объявленная заповедь должна сделаться известной для того рода или того ‘мира’, где она сделана, в продолжение трех дней. Если истец найдет свою вещь по истечении трех дней после закличи, то тот, у кого она найдена, признается ответчиком, который не только возвращает вещь, но и уплачивает уголовный штраф — 3 гривны за обиду. Если же закличь еще не была сделана или если собственник нашел вещь в руках другого до истечения узаконенных трех дней после закличи, или, наконец, он нашел ее не в своем городе (или ‘миру’), то начинается свод. Человек, у кого найдена вещь, отнюдь не признается еще ответчиком: он мог законным путем приобрести ее от третьего лица, ему известного. Вот почему закон, оставляя вещь во владении купившего ее, обязывает его вместе е первоначальным хозяином идти к тому лицу, у кого первый приобрел ее. Если это третье лицо ссылается также на законный способ приобретения вещи, то свод продолжается дальше всеми заинтересованными лицами. Участие первоначального собственника в этом иске подлежит, впрочем, ограничениям: если свод происходите одном городе, то собственник идет до конца свода, но если цепь заинтересованных переходит за пределы города в область, подчиненную городу, то истец идет только до третьего свода. Это, очевидно, для того, чтобы не затруднять его слишком в интересах добросовестных владельцев. Тогда тот, до кого дойдет 3-й свод в области, должен вручить истцу деньгами цену, равную вещи, а сам уже ведет свод дальше (Кар. 32). Исключение из этого составляют иски о челядине: истец должен идти до 3-го свода в любом случае, т.е. даже и тогда, когда свод происходит в одном городе, потому что при этом нет особенной надобности и присутствии хозяина: челядин сам может указывать, какими путями он переходит от одного владельца к другому. Третий приобретатель челядина должен выдать истцу своего раба,, а сам получает украденного челядина и ведет свод дальше (Кар. 34). Свод может кончиться трояким образом: или последний владелец не докажет, что приобрел вещь законным образом от кого-либо, или если он в состоянии доказать это, но не знает человека, у которого купил, или, наконец, свод приведет к границам государства. В первом случае последний владелец признается вором и подлежит уголовному штрафу и частному взысканию, которое идет на удовлетворение тех, кому он продал краденую вещь (Кар., 30). Во втором и третьем случае последний владелец должен доказать, что он купил, а не украл вещь. Доказать это можно только присягой двух свидетелей покупки (Кар. 33). Присяга двух свободных мужей может быть заменена присягой одного мытника. Последний владелец лишается своих денег, заплаченных за вещь, впрочем, он сохраняет навсегда за собою право иска, если когда-либо встретит лицо, продавшее ему вещь. Тогда опять начинается свод и кончается открытием преступника, который и вознаграждает потерпевшего и уплачивает уголовный штраф (Кар., 33,36). В уставной двинской грамоте конец свода определяется количеством сводов, именно 10-ю (если ранее этого не найден настоящий вор, уст. Двин. грам., 5). По псковскому законодательству, формы вещных исков были применены к некоторым искам, возникающим из обязательств, — к тем, которые возникают не из формальных договоров (Пек. судн. гр., 34, 39,44,46,47, 54, 56,110).
След. Если преступник не был застигнут на месте преступления, то начинается разыскание следов. Предполагалось, что там, где лежит ‘лицо’, там скрывается и преступник. Отсюда, если найдена ‘голова’ — труп убитого, то та вервь, где лежит голова, должна разыскивать виновного и выдать, после чего уже обвиняемый не пользуется никакими процессуальными средствами защиты, или сама вервь должна платить дикую виру, Если поличное — украденная вещь — найдена в чьем-либо доме, то хозяин дома отвечает за татьбу, как предполагаемый вор.
Затем понятие о ‘лице’ расширяется еще более: лицом признается самый след, оставляемый преступником или вещью. Разыскивая покражу по ‘следу’, истец может всегда потерять эти следы, там, где они теряются, там предполагается преступник. Это положение основано на том, что все общины и отдельные поселения, лежащие на пути следа, должны помогать истцу открывать его продолжение. Если же какая-нибудь община не ‘отсочит от еебя следа’, ке укажет его дальнейшего продолжения, или, еще более, отобьется от следа, т.е. силой отстранит истца от розысков, — то закон предполагает, что здесь скрывается вор (Кар. 88). Если же след потерян на большой дороге или в пустой степи, то всякий иск оканчивается.

2. Суд

Суд есть борьба сторон перед судьей. То, что мы ныне называем судебными доказательствами, в то время было средствами сторон, суд лишь регулировал и уравнивал эти средства. А средства эти, известные древнему процессу, были следующие: послухи, суды Божий и акты.
Послухи и вндеки. В литературе существует двоякое объяснение названий ‘послух’ и ‘видок’. По первому, видок есть очевидец совершавшегося факта, послух — человек, свидетельствующий по слуху. По второму, видок и послух означают две процессуальные роли, совершенно различные друг от друга. Видок есть простой свидетель в нашем смысле слова, а послух — пособник, накоторого ‘послался’ истец и ответчик. Присоединяясь вполне к этому последнему мнению (представители которого В.Г. Демченко и Н.Л. Дювернуа), мы должны только оговориться, что в памятниках церковного права рано появляется ясное сознание о послушестве как свидетельстве в нашем смысле слова, является уже понятие лжесвидетельства: в правиле митрополита Кирилла (XIII в.) запрещается ставить в попы того, кто ‘в лживе послушесгве был будет’ (Русск. дост. I, стр. 114). Ив Русской Правде уже начинается смешение видоков и послухов: и те и другие одинаково играют ту роль, которая приписана послуху (доказательство замены одного названия другим в одном и том же случае см. в Р. Пр. Ак. 2 и 28, Кар. 24).
Число послухов. Лучшим указанием на отличие послухов от свидетелей в нашем смысле слова в том, что закон прямо требует определенного числа их в различных родах дел: для дел о личных оскорблениях требуется два свидетеля, или, правильнее (как и увидим ниже), по два с каждой стороны (Ак. 9). Вероятно, столько же требовалось при исках о татьбе (и всех равных тому), это можно видеть из того, что при своде последний владелец вещи обязан выставить двух послухов (‘моужо’) в том, что он купил вещь, а не украл ее (Кар., 33). Это число (2) принято было и в договорах русских с немцами (по двое с каждой стороны: дог, 1229 г., ст. 13). При исках об убийстве обвинитель должен выставить 7 послухов (Кар., 15). Исключения из этих общих постановлений приняты были следующие: иностранцы в первом случае могут вовсе не выставлять послухов (Ак., 9), а во втором случае обязаны выставить только двух (Кар., 15). В тех случаях, когда нужно было удостоверить покупку вещи на торгу у незнакомого (чтобы отвести от себя подозрения в краже), достаточно было свидетельство одного мытника (Кар., 33). В исках, возникающих из договоров, именно о взыскании долга, который отрицается должником, требуется свидетельство 12 послухов (Ак., 14, дог. 1195 г., ст. 10).
Все эти разнообразные постановления упрощаются в эпоху Псковской и Новгородской грамот, когда во всех делах, требующих послушества, выступает только один послух. Послух должен быть всегда один (новг., 22, Пек., 27), свидетелей же, напротив, может быть несколько в том же самом деле, в котором требуется присутствие лишь одного послуха (Пек. судн. гр., 27, 55).
Кто обязан выставлять послухов? В эпоху Русской Правды, несомненно, каждая сторона могла выставлять послухов: это прямо утверждается относительно исков о побоях (Kay. 24). Аналогия исторических известий о древнем праве других славян подтверждает, что и при всяких других исках сторона обвиняемая могла выставлять своих свидетелей против свидетелей истца. В договорах с немцами, наконец, содержится прямое свидетельство об этом для русского права (дог. 1270 г., см. прим. к ст. 9, дог. 1195 г.).
В эпоху Псковской и Новгородской судных грамот, когда было установлено, что послух должен быть один, было постановлено правилом: ‘послуху на послуха не быть’, т.е. послуха обязан выставить только один истец. Из этого делается только то исключение, что если ответчик заявит, что послух истца сам участвовал в преступлении (бил ответчика), то позволяется и ответчику ссылка на своего послуха, от усмотрения суда зависит, кого из двух признать послухом, следовательно, для действий в процессе все-таки остается один послух. Напротив, свидетелей в собственном смысле могли выставлять обе стороны.
Качества, требуемые от послухов. Послух должен быть свободный человек — ‘муж’, отсюда послушествовать и ‘мужевать’ было синонимами (Рус. Пр. Кар., 99, стр. 77, Новг. судн. гр., 22). Но из этого допускалось прямое исключение: а) холопы высшего рода, именно дворские тиуны боярские (которые сами ведали суд в боярских вотчинах) и люди полусвободные — закупы — могут, по требованию необходимости (т.е. за недостатком послухов-мужей), быть признаны к послушеству (Кар., 77), б) холоп всякого рода может быть допущен к послушеству в несобственном смысле, т.е. по словам холопа может быть начат процесс, но не окончен его показаниями, в самом процессе холоп не играет роли послуха, не принимает присяги (Кар., 99).
Наконец, постановляется, что ‘холоп на холопа послух’ (Новг. судн. гр., 22), т.е. в исках против холопа послухом может быть выставлен холоп же.
Второе качество, требуемое от послуха, есть то, что он должен быть гражданином государства, а не иноземцем (Новг. судн. гр., 22). Из этого начала делается необходимое исключение в исках граждан с иноземцами.
Наконец, из понятий о послухе, как муже, следует, что послухом не могла быть женщина. Из роли послухов на суде мы убедимся, что это вытекало необходимо из духа древнего процесса.
Роль послуха на суде. Послух а) должен быть на суде: неявка его к суду ведет за собою потерю иска для стороны, его выставившей (Пек. судн. гр., 22), б) должен подтвердить словесно все, что говорила сторона, выставившая его. Тождество показаний должно быть буквальное: ‘слово противу слова’ (Р. Пр. Кар., 24). Если он не договорит или переговорит, то его послушество теряет всякое значение (Пек. суд. гр. 22). Формализм такого требования объясняется значением показания послуха как высшего (безусловного) доказательства на суде и, в свою очередь, указывает на то, что послух вовсе не есть свидетель в нашем смысле слова: в) в эпоху Русской Правды, если судоговорение кончилось тем, что послухи обеих сторон показали согласно со словами тех, кто их поставил, то послухи должны идти на роту, присягать. В эпоху же судных грамот послух должен выступать на судебный поединок с ответчиком.
Суды Божий. Суды Божий собственно не могут быть поставлены в один разряд с прочими судебными доказательствами: суд Божий есть суд совершенно отдельный от судов человеческих. Собственно показаниями послухов исчерпывается все обыкновенные средства суда, от сторон зависит апеллировать от суда человеческого к суду Бога.
Формы суда Божия различны, у нас практиковались следующие: жребий, рота, ордалии и поле.
I. Жребий. Древнейший способ решения всяких сомнительных дел — жребий — уцелел и до сих пор в практике и признается законодательством, только не в процессе. Внепроцессуальное значение жребия в древнейшее время было велико и разнообразно.
Что же касается процессуального значения, то жребий является или альтернативой роты, или имеет вспомогательное значение: им решается вопрос, кому приносить присягу. Первое значение жребия подтверждается некоторыми списками Русской Правды, в которых статья о побоях изложена так: ‘…Оже будет Варяг или Колобягкрещения не имея, а будет има бои, а видока не будет, ити има на роту, а любо на жребий’. Совершенно самостоятельного значения жребий не имеет. Правда, изложенная статья в некоторых списках читается иначе: ‘аще видока не будет, ити им (боярину, людину или варягу) на жребий’, но это чтение представляет явное искажение предыдущего, и притом сравнительно новое (‘по их пути платили безчестие’). Другое, более важное и совершенно несомненное значение жребия есть вспомогательное. Оно указывается в договоре с немцами (дог. 1195 г., ст.9). Мнение Беляева, что здесь жребий есть альтернатива свидетельских показаний, не может быть принято.
2. Рота. Слово ‘рота’ не вполне соответствует нынешнему понятию присяги (заимствованному из Польши): рота, по древним толкователям, означает спор, битву. Она служила первоначальным источником, из которого развились впоследствии ордалии и судебные поединки. Мы не можем восстановить этого первоначального способа совершения роты. В наших древнейших памятниках она является в виде клятвы перед богами или перед Богом (см. форму ее в договоре с греками при Игоре). В последующее, христианское время она называется крестным целованием.
В судебном смысле рота имеет двоякое значение: самостоятельное и вспомогательное. Рота, имеющая самостоятельное значение, совершается самими тяжущимися при неимении послухов. Когда в делах, возникающих из преступления, истец или ответчик не мог найти требуемого количества послухов, то дело решалось ротой, если цена иска была меньше двух гривен. Иностранцы, которым позволено было не представлять послухов по делам о личных обидах, должны были приносить взамен того присягу. В исках, возникающих из договоров, которые совершались без свидетелей, дело решалось ротой, таковы были, по Русской Правде, заем между лицами торгового класса, заем с процентами не свыше 3 гривен, поклажа. В эпоху судных грамот присяга признается окончательным способом решения дел, возникающих из договоров личного найма между землевладельцем и крестьянином (Пек. судн. гр. 41-42, 51), между мастером и учеником (там же, 102) и в исках между родственниками-совладельцами. Самостоятельное значение присяги должно быть признано и во всех тех случаях, где присяга является альтернативой поля (там же, 17,92,101,20,55).
Рота становится вспомогательным средством при свидетельских показаниях и при судебном поединке. Показания свидетелей (послухов) в эпоху Русской Правды всегда оканчиваются ротой (Кар. 33, Дог. 1195 г., ст. 9). При судебных поединках рота предшествует полю, составляя как бы его необходимую первую часть (Пек. судн. гр., 36). Причина этого скрывается в древнейшем значении роты, о котором мы говорили, впоследствии к этому основанию присоединилось другое: посредством клятвы думали разрушить те чародейные средства, которые употреблялись тогда перед поединками для застраховать себя от ран, смерти и вообще поражения. Согласно с этим можно думать, что рота сопровождала или предшествовала также и испытаниям водой и железом.
Кто приносил присягу? По мнению С.П. Пахмана, в договорах русских с греками присяга предоставляется исключительно истцу, а по Русской Правде и истцу и ответчику. Мы думаем, что во всех случаях присяга принадлежит обеим сторонам, по самому понятию о роте как борьбе сторон. Действительно, присягали или обе стороны — одна за другой, или право приносить присягу приобреталось одной какою-либо стороной по жребию. Первое можно вывести из аналогии с правом других славянских народов, второе — из несомненных указаний наших памятников: (дог. 1165г., ст. 9). Хотя во многих местах Русской Правды упоминается только о присяге одной стороны, или истца, или ответчика, но из этого отнюдь не следует, что здесь же не подразумевается само собою и право присяги для другой стороны. Так, при исках о поклаже говорится: ‘тому ити роте, у кого лежало’ (Кар. 46), т.е. ответчику, наоборот, в следующей статье о взыскании долга не свыше 3 гривен: ‘ити ему про свои куны роте’ (Кар., 48), т.е. истцу. Пахман доказывает, что там, где рота является заменой ордалий, ‘истец должен подтвердить свое показание, смотря по цене иска или присягою, или другими ордалиями…’ (Кар., 17). Но тот же ученый при разборе другой статьи Русской Правды, имеющей такое же значение, говорит, что очистить себя от обвинений должен ответчик (Кар., 99), в обоих случаях условия были одинаковые.
В эпоху судных грамот присягали уже не обе стороны вместе и не жребий решал выбор между ними, а следующее общее правило: ответчику предоставлялось или самому принести присягу, или предоставить присягу истцу (Пек. судн.гр., 92,101, 20 и др.).
Всегда ли рота имела решающее значение в процессе? Личная присяга истца или ответчика всегда имела решающее значение, но присяга послухов первоначально не всегда имела такое значение: всегда можно было перейти от присяги к другим судам Божиим.
3. Ордалии. Ордалиями в тесном смысле называются испытания истины посредством разрушительных сил природы — огня и воды. У нас первое известие о них дает Пространная Русская Правда, а в договорах с немцами они упоминаются в последний раз. Вообще принято думать, что с XIII в. ордалии у нас исчезают, но судебные акты даже XVII в. указывают, что еще и в то время испытание водой производилось. Форма этих испытаний у нас остается мало известной, известно только, что испытание огнем производилось через раскаленное железо (Рус Пр. Кар. 100, дог. 1229 г., N 14)… О форме испытаний водой получаем сведения из поучения Серапиона, проповедника XIII в.: ‘Правила божественные повелевают многими послухи осудите на смерть человека. Вы же воду послухом поставите и глаголите: аще утопати начнет, неповинная есть, аще ли попловет, волхвов есть. Не может ли дьявол, видя ваше маловерие, подержати да не погрузится, дабы върещи в душегубство? Яко оставивше послушьство боготворенного человека, идосте к бездушну естьству — к воде, приясте послушьство на прогневанье Божие’ (Творения св. отцов, год I, кн. 5, прибавл, стр. 202). ‘Пред испытанием делали заклинания над холодною водою и освящали ее, потом обвиняемого бросали в нее связанного, и если он погружался на дно, то объявляли невинным, если же всплывал на поверхность воды — виновным’ (Москвит., 1855 г. N 13-14, стр. 39-40 в статье ‘Поле’ Ильи Беляева). У других народов формы были различны: так, испытание водой у чехов производились следующим образом: истец должен был плыть через реку, а ответчик на известном расстоянии за ним, это повторялось 3 раза, потонувший терял иск. Но более употребляемым является испытание горячей водой через погружение руки в кипящую воду. По мнению С.П. Пахмана, у нас было в обычае только испытание холодной водой: так думает он потому, что у нас испытание водой считалось более легким, чем испытание железом.
Испытание водою применяется в исках менее полугривны золота, а испытание железом в исках более полугривны. В каких именно исках употреблялись испытания? Русская Правда указывает только на иски об убийстве (‘исца начнет головою клепати’: Кар. 17) и о татьбе. Но Русская Правда тут же прибавляет, что они применяются ‘и в всех тяжах поклепных’ и не имеют лишь применения к процессу с поличным, распределение ордалий по ценности исков именно указывает на иски не об убийстве, в которых были приняты твердые цифры вир. Кроме татьбы, сюда относились иски об истреблении чужого имущества, но не иски, возникающие из договоров (формы совершения договоров определяют а способ решения споров, возникающих из них, именно послушество, споры же, возникающие из таких договоров, которые позволено было совершать без послухов, решались присягой).
Какая сторона подлежала испытаниям? Думают, что в некоторых случаях подлежал испытанию истец, в других — ответчик. Когда истец представил какие-либо улики, но недостаточные для полного убеждения в виновности ответчика, то подвергался испытанию ответчик (Кар. 100), если же истец не представил никаких доказательств, то испытанию подвергается он сам (Таково мнение Пахмана). Мнение, что испытаниям подвергались обе стороны всякий раз, высказано еще Дубенским. Русская Правда (99 и 100 ст. Кар.) различает последствия испытаний, смотря по качеству улик, которые повели к испытанию: если истец ведет ответчика к железу потому, что кто-либо из свободных людей свидетельствует против последнего, или потому, что видели обвиняемого проходящим около места совершения преступления, или по другим уликам (‘запа нань будет’), то он (истец) не платит ответчику за муку, если ответчик выйдет неверным из испытания. Если же, напротив, истец подвергает ответчика испытанию по речам холопа, то платит оправданному ответчику за муку. Пахман находит, что ‘если бы подвергались испытанию и тот и другой, то никогда дела не могли бы решаться, по свойству самого испытания железом, долженствовавшего, по обыкновенным законам природы, иметь одни и те же последствия’ (стр. 75-76). Но Русская Правда предвидит, однако, что последствия для испытуемого могут быть и благоприятные (‘оже не ожжется’). Если бы всякий раз испытания имели одни и те же последствия, то употребление их было бы совершенной нелепостью и не могло бы продержаться и нескольких лет. В самом деле, в чем смысл испытаний и каковы могли быть их последствия? Здесь надо иметь в виду, что нам неизвестно, когда свидетельствовался ожог, тотчас ли после испытания, или спустя некоторое определенное время. По аналогии древнепольского права, следует думать, что дело происходило именно в этом последнем смысле, тогда, если испытания сопровождались долговременными следами (ранами) и страданиями, то человек признавался виновным. Но не у всякого могли оказаться именно эти последствия. Испытания имели окончательную решающую силу.
4. Поле (судебный поединок). Все изложенные выше средства борьбы стоят между собою в тесном соотношении: если есть послухи, то дело решается ими, если нет послухов, то следует (смотря по ценности иска) рота или жребий, испытание водой или железом. Совершенно вне этой лестницы стоит поле. Поле в наших источниках не упоминается до XIII в. (т.е. когда из законов исчезают ордалии), но потом непрерывно существует до XVII в. Первое упоминание о нем содержится в договоре с немц. 1229 г. (ст. 15 и 16). Здесь судебные поединки сопоставлены рядом с ордалиями, но как поединки, так и ордалии предоставлены на волю сторон. В иноземных сказаниях о руссах свидетельства о поединках восходят к X-XI вв., арабы Ибн-Даста и Мукаддези говорят, что недовольные решением князя решают спор своими мечами. Несомненно, что судебные поединки зарождаются в глубокой древности из самих свойств первоначального процесса (личной борьбы), они столь же древни у нас, как война (международный суд Божий), и, следовательно, отнюдь не заимствованы нами извне. Надо думать, что судебные поединки, существуя рядом с ордалиями как их замена, зависящая от произвола сторон, к XIII в. начали вытеснять собою ордалии. Доказательство этого мы найдем ^ том, что дела, которые вели к полю, совершенно не те же самые, которые вели к ордалиям.
Существенное условие судебного поединка есть равенство сторон, которое понималось преимущественно в смысле физического равенства.
Отсюда следующие положения: на поединок могут выходить только мужчина против мужчины, женщина против женщины, но не мужчина против женщины (Пек. суд. гр. 119). Старые, дети и монахи не обязаны выходить на поединок взрослых и здоровых. В обоих случаях сторона слабейшая может иметь ‘наймитов’, наемных борцов. Но так как в этом случае равенство положений нарушалось, то и другая сторона получала право иметь наймита. Послух ни в каком случае не мог иметь наймита (там же, 21). Дальнейшее условие поединка — равенство оружия: у нас оружием могли быть мечи и дубины (‘дерево’: дог. 1227 г., ст. 16). Очевидно (по сопоставлению с последующими порядками), что первое было оружие лиц высших классов, второе — низших. Третье условие поединка — время и место его. По Новгородской судной грамоте, поединок может последовать не раньше двух недель после того, как дело рассматривалось в суде, если поединок в этот срок не состоялся, то обвиняется та сторона, которая уклонилась от него. Местом поединка было специально назначенное для того ‘поле’, особый театр битвы за городом. При поединке должны были присутствовать чиновники суда.
В каких делах имело место поле?…Мы уже сказали, что сфера применения поединка совпадает со сферой применения ордалий, следовательно, поединки присуждались по искам, возникающим из преступлений (Пек. судн. гр., 27). Далее, поле имело применение в тех исках о поземельной собственности, в которых право обеих сторон утверждается равносильными письменными актами (там же, 10). Наконец, поле применяется в исках, возникающих из таких договоров, которые не требовали формального заключения сделки (там же, 92.101). Во всех других случаях поле запрещено (там же, 28).
Кто должен выходить на поле? С одной стороны — ответчик, с другой — или послух, или истец. Ответчик предъявляет вызов послуху, если послух уклонился от вызова, то вызывается истец (Новг. суд. гр., 35).
Последствия судебных поединков те, что победитель в любом случае признается правым. На основании выражения Пек. судн. гр. ‘на трупу кун не имати’ заключали (Энгельман), что если поединок кончался смертью одного противника, то победитель лишался права на получение исковой суммы, потому что со смертью лица падали все обязательства, лежавшие на нем. Но это толкование неверно: приведенная фраза означает следующее: прежде победитель овладевал трупом убитого на полей требовал сродственников его выкупа, закон воспрещает это, позволяя победителю взять лишь доспех с убитого (Пек. судн. гр. 37).
Поле уже давно возбуждало против себя осуждающую деятельность церковной власти, митрополит Фотий в 1410 г. в грамоте к новгородцам приказывает: ‘Позванному на поле и потом явившемуся к священнику не давать св. причашения и целовать крест, подобно псу: который же священник удостоит его божественных таинств, то он за сие лишается своего сана. Если кто, вышед на поле, убьет человека и сделается душегубцем, то, по слову Василия В., таковый не входит в церковь 4 года и должен быть отлучен на 18 л. от причащения и вкушения богородицына хлеба, убитого же не предавать земле, если же какой священник вопреки сему поступит, в таком случае лишается священства. Ежели кто, вышед на поле, сойдет не бившись, такового должно отлучить на 7 лет от причащения и всего священного’ (см. Русск. ист. сборн., т. I). Вот все древнейшие средства судебной борьбы. Посредством каждого из них сами стороны решают дело. Акты. К концу описываемой эпохи происходит переворот в этой системе: в суд представляются письменные доказательства (акты) в большей части исков, возникающих из договоров, которые прежде решались послухами, и в тяжбах о недвижимом имуществе. Эти акты или неформальные — доски, или формальные — записи. Первые — домашние акты, вторые укрепленные. Укрепление во Пскове происходило через оставление копии в ларе Св. Троицы. Первые не исключали возможности ни свидетельских показаний, ни судов Божьих, вторые решали дело безусловно.

3) Приговор и его исполнение

Процесс в древнюю эпоху как начинается, ведется, так и оканчивается силами самих сторон. Решение суда в древнюю эпоху давалось словесное, затем, уже в конце 1-го периода, имеет формулу грамоты — или ‘правой’, если суд состоялся, или ‘бессудной’, если сторона обвинена по неявке. Обвиненный выдается правой стороне для удовлетворения ее. Удовлетворение, хотя и постановленное судом на основании закона, составляет, однако, предмет новых условий между сторонами, ‘переговор’ между ними (Новг. судн. грам. 31). Но если обвиненный не входит в условие, не удовлетворяет оправданного, то все государство в совокупности призывается к содействию оправданной стороне: Новг. судн. грамота постановляет, что если в течение одного месяца обвиненный не удовлетворяет судью и противную сторону, то позволяется взять пристава от веча и арестовать его в городе или в селе, а если он будет скрываться от приставов, то казнить его всем В. Новгородом (ст.31).

ПЕРИОД МОСКОВСКИЙ

1.Судебные власти

В Московском государстве органы судебной власти могут быть разделены на государственные, сословные и частные.
Государственные органы — центральные — составляют: а) Сам великий князь и царь. В первую эпоху московского периода (до XVI в,) великому князю принадлежит судебная власть по преимуществу: всякий суд может быть произведен им или непосредственно, или указан по докладу от судов низших. Затем непосредственная судебная деятельность вел. князя ограничивается судом над лицами, получившими привилегию на это, и судом над высшими служилыми людьми, начиная от чина стольника. В XVII в. уже законом было определено наказание за обращение к суду царя помимо низших инстанций.
б) Сначала великий князь всегда судил вместе со своими боярами, но уже в XV в. судебная компетенция боярской думы становится самостоятельной: судебники отличают суд великого князя от суда боярского, дела могли переходить от этого последнего суда на усмотрение великого князя и его детей.
в) Судебная власть приказов. Все приказы, хотя и чисто административные, обладали и судебной властью, каждый в сфере своего ведомства. Но были и собственно судебные приказы, а именно для суда над служилыми людьми так называемые ‘судные приказы’: Московский, Владимирский, Дмитровский, Рязанский и Новгородский, для суда над тяглыми людьми — ‘четвертные приказы’. Кроме того, ведомство приказов земского, разбойного, холопьего и поместного было преимущество судебное (см. выше). Областная судебная власть принадлежала провинциальным правителям как их главная функция. Так, наместники и волостели обладали или полной судебной властию, или неполной, чем и отличались наместники с судом боярским от наместников без суда боярского: первые могли решать высшие уголовные дела и некоторые дела о холопстве окончательно, вторые — нет. После замены наместников губными и земскими учреждениями (в XVI в) уголовно-судебная власть первых постепенно перешла к губным (сначала по делам о разбое, а потом и по прочим преступлениям, кроме политических), к земским перешла и гражданская судебная власть (кроме дел вотчинных и поместных).
Судебная власть воевод (в XVII в.) различается смотря по тому, находятся ли при. них дьяки или нет: в первом случае они в гражданских делах судят иски на всякую сумму (а по Котошихину, до 10 тыс. руб.), во втором — судят иски только по 20 руб. и не судят дел вотчинных, поместных и холопьих. В уголовных делах только воеводы более или менее отдаленных областей могли казнить смертью без доклада.
Когда в XVII в. земские учреждения опять разложились почти повсеместно на общинные, судебная власть первых перешла ко вторым с некоторым сокращением компетенции, совершенно одинаковой в городских и волостных судах. О последних Котошихин пишет так: ‘А в царских черных волостях… учинены судейки, человек с 10 (каждой волости) — выборные люди, тех же волостей крестьяне и судятся меж себя по царским грамотам и без грамот, кроме уголовных и разбойных дел’ (XI, I).
Сословные суды. В Московском государстве, при отсутствии сословий, характер сословного суда применяется единственно к судам духовным. От этого понятия надо отличать суды ‘церковные’, власть которых простиралась по известным родам дел на все население, хотя органы духовного суда большей частью были те же. Лица, на которых распространяется духовно-судебная власть, перечисляются в древних церковных устав ах ив судебниках. Сюда относились, кроме духовенства, увечные, получившие чудесное исцеление, вдовы, питающиеся от церкви Божией. Центральной судебной властью церкви был митрополит, а потом (с 1588 г.) патриарх, окруженный, подобно царю, своими боярами. Впоследствии (XVII в.) организуются учреждения: ‘Патриарший двор’ или ‘Разряд’, ‘Тиунская изба’ или ‘Приказ церковных дел’ (первый может быть более отнесен к сословным учреждениям, второй — к церковным), но компетенция последнего, кажется, ограничивается пределами московской епархии.
Подобные же учреждения были в каждой епархии при местном епископе, по постановлению соборов (Стоглавого и собора 1667г.), при архиереях должны быть два судебных учреждения (приказа): одно из лиц духовных, другое из архиерейских бояр, первое ведает церковный суд, второе — суд сословно-духовный, т.е. суд над лицами духовными по общим делам. При этом главная судебная власть остается в руках архиереев, к которым идет доклад (Стога., гл. 68). Местная церковная судебная власть распределяется по частям епархии — десятинам, в каждой из которых суд ведал десятильник — лицо светское (должность, образовавшаяся из чиновников, посылаемых для сбора десятины), права власти его скопированы с государственно-наместничьего управления. В монастырях судебная власть принадлежит ‘черному собору’ и специально ‘судебному старцр.
Многие из других классов общества подчинялись специальной судебной власти, но так как они не были сословиями, то судебная власть в них может быть названа профессиональной: таковыми были суды голов стрелецких, казачьих и мн. др., компетенция которых ограничивалась гражданскими исками и низшими уголовными делами (Ук. кн. зем. прик. ст. III).
Вотчинный суд. Виды вотчинного суда соответствуют разрядам владельцев вотчин. А именно: а) дворцовый суд для суда над крестьянами дворцовых вотчин, центральный орган его — Большой дворец в Москве: в селах и волости судили посельские и приказчики (Котошихин, XI, I), б) вотчинный суд монастырей и других церковных учреждений ведается патриаршим дворцом в Москве, местными епископскими дворами в епархиях и монастырскими судебными властями, а в селах тиунами и приказчиками, в) Суд светских владельцев (Котошихин, XI, 3) в больших вотчинах составляет также сложное учреждение, в которое входят ‘приказ’ при особе боярина в Москве, главные приказчики для целого ряда вотчин одного боярина в известной местности и ‘вотчинная съезжая изба’ и приказчики в отдельных вотчинах. Местные вотчинные судьи получают наказы, во всем сходные с наказами царским воеводам, в них круг власти определяется точно. Между этими органами вотчинного суда во всех разрядах его существуют инстанционные отношения (перенос дел по апелляции и по докладу). Пределы власти вотчинного суда ограничиваются исками и решением низших уголовных дел: по Котошихину, дворцовый суд ведает, кроме ‘уголовных и разбойных, и татинных и пожеглых дел’, вотчинно-церковный суд — ‘кроме разбойных и иных великих уголовных дел’, а суд вотчинников светских — ‘кроме разбойных и иных воровских дел’ (XI, 1-3). Круг лиц, подлежащих вотчинному суду, ограничивается людьми, зависящими от вотчинника, если иногда приказчики бояр судят и пытают церковных людей (дьяков), то это — злоупотребление. В вотчинах были свои тюрьмы и колоды. Основания вотчинно-судебной власти в Московском государстве не вполне частные, но частно-государственные: право суда приобретается по частным сделкам (вместе с приобретением вотчин), но суд отправляется в государственных интересах, сначала государство определяет в жалованных грамотах пределы вотчинного суда и самое право суда только тем, кому дана грамота, затем, когда утверждается общая норма этого суда для всех владельцев, регулирует его, участвуя в назначении судей: архиерейские бояре назначаются с согласия государя, в вотчинах вводятся губные и земские учреждения (что, впрочем, при ином ходе развития права, могло усилить власть суда (см. выше ст. 196)).
Иногда право частного (не вотчинного) суда непосредственно исходит от государства: таков, например, суд откупщиков. В одной жалобе царю XVII в. читаем: ‘Во 133 году откупили мы, холопы твои, на 134 год (1626) в Нижнем Новгороде у воеводы Ивана Дмитреевича Плещеева да у дядька Семена Собакина кабацкой и зерновой и картовой и всякой кабацкой суд’ (т.е. суд об игре в зернь и в карты и вообще суд по делам, возникающим в кабаках). Но земский староста Нижнего Новгорода ‘всякой кабацкой и зерновой и картовой суд отнял и судити нам, холопям твоим, не велел…’ и т.д. (челобитная 26 нижегородских стрельцов-откупщиков 9 июля 1627 г. — Русск, ист. библ., т. II, N 223).
Участие население в суде. Как в судах государственных (провинциальных), так и в сословных и вотчинных суд производится при участии местного населения, а именно выборных правителей общин — сотских и старост и судных мужей (до XVI в.) или целовальников (с XVI в.). Судные мужи — это лучшие или ‘добрые люди’, представлявшие население не по выбору, а по своему положению в местном обществе, в неопределенном числе (уст. Бел. гр., ст. 19, Суд. 1-й, ст. 38), это остаток древнего участия в суде целой общины. С середины XVI в. институт судных мужей переходит в учреждение целовальников, т. е, лиц, специально выбранных для суда и целовавших крест, число их в каждой волости и посаде не определено законом. В вотчинно-церковных суд ах к составу судных мужей присоединялся местный священник (ак. арх. эксп., I, N 258), в вотчинно-светских судах избираются населением крестьяне ‘добрые, разумные, правдивые’, на них присылается барину ‘выбор за поповою рукою’. В церковно-сословных судах судными мужами были поповские старосты и десятские священники (Стоглав, гл. 68). Следует, однако, иметь в виду, что существование судных мужей и целовальников не отстранило вполне участие целых общин в деле суда, при одном случае суда, когда приказчик боярина Морозова жестоко пытал обвиняемую женщину, то за нее ‘миром вступилися’ и клеветник-обвинитель признался ‘при выборных, при целовальниках и при всем мире’ (Забелин. ‘Большой боярин’). Участие населения в суде признано необходимым сначала по обычаю, потом по закону в местных грамотах (Белоз. уст. гр. ст. 19, ‘наместником и тиуном без добрых людей не судити суд’) и судебниках (Суд. 1-й, ст. 38, Суд. цар. 62). Роль судных мужей и целовальников определяется следующими чертами: они удостоверяют (при докладе), что суд действительно был и именно такой, как записано в судном списке (Суд. цар., 62), отстраняют взяточничество и пристрастие на суде (Уст. Важск. грам.), определяют меры средств пресечения обвиняемому уклоняться от суда, т.е. могут заменить арест порукой (Суд. цар., 70 и 72), и несомненно участвуют в решении вопроса о праве как знатоки местного обычного права.
Инстанции. В начале московского периода инстанционных отношений между органами суда незаметно, так как единый источник судебной власти — вел. князь — лишь делегировал на время свое право суда другим лицам*. В XV в., при системе кормления, складываются две инстанции: провинциальный суд наместников и волостлей и центральный суд — бояр и вел, князя. В XVII в. можно различить три инстанции: суды провинциальные, приказы и боярскую думу. Впрочем, этот порядок далеко не может быть признан правильным, многие приказы судили в качестве первой инстанции, например, земский приказ для гор. Москвы. С другой стороны, губные и земские власти, а также воеводы более важных и отдаленных городов получали право безапелляционного суда. Дела могли переходить из низших в высшие инстанции по докладу (Суд. 1-й, ст. 16) и по жалобе, что называлось ‘пересуд’ (Суд. 1-й, ст. 64 и Суд. ц. ст. 51). Апелляция каждый раз являлась жалобой на умышленное неправосудие и имела вид суда с судьей, хотя закон знает уже и возможность добросовестного неправого решения (Суд. цар. 2).
_______________________
* Среди особенностей московского процесса отмечают порядок, по которому истец обращается к вел. князю или царю с жалобой, от него получает судебную грамоту или наказ судье решить дело, иногда при этом на суде царя происходит предварительное разбирательство (судоговорение), судьей мог быть дан судья, компетентный по общему порядку, но мог быть и специальный судья (иногда по указанию и желанию сторон — при третейском, особенно межевом разбирательстве) — это собственно данный судья’. Иногда эту черту московского процесса сопоставляют с jus и judicium римского процесса, хотя только с внешней стороны (см. П. Беляев: ‘Специальное назначение судей и пр.’). Прежде всего надо отметить, что означенная особенность присуща главным образом ранним временам Московского периода, т.е. XV и первой половине XVI в.. и объясняется, думаем мы, неустановившимся инстанционным порядком: все идут со своими делами к великому князю, от него ждут наилучшей правды: вел. князь или прямо отсылает их к компетентному или специальному судье, или выслушивает стороны, но в окончательное разбирательство не сходит, что при увеличении территории становится для него невозможным. От фактов, относящихся к анализируемому явлению, нужно отличать давание судей для следственной части процесса. Вея. князь, по особым привилегиям для духовенства, дела церковных учреждений разбирает сам, а в более раннее время все дела дворян и детей боярских подлежали также его суду, так как большая часть этих дел (как по личным искам, так и имущественным) требовала осмотра на месте, или опроса окольных людей, или производства повальною обыска, то государь для этой части процесса (‘обыскной’) указывает данного судью и дает ему грамоту (наказ), а затем велит (по окончании обыска) ‘список и […] (определение меж) пред собою сложит’. Затем суд и приговор дает сам царь и великий князь. Надо также отличать ‘приказы’ царя кому-либо из бояр и дьяков решить дело вместо него, ибо и в привилегиях лицам, получившим право судиться только у царя и вел. князя, обыкновенно говорилось: ‘сужу я сам или кому прикажу’.
Из этих ‘приказов’ и образовался впоследствии суд приказов как постоянных инстанции, когда компетенция их перестала быть делегацией’ ad hoc и отделилась от непосредственной деятельности верховной власти (ср. выше о начале инстанционного порядка в В. Новгороде).
_______________________
Подсудность. В Московском государстве господствует подсудность территориальная. Правда, до Судебника лица служилого класса не подчинялись суду местных воевод, но это объясняется не сословным их положением, а лично-служебной зависимостью их от вел. князя. С устройством земских учреждений подсудность земских судов ограничивалась тяглыми лицами, но с возникновением воеводского управления за первыми остался только один низший род дел, а судам воеводским подлежали все остальные виды дел известной территории без различия классов. Из общей территориальной подсудности исключается духовенство по отношению к тому роду дел, который подлежал духовному суду. В XVII в. лица разных служебных профессий также освобождались по некоторым делам от подсудности местной: так, стрельцы в провинциях подлежали в гражданских делах суду своих голов, но по преступлениям низшего порядка — суду местных воевод, а по преступлениям высшим — суду губных властей. Если преступник и лицо потерпевшее оба стрельцы, то вместе с воеводой судит и голова. Столкновение подсудностей первоначально вело постоянно к устройству общих судов, т.е. совокупного разбора дела судьей истца и судьей ответчика (см.дог. Дм. Дон. с твер. кн. 1368 г., губн. моек, зап., ст. 5-8). Но впоследствии ‘суд вопчей’ остался только для дел между духовенством и прочими гражданами (Суд. 1-й, ст. 59 и Суд. цар., ст. 91), т.е. удержался при столкновении подсудности сословной, а также в делах между жителями разных уделов (Суд. цар., ст. 100). При столкновении же подсудностей территориальных явились суды смесные, при которых судья истца не судит вместе с судьей ответчика, а лишь дает пристава, который присутствует при суде для наблюдения за интересами истца и за исправным получением пошлин, следующих его судье (Суд. цар., ст. 30), при этом встречные иски разрешает тот же судья. В эпоху Уложения окончательно устанавливается принцип о принадлежности права суда судье ответчика.

II. Судопроизводство

В Московском государстве единство процесса уже разрушается: образуется различие между ‘судом’ (обвинительным процессом) и ‘розыском’ (следственным процессом).
История постепенного образования различия между судом и розыском такова. До судебников всякий процесс был обвинительным. Со времени возникновения губных учреждений из общей нормы выделяется особый процесс для дел разбойных, а потом для дел по убийству и татьбе с поличным. Первоначально это не был процесс, а лишь средства поимки и наказания ‘ведомых лихих людей’. Но так как такими людьми начали считать не только схваченных на месте преступления, но и рецидивистов и людей, ‘облихованных’ общиной, то пойманных лихих людей стали расспрашивать, не совершали ли они прежде преступлений, стали доискиваться мнения общины через повальный обыск. Таким образом короткая процедура казни ведомых лихих людей превращается в процесс. К этому присоединяются расспросы пойманных о их сообщниках, чем уже обнаруживается, что государство само преследует лихих людей.
Процесс, составившийся таким образом, до Уложения стоит рядом с обвинительным и независимо от него. После Уложения следственные начала проникают и в ‘суд’, пока, наконец, при Петре всякий процесс делается розыском.
Границы между ‘судом’ и ‘розыском’, по московскому праву, не совпадают с границами уголовного и гражданского судопроизводства по современному праву: все дела гражданских крепостные решаются розыском, наоборот, все дела уголовные, совершаемые неведомыми лихими людьми, судятся обвинительным процессом (‘бой и грабеж’).

Суд (обвинительный процесс)

Сторонами в процессе могли быть все: монахи, холопы, несовершеннолетние (см. Суд. 1-й, ст. 49, Суд. цар., ст. 17, по ср. Улож., XVI, 23, XVII, 13, о праве холопов ук. кн. вед. казн., ст. XX), не могут искать люди, обвиненные в крамоле и ‘составе’ и в клятвопреступлении, а также дети на родителей (см. уст. кн. вед. казн., ст. XX, Уд-лож., XXII, 6).
Взаимное отношение сторон до суда (вызов) определяется и здесь договором, но в заключение договора власть вмешивается гораздо решительнее, чем в древнерусском процессе. Отношения устанавливаются посредством ‘челобитной’, ‘приставной памяти’ и ‘срочной’: первая определяет границы спорного права, вторая — к какому судье идти (что, впрочем, в московскую эпоху не следует понимать в строгом смысле при общем государственном распределении подсудности), третья определяет срок явки (который также уже зависит не от договора сторон, а от усмотрения судьи, так что иногда сроки наметывают силой). В средине московского периода некоторые местности и классы выхлопатывали себе постоянные общие сроки для вызова в суд, например, крестьяне могли быть вызваны только от 1 октября до 1 апреля (см. указ 1642 г.). Договорные отношения сторон постепенно отстранялись государством: так, вызов через приставную память уступил в эпоху Уложения место вызову через ‘зазывную грамоту’ (Улож. X, 100 и др.), первая удержалась только для Москвы и ее ближайших окрестностей. Различие последствий вызова через приставную память и зазывную память и зазывную грамоту состояло в том, что не явившийся к суду по вызову первого рода тотчас обвинялся без суда, напротив, к не явившемуся по вызову второго рода, но давшему по себе поруку, посылались 2-я и 3-я зазывные грамоты и лишь после того неявившийся был обвиняем без суда, если же ответчик не давался в поруку, то воевода брал его насильно через пушкарей и затинщиков. Кавелин отказывается понять эту разницу двух способов вызова, но основания ее очевидны: в первом случае неявившийся сам нарушает договор, во втором его личная воля не участвовала (см. выше). Лица, на которых возлагалась власть вызова, именовались недельщиками и ездоками в Москве и доводчиками в провинциях (Суд. 1-й, ст. 28-36, Суд. цар., ст. 44-50, 53, 54, уст. Бел. гр., 3-5, 16, 22). Договор скрепляется непременно поручительством, на поруки можно отдать насильно по распоряжению власти (Улож. X, 117,140, 229). Необходимыми поручителями были соседи и сродники (которые составляли между собой круговую поруку, что, впрочем, исчезло в эпоху Уложения. Целью поруки первоначально было не только представление ответчика к суду, но и обеспечение иска в случае его неявки, но в Уложении осталась только первая цель.
Стороны могли не являться в суд лично, их заменяли естественные представители — родственники и люди (Улож. X, ст. 108,109,149, 156,157,185, ср. указн. кн. зем. прик. V, ХШ,3 и 12), только за неимением таких допускаются свободные представители, которые большей частью был холопы (ук. кн. ведом, казн XX) и для которых до 1690 г. не требовалась доверенность. Последствием этого была ничтожность права поверенных и легкая возможность восстановления решенных дел.
На самом суде стороны подают ‘ставочные челобитные’. Последствием неявки в срок для ответчика была выдача ‘бессудной грамоты’, т.е., утверждение права за истцом так, как если бы суд состоялся, неявка истца вела к прекращению иска. Явившиеся не должны были съезжать с места производства суда под угрозой техже последствий, в 1645 г. из этого сделано исключение для дел, основанных на крепостных актах (ук. кн. зем. прик., ст. X, 1, 3, 4, XIII, 4,5. И, XXXVII, и ХЬУН,Улож,Х, 108,109,118,149,185, XVI, 59, XVIII, 22-23, XXJ11,119).
Отношения сторон к суду: стороны имеют лишь отрицательное влияние на состав суда (через отвод судей). В эпоху Уложения пассивная роль судьи в процессе становится все более активной.
Судебные доказательства: 1) Послушество. Послушество принимает в московском процессе следующие формы:
а) Ссылка из виноватых, когда сторона ссылается на одного свидетеля с условием подчиниться обвинению, если свидетель покажет против сославшегося. Ссылка из виноватых имела безусловное значение для обеих сторон до эпохи судебников потому, что тогда еще существовало поле, на которое могла вызвать послуха противная сторона. Ее всегдашнее второстепенное значение есть обвинение той стороны, которая на нее сослалась. Безусловное значение ссылки, по уничтожении поля, признается в следующих случаях: при ссылке одной стороны на отца или мать другого, при ссылке на несколько лиц (не менее 10) служилых (при иске до 50 руб.) и остальных (при иске до 20 руб.), если эти лица показывают единогласно (Ук. кн. ведом. казн., ст. V, 9,Улож., X, 158-159,160.176).
б) ‘Общая ссылка’ — остаток третейского решения споров — есть ссылка обеих сторон на одного и того же или на одних и тех же послухов. Однако закон ограничивает право сторон в в выборе третьих: нельзя ссылаться на людей, слышавших о факте, но не видевших его, обшей ссылкой не может быть лицо, зависимое от одной из сторон. Значение показаний общей ссылки ослабляется в эпоху Уложения: допускается обвинение общей ссылки в подкупе и пристрастии, допускается отвод общей ссылки для другого дела, решаемого в том же заседании.
в) Свидетелями могли быть лица совершеннолетние, не могли быть свидетелями жена против мужа, дети против родителей, холопы против господ. Свидетель го высших классов предпочитался свидетелю из низших: ‘свидетельство одного человека из благородного класса (говорит Герберштейн) значит больше, чем свидетельство многих людей низкого состояния’ (в пер. Аноним., стр. 84). Явка свидетеля обязательна, с неявившегося без уважительной причины взыскивается весь иск, убытки и пошлины (Суд. цар., ст. 18, ак. юрид., N 13).
г) Повальный обыск в делах судных допускается за неимением общей (поименной) ссылки или ссылки из виноватых (см. ук. кн. вед. казн., V, 1, 3-6, уст. кн.разб. прик. VI, сведения о повальном обыске излагаются ниже в истории розыска).
2) Суды Божий, уцелевшие в московском периоде, суть следующие.
а) Поле в эпоху Судебников еще общеупотребительно, оно происходит между истцом и ответчиком, послухом и стороной и между послухами одной стороны при разноречии их. Стороны должны иметь стряпчих и поручников, которые, наравне со сторонними, отклоняйся от участия в битве, равенство сторон наблюдается теперь физическое, Наймитство (Суд. цар., 13 и 14) допускается так же, как . в Псковской судной грамоте. Поле допускается только в личных исках: бой, заемное дело, пожог, душегубство, разбой, татьба (Суд. 1-й, 4-7, 69, Суд. цар., 13-14, ук. кн. вед. казн., V, 15). Поле исчезает незаметно в начале XVII в.
б) ‘Крестное целование, т.е. присяга сторон, допускается в исках, превышающих 1 руб., для лиц совершеннолетних и целовавших крест не более двух раз в жизни. Вспомогательное значение ее при поле такое же, как и в древнем процессе, она постепенно заменяет поле. Право присяги решается жребием (Ук. кн. прик. холоп, суда, ст. X, Указ, кн. зем. прик. X, 6, XIII, 12, XXXI, 4, Улож: XIV). Форма присяги была обставлена особенной торжественностью: присягали сначала в одной для того назначенной церкви в Москве (Николы Старого на деревянном кресте), затем в приказах, но в присутствии дворян, целовальников из сотен и подьячих, которые читали при этом извлечения из правил св. отцов и градских законов о клятвопреступлении, после указа 1673 г. (19 декабря) присяга совершалась в Москве в Архангельском соборе. Приводили к акту присяги три раза, причем в первые два раза лишь увещевали намеревающихся присягнуть, только в 3-й раз допускали к присяге. Несмотря на эту религиозную торжественость присяги, присягающий мог заменить себя естественным (но не наемным) представителем (муж за жену, сын за мать, люди за своих господ).
в) ‘Жребий’, кроме вспомогательного (указанного выше) значения, в эпоху Уложения получает самостоятельное в делах менее рубля и в исках на лицах духовных.
3) Письменные акты только в эпоху Уложения и только крепостные имеют безусловное значение, в эпоху Уложения их можно было отвергать только при уголовном обвинении противной стороны в насильственном исторжении акта или подлоге (ул. кн. зем. пр., XXIV, Улож., X, 246-247).
Судебное решение, сила судебных решений. Прежде, при отсутствии письменного делопроизводства в личном интересе судей в процессе, была легкая возможность восстановления решенных дел. Восстановление дел было особенно часто при перемене лиц, бывших субъектами спорного права (при переходе прав, утвержденных судом, по наследству, и другим путем), и при смене лиц, представляющих судебную власть (особенно же при наступлении нового царствования). Судебник 1-й косвенно запрещает восстановление решенных дел (в ст. 97). Уложение воспрещает, под страхом наказаний батогами и уплаты ‘проестей’ и волокит, повторение иска, если это тот же самый иск, против того же самого лица, в исках вещных смена физических лиц — субъектов прав, например, епископов и игуменов в церковных вотчинах, помещиков и вотчинников в частных, не признается обстоятельством, допускающим восстановление решенного дела. Дела, решаемые мировой сделкой, требуют записи об этом, чтобы их вновь не начинать (Улож., X, 154, XV, 1-5). Судебное решение с самого начала Московского государства облекалось в форму ‘правой грамоты’.
Что касается способа исполнения судебных решений, то все личные иски обращаются на лицо. Отсюда ‘правеж’, самая обыкновенная (но не единственная) форма, которая состоите битье прутьями перед приказом ежедневно, с 1-го часу дня до окончания заседания. За каждые 100 руб. полагается один месяц правежа для всех и 2 месяца — для служилых (которые не выдаются головою до указа 15 января 1628 г., когда велено было выдавать и их ‘головою до искупа’: см. ук. кн. зем. пр., X, 7). На правеж могли до 1681 г. быть взяты холопы и крестьяне за господина, после 1681 г. это право осталось только за самыми высшими лицами. При недействительности этой меры следует выдача головою обвиненного оправданному. Выдаются должники с малолетними детьми, а по указу 1688 г. — и с женой, заработная плата мужчинам таксируется по 5 руб., женщинам по 2,5, детям свыше 10 лет — по 2 руб. в год. При конкурсе следует поочередная отработка долга. Со времени Уложения взыскание постепенно распространяется на недвижимую собственность: на пустые вотчины, с 1656 г. — на пустые поместья, а с 1685 г. — на всякие имущества (Суд. цар., ст. 55, уст. Важ. гр., ук. кн. зем. пр., X, 7-8, ук. вед. казн, ст., III, XII и XVI).

Розыск

I. Стороны. В розыске истцом является государство, это начало развивается постепенно: через запрещение самосуда (Уст. кн. разб. прик. 66, Улож. XXI, 79), возложение на общины обязанности отыскивать преступников и большой повальный обыск, запрещение мировых по уголовным делам и обязанность частного лица продолжать начатый (уголовный) иск (Уст. кн. разб. прик. ст. 41, ук. кн. зем. пр., ст. IV). Твердое применение этого начала к государственным преступлениям совершенно понятно.
В розыске отношение сторон до суда уже не договорное: вместо приставных здесь практикуются ‘записи’ (см. Суд. ц. 75), ‘зазывные грамоты’, приказ арестовать и привести обвиняемого и ‘погонные грамоты’ — приказ местным властям и соседям поймать обвиняемого. Одно из характерных отличий древнерусского права есть широкое развитие поручительства взамен ареста, обыкновенно поручителями были родственники и члены той же общины (см. Судеб. 1-й, ст. 34-36, губн. Белг. гр., Судеб, цар., 53,54,70, Уст. Важ. грам., уст. кн. разб. прик. ст. 4 и V).
Положение сторон на суде. В розыске сам суд изыскивает доказательства, судоговорение превращается в ‘допрос’ и ‘очную ставку’: за сговор с обвиняемым истец подвергается сам пытке. К этому же ведет ‘сыск’ (обзор следов преступления на месте).
2) Средства розыска: а) поличное, которое имеет силу лишь тогда, когда вещь вынута у обвиняемого из-за замка (уст. Белоз. гр., ст. И, уст. кн. разб. пр., 21-23, Улож., XXI, 50-57). Древнее безусловное значение поличного постепенно падает.
б) Повальный обыск есть остаток старинного права общин участвовать в суде, существует мнение, по которому обыск возникает из обязанности общин ловить преступников (см. Суд. 1-й, ст. 13). При возникновении розыскного процесса (в губных учреждениях) обыск превращается в судебное доказательство, превышающее по своей силе все другие, в эпоху указных книг и Уложения он делается одним из судебных доказательств, сила которого может быть ограничена другими доказательствами (повальный обыск в делах судных введен по примеру розыскного процесса). Хотя он признан неотводимым, но при противоречии обыска другим доказательствам, особенно собственному признанию, обыск ведет к нерешительному приговору (т.е. нейтрализует силу остальных судебных доказательств). Вообще сила обыска падает по мере превращения его в одно из судебных доказательство (Суд. 2-й, ст. 52,56). Форма обыска такова: по наказной памяти обыскные люди собираются в город и подают голоса лично. Прежде (до указа 1588 г.) обыскные люди высылались в Москву для проверки обыска (ук. кн. вед. казн, ст., X и cr.V, 3). Число обыскных людей неопределенно, Судебник назначал 10-15 детей боярских или 15-20 крестьян, уставные грамоты — от 50 до 10 человек. В период указных книг и Уложения различается большой и малый повальный обыск. При обыске не должны быть ни стороны, ни их поверенные. ‘Порозжие столбцы’ — бланки — при обыске запрещены в 1691 г. Обыскной список отсылается судье. Показания большинства решают дело, но единогласие тем не менее требуется (уст. кн. разб. пр. ст. 7, Улож., XXI, 42), при разделении голосов на большинство и меньшинство производится дознание — какая сторона солгала, солгавшая наказывалась денежным штрафом или кнутом, при разделении на равные части обыск повторяется (ук. кн. вед. казн., V, 4-5, уст. кн. разб. пр., VI). Допускался отказ людей от определенных показаний, т.е. заявление их о неведении насчет лица или факта (уст. кр. разб. пр., ст. 11). Эти обстоятельства уменьшали свободу и беспристрастие в показаниях обыскных людей, а это уменьшало силу показаний повального обыска (уст. кн. разб. прик., ст. 6, 8-9). Беспристрастию показаний обыскных людей мешала и полицейская обязанность общин указывать воров и разбойников. Со времен новоуказных статей 1669 г. обыск переходит в простое свидетельское показание.
в) Собственное признание и пытка. До узаконений царя Федора Иоанновича собственное признание не было необходимым и последним способом судебных доказательств в розыске (уст. кн. разб. пр., ст. 9, ср. ст. 6), хотя вынуждение собственного признания пыткой началось уже в первом периоде(см. выше). Судебник 1497 г. предписывает пытать татя ‘бесхитростно’ (т.е. усердно), целью пытки, впрочем, было тогда не столько вынуждение собственного признания, сколько оговор других людей — соучастников преступления. Царский Судебник усиливает значение собственного признания как цели пытки (Суд. 1-й, ст. 34, Суд. цар., 56). Со времен указа царя Федора Иоанновича пытка становится главным средством розыска и практикуется в разнообразных формах (преимущественно в форме ‘дыбы’) до времен Екатерины II.
4) Приговор и его исполнение. В розыске возможны нерешительные приговоры, именно при противоречии доказательств, а потом всегда при отсутствии собственного признания, если нет собственного признания, но обыск ‘лихует’ обвиняемого, то этот последний, вместо следовавшей ему казни, заключается в тюрьму пожизненно (Уст. кн. разб. прик. 12), если же на обыске одобрят, то обвиняемый дается на чистую поруку е записью, ‘что ему впредь не красти и не разбивати’ (Улож. XXI, 29, 36 и др.).
Приговоры по розыскным делам приводятся в исполнение силами самого государства. В отношении к уголовным делам право государства и наказание преступника постепенно торжествует над правом частных истцов (потерпевших) на вознаграждение.

Период империи*

Уже в конце московского периода следственные начала в значительной степени проникли и в обвинительный процесс, а границы розыска (в тесном смысле) постепенно расширялись за счет форм общего процесса. Но до Петра Вел. вообще надо признать еще состязательные формы процесса общим явлением, а следственные — исключением. Петру I принадлежит обратная постановка дела. Ему не нравились сложные и состязательные формы суда, ему не нравилась свобода сторон в назначении цены иска, наем поверенных (‘нанимают за себя, в суд… ябедников, воров и душепродавцев’, — говорит он е укоризной). Сначала реформатор воспользовался готовыми (московскими) формами розыска, предписав в 1697 г.: ‘суду и очным ставкам не быть, а ведать все дела розыском’ (П. С. 3., N 1572). Затем к воинскому уставу 1716 г. было приложено ‘краткое изображение процессов’, заимствованное из западных источников, здесь нашло себе место полное применение понятия следственного (инквизиционного) процесса, процесс становится тайным и письменным (вместо судоговорения установлен двухкратный обмен бумаг между сторонами). Поверенные допускаются только при невозможности для сторон лично явиться в суд и только по некоторым делам. Важнейшим недостатком петровского ‘процесса’ обычно считают введение им учения о формальном значении доказательств (т.е. заранее установленной оценке их законом, а не судьей). Но при исключительном господстве следственных начал в процессе это скорее достоинство, чем недостаток: ибо произвол, данный судье, был столь велик, что без ограничения его теорией формальной силы доказательств самое понятие о суде утрачивалось бы: приговор является простым распоряжением судьи по его усмотрению. Судебные доказательства, допущенные ‘процессами’, следующие:
______________________
* О реформах Петра I и Екатерины II в области судоустройства см. выше.
______________________
а) Собственное признание — ‘это лучшее свидетельство всего света’, Благодаря такому ошибочному взгляду процесс преимущественно направляется к исторжению собственного признания пыткой, применение которой еще более возросло сравнительно с московским периодом.
б) Свидетельские показания. Здесь уже находим подробное обозначение качеств свидетелей со стороны моральной, пола, общественного положения и отношения их к сторонам. Во-первых, к свидетельству вовсе не допускаются люди опороченные, не только no infamia mediate, но и immediata (преступники, явные прелюбодеи, люди, не бывшие у исповеди), во-вторых, сила свидетельских показаний выше, смотря по тому, если свидетель мужчина (а не женщина), знатный человек (а не простолюдин), духовный (а не светский) и ученый, в-третьих, свидетельство родственников вовсе не принимается. Число свидетелей определяется со стороны минимума: показание одного не считается совершенным доказательством.
в) В петровском процессе уцелел один из видов суда Божия, а именно очистительная присяга, к которой допускается обвиняемый в том случае, когда против него не было других достаточных улик, впрочем, законодатель неодобрительно смотрит на присягу, предпочитая лучше оставить человека в подозрении.
В числе лучших доказательств считались письменные (разумеется, в делах гражданских).
Оценка относительной силы доказательств выражается в ‘процессах’ терминами ‘совершенное доказательство и ‘несовершенное’, но эти категории в действительности вовсе не применяются к перечисленным видам их. Всякое доказательство принимается за совершенное только при известных условиях: так, собственное признание (‘лучшее свидетельство всего мира’) должно быть проверено, свидетельские показания оцениваются судом по лицам свидетелей и обстоятельствам, даже присяга (остаток прежних безусловных средств процесса) заподозревается допущением возможности клятвопреступления. Остаются только косвенные улики, совокупности которых воинский процесс отказывает в силе непреложного доказательства.
Законодатель не объяснил, к какого рода судам и делам должно быть применено ‘краткое изображение процессов’. Очевидно, по первоначальной его мысли, применение его ограничивается военными судами. Иначе трудно сказать, почему через 7 лет после издания воинского устава последовал (1723 г.) новый устав судопроизводства, озаглавленный, ‘О форме суда’ (П. С. 3., N 4344). Это есть восстановление старого состязательного процесса с некоторыми (впрочем, существенными) изменениями: все изменения клонятся к сообщению судье более активной роли при борьбе сторон, так как ‘на судах много дают лишнего говорить’, тогда введена форма прошений по пунктам, стеснение сторон в сроках явки к суду.
‘Суд по форме’ должен был иметь применение во всех невоенных судах, в том числе уголовных: ‘все суды и розыски имеют по сей форме отправляться (говорится в указе), не надлежит различать как прежде бывало один суд, другой розыск, но только один суд’. Некоторые главные постановления суда по форме не применяются, однако, к делам об измене, ‘злодействе’, оскорблении величества и бунте (ст. 5). Уже при самом Петре I (1724 г.) действие ‘процессов’ и ‘формы суда’ распределено по отношению ко всем судам империи так: последняя должна действовать при решении гражданских дел (‘партикулярных’), первые в делах уголовных (‘доносительных и фискальных’). 3 мая 1725 г. сенат истолковал, что под названием ‘злодейства’ разумеются преступления против веры, убийство, разбой, татьба. Итак, общее значение суда по форме исчезло, к этому привели практика и последующие узаконения: с одной стороны, воинские ‘процессы’ реципированы для невоенных судов, с другой — найдено было невозможным руководствоваться в уголовных судах ‘судом по форме’. Однако такая двойственность форм процесса (гражданского уголовного) не удержалось: как узаконения так и практика решительно склонялись в сторону инквизиционного процесса. Екатерина II (ук. 27 июля 1765 г.), предписав руководствоваться ‘формою суда’, тем не менее тут же отменила устное судоговорение и ввела письменное производство (для судных комиссий, учреждаемых за счет обвиняемых). Замечательно, что и депутаты Екатеринской комиссии не одобряют состязательный процесс, как он установлен в ‘форме суда’, но это и неудивительно, ибо от состязательного процесса осталась, действительно, только форма, которая лишь усложняла и удлиняла процесс, между тем как самые дела решались по инквизиционному усмотрению судей. Распределение при Екатерине II гражданского и уголовного суда по двум палатам не привело к установлению двойственного процесса. ‘Форма суда’ постепенно забывалась, существуя в законе до последнего времени (Свод зак., т. X, ч. II, ст. 1062-1125).

ДОПОЛНЕНИЕ КО ВТОРОЙ ЧАСТИ

М. I. Происхождение и значение служилой кабалы

Происхождение и дальнейшая история кабального холопства не возбуждали никаких недоумений, когда, согласно с источниками, признавалось, что кабала есть второй фазис закупничества, т.е. состояние временного холопства, возникающее из личного заклада за долг с отработкой процентов. Переход от закупничества к служилой кабале состоял в том, что, в силу невозможности уплатить долги при обязательной отработке процентов, подобная сделка потеряла характер долговой и превратилась в сделку о поступлении во временное холопство с удержанием, однако, формы договора займа. Конечно, желательно было бы знать, когда именно образовался институт каб алы. Было бы удобнее, если бы мы могли определять возникновение сложных юридических институтов числами годов и месяцев, к сожалению, этого не бывает: например, некоторые ученые полагают, что прикрепление крестьян нельзя не только определить 1592-м и 1587-м гг., но даже нельзя обозначить точно век этого события.
Мы полагаем только, что все существенные условия кабалы образовались весьма рано, во всяком случае, это явление существовало в те века, когда памятники говорят нам о кабальных холопах, такие указания до сих пор открыты только в памятниках XV в.. но. нет сомнения, могут быть отысканы и гораздо раньше. Затем мы можем с несомненностью обозначить только те фазисы, которые отмечены в законе, а именно Судебник 1 550 г., воспретив личный заклад за долги в одной статье, окончательно определил сущность служилой кабалы как сделки, отдельной от договора займа, в другой своей статье. Затем закон 1586 г. утвердил особый способ укрепления кабалы, а указ 1597 г. определил прочие условия ее, уже давно складывавшиеся в обычае. Такова, думаем мы, несложная история кабалы. Между тем некоторые историки и юристы, считая кабалу явлением новым, делают различные попытки объяснять ее происхождение именно в XVI в. Так, проф. Ключевский предполагает, что причиной возникновения кабального холопства был ‘какой-нибудь перелом, совершившийся в народном хозяйстве’, хотя сам прибавляет, что ‘трудно объяснить, что именно произошло тогда (в XVI в.) в народном хозяйстве’, однако догадывается, что тогда чрезвычайно увеличилось количество свободных людей, которые не хотели продаваться в полное рабство, но не могли поддержать своего хозяйства без помощи чужого капитала’. На это Н. Павлов-Сильванский справ едливо возражает: какое могло быть собственное хозяйство у человека, который обязывается жить ‘по вся дни’ во дворе господина и работать на него, прибавим. — и с женою и с детьми? Но сам Павлов-Сильванский допускает тут же (стр. 9) собственную догадку, весьма похожую на гипотезу проф. Ключевского: ‘Возникновение условного холопства (т, е. кабалы), говорит он, не случайно совпадает с началом известного отлива населения на окраины’, вследствие чего произошло ‘уменьшение наличного числа лиц, готовых продаться в рабство’. Если есть возможность убежать на окраины, сохранив свободу, то зачем продаваться в рабство, хотя бы и временное? Да и зачем потребовалось отыскивать какой-то случайный ‘переворот’ в XVI в.. когда мы имеем дело с явлением исконным и всеобщим, каково временное рабство из личного заклада за долги? Предполагаемый переворот совершился около середины XVI в., а кабала под этим самым именем известна с XV а. под именем же закупничества — с незапамятной древности. Так одно недоразумение влечет за собой другое: проф. Сергеевич, отвергнув связь кабалы с закупничеством, начинает историю кабалы не с XVI в. (Юр. др. I, 147) и говорит, что кабальное холопство ‘возникло в силу житейской практики’, и ‘московские государи нашли их (кабальных холопов) уже существующими’. Какая же это житейская практика? ‘Из договора займа возникло кабальное холопство’. Все это близко к истине. Но затем мы встречаем неожиданное дополнение: ‘появлениев нашей практике заемных расписок — кабал — никак не может быть старше конца XIII в.’ (стр. 148). Почему это? Почему именно конца XIII, не начала или середины, или XII? Автор не объясняет. Загадка, однако, понятна: к концу XIII в. относится пространная Русская Правда, а в ней статьи о закупничестве, которые как раз соответствуют понятию кабалы, но которые проф. Сергеевич толкует в смысле договора найма.
Дальнейшая история кабалы у наших ученых также наполнилась недоразумениями, так сказать, добровольными, ибо источники не дают повода к ним. А именно: ‘первое упоминание о них (кабальных холопах), — говорит проф. Сергеевич, — относится к 1509 г. (Собр. гос. грам. и до. I, N 112). При открытии новых памятников, быть может, найдется и более раннее упоминание. Но не в этом дело. Что содержится в этом ‘первом’ известии? Кн. Димитрий Иванович отпускает в 1509 г. на волю ‘приказных своих людей, полных холопов и кабальных’. Что из этого следует? Следует, конечно, что кабальные люди суть холопы, хотя и временные, что пока они не уплатили долга, они полностью подчиняются правам господина (кроме права отчуждения и, конечно, жизни). Проф. Сергеевич, напротив, делает совсем другой вывод: ‘кабальные в это время не холопы. Они люди свободные. Только фактически они не свободны’. Кабальный лишен права уйти от своего господина, он не имеет права на плоды своего труда, он подлежит наказаниям по усмотрению господина. Поэтому предпочитаем держаться терминологии памятников и считать таких людей кабальными холопами, а не людьми свободными.
На чем основывается это временное рабство в середине XVI в.? Проф. Сергеевич утверждает, что основанием служит по-прежнему договор займа. Однако Судебник царский воспретил держать должника за рост у себя во дворе на службе: ‘А кто займет сколко денег в рост, и тем людей у них не служити ни у кого, жиги им о себе, а на денги им рост давати’ (ст. 82). Здесь очевидное противоречие понятию о служилой кабале как службе за рост кредитору. Между тем тот же Судебник нимало не запрещает служилых кабал, а, напротив, определяет их в другой своей статье (78) так: ‘А которые люди вольные почнут бити челом князем, и бояром, и детем боярским и всяким людем, а станут на себя давати кабалы за рост служити, — и боле пятнадцати рублев на серебреника кабалы не имати’. Такое крупное противоречие памятника самому себе, очевидно, есть мнимое: не закон противоречит себе, а мы противоречим ему, относя обе статьи к одному и тому же явлению (договору займа). В нашем издании Судебника царского давно сделана попытка объяснить это кажущееся противоречие, но проф. Сергеевич, умалчивая об этом, дает свое изъяснение: ‘До половины XVI века кредиторы выговаривали иногда в свою пользу оба вида вознаграждения по одному и тому же долгу. Они обязывали должников своих служить им и, кроме того, платить долг деньгами’. Следует ссылка на 82-ю ст. Судебника царского, которая именно и требует объяснения. С тех пор пущен в научную литературу термин, не существующий в законе, ростовые кабалы, т.е. акты договора займа, который мог быть с ростом и без роста и не имеет ничего общего со служилой кабалой. Ни в каких памятниках, а еще менее в Судебнике не говорится о таком двойственном росте. Да он и невозможен, когда речь идет о службе за рост. Подобного явления не знает ни одна правовая история какого бы то ни было народа, оно и практически невозможно: ибо человек, служащий во дворе, не имеет никаких средств добывать имущество для уплаты роста.
Ключ к толкованию более правильному дает сам Судебник. Он ставит статью (78) о кабале непосредственно за статьями о полном холопстве и говорит не о том, чтобы кто-либо занял деньги у другого, а о том, что ‘люди волные учнуть бити челом князем и пр., а станут на себе давати кабалы за рост служити’. Далее закон предписывает ‘более пятнадцати рублев на серебряника кабалы не имати’. Если это долг, то как мог закон предписать, чтобы заем не простирался свыше 15 рублей? Полагаем, что здесь мы имеем дело с фикцией, что в действительности дающий на себя кабалу мог не получать ни полушки (мог что-либо и получить, но сущность сделки не в этом): он бьет челом на службу к боярину, но не в вечное холопство*.
______________________
* Проф. Дьяконов (Журн. мин. юст., 1990 г. III, стр. 303-304) не удовлетворен этим объяснением и ищет своего, которое оказывается вполне загадочным. ‘На поставленный вопрос (о назначении максимума в 15 р.) можно ответить словами автора (т.е. нашими): кредит займа по служилой кабале установлен для обеспечения возможности выкупа кабальному по сумме, обозначенной в кабале, и для устранения возможности превращать службу за рост в полное холопство. Но чтобы обеспечить применение этих правил е интересах кабальных, законодатель установил правило, изложенное в ст. 82: ‘А кто займет сколько денег в рост, и тем людем у них не служит ни у кого, жиги им о себе, а на деньги им рост давати’. ‘Таково, полагает (заключает) проф. Дьяконов, соотношение этих двух статей Судебника’. То есть для облегчения выкупа и службы запрещено совсем поступать на службу? Мы искренно желали и старались найти другой смысл в объяснении проф. Дьяконова, но не нашли.
______________________
Что такое превращение древнего закупничества в служилую кабалу совершилось уже задолго до известного указа 1597 г. и до указа 1586 г.. это с несомненностью вытекает из следующих выражений первого из них: ‘А которые люди до государства царева и в. кн. Феодора Ивановича и всеа Русии уложенья в прошлых годах, до лета 1094 году (1586) июня до 1 числа, били челом в службу боярам… и всяким служилым людем, и гостем и всяким торговым людем, и кабалы служилые на себя давали’ и т.д.
Таким образом, служилая кабала и тогда, т.е. до законов 1586 и 1597 гг. не имеет никакой связи с договором займа но существу сделки.
Почему же удерживается в актах служилой кабалы форма долговой сделки (и не только тогда, но и после 1597 г.)? Если мы не будем произвольно отрывать институт кабалы от древнего института закупничества, то вопрос разрешится вполне удовлетворительно, в противном случае останется навсегда загадкой. Надо вспомнить, что, по Русской Правде (и по Судебникам), поступление на службу (на ключ) до закона 1507 г. вело к полному, а не временному холопству, между тем как такая же служба, но возникшая из договора займа (закупничество), вела к временному рабству. Вот почему люди, желавшие избегнуть полного холопства, прибегали к старинной форме долговых сделок.
Временный характер такого холопства определяется возможностью выкупа по сумме, обозначенной в кабале (была ли в московском обычном праве, подобно праву западнорусскому, установлена норма зачета службы, ‘выпуск’, остается неизвестным). Сумма будущего выкупа могла быть обозначена в кабале в произвольных цифрах, а такое определение произвольной фиктивной суммой мнимого долга легко могло повлечь за собой вечное рабство. Закон (Судебн. цар., ст. 78) определяет максимум этой суммы в 15 руб.
Но и это определение закона не вполне достигало цели, т.е. ограждения временного холопства от перехода в полное. Сумма мнимого долга, не уплаченная отцом, переходила на детей, дети могли быть вынуждены выдать на себя новую кабалу и т.д.
Действительно, уже с XV в. состояние кабалы приближается к полному холспсгву, т.е. допускаются права распоряжения на кабальных холопов (по актам раздельным, приданому, по духовным завещаниям, но не по купчим и не закладным). Но так как это совершенно противоречило существу кабалы (временности холопства), то уже тогда обычное право склоняется к установлению пожизненности такого холопства (т. в. до смерти господина).
Уже вскоре после Судебника, 1558 г., возникает у нас и в законе форма холопства пожизненного, отмеченная пока для пленников (ук. кн. вед. казн. ст. V, 17), но раз установилась такая форма, она легко могла найти применение и в других направлениях.
Идея пожизненности холопства легко могла возникнуть из постоянного и всеобщего обычая отпускать на волю перед смертью или по завещанию не только временных, но и вечных рабов. Освобождение кабальных по духовной находим в завещаниях 1509, 1534 гг. и др. В отношении к полным холопам этот обычай не мог обратиться в норму, не разрушая рабства вполне, зато в отношении к кабальным людям он явился наилучшим способом выхода из затруднений, возникающих из прежних условий закупничества и кабалы. Что не закон 1597 г., а обычай создал пожизненность кабалы, это с несомненностью видно из новгородских кабальных книг 1598 и 1599 гг. (изд. 1894г.), где многие из дающих на себя кабалу рассказывают о своем прежнем кабальном состоянии и освобождении, каждое такое освобождение последовало по смерти господина. Например, Корнил Вас., Сухой, поступая в кабалу к Обухову, показывает: ‘А наперед сего служил в Водкой пятине у Кузмы у Вочкасова лет с десять по кабале, а как он умер, и тое кабалу ему отдали, а он деи после Кузмы жил в Солцы в Колесной слободы’ и т.д. Степан Голосов показывает: ‘Служил у Ив. у Шенгурского на Костроме, и Ивана деи не стало, а ево отпустил, а жены и детей у Ивана не осталось, а после Ивана не служивал ни у кого, пожил в Ноугородском уезде на Ладожском пороге, а иное в Шелонской Пятине в Новой Русе на Пшате’… Василий Иванов говорит: ‘Отец его и он … сего в холопстве служили в Пошахонье у сына боярского у Грязного (по) кабале, а кабала была на отца его, и отец и мать померли и Грязной преставился (треть) ей год и их велел (отпустить)’. Константин Гр. Мянгин в расспросе показал: ‘Прежде сего служил у отца его (своего нового господина) у Петра у Чертова по кабале, а кабала написана в трех рублях, а ныне бил челом ему Ивану на службу волею’. Иванко Курышин заявлял, что отец его ‘служил по кабале у Вас. Ивашева, и Василия деи Ивашева не стало тому шестой год, а их после своего живота велел роспустить на волю’. Гришка Иванов показывал, что ‘напред сего’ служил у сына боярского Степана Рохманинова по кабале ‘годы с два, и Степана в животе не стало, и после Степана отпустили его на волю’. Олексейко Васильев показывает: ‘Напред сего служил во Ржеве в Володимерове у Ивана Обуткова, и родился (у него же), и Ивана не стало тому годы с два и их роспустил на волю. И он Олексейко после Ивана бил челом в холопи Офросенье Ивановской, жене Косицкого, и у Офросеньи женился на волной рабе, и Офросенья де и постриглася. а его из женою отпустили на волю’ и т.д.
Приведенные факты, извлеченные из кабальной книга 1599 г., свидетельствуют, что 1) обычай отпуска кабальных людей перед смертью или после гибели господина стал нормой, что отпускные зависят не всегда от прямых завещательных распоряжений владельца, а даются нередко помимо завещания наследниками или душеприказчиками. Все упомянутые факты, несомненно, относятся ко времени ранее 1597 г., что видно как из прямых дат, приводимых в докладе (‘лет с семь’ и т.д.), так и из обстоятельств дела, когда отпущенный по смерти господина успел совершить несколько действий и переходов, которые никак не могут быть умещены в пространство одного года (закон 1597 г. начали приводить в исполнение в 1598 г.: см. Новгор. кабальную книгу 1598 г.). Но, быть может, освобождение кабальных людей при смерти господина узаконено уже указом 1586 г. (на который есть ссылка в законе 1597 г.), как и думает проф. Сергеевич? Но на это нет никаких оснований, напротив, следует думать, что указ 1586 г. был бы ненужным буквальным повтореннем закона 1586 г., этот последний указ установил только доклад кабал у уставов ленных для этого властей.
Итак, главное содержание указа 1597 г. взято из установившейся давней практики. А потому безусловно неверны следующие выражения г. Павлова-Сильванского: ‘В истории кабального холопства необходимо строго различить два периода: первоначальный и после указа 1597 г. Сначала кабальные люди не были холопами, до 1597 г. кабальные люди — это свободные должники…’ В множестве уже приведенных фактов указывается как раз обратное: кабальные холопы задолго 1597 г. всегда именуются холопами и отнюдь не являются свободными людьми. Указ 1597 г. не составляет заметной грани в истории кабалы. Единственным нововведением этого указа надо признать установление, что кабала не простирается на детей холопа по смерти этого последнего. Взгляд на кабалу как на договор займа (даже после Судебника царского) и затем мнение о мгновенном перевороте, произведенном законом 1597 г., должны быть признаны крупным недоразумением.

II. Добровольное холопство

Ошибочный взгляд на существо и историю кабалы легко мог бы быть устранен, если бы исследователи обратили должное внимание на явление добровольного холопства. Оно не только не создается законом 1597 г. и не возникает из него. но прямо уничтожается им и последующими указами, между тем носит на себе все существенные признаки того же служилого холопства. Оно отличается от служилой кабалы тем, что поступивший в холопство не дал еще на себя крепости. Это, с одной стороны, не личный наем, как думал Неволин (в кабальной книге люди на докладе ясно отличают наем от Добровольного холопства, Микита Истомин показывал, что ‘наперед сего служил у князя у Ивана Самсоновича Туренина в Олексине добровольно исстари, и князя Ивана не стало, и князь Иван его уступил на волю при своем животе, а после князя Ивана жил у крестьян, ходил по наймам к Олексинском уезде’). Это и не клиентство Павлова-Сильванского, ибо понятие холопства противоречит понятию свободы клиента. Это не что иное, как поступление на службу без крепости, что, по Русской Правде и судебникам, вело к полному холопству, причем, однако, судебники уже отличают дворовую службу в городских домах от такой же службы в сельских и источником полного холопства признают только вторую, даже и между судебниками есть различие в этом отношении: Судебник 1 -и признает службу источником холопства без доклада и с докладом, 2-й Судебник — только при условии доклада. Естественный рост начал свободы вскоре видоизменил определение 2-го Судебника. Поступавший на службу не тотчас обращается в полного холопа, для этого требуется надлежащее укрепление. Промежуток службы между поступлением и укреплением именуется ‘добровольным’холопством. Наконец, если добровольный холоп и дает на себя крепость, то уже обыкновенно не полную грамоту, а служилую кабалу. Этим путем один из древних источников рабства подрывается, законы конца XVI и XVII в. стараются урегулировать укрепление по службе, назначая сроки добровольного холопства то в 6 месяцев, то в 3 месяца. Обращаясь и к существу добровольного холопства, находим в актах следующие указания:
1) Это — холопство, а не свободное состояние: оно может окончиться отпускной, но не произвольным уходом холопа, в Новгородской кабальной книге записано такое показание Шакая и Терюхи: ‘служили оне у Офанасьева отца (Терпигорева) — у Ондрея и у него, Офанасья, старинные их холопи добровольно служили, а отцов их и матерей не стало’. Очевидно, что они перешли по наследству Андрею Терпигореву и сами наследовали холопство. Тарас Федоров показывал, что отец и мать его жили в холопстве у кн. Гагарина и умерли в холопстве, а он остался малолетним и жил у того же князя Богдана Гагарина в холопстве ‘лет с двадцать без крепости’, и что его отпустили тогда, когда князя Богдана ‘не стало’, Сенка, произвищем Фетка, жил в Ивангороде у Фед. Аминева добровольно около двух лет’, и Федор деи отпустил его на волю и отпускную ему за своею рукою дал, а та деи отпускная у него утерялась, а из Ивана города пришод в Новгород бил челом на службу Ивану Мякинину, а у Ивана служил добровольно 3 года. Иван де его отпустил на волю и отпускную ему дал’.
2) Обыкновенно (обязательно, с точки зрения обычного права) отпускная дается добровольному холопу при смерти господина. Сейчас было приведено показание, что по смерти господина (кн. Гагарина) холопа его Тараса Федорова отпустили. Аман Юрьев сказывал: ‘Наперед сего служил у Ивана Мотянина исстари, и как Ивана Мотянина не стало, и он после Ивана бил челом в службу сыну его Василию’. Точно то же показывал Спиридон Котов. Отпущение по предсмертным распоряжениям делается постоянно, например, Таврило Иванов служил добровольно у Фед. Вас. Осинина и родился у него во дворе: ‘и Федора не стало тому лет с семь, а отходя сего света Федор его Гаврила отпустил на волю’. Тимофей и Марфа Панфильевы на расспросе сказали: ‘Наперед сего служили в Старицком уезде у Вараксы у Карцева добровольно, и Вараксы не стало лет с пять, а их Варакса отпустил на волю при своем животе, а посяе Вараксы послужили у Доможира у Каменевав Старицком же уезде добровольно, и Доможира не стало, и их отпустил на волю ж’. Исачко Третьяков служил у Степана Рахманинова добровольно ока то двух лет, ‘и как Степана не стало, и его отпустили на волю’. Онуфрий Иванов служил в Ржеве Володимерове у сына боярского Бессона Кудрявого добровольно, ‘и Бессона не стало тому 3 года, и их велел после своего живота роспустить на волю’. Никита Истомин служил добровольно у Якима Нарбекова около 5 лет, ‘и Якима не стало, а их после своего живота велел выпустить на волю’ и т.д.
Таким образом, состояние добровольного холопства по существу ничем не отличалось от кабального: кроме мнимого права кабального человека уплатить выкуп по кабале. И тот и другой виды холопства уже давно сделались пожизненными. Но закон смотрел на добровольное холопство несколько иначе, чем обычай: законодатель не желал признавать холопства без акта укрепления. Уже 11 октября 1555 г. вышаг указ, по которому иски о возвращении беглых добровольных холопов, прикрытые исками о ‘сносе’, т.е. краже при бегстве, оставляются без рассмотрения ‘того для, что добровольному человеку верит и у себя его держит без крепости’. Несмотря на такой отказ закона от поддержки добровольного холопства исковым правом, этот институт, как видно из кабальных книг, процветал так же, как и кабала. Для господ удобство заключалось в том, чтобы не платить пошлин при совершении крепости, для холопов — в том, что бегство их может остаться безнаказанным. Однако о бегстве, т.е. произвольном оставлении господина без отпускной, акты ничего не говорят нам, напротив, свидетельствуют о ‘старинном добровольном’ холопстве, которое, по-видимому, уже заменяло акт укрепления и давало право иска о возвращении беглых, не прибегая к ложному иску о сносе. Так мы вправе думать потому, что термин ‘старинный холоп’ указывает на то, что в основании действительного рабства известного человека лежала не какая-либо крепость, а именно факт поступления на службу, но факт застаревший. Старинных же холопов господа виндицируют наравне с кабальными и полными. Закон конца XVI в. (1597 г.) и начала XVII в. стремился установить сроки такой давности (весьма краткие), кладя в основание давности экономические причины (‘государь того добровольного холопа одевал и обувал и кормил’). Во всяком, однако, случае добровольное холопство давало больше гарантий приобрести свободу, чем кабальное, а потому в кабальной книге находим (впрочем, единственный) случай, когда принимающий кабалу на расспросе заявил, что он ушел произвольно из добровольного холопства (без отпускной), потому что господин после полугодичной его службы хотел его ‘окабалить’.
Полагаем, что приведенных фактов достаточно для убеждения, что 1) кабала в Московском государстве задолго до 1597 г. и до царского Судебника является независимой от договора займа и есть акт добровольного поступления во временное холопство, что продолжение ее до смерти господина не установлено в 1-й раз указом 1597 г., а возникло раньше из необходимости определить срок временного холопства не по сумме, обозначенной в кабале, 2) так называемое добровольное холопство есть тоже временное холопство, возникшее из факта поступления на службу без ‘крепости’, в случае застарелости такой службы добровольное холопство получает исковое значение, но подлежит тем же условиям, что и служилая кабала, т.е. сохраняется лишь до смерти господена, 3) указ 1597 г. дал лишь то нововведение, что служилая кабала не переходи на потомство умершего холопа и что понятие такой кабалы непременно требует укрепления (впрочем, это согласно с законом 1555 г.).

Н. ОБЩЕСЕМЕЙНЫЕ ИМУЩЕСТВА

I. Общие имущества супругов

Ввиду возражений, и теперь повторяющихся относительно нашего воззрения на общие имущества супругов, считаем необходимым дополнить изложенное в тексте книги нижеследующими соображениями. Что касается приданого, то, по-видимому, не существует сомнения о принадлежности его обоим супругам. Напротив, о купленных вотчинах заявляются решительные возражения. Н.Н. Дебильский утверждает, что единственное право жены на купленные вотчины есть право наследования их после мужа. Прежде всего достойно внимания, почему закон, отказав жене в праве наследования в родовых и выслуженных вотчинах, предоставил ей безусловное право наследования в купленных вотчинах? Если не считать закон о наследовании произвольной выдумкой законодателя, если право родового наследования основано на прежней принадлежности имущества родунаследователя, если право семейного наследования — результат прежнего семейного совладения, — то наследование жены именно в купленных имуществах, очевидно, указывает на принадлежность этих имуществ жене и при жизни мужа.
Но прежде рассмотрения прав жены на наследование купленных вотчин считаем необходимым привести несколько фактов относительно общих прав супругов на имущества при существовании брака. Законы об этом молчат, а потому нам предстоит лишь анализировать юридические факты, берем самое незначительное число их, ибо важно не количество фактов, а надлежащее понимание их
В 1680 г. поп Стефан Феофилактов и тяглец Сретенской сотни Сила Петров Гребенщиков продают в качестве душеприказчиков: ‘Сила — по приказу и по духовной Александра Григорьевича сына колокольника, а поп Стефан — по приказу дочери своей духовной его Александровой жены — вдовы Матроны Васильевой дочери, — двор их, который двор он Александр приказал отдать и в духовной написал, а после его Александра приказала отдать на церковное строение жена его Александрова Матронак церкви Сергия Радунежского’. Итак, муж, а потом и жена в отдельных завещаниях распоряжаются одним и тем же двором. У них различные душеприказчики. Мы не знаем, чей именно был двор при жизни супругов, но в акте он назван двором их, т.е. общим (Акты, отн. до юр. б., 148, XX).
В 1691 г. думный дворянин Извольский продает свой двор в Москве стольнику ‘Толстово и жене его и детям’. ‘А взял я… Извольский у него стольника… Толстово и у жены его и у детей тот… двор… тысячю пять сотрублев денег. А будет у него и у жены его и у детей его в тот мой двор учнет кто по каким крепостям вступатца — и мне думному дворянину и жене моей и детом его Ивана и же ну его и детей ото всяких крепостей очищать… А будет я… не очищу, и ему Ивану и жем его и детям взять на мне… и на жене моей и на детях те свои даные деньги тысячю пять сот рублев все сполна и тому двору очистка и убытки’ (там же, XXI). Какие права могла иметь жена покупщика на получение цены вещи, очистки и убытков, если имущество куплено мужем, а не ею? Очевидно, включение жены нельзя признать формой: оно опирается на положение обычного права, что купленное имущество принадлежит жене так же, как и мужу. С другой стороны, на чем основана обязанность жены продавца очищать проданное имущество и платить убытки? Если бы по смерти продавца был предъявлен подобный иск об убытках к его жене, то, по точному смыслу акта, она должна отвечать. Это уже не пустая форма.
Интересно, что форма, в которой выражаются обычные оговорки насчет твердости купчих или меновых, повторяется даже в конце XVII в.: ‘Не устою, и ему, Василью, взять на мне, Алексее, и на жене моей и на детях, по сей записи, те свои данные деньги за перехожие четверти…’ (1685г.). ‘И впредь мне, Григорью Мизгиреву, и жене моей и детям… о променной земле дела нет и не вступаща никоторыми делы… А буде я, Григорей Мизгирев, в чем-нибудь в малом против сей записи не устою… и на мне, Григорье Мизгиреве, ч на жене моей и на детех взять ему. Алексею, и жене его и детям по сей записи за неустойку двести рублев денег, а ся запись и впредь в запись’ (1698 г. Ак., отн. до юр. быта, N 156, XXIII и XXIV). И это, конечно, не только форма: если бы действительно был предъявлен иск к жене, то она должна отвечать в силу записи (см. также XXVIII). Анализируемая норма не есть явление позднейшее, ее можно наблюдать и в начале XVI в.
В 1526 г. митрополит Даниил покупает ‘три полосы земли Жабинские, Завражицу, да половину трети земли Жабинское Никитинское, Федорова сына Жабина’, у подьячего Григория Каликина и у его жены Олены, ‘что от те земли купили у Ивана у Терентьева сына Жабина, да у Ивана ж, да у Филипа, а у Андрея у Федоровых детей Жабина, да у Сидора у Федорова сына Жабина их отчину… А два жеребья той же деревни Жабинскы яз Олена Никитинская жена Жабина, чем меня благословил муж мой первый Никита Федоров сын и своих детей Данила и Ивана и Василья опосле своего живота своею отчиною, — и яз те два жеребья земяи даю в дом причистой Богородицы… Данилу митрополиту… по своем муже по первом по Никите и по своих детях: Даниле, по Ивану и по Василье’ (там же, N 149, X). Факт, свидетельствующий о том, что купля имущества действительно (реально) совершалась обоими супругами. В 1696 г. Пушечниковы меняются со Страховыми поместьями и прибавляют, что если до срока расписки в приказе кто-либо из меновщиков умрет, то ‘теми поместьи на тот срок, росписатца с женами их или с детьми’ (там же, N 156, XXVI). Факт, указывающий на то, что и в самом конце XVII в. акт отчуждения недвижимых имуществ, начатый мужем, может и должен быть закончен по смерти его женой.
Вот небольшое количество фактов, взятых наудачу только из одного сборника актов, но совершенно до статочное для того, чтобы убедиться в следующих положениях:
а) жена включается в акты отчуждения имуществ и приобретения их не ради простой формы: на ней лежит ответственность за правильность осуществления сделки, с другой стороны, ей принадлежит право иска против другой стороны, т.е. стороны продавца,
б) самая сделка отчуждения может и должна быть закончена женой в случае смерти мужа:
в) подобный взгляд на дело продолжается до самого конца XVII в. Имея в виду эти положения, мы можем судить правильнее о происхождении права наследования купленных вотчин женой.
Закон, как мы знаем, дает безусловное положение: ‘купленные вотчины жене, нет до нее никому дела’.
Те, кто придерживается старых воззрений, думают подвергнуть сомнению решительный смысл закона тем, что о купленных вотчинах есть и дальнейшие другие постановления в той же главе Уложения. Действительно, есть, и тем, кто специально рассматривает эти вопросы, следовало анализировать их детально, не довольствуясь тем, что мы могли сказать в краткой учебной книге. Попытаемся сделать это. В ст. 5-й (XVII гл. Уложения) постановлено: ‘А будет после которого умершего останется купленная вотчина, а родовые и выслуженные вотчины и поместья не останется, да после того же умершего останется другая или третья жена, дети, которых он приживет с первою, или с другою или с третью женою, опричь купленные вотчины, поместья дать будет нечего: и купленная вотчина дати жене и детем его всем, разделяя по жеребьям, поскольку на жеребей достанется’. В чем смысл этого закона? Зачем это. по-видимому, ненужное многословие о 1-й и 2-й и 3-й жене и детях от них? Само собою разумеется, что единокровные дети все призываются к наследованию. По поводу наследования в родовых и выслуженных в отчинах закон не говорит ничего подобного. Предоставляя другим изыскивать какие угодно объяснения, мы предполагаем следующее, единственно возможное. Закон, признавая купленные вотчины собственностью жены (а при детях — и детей, как скажем сейчас), натолкнулся на такое затруднение: ну, а если умерший был женат несколько раз, а вотчина, конечно, куплена при одной из жен, то дети какой из этих жен могут участвовать в правах накупленную вотчину? Можно предположить, что право это будет принадлежать детям только той жены, при которой состоялась купля, или, наоборот, только детям последней жены.
Несомненно, что, по обычному праву, купленные вотчины принадлежат той жене, при которой совершалась купля, и наследовали это имущество только ее дети. Закон Уложения составляет лишь исключение из этого правила, вызванное тем особенным обстоятельством, что, кроме купленных вотчен, умерший не оставил никакого другого имущества, которым можно было бы обеспечить детей от прочих жен. В доказательство этого можно сослаться на такие факты, в которых рассматриваются сложные вопросы о правах наследства вдовы и других преемников. Например, в 1692 г. сложное дело Барятинских вызвало следующее решение царя и Думы: ‘Князь Яковлевой жене Борятинской вдове княжне Аксинье и с поместья мужа ее дать на прожиток по Уложению и по справке с поместным приказом против ее сестры с окладу мужа ее и с придачами. которые придачи мужу ее довелося справить с 1000 четв. — 200 четв. да купленые мужа ее вотчины, которые муж ее купил при ней’ (‘Сотницы и пр. С. Шумакова. М. 1904, стр. 136). Таким образом закон Уложения (как и все последующие законы его о том же) есть исключение, но исключение, подтверждающее общее правило.
Так обстоит дело относительно жены при повторных браках. Относительно второго (или 3-го) мужа вопрос уясняется следующими примерами. В 1613 г. торговый человек с Лубяницы (Новгорода В.) Вас. Афан. Вышеславцев ‘продал Михаилу Исакову сыну Суконнику с Нутной в саду на Городище и в огороде, в конюшем месте и в полоске свою и жены своей Катерины треть… А та была треть садку и огороду и полоска за Плакушою-Яблоником, прежним мужом жоны своей. А взял есмя Васипей с своею женою Катериною у Михаила за тое треть садку и за огород и за полоску за свою треть денег пятнадцать рублев Московскую. А нет у нас тою трети… ни у кого в закладе… А кто выищетца на тот садок… с какою крепостью ни буди, или наши сродники жом Васильевы и жены моей учнут у Михаила в тот садок… вступатца, и нам мне Василью та своя треть… очищати’ (Ак., отн. до юр ид. быта, N 148, XIV). Итак, продавец, называя имуществом своим и жениным, указывает и основание своих прав на продаваемое имущество, а именно оно принадлежало первому мужу жены продавца — некоему Плакуше.
Полагаем, что второй муж вступает в имущественные права первого мужа. Положение мужа как главы семьи существенно изменяет дело, т.е. тот порядок, который мы наблюдали в отношении к жене. Для подтверждения приведем еще один акт.
1 декабря 1668 г. состоялась продажа вотчины от Петра Аврамова Лопухина Давыду Исакову Племянникову и жене его и детям. Покупщик вскоре умер, не успев укрепить куплю в приказе, а жена ‘го вторично вышла замуж за стольника Микиту Иванова Акинфова. Этот второй муж явился в 1672 г. в поместный приказ и предъявил упомянутую купчую для утверждения. Но за кем же утверждается купленная вотчина, когда покупщика уже нет на свете? Надо было ожидать, что за наследниками покупщика или за его вдовой (по приведенной выше букве Уложения). К величайшему удивлению, в приказе помечено: ‘и по сей купчейта вотчина, в поместном приказе за ним Никитою в записные вотчины книги записана и пошлины… взяты’ (Ак., отн. до юрид. быта, 147, XXVIII), т.е. вотчина, купленная первым мужем, записывается за вторым без каких-либо новых актов передачи, а по той же первой купчей. Поместный приказ не возбудил никаких вопросов и сомнений. По какому же основанию права первого мужа переходят на второго? Очевидно, купленная вотчина после смерти мужа принадлежит вдове, а так как у вдовы появился второй муж, то на него и простирается, общность прав супругов на благоприобретенные имущества.
И это не единственное исключение в пользу прав мужа: первый муж может распорадаться, что вступление вдовы во второй брак сокращает право жены на благоприобретенные имущества, право мужа в этом отношении имеет некоторые основания, ибо купленная вотчина принадлежит и ему столь же, как и жене. Поэтому понятие о купленной вотчине как общем имуществе супругов при их жизни не стоит в противоречии с тем постановлением Улфкения (ХУД 7), что муж может завещать купленную вотчину жене в пожизненное владение или до вступления в монашество, право же собственности на нее передать родственникам своим. Но Уложение идет далее в своих новшествах и постановляет, что муж может отстранить в своем завещании бездетную жену от права на куп пенные вотчины в случае выхода ее во 2-й брак. Все это, однако хасается судьбы купленных вотчин и в разрушении брака, если есть налицо веля умершего супруга. Закон же и по прекращении брака стоит безусловно на принципе присвоения купленной вотчины жене, практика (обычай) распространяет бывшую общность прав на второго мужа, как показывают приведенные сейчас примеры.
Сам закон делает еще одно отступление от начала присвоения вдовой купленных вотчин, а именно по отношению к вотчинам, купленным мужем у своих же поместий, в таком случае жене после смерти мужа принадлежит лишь право владения пожизненного, или до выхода во 2-й брак, или до пострижения (XVIVI, 8). И это вполне понятно, ибо куплей поместий вообще не достигались права собственности: и боковые родственники умершего покупщика не пользуются правами наследования на такие вотчины, они только могут быть даны им государем: ‘кому государь укажет по рассмотрению’.
Наконец, есть еще мнимый случай исключения вдовы от прав на купленные вотчины, а именно когда муж купил вотчину родовую или выслуженную у родственников. Как известно, купля родовых имуществ (и сравненных с ними выслуженных) у родственников не создавала понятия благоприобретенного имущества (‘купли’): вотчина оставалась родовой. Словом, это не ‘купленные вотчины’.

II. Общие имущества родителей и детей

Для правильного разрешения вопроса о принадлежности имущества родителям и детям вместе мы можем воспользоваться только сделками об отчуждении имуществ. В тексте книги была указана ошибочность мнения Неволина, который отчуждение имуществ (в равно и приобретение их) от имени отца и матери и их детей считает формой, скрывающей другое содержание, т.е. обозначение перехода имуществ в собственность. Так как иногда встречаются акты отчуждения от имени одного отца, то некоторые видят в этом основание придерживаться старого мнения Неволила (см, В.М. Сергеевича ‘Лекции и исследования’, 1899, стр. 389). Само собою разумеется, что исключением из нашего вывода не могут быть признаны случаи неимения детей или наличность малолетних детей. Кроме того, заведование имуществами, при общих правах собственности на них, разумеется, принадлежит домовладыке, однако и при этом взрослый сын заменяет в сделках отца без особей легитимации, а при полной дряхлости отца и все права заведования имуществом могут перейти к сыну (см. выше об избрании большака из сыновей при живом отце).
За этими оговорками значение актов отчуждения от имени отца и детей остается в полной силе. Мы можем лишь уяснить показания актов, приведя большее количество примеров, которые должны бы быть известны исследователям, но на истинный смысл которых мало обращается внимания. Так, в ХVв. не только сделка купли-продажи, но и отвод купленной ветчины совершается от имени продавцов — родителей и детей: ‘Се язъ Некидко, Ефросиньин ключник Ивановой жены Андреевича, в государыни своей место в Ефросиньино да в сына ее место, в Генадьево, отвел есмь село Спаское игумину Леонтью митрополичю земли и воды, и селище и пустоши…’ (1453 г, Ак., отн. до торид. быта, 147, 1). Эквивалент за продажное имущество получают как родители, так и дин: ‘Се язъ митрополич дворецкий Феодор Феодорович Сурмнн купил есмь в дом преч. Богородицы… у Ивана У Близнеца, у Иванова сына у Ларионова и его детей у Кости, у Ширяя. да у Матфея их отчину деревню У сохи… А дал есмь им на той деревне… тридцать рублев, да овцу пополнка. А купил есмь у них ту деревню и селицо в прок без выкупа…’ (1506-1509 гг., там же, VI). Дети дают позволение отцу на продажу вотчины: ‘Се яз Феодор Никитич Бутурлин купил есмь у Игнатья у Михайлова сына у Чертова, да у его детей — у Степана да у Михаила их вотчину село Хлябово…’ (ок. 1511 г., там же. VIII), к этой купчей следует приписка: ‘Се азь Допило Клобуков что купил Федор Бутурлин у Игнатья у Чертова, у моего тестя, сеяо Хлябово, и тому селу Хлябову жена моя и дети мои отчичи, и мы то сеяо Феодору ослободили купити, а нам до того села дела нет’. Дочь, при братьях и притом вышедшая замуж, тем не менее считает себя ‘отчичкой’. Смысл общности имуществ в особенности ясен, когда дело идет о матери и es детях: ‘Се язъ Русин Феодоров сын Фомичя купил есмь в дом пртч. Богородицы… у Онтониды у Поропшнскне жены Елдегина и у ее детей: у Ивана у Сувора да у Афанасья у Буруна, да у Григорья у Мосла, да у Фрола, да у Герасима у Шестака. да у Феодора их вотчину треть сельца Степановского Елдегина…’ (1526 г.. там же, XVI) ‘Се язъ Русин Феодорович купил есмь в дом пречист Богородицы… у Феодосии у Остафьевны дочери Глебова у Мясоедовские жены Шумова сына Елдегина и у детей, у Еремея у первого, да у Степана, да у Лаврентия у Третьяка их отчину деревеньку Жабинскую, чем ее благословил муж ее Мясоед Шумов сын Елдигина и своих детей опосле своего живота…’ (1526. там же. ХIХ). Таким образом вотчина после смерти мужа переходит в общую собственность жены и детей. Покупщики называют купленную ими вотчину общей вотчиной продавца — отца и детей (1525-1526): ‘Се язъ архимандрит Гирасим Пречистыя Отманова монастыря… купили есмя в ГТречнстыя дом у Матфея у Тимофеева сына Воеводина да у его детей, у Василья, да у Гаврила, Федора, да у Коняя, да у Петруши, да Федора, да у Микулы их вотчину деревню Оесяниково’ (Углицк. акты, стр. 102, см также Ак.. отн. до юрид. быта, 147, XX, XXII и др.).
Прямое выражение участия сыновей в сделках по недвижимым имуществом неоднократно и непререкаемо является в актах. В 1509 г. менялись землями митрополит и Климентей Афанасьев Тутолмин со своими детьми — ‘с Микитою да с Алексеем Скрябою да с Иваном Образцом да с Тимофеем’, митрополичий волос тель выменял митрополиту у Климентея и его детей их вотчину — деревню Иваки но на реке на Мал. Киржаче: а променял Климентью и его детям деревню Зубцово — митрополичью домовую: ‘А азъ Климентей с своими детми променяли есмя свою отчину, а приняли есмя к той деревне к Зубцову пятьдесят рублев’. Затем за послу хами следует подпись: ‘По сей меновой грамоте язъ Никита с своим отцом с Климентеем и со своею братьею с митрополичьим волостелем… землями меняли и деньги приняли пятьдесят рублев к деревне к Ивакину по тому, как в сей в меновой грамоте писано, а подписал язъ Никита на сей грамоте своею рукою’ (Ак.. относ до юр. быта, N 156. XIV). Реальное участие детей доказывается также следующими актами: ‘Се язъ Михаиле Колупаев сын Прпклонского купил есми у Самойла Федорова сына Кутарина, да у его жены Марьи у Баташевы дочери Лопатина, да их сына у Евсевья их отчину… деревню Брудец… А дал есми Самойлу. да его жене Марье, да их сыну Евсевью к той деревне… сто рублев и полсемидесят рублев… А у меля у Самойла и у моей жены у Марьи и у сына нашего у Евсевья та отчина не продана, ни променена… А где на ту деревню… явится купчая или меновая… и нам Самойлу и жене моей и сыну нашему Евсевию ту деревню… очищати… А что Михайлу в той деревне и лугу учинится убытка, и нам Самойлу, и моей жене и нашему сыну те убытки Михаилу и его детем платить все сполна, а […]’ (1560-1561. XXII). На обороте купчей написано ‘…к сей купчей азъ Самойло руку приложил и е жены своея и е сына своего место’ ‘Се азъ Иван Степанов сын Урусов с сыном своим Иваном продали есми в прок.. в дом преч. Богородицы… вотчину свою купленную… селцо Степановское… А взяли мы я Иван Урусов с сыном своим Иваном за ту свою вотчину… две тысячи рублей денег. А та наша вотчина… иному никому не продана… От каких крепостей тое своей вотчины не очистим, и н’ мне Иване и на сыне моем взяти… две тысячи рублев…’ А сзади у подлинника купчей написано: ‘К сей купчей Иван Урусов вотчину свою продал и деньги все сполна взял и руку приложил. К сей купчей Иван Иванов сын вотчину свою продал и руку приложил’ (1643, XXVI). В первом случае отец заключает сделку за себя и за сына, во втором — оба покупщика, отец и сын, расписываются каждый за себя. Такое же значение имеют и следующие акты. В деле Шарапа Баскакова с Троицким Махрищским монастырем 1534 г. приведена закладная кабала упомянутого Шарапа 1522 г. такого рода: ‘Се язъ Микита Шарап Семенов сын Гаврилова с своими детьми, с Иваном да с Мишою, заняли есмя у Троицкого у Махарищского монастыря у казначея у Осафа монастырских денег казенных сорок Рублев денег Московских ходячих от Петрова заговенья до Рождества Христова, а рост наш ему дати по розчету как идет в люден на пять шестой, а поляжет сребро по сроце, и нам ему дати рост по томуж розчету: а в сребре есмя и в росту все три — один человек: кой нас в лицах, на том сребро и рост. А в том есми серебре и в росту заложили свое селцо Полосине да деревню Глинково со всем с тем, что к тому селцу и к деревне истари потягло… А опричь мне Никите и моим детем игумена Ионы с братьею, будет нам не до земли, и нам не продати, ни заложити никому, ни по душе не дати, никоторою хитростью не ухитрити. А не заплачю язъ Микита денег на срок и мои дети, и — но ся кабала и купчая грамота’ (Акты, относ, до юридич. быта, N 52. IV). Если признать солидарность обязательства результатом добровольного соглашения, то общность вещных прав отца и детей остается вне всякого сомнения: все они вместе закладывают одно общее имущество. ‘Се язъ Савелий Гордеев сын Колачник углечанин посадский человек, да с своими детми с Федором, да с Петром, да с Терентьем. дали есми в дом Пречистой Богородицы и преподобному чюдотворцу Кирилу Белозерскому… двор свой на посаде’. По формуле Неволина, участие детей дарителя есть фикция, тем более, что даритель говорит далее от своего единичного лица: ‘дал есми’. Но на обороте дарственной есть подписи, а именно первая следующая: ‘священник Карп к сей даной в детей своих место духовных Савелья Сергиева сына и его детей Федора, да Петра, да Терентия руку приложил’. Это уже ни фикция, а участие живых людей в сделке. Акт датируется 1568(9) годом, вот другой акт — около того же времени (1576): ‘Се язъ Федор Григорьев сын Юхнова с своими детми с Ураком, а молитвенное имя Федор, да с Яковом дали есмя в дом Живоначальной Троице… вотчину свою старинную в Угличском уезде… А похочет который нас постричись, и им пожаловати нас постричи… А Бог нас пошлет по душе, и нас положит у Живоначальные Троицы… и написати нас в вечной сенаник. А будет нам, мне Федору и моим детям Ураку да Якову и женам их и детем до тое вотчины дело, и нам дати… за тою вотчину сто рублев денег, чем душа наша поминати. А тою вотчиною нам владати по старине’. На обороте подписи: ‘К сей даной яз Урак в оца своего место Федорове и в свое руку приложил. К сей даной язъ Яков руку приложил’. Здесь нет признаков фикции даже во внешних формах выражений: все трое являются совлйдельцами вотчины и отчуждают ее все. распространяя право семейной общности на жен и детей (непоименованных. С. Шумакова. ‘Угличские акты’N XXXVII и XI). Если пойдем в глубь старины, то найдем, что там черты семейной (и родовой) общности прав на имущества еще яснее, тверже и обширнее: например, в купчей 1520 г. читаем: ‘Се язъ Иван Осюннн сын Сущова. да язъ Иван Ортемъев сын Сющова купили есми у братьи и у своих племенников: у Остафия у Осюннн а сына да у его детей — у Ивана да у Якова, да у Левонтья у Осюнина сына, day его сына у Давыда, day Нечая, у Онцифора у Степанова сына, да у Микиты у Ортемьева сына у Сущовых. их выти деревню Митяево да деревню Козлино’. Среди подписей послухов находим следующую подпись продавца: ‘По сей купчей грамоте яз Пеан (с) своим отцом а своими дядьями и своею братьею землю продал и руку свою приложил’ (там же. N LIII). Если бы человек, напитанный понятиями нынешнего вещного права, возразил, что продавец действует как поверенный, то доверяющими являются не только его отец, но и ‘братья’ (родной и двоюродный), т.е. также сыновья пои отцах. В актах, изданных Федотовым-Чеховским (N 10), находим судебное дело, в котором ответчиком является ‘Гридка Афонасьев и в отца своего место’, он заявляет, что истец Ушак, намеревавшийся искать земли и пожен ‘на моем отци… да и на мне, на Гридке, не явился к суду’. ‘А то, господине (говорит ответчик), земли отца моего Офонасьева, да и мои’. Князь ‘присудил те земли и пожни Офонасью и его сыну Гридке и велел дати Гридке и его отцу Офонасью грамоту правую бессудную’. Представляемые примеры берем не по выбору из многочисленных ныне изданий актов, а из первого подручного собрания их и могли бы увеличить их ad libitum. Но полагаем, что для беспристрастного наблюдателя их достаточно: дело не в количестве, а в смысле их. Думаем, что если бы Неволин располагал такими же материалами, какими обладаем мы ныне, то и он, несмотря на свое постоянное подчинение понятиям действующего Свода, не решился бы настаивать на своей теории.
Само собой разумеется, что общность вещных прав родителей и детей имеет, подобно общности супружеских имущественных прав, свои пределы. Обозначим один из них: отец при своей жизни допускает выдел детей и берет часть на прожиток: этой частью он распоряжается одни, отсюда является ряд таких актов, в которых отец, отчуждая вотчину, гарантирует неприкосновенность сделки и от своих детей. Другой случай: взрослый сын получает при жизни отца поместье в отвод и там заводит свое отдельное хозяйство, между тем родовые вотчины остаются под управлением отца, возникают отдельные имущества у невыделенного сына и отдельные сделки обеих сторон. Вопрос, мог ли отделенный сын иметь собственное имущество, разрешается в утвердительном смысле уже с древних времен: так, имущество умершей матери, уже по Русской Правде, принадлежит детям, хотя и состоит в управлении вдового отца. Кроме наследства дети могли получить со стороны специальный дар. Но других источников приобретения собственного имущества неотделенными детьми предположить нельзя: все приобретаемое детьми путем возмездных сделок и труда составляло общую семейную собственность. (Неволин. предполагая с древнейших времен безусловное право и отделенных и не отделенных детей на отдельную собственность, говорит: ‘между родителями и детьми могли быть и тяжбы об имуществе’, и ссылается на выражение устава Владимира: ‘братья или дети тяжються о задницю’. Но это выражение означает: братья или дети умершего будут тягаться о наследстве между собою’).
Подобно тому как общность имущественных прав супругов постепенно разрушается в XVII в., и общность прав родителей и детей ослабляется законами 80-х гг. этого века (см. текст). Но мы говорим ‘ослабляется’, ибо разрушить столь прочное, вековое создание народного обычного права было нелегко. Поэтому оно совершенно ясно выступает даже в самом конце XVII в., особенно когда речь идет о правах вдовы-матери и ее детей. Приведем пример: ‘Се язъ вдова Огрофена Прокофьева дочь Яковлева жена Вельяшева с детми своими с Иваном болшим, да с Иваном меншим Яковлевым детьми Вельяшева… что применяла я Ографена с детми своими игумену Ионе с братнею… из поместья своего в Углицком уезде… пустошь Шишкине… а против того выменила я вдова Огрофена с детми своими у него игумена Ионы… из монастырской их вотчины в пустоши Теренине четверик пашни… И к допросу стать сыну моему Ивану большому в поместном приказе, а мне, Огрофене, с сыном же своим Иваном же меншим. к допросу стать на Углече… И впредь мне и детям моим и женам их и детям до той нашей поместной пустоши… дела нет и тою променною пустошью нам не владеть. А буде мы… хотя в малом в чем не устоим, и на мне, вдове Страфене. и на детям моих… и на женах их и на детях взять… за неустойку 100 рублей денег’. На обороте подписи такие: ‘К сей меновоной записи села Воскресенского Воскресенской поп Диомид Иванов вместо дочери своей духовной — вдовы Агрепены Прокопьевы дочери Яковлевские жены Вельяшева, по (ее) веленью, руку приложил. К сей меновой записи Алексей Баранчеев вместо Ивана большево да Ивана, менынево Вельяшева, по их веленью, руку приложил’. (С.А. Шумакова. ‘Углич, акты’, N LXXVIII, 1692 г. надо читать 7200: см. акт. 97). Кто же был собственником имения: вдова или два ее сына? Если вдова, то зачем сыновья не только участвуют в сделке, но действуют от своего лица при ее подписи и утверждении? Лишь тогда, когда наступает семейный раздел, члены семьи получают личные права на части общего имущества (см. там же N XCVII, о тех же лицах).
Одно последнее замечание: зачем мы так настаиваем на восстановлений отживших порядков общесемейных институтов, столь далеких от ныне действующего права? Разумеется, они я сами по себе дороги для нас как историческая истина. Но отжили ли они? Несравненно большая масса жителей России и теперь подчиняется не началам Свода, а тем нормам, которые мы иногда отказываемся допустить даже в седой старине. Эти ‘древности права’ суть весьма живая новость. Быть может, они заключают в себе какие-нибудь достоинства, кроме своей долговечности, но если научное правоведение будет их игнорировать, то практика и подавно обречет их ни гибель.

III. Родовые имущества

Заканчивая речь об общесемейных имущества, считаем не лишним дополнить сказанное в нашей книге о родовых имуществах, в частности о происхождении права родового выкупа. Мы знаем, что существуют мнения о причинах возникновения выкупа родовых имуществ, не имеющих ничего общего с правом родового совладения. Поэтому очень важно иметь в виду случаи присуждения права выкупа до издания известного закона об этом в Судебнике царском. Один из таких случаев, опубликованный давно, не обращает на себя внимание исследователей: мы говорим о тяжебном деле 1534 г., напечатанном в ‘Актах, относящихся до юридического быта’ (N 52, IV). В дело между Шарапом и Махрищским монастырем в качестве третьего лица вступил брат Шарапа Левонтий и заявил: ‘Продал, господине, наш брат Шарап матери нашей Анны куплю селцо Полосине и деревню Гликово, а то вотшиш наша, а брат, господине, мой продает без моего ведома, и язь. господине, то селцо и деревню выкуплю, а вели, господине, в денгах срок дать’. На это истец, представитель монастыря, возразил, что в купчей кабале при продаже вотчин брат Шарапа Левонтий написан t послухах. Но сам продавец заявил: ‘Язъ, господине, брата своего писал за очи’. И князь Иван Васильевич велел неделыцину ‘на Левонтий перевести по записи сто двадцать рублев, да и за пополонок за шубу за кунью пять рублев, да и рост на те денги на два года доправити, а селцо Полосино и Глинково отдам Левонтию’. Таким образом, право на выкуп получаст брат продавца потому, что ‘вотчина наша’, т.е. принадлежит роду: право это он мог потерять, если бы подписался на купчей в послухах. Следовательно, все существенные постановления Судебника царского исполнялись задолго до издания этого Судебника. Кроме того, существовало правило, что продающий родовую вотчину обязан до продажи заявить об этом родственникам.

О. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО ОБЩИННОГО ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ

Существование общинного землевладения в Московской Руси XIV-XVII вв. не подвергается сомнению никем (пли почти никем).
Почти единогласное мнение господствует и по вопросам о древнейшем доисторическом существовании общин (родовых или территориальных): его признавали как Б.Н. Чичерин и С.М. Соловьев, так и ИД. Беляев, равно как признают и современные нам исследователи общинного начала. Из этого согласного признания выделяется В.И. Сергеевич.
Затем большое разногласие существует по вопросу: связана ли община Московской эпохи генетически с первобытной (родовою или территориальной)? Прежние исследователи разделились по этому вопросу на два лагеря: Чичерин. Соловьев и г. Милюков отрицали эту связь, Беляев считал ее несомненной. Новейшие писатели пытаются объяснить переход от родовых общин к территориальным при помощи фактов XVI и XVII вв. и при содействии аналогии явлений задруги у западных славян. Приемы, результаты и даже понятие об общине при этом весьма различны, но задача остается той же.
Остановимся сначала на мнении, отрицающем вообще древнейшее бытие общинного землевладения. Проф. Сергеевич утверждает, что русская земельная община, известная по актам XVI и XVII вв., происходит не из мнимой первобытной общины (которой не существовало), она появляется в конце XV в. вследствие конфискации земель вел. кн. Иваном Васильевичем, эти земли, отнятые у прежних владельцев — новгородских бояр, переданы во владение крестьянам, у которых потом утвердилось общинное право. Такой вывод получен уважаемым ученым из изучения пм одностороннего материала, именно новгородских писцовых книг. Оказывается, что до отнятия земель у новгородских бояр и монастырей никаких общинных порядков на землях В. Новгорода отыскать нельзя: эти земли принадлежали частным владельцам-вотчинникам, а отнюдь не крестьянам или их общинам. Вот подлинные слова В.И. Сергеевича: ‘Изучение писцовых новгородских книг делает совершенно ясным отсутствие у нас в древности земельной собственности крестьянских общин, все крестьянские землевладение возникло у нас из земель, отписанных на государя. Все конфискованные Иваном Васильевичем земли составляют его собственность и предоставляются им или в условное владение помещиков, или в оброчное владение кресты и, которые и прежде сидели на них по порядным, заключенным с прежними собственниками… Возникает вопрос, кому принадлежало это прекарное владение: целой общине или отдельным крестьянам? Даже это не было определено. По писцовым книгам отдельные участки показаны за отдельными крестьянами, они, надо полагать, и суть владельцы этих участков, а не община. Но в та же время впервые появляются и некоторые уславия, при наличности которых может зародиться мысль в правax целой общины на земли и воды царя и великого князя… Раскладки нового оброка между отдельными членами становятся делом всех крестьян, т.е. общины, а вместе с этим должна зародиться и мысль, что земля — общинная. Что же касается угодий, принадлежащих прежним господам, например озер, то они прямо зачитываются за всеми крестьянами подлежащего имения’ (Древности рус. права, 3 С-б. 1903 г., стр. 32-33).
Отдельные положения этой схемы происхождения общинного землевладения утверждаются и в других местах книги того же автора. Так, рассматривая исследования Соколовского, проф. Сергеевич (стр. 427-428 I. с.) говорит: ‘Соколовский составил прекрасную картину сельской общины в XVI и XVII вв…. Крестьянские общины распоряжаются своими землями, они меняются, их участки отдают новым поселенцам, у них есть общие луга, леса, озера, они защищают свое владение на суде и т.д., все это верно, но все это се вчерашнего дня и на землях, которые составляли частную собственность новгородских бояр и бояришек, а Иваном Васильевичем оставлены за крестьянами. Г-ну же Соколовскому все это представляется стародавним исконным явлением’.
Однако при этом возникает целый ряд недоумений, из которых некоторые разрешаются на страницах той же книги. Так, само собою разумеется, что частный факт конфискации новгородских земель никак нельзя считать исходным пунктом общинного землевладения всей России. Общины существовали в XIV, XV и XVI вв. не только на землях, некогда принадлежащих В. Новгороду и его боярам (и конфискованных Иваном III), но повсеместно, в том числе на коренных владениях дома Калиты. Это и признает потом В.И. Сергеевич, таким образом факт конфискации Иваном III новгородских земель имеет лишь значение примера явлений, могущих быть везде и всегда.
Далее, общинное землевладение, по словам самого проф. Сергеевича, возникает не только вследствие конфискации, но и на всех землях, принадлежащих великому князю Московскому (прибавим — и другим князьям), каким бы путем эти земли ни были приобретены князьями: куплею, дарственными и завещательными актами. Если так, то образование общинного землевладения совсем остается в стороне от явлений захвата земель Иваном III или кем-либо другим. Наконец, если общинное землевладение возникает независимо от погрома В. Новгорода Иваном III на всяких землях великих князей, то становится очевидным, что этот вид землевладения мог появиться с незапамятных времен, т.е. с тех времен, когда князья начали приобретать земли, а не … вчерашнего дня’. Это также признает В.И. Сергеевич. ‘Как бы ни возникла частная собственность (великих князей), путем купли и конфискаций, если только она не отдавалась служилым людям, она предоставлялась в оброчное пользование крестьянам и на ней возникало владение крестьянских общин, о котором крестьяне выражались так: земля царя и великого князя, а нашего владения. Первые такие опыты могли возникнуть в конце XIVв.’ (стр. 423): это уже не ‘со вчерашнего дня’. Но почему именно с конца XIV в.? Что произошло нового в конце этого века? Б другом месте автор говорит уже о середине XIV в.: ‘Московские государи с половины XIV в. вступают на путь широких земельных приобретений, они присоединяют к Москве села, и волости, и целые уделы и княженья, причем земли опасных и неугодных им лиц, конечно, конфискуются и передаются верным слугам или оставляются за крестьянами’.
Надо полагать, что нет причин отрицать возможность тех же явлений и их последствий и во времена более древние (XIII, XII вв.), хотя бы и в меньших размерах. Между тем проф. Сергеевич делает противоположный вывод: ‘Древности до-московские и московские одинаково наши древности, но они очень мало друг на друга похожи. До Москвы господствующий тип землевладельца — своеземелец-собственник, в Москве господствующий тип землевладения — зависимый от правительства землевладелец. На почве конфискации частной земельной собственности, произведенной в громадных размерах, возникает как поместное владение, так и неизвестное Древней Руси землевладение крестьянских общин, которое, однако, ежеминутно может превратиться в землевладение служилых, а крестьяне-общинники из государственных черносошных людей стать крепостными (sic)’ (стр. 40). С этими положениями трудно согласиться.
Почему князья земской (вечевой) Руси не могли сосредоточить массы земель в своих руках и потом передавать землю крестьянам на частном или общинном праве?
Потому, отвечает В.М. Сергеевич, (там же, ст. 37), что, ‘при незначительности размеров древних княжений, приблизительном равенстве сил противников и необходимости при этих условиях в компромиссах, эти конфискации не могли достигать больших размеров, а земли, так добытые, предоставляться в пользование крестьян. Хорошо, если их было достаточно для нужд самого князя-победителя и его ближайших помощников’. Здесь почтенный ученый опять говорит исключительно о конфискации и забывает о допущенных им других (мирных) способах приобретения имуществ князьями. Но и конфискация в земский (вечевой) период по временам производилась в огромных размерах, так, все сподвижники киевского князя, принужденного бежать на Волынь, лишились своих сел и имений в Киевской земле, в Галицкой земле единовременно избито князьями 500 бояр и имущества их конфискованы (см. выше), в Ростовской земле победитель Всеволод забрал все ростовские села боярские (1177 г., см. выше).
Отрицая возможность широкого применения конфискации в земский (удельно-вечевой период), В.И. Сергеевич утверждает, что ‘в Московском государстве была произведена социальная реформа великой важности, едва ли достаточно отмеченная нашей историей: поземельная собственность из рук бояр и бояришек перешла в руки рабочего населения’. История не только не отметила этого, но единодушно свидетельствует, что в Московском государстве огромный запас черных земель перешел в руки бояр и боярских детей, в силу чего народное ополчение, преобладающее в вечевой период, уступило место дворянской милиции, пока эта последняя в свою очередь не спасовала перед солдатчиной.
Но возвратимся к другим источникам княжеской собственности. Как в 1-й период нашей истории, так и в Московском государстве личные имущества князей (великих и других) обыкновенно именуются ‘селами купленными’, отсюда заключаем, что главный способ приобретения земель князьями — возмездные и отчасти безвозмездные частные сделки. Примеров приобретения земель древними князьями посредством этих способов можно указать немало. Достаточно вспомнить, что Новгород видел для себя великую опасность в покупках земель князьями на его территории и воспретил ее. Но, может быть, в истории общинного землевладения совсем нет нужды говорить о личной собственности князей.
Общинное землевладение существует (как известно) не на землях, лично принадлежащих вел. князьям (и нисколько не связано с таким характером этих земель), а на землях черных: по установившемуся (и совершенно правильному) мнению, черные земли отличаются от частных имуществ великого князя и так называемых дворцовых. На первых крестьяне (владельцы этих земель) управлялись государственными органами — волостелями и наместниками, напротив, население дворцовых вотчин управлялось посольскими и приказчиками, первые платили дань, вторые оброк (частновладельческую ренту), хотя впоследствии, особенно со времени отмены наместничьего кормления, термин ‘оброк’ начал распространяться и на денежные платежи черно сошных крестьян, но указанные различия дожили до конца Московского государства, когда дворцовые имущества слились с черными, впрочем, то же различие появилось потом вновь под именем государственных (казенных) земель и удельных. В духовных грамотах князей XIV в. князья очень ясно различают свои села, приобретенные частными способами, и волости, на которые простираются их права суда и дани. Волости, конечно, были населены крестьянами. Проф. Сергеевич отвергает установленное различие без достаточных оснований, ссылаясь только на то, что князья распоряжались иногда черными землями, жалуя их частным лицам. Но великие князья были государями, и сам В.И. Сергеевич убедительно доказывает, что у московских князей было и частное, и государственное владение (стр. 24) и что мнение Кавелина о вотчинном характере государства, как безразличии частных и государственных прав, неосновательно.
Поэтому нет никаких оснований предполагать, что возникновение общинного землевладения связано с какими-либо новыми правами власти московских великих князей, и противополагать древности домосковские московским, это было бы понятно с точки зрения Кавелина и его последователей, а не с точки зрения проф. Сергеевича.
Существуют ли, однако, государственные имущества в древнейший период, в особенности там, где верховная власть принадлежала не князьям, а вечу? В.И. Сергеевич весьма убедительно доказывает, что государственные имущества в точном смысле существуют с самого начала государственной жизни как в княжествах, так и в республиках — Новгородской и Псковской. Мы прибавим, что эти имущества в каждой земле были весьма обширны, это были не только дворцы и пр., но и целые волости: например, в Галицкой земле Коломыя и другиеволости, которые отдавались поместным боярам в управление и в пользование ‘оружникам’ (см. выше).
Оставалось только идти дальше и признать, что и на Новгородской территории ничто не могло препятствовать образованию общинного землевладения на государственных землях. А это и есть подлинная и несомненная среда образования общинного землевладения. На государственных землях, т.е. таких, на которые не простиралось ничье частное право, ни князей, ни бояр, именно и могло легко возникнуть представление населявших их крестьян о принадлежности земли им и их общинам и никому другому, кроме отвлеченного права государства, столь же далекого от реальных основ, как право Божие на всю землю. Только здесь и могла возникнуть формула, часто потом повторявшаяся: ‘что земля Божия да государева, а наше владение’.
Темное известие об аграрных беспорядках во Пскове в 1485 г. никак не может быть истолковано в смысле попытки бояр ввести барщину: речь шла тогда о том, ‘како смердам из веков вечных князю да баяри и Пскову и всякие работы урочнии’. Посадники, бояре и житьи люди стоят за смердов и желают исполнить волю в ел. князя: черные же люди — члены псковского веча — идут против. Считаем несомненным, что дело идет о крестьянах, живших на государственных землях.
Проф. Сергеевич не объясняет нам, чьи владельческие права лежали на государственных землях и как они распределялись. Положим, в княжествах частное право на них принадлежало князьям, но в республиках? Полагаем, что во всех русских землях древнейшего периода одинаково это право принадлежало государству, а не князю, как частному лицу. Князья правящие безусловно распоряжались этими землями, ибо им принадлежала верховная власть точно так, как ив Москве (см. в тексте нашей книги о пожаловании князем пустой — ничьей горы Печерскому монастырю). Часть земель могла лежать впусте, не состоять нив чьем частном владении, но право государства на всю территорию вывело весьма рано на свет принцип, что это земля Божья да государева. Когда кто-либо освобождая холопа, то говорил, что он отныне вольный государев человек. Это не значит, что вольноотпущенный человек становится частным холопом государя. Если в так называемом Судебнике царя Федора Иоанновича говорится, что за пределами частных земель и лесов начинается лес царский, то это значит, что этот лес никому в частности не принадлежит. Но государственными были не только пустые (ничьи) земли: были целые ‘не-обояренные’ волости как в Москве, так и до Москвы, кто-нибудь жил на них, кто-нибудь обрабатывал их. Можно предположить, что на этих землях велась экономическая эксплуатация князьями преимущественно рабским трудом: но целые большие волости были заселены несомненно крестьянами, которые, как крестьяне государственные, именовались смердами князя: так, посол князя Черниговского (около 1070 г.) в Ростовской земле допытывался, чьи люди производили мятеж по поводу голода, и выражался так: ‘чьи это смерды’? И узнал, что это смерды князя. Мы знаем также, что крестьяне владели землей от своего имени: Так, на Долобском съезде, когда обсуждался вопрос о походе на половцев, противники Мономаха говорили, что нельзя отрывать смердов от пашни, а сторонники возражали, что половчин может явиться на землю смерда и разорить ее.
Мы не имеем данных утверждать, что владение таких крестьян было общинное, но точно так же и мы и никто другой не имеет оснований говорить, что оно было частное свое земческое. Знаем только, что государственные подати располагались не на отдельные хозяйства, а на погосты (см. устн. грам. Смоленскую и Новгородскую), а по теории Чичерина и В.И. Сергеевича, отсюда главным образом и возникло общинное землевладение.
Единственным сальным аргументом В.И. Сергеевича о позднем образовании общинного землевладения остается только одно то, что он не нашел следов его в новгородских писцовых книгах, но об этом скажем сейчас.
Точно так же не можем согласиться и с тем положением В.И. Сергеевича, что внедрение частных вотчин в середину волостей есть простая передача собственником (великим князем) земли от одного владельца (крестьян) другому (служилому человеку) и что при этом не только тотчас же разрушаются права общин, но и сами крестьяне становятся крепостными (?) нового владельца. Устойчивость вековечных прав волости была такова, что общинная связь долго не разрушалась даже и тогда, когда все земли волости поступали в частное владение. Разберем для примера следующий документ 1555 г.: судил суд Устюжский писец по жалобе крестьян Алмешской волости — 18 деревень (было несколько представителей, в том числе старосты, от имени всех крестьян волости) на Митю Фомина Нефедьева, который, по словам крестьян, у своей волости отнял посхотинные земли и пригородные своей земле. На суде истцы-крестьяне так определяли свои права на защищаемую землю: ‘Крепостей, господине, у нас на тое землю нет никаких, а та, господине, земля исстари нашие поскотины Алмешское восимнадцати деревень’, и сослались на старожильцев, которым судьей был предложен вопрос: ‘скажите Божью правду, по цареву и великого князя крестному целованию: чья то земля исстари, на которой стоим? Старожильцы отвечали: ‘та, господине, земля, на которой стоишь, исстари поскотинная Алешских семнадцати деревень княжеских, и монастырских, и церковных’. По-видимому, не подлежит сомнению, что спорные земли крестьяне считают собственностью волости, т.е. общины 18 деревень, что так же смотрит на дело ответчик, и в этом же смысле решает дело судья. Но вдруг оказывается, что все деревни этой волости-общины — дергани частновладельческие: принадлежат князьям, монастырям и церквам (‘Акты, отн. до юрид. быта’, N 52, VI). Почему же земля признается на суде собственностью не этих князей и церковных учреждений, а крестьянской общины? Почему не собственники, а владельцы-крестьяне ведут иск? Единственный ответ на это таков: волость, разобранная вся частными владельцами, тем не менее сохраняет свою цельность и крестьяне продолжают жить и хозяйничать так же, как и тогда, когда волость была черной. Новые владельцы заменяют собой государство, получая с крестьян то, что прежде крестьяне платили в казну. Перехожие бродячие элементы лишь составляли исключение, между коренным населением волости нашлись старожильцы, которые помнят за 40 лет (‘помним, господине, все четыре за сорок лет’), разумеется, нашлось бы и кроме них немало помнящих за 30, 25 и т. д, А потому мысль о том, что права всякого свободного крестьянина определялись подрядными грамотами с владельцем, есть заблуждение. Главное население волости состояло из вековечных владельцев-крестьян, продолжавших признавать землю своей.
Те же явления общинных порядков могут продолжаться и среди одного частного владения, как это, например, было в обширных владениях Соловецкого монастыря. Факты, приведенные в нашей книге о сделках по приобретению имущества целой общиной частновладельческих крестьян вместе с владельцами, в этом отношении весьма поучительны (см. также Акт., относ, до юридич. быта, 80,1, акт 1600 г. тяжебное дело о пустоши между Совьюженной волостью, которая принадлежала Годунову, и крестьянами сельца Одноушевского, принадлежавшего патриарху Иову).
Думаем, что этим объясняется то обстоятельство, что В.И. Сергеевич не нашел в писцовых новгородских книгах следов общинного землевладения: за ширмами владельческих прав бояр и бояришек скрывались древние общинные порядки волостей и погостов, тотчас же выявившиеся наружу, как скоро сместили этих бояр и бояришек. Иначе образование общинного землевладения составляет неразрешимую загадку, несмотря ни на какие попытки объяснить его конфискацией частных имуществ: отдельные крестьяне, получавшие землю на оброк, продолжали бы владеть ею на частном праве.
Сводя все сказанное, находим, что возникновение общинного землевладения отнюдь нельзя объяснить каким-либо явлением, вновь возникшими в Московском государстве, например, конфискацией частных имуществ великими князьями, нельзя относить его ни к концу XV, ни даже к концу XIV в.: московская самодержавная власть, которая усиленно раздавала государственные земли служилым лицам, разрушала, а не создавала прежние общинные права волостей, хотя устойчивость этих древних прав не сразу поддавалась такому разрушению. Наконец, естественная связь явлений заставляет признать, что общинные права волостей, которые мы наблюдаем в XIV-ХVII вв., безусловно должны быть отнесены к древнейшим временам, хотя письменных свидетельств об этом мы не имеем ни pro ни contra. Отсутствие указаний на общинные порядки в новгородских писцовых книгах должно подлежать другому объяснению и, во всяком случае, не может служить доказательством отсутствия самого этого предмета навеем пространстве Руси домосковской.
Не будем останавливаться на другом положении проф. Сергеевича, о том. что древнейшей (родовой или территориальной) общины вовсе не существовало: для этого достаточно сказано в тексте нашей книги, ибо не имеется иных средств, кроме аналогии всех известных нам первобытных форм у других народов, а также согласных мнений литературы (за очень немногими исключениями).
Науке предстоит теперь связать два явления однородные, но различные, т.е. общину XIV-XVII вв. с первобытной родовой или территориальной. Попытки объяснить эту связь и переход от одной к другой при помощи поздних, но зато документированных явлений делались в нашей литературе неоднократно. Однако результаты таких попыток нельзя назвать окончательными. Прежде всего предстояло объяснить выход из родового (кровного) союза в союз искусственный, договорный, не предполагая еще, что такой договорный союз будет непременно общиной.
К этому направлены были работы приверженцев так называемой задружной теории, которая (на основании аналогии быта юго-западных славян) весьма правдоподобно указывает на форму общежития, переходную от кровных союзов к территориальным. Нет сомнения, что та же самая форма наблюдается и в древнерусском праве и в сложных семьях современных великорусских крестьян. Здесь черты кровного союза ясны в общности имуществ, почти полном, и в родовом характере управления обществом, черты же территориальной (искусственной) общины проявляются в легкой возможности усвоения чужеродных элементов. В этом направлении литературой сделано немало весьма поучительных указаний (имеем в виду труды Ф.И. Леонтовича и д-ра Кароля Кадлеца). Жаль только, что некоторые последователи задружкой теории, в увлечении новым учением, иногда произвольно расширяют черты задруги на явления, не имеющие с ней ничего общего (см. нашу заметку о книге Блюменфельда в Киев, Униз. Изв.). а таким образом утрачивается возможность правильно установить эволюционную связь задруги с дальнейшими формами общежития. Хорватская задруга далеко не то. что старорусская поземельная община XIV-XVII вв. Между той и другой должны пройти новые стадии, еще недостаточно разъясненные исследователями. Попытку заполнить этот пробел находим в исследовании А. Ефименко, отчасти примыкающей к задружной теории. Исполнение одной части задачи автора, т.е. уяснение перехода родового союза в искусственный, договорный — ‘двор’, можно принять без оговорок, но другая главная тенденция автора, именно попытка представить выход из задружного союза в союз вполне территориальный (переход двора в деревню) возбуждает недоумение. Совладельцы деревни, прежние сородичи и заменявшие их сторонние (покупщики), владеют ‘долями’ прежней общеродовой собственности, но на частном, а не на общинном праве (что и заметил проф. Сергеевич). Однако, с точки зрения Ефименко, можно сказать, что раздел ‘долей’ между соучастниками, очевидно, не есть окончательный, что, подобно родовым союзам, члены деревенского союза сохраняют многие права на всю совокупность прежнего общего владения, например, запущенные участки обработанной земли, поросшие лесами, могут вновь эксплуатироваться по общему соглашению участников (Суд. Фед. Иоанн., ст. 174), далее угодья обычно остаются нераздельными и на них не простирается право общего владения в идеальных долях. Сам автор отнюдь не 1едает деревню за общинный союз, а говорит, что это такая общественная форма, из которой могло развиться и общинное и подворное владение: однако при каких же именно условиях могло возникнуть общинное землевладение — не указано, а следовательно, не дано выхода к установлению дальнейших, более широких форм общины (погоста, волости). Не имея никаких документов об этих более широких союзах, автор не ограничивается умолчанием о них, но прямо отрицает их в XV-XVII вв., говоря, что они образовались в XVIII-XIX вв. из фискальных мер государства.
Однако другим исследователям известны документы и о таких союзах XV-XVII вв., именно о волостях как общинах. Мы видели уже, что существование волостных общин в XV-XVII вв. есть факт, пользующийся общим признанием не только последователей И.Д. Беляева, но и его противников, не только Сокольского, но и проф. Сергеевича.
Если так, то между родовым (кровным) союзом и волостью еще не установлены переходные ступени. Попытку заполнить этот пробел находим в книге П. Иванова (‘Поземельные союзы и переделы на севере Росши’). Он различает складнические деревни, федерации складнических союзов (при подаорно-участковом владении полевой землей), соединение деревень в волостки (или станы), когда ‘деревни крестьян сносили в одно место’, по выражению документов, наконец, мирское владение сложных союзов (волостей). Картина такого движения союзов к образованию высших общин нарисована при помощи фактических данных, извлеченных из кеврольских, пинежских, холмогорских, сольвычегодских и мезенских писцовых книг. Основаниями для образования договорным путем более сложных союзов служили, по мнению автора, как экономические нужды самого населения, так и правительственные финансовые меры. Результатом разысканий явилось у П. Иваном утверждение, что ‘общины представляли несколько разновидностей: в одних земля принадлежала действительно целой области, а других — группе поселков. Внутри волостной общины могли быть союзы нескольких поселков, соединенных между собою общинным пользованием какой-либо частью угодья, в котором не участвовали остальные селения’ (стр. 5).
Все изложенные попытки (и им подобные, например, г. В.В. ‘К истории общины в России’. М., 1902. и А.А. Кауфмана. ‘Документы и живая история русской общины’. Спб., 1994) очень ценны, но имеют, так сказать, теоретическое значение, и именно определяют возможность образования общины из родовых союзов (с участием при этом мер финансовых и экономических). Но действительное историческое появление общин в XIV-XVII вв. остается загадкой, по совершенному отсутствию данных. Остаются только более или менее правдоподобные гипотезы. За невозможностью принять предположение об образовании общин в Московском государстве, прежняя гипотеза о доисторическом происхождении общинных союзов из родовых и об исторической связи их с общинами XIV-XVII вв. остается пока непоколебленной. Она опирается на несомненные свойства древнего государственного союза, права которого на территорию имеют смешанный публично-частный характер: она подкрепляется позднейшими вполне историческими фактами о новообразующихся государственных союзах (пример Донских и других казачьих обществ), наконец, совершенной невероятностью утверждения отдельного землевладения в начале исторической жизни, при полной незащищенности обществ от внешних врагов.
‘Обзор истории русского права’, написанный проф. М.Ф. Владимирским-Будановым в 1886 году в Киеве, выдержал семь изданий и считался лучшим университетским курсом по этому предмету. 2-е изд. Кiев, 1888.
Исходник: http://dugward.ru/library/gosipravo/vladimirskiy-budanov.html
Прочитали? Поделиться с друзьями:
Электронная библиотека